.

Понятие и главные моменты в истории римского наследственного права

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
60 220
Скачать документ

Понятие и главные моменты в истории римского наследственного права

_ 319. Понятие наследственного права

Наследственное право обнимает совокупность норм, регулирующих судьбу
имущества лиц умерших. Задача законодателя в данной области очень сложна
и трудна, так как ему приходится считаться с весьма серьезными и нередко
диаметрально противоположными общими интересами оборота, с одной
стороны, личными интересами и стремлениями наследодателя и лиц,
связанных с ним узами родства, с другой стороны. Интересы оборота и, в
частности, кредиторов покойного наследодателя настоятельно требуют,
чтобы и после смерти его сохранилась полная возможность получить
удовлетворение по долгам наследодателя. Это требование привело к
знаменитой формуле Юлиана: hereditas nihil aliud est, quam successio in
universum jus, quod defunctushabuerit (1.62 D. reg. jur. 50,17). Другими
словами, наследник становится универсальным преемником наследодателя, он
как бы воплощает в себе имущественную личность последнего. К наследнику,
с одной стороны, переходит весь имущественный актив наследодателя,
состоящий из отдельных реальных объектов и обязательственных требований;
притом этот переход совершается в силу самого акта приобретения
наследства, не требуется специального приобретения отдельных объектов,
какое необходимо inter vivos. С другой стороны, к наследнику переходит и
весь имущественный пассив, он становится должником кредиторов своего
наследодателя. Притом он, по общему правилу, отвечает за долги
наследодателя не только в пределах дошедшего к нему имущественного
актива, но in solidum, т. е. и собственным имуществом.

Наряду со стремлением обеспечить интересы оборота и параллельно с ним
идет стремление примирить интересы наследодателя с интересами его
родственников. Оно привело к выработке следующих начал. Наследодатель в
принципе пользуется свободой завещать свое имущество, кому пожелает. Он
может назначить и несколько наследников по завещанию, в таком случае
имущество делится между ними в такой пропорции, какую укажет
наследодатель; in dubio каждый получает по равной части. Если по тем или
другим причинам не будет назначен наследник по завещанию, то имущество
поступает к наследникам по закону. Таковыми признаются лица, связанные с
наследодателем узами родства или брака. Эти лица призываются в
известном, раз навсегда установленном порядке (сначала те, которых закон
считает ближайшими родственниками; если таковых не окажется или они не
пожелают приобрести наследство, дальнейшие). Сверх того, сама свобода
завещаний ограничивается в пользу определенного круга ближайших
родственников. Так, напр., если у завещателя имеются дети, он обязан
выделить в их пользу известную часть своего имущества в качестве так
назыв. обязательной доли, в противном случае дети могут оспорить силу
завещания. Такие лица называются необходимыми наследниками, а их право
на определенную часть наследственной массы – правом необходимого
наследования.

Наследодатель, наряду с назначением наследника или помимо такового,
может пожелать доставить определенным третьим лицам известные выгоды, не
обременяя их ответственностью за долги наследственной массы. И это для
него возможно. Чаще всего доставление известных выгод третьим лицам в
ущерб наследнику совершается в форме отказов. При этом, однако, в
интересах кредиторов, с одной стороны, и наследников, с другой,
действуют следующие два правила: а) отказы имеют силу лишь постольку,
поскольку актив наследства превышает его пассив; b) наследник, сверх
того, по lex Falcidia имеет право требовать, чтобы одна четвертая часть
наследственной массы (за вычетом, конечно, долгов) осталась ему
свободной от отказов. Поскольку отказы превышают эту норму, они
считаются недействительными.

_ 320. Различие между hereditas и bonorum possessio

?????$??$?????P? наследник (heres), так и преторский (bonorum possessor)
есть универсальный преемник наследодателя; тут и там наследование по
закону играет вторую роль и т. д. Вместе с тем, однако, обе системы в
целом ряде пунктов коренным образом расходятся между собою. Так,
цивильное наследование по закону было построено всецело на начале
агнатического родства. Напротив, преторский эдикт стал призывать наряду
с агнатическими родственниками, а отчасти и предпочтительно перед ними,
когнатических родственников. В связи с этим находится другое различие.
Цивильное право законного наследования покоилось на принципе: in
legitimis hereditatibus successio non est, т. е. если ближайший
агнатический родственник отказывался от приобретения наследства, то уже
не призывались дальнейшие, а наследство становилось выморочным. Претор,
напротив, ввел sucessorium edictum, так что если ближайшие законные
наследники отказывались от наследства, то призывались дальнейшие. Что
касается наследования по завещанию, то цивильное завещание требовало
соблюдения гораздо больших формальностей, чем преторское. Далее,
существовало весьма важное различие в способе приобретения наследства по
цивильному и преторскому праву. Hereditas, по общему правилу,
приобреталась на основании частного волеизъявления, а bonorum possessio
– на основании судебного акта. Вместе с тем для приобретения наследства
по цивильному праву не были установлены законные сроки, для приобретения
наследства по преторскому праву были установлены таковые. Наконец,
bonorum possessor сверх исков, к которым мог прибегнуть heres, имел в
своем распоряжении еще один дополнительный иск, interdictum quorum
bonorum. При помощи этого интердикта он мог требовать выдачи телесных
объектов, входящих в состав наследственной массы, будучи обязан доказать
только то, что он prima facie является наследником. Вследствие этого
даже для лиц, призываемых по цивильному праву, было важно испросить у
претора bonorum possessio, так как тогда они приобретали право на
предъявление упомянутого интердикта.

Указав главные пункты различия между цивильным и преторским правом
наследования, мы должны вкратце отметить соотношение между обеими
системами на практике. Оно может быть формулировано следующим образом:
преторская система отчасти являлась iuris civilis adiuvandi gratia,
отчасти iuris civilis supplendi gratia, отчасти iuris civilis corrigendi
gratia. На первых порах претор, вероятно, просто желал облегчить
положение цивильного наследника; в этих видах он объявил, что если
цивильный наследник по завещанию или по закону испросит у него ввод во
владение, он уважит такое ходатайство и предоставит в его распоряжение
interdictum quorum bonorum. Другими словами, первоначальная bonorum
possessio была bonorum possessio juris civilis adjuvandi gratia. Вскоре,
однако, сложилась и новая функция bonorum possessio. Именно претор
выработал особые правила на тот случай, если не оказывалось цивильного
наследника или он отказывался от приобретения наследства: тогда претор
призывал к наследству других лиц, не имеющих права на него ex iure
civili; сюда относятся когнаты и переживающий супруг. Таким путем
явилась bonorum possessio juris civilis supplendi gratia. Наконец,
bonorum possessio приобрела и корректорную функцию, т. е. претор в
известных случаях стал предпочитать цивильным наследникам таких лиц,
которые ex jure civili не имели права на наследство. Так, напр., он стал
призывать в качестве законных наследников наряду с подвластными детьми и
эманципированных детей, оказывая им предпочтение не только пред всеми
остальными когнатами, призываемыми в классе unde cognati, но и пред
остальными агнатами, призываемыми в классе unde legitimi.

В позднейшем императорском праве резкое противоположение между цивильной
и преторской системой наследования постепенно стало сглаживаться; при
Юстиниане было достигнуто почти полное слияние обеих систем, так что
bonorum possessio утратила почти всякое самостоятельное значение.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020