.

Понятие и виды обязательств

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
72 3192
Скачать документ

ПЛАН

Введение
………………………………………………………………
………………………………………………… 2 стр.

Понятие обязательств
………………………………………………………………
……………………. 4 стр.

Отдельные виды обязательств
………………………………………………………………
…… 7 стр.

1. Купля-продажа
………………………………………………………………
……………………………………. 7 стр.

1.1.1 предмет договора купли-продажи
………………………………………………………………
……… 8 стр.

1.1.2 количество товара
………………………………………………………………
…………………………… 10 стр.

ассортимент товара
………………………………………………………………
…………………………. 10 стр.

качество товара
………………………………………………………………
………………………………. 11 стр.

комплектность
товар………………………………………………………….
……………………………. 12 стр.

обязанности покупателя
………………………………………………………………
………………….. 12 стр.

1.2.Отдельные виды договора купли-продажи
………………………………………………………….. 14
стр.

розничная купля-продажа
………………………………………………………………
……………….. 14 стр.

поставка товаров
………………………………………………………………
…………………………….. 15 стр.

поставка товаров для государственных нужд
……………………………………………………. 16 стр.

контрактация
………………………………………………………………
………………………………….. 18 стр.

энергоснабжение
………………………………………………………………
…………………………….. 18 стр.

продажа недвижимости
………………………………………………………………
…………………… 19 стр.

продажа предприятия
………………………………………………………………
…………………….. 20 стр.

2. Мена
………………………………………………………………
………………………………………………….. 21 стр.

3. Дарение
………………………………………………………………
……………………………………………… 22 стр.

4. Рента и пожизненное содержание с иждивением
…………………………………………….. 24 стр.

5. Аренда
………………………………………………………………
……………………………………………….. 24 стр.

5.1.Отдельные виды аренды
………………………………………………………………
……………………. 28 стр.

прокат
………………………………………………………………
…………………………………………… 28 стр.

аренда транспортных средств
………………………………………………………………
…………. 29 стр.

аренда зданий и сооружений
………………………………………………………………
…………… 30 стр.

аренда предприятий
………………………………………………………………
………………………. 30 стр.

финансовая аренда (лизинг)
………………………………………………………………
……………. 31 стр.

Наем жилого помещения
………………………………………………………………
…………………… 32 стр.

Безвозмездное пользование
………………………………………………………………
………………… 33 стр.

Подряд
………………………………………………………………
………………………………………………. 33 стр.

8.1. Отдельные виды подряда
………………………………………………………………
………………….. 38 стр.

бытовой подряд
………………………………………………………………
…………………………….. 38 стр.

строительный подряд
………………………………………………………………
…………………….. 39 стр.

подряд на выполнение проектных и изыскательных работ
……………………………….. 41 стр.

подрядные работы для государственных служб
………………………………………………… 42 стр.

Заключение
………………………………………………………………
…………………………………………… 43 стр.

Список используемого нормативного материала и литературы
…………………………… 45 стр.

Введение

22 декабря 1995 года Государственной Думой принята часть вторая
Гражданского кодекса Российской Федерации. Она посвящена отдельным видам
обязательств. Прежде всего, это обязательства, возникающие на основе
многочисленных договоров, а также односторонних действий участников
имущественных отношений. Кроме того, сюда включены правила об
обязательствах, возникающих в связи с причинением имущественного вреда
или вследствие неосновательного обогащения, являющихся, по существу,
последствиями совершения определенных гражданских (имущественных)
правонарушений.

Другими словами, ее предмет составляют весьма разнообразные отношения,
оформляющие передачу имущества (в экономическом смысле – переход
товаров) от одних лиц к другим, то есть имущественный оборот в
собственном смысле слова. Юридическое понятие имущественного оборота
опосредствует экономическую категорию рынка. Поэтому правила части
второй нового ГК по сути и есть правила об имущественном обороте (о
регулировании рынка), а сам закон является основным законом рынка,
своего рода “конституцией рыночного оборота”.

Правила части второй ГК тесно связаны с нормами части первой. Они
основываются на общих положениях Кодекса о том, как должны строиться
имущественные отношения, кто именно и при каких условиях может быть их
участником (граждане, юридические лица, публично-правовые образования),
какие именно объекты и в силу какого правового режима становятся
предметом соответствующих сделок. В части первой ГК помещены и общие
положения обо всех обязательствах и договорах, составляющие отдельную
часть Кодекса. С этой точки зрения можно сказать, что часть вторую ГК
составляют специальные правила обязательственного права, относящиеся к
особенной части (имея, однако, в виду, что речь идет об особенной части
лишь обязательственного, но не всего гражданского права).

Положения об отдельных видах обязательств, содержащиеся в части второй
ГК, последовательно развивают и продолжают общие начала (принципы)
гражданско-правового регулирования, закрепленные частью первой Кодекса.
Наиболее важными здесь являются принципы свободы договора и
беспрепятственного осуществления гражданских прав п. 1 ст. 1, ст. 421.

Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом,
законом или добровольно принятым обязательством.

Основываясь на них, законодатель закрепил диспозитивный характер
большинства правил об отдельных видах договоров, дающий сторонам
возможность самим выбрать наиболее подходящий и целесообразный вариант
поведения (который определяется законом лишь в случае, когда сами
участники не установят для себя иное правило). Поскольку на них ложится
и риск возможных неблагоприятных последствий такого решения, требуется
тщательно продуманный выбор, базирующийся прежде всего на глубоком
изучении возможностей, предоставляемых законом.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с нормами п. 1 ст. 8 и п. 2 ст.
421 ГК гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных
сделок, как прямо определенных законом, так и не предусмотренных им, но
не противоречащих ему (соответствующих общим началам и смыслу
гражданского законодательства). Поэтому часть вторая ГК, несмотря на
свой значительный объем, вовсе не содержит исчерпывающего (закрытого)
перечня договоров. Участники имущественного оборота могут заключать и
другие договоры, отвечающие названным критериям, в частности смешанные
договоры, содержащие элементы различных договоров п. 3 ст. 421.

Важно отметить также, что часть вторая ГК в единой системе регулирует
договоры, заключающиеся как между гражданами, так и между
предпринимателями или с их участием. Речь идет как о договорах,
участниками которых могут быть только предприниматели (например,
договоры купли-продажи или аренды предприятий и других имущественных
комплексов, договоры финансирования под уступку денежного требования и
коммерческой концессии и т. д.), так и о договорах, в которых
предприниматели выступают одной из сторон (например, договор
доверительного управления имуществом, банковские сделки и др.). Тем
самым конкретизировано правило п. 1 ст. 2 ГК, относящее к предмету
гражданского права отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием.

Поэтому встречающиеся иногда рассуждения о существовании какого-то
особого “предпринимательского” (“коммерческого”) права лишены не только
теоретических, но и законодательных оснований. Предпринимательские
договоры – бесспорная составная часть предмета гражданско-правового
(частно-правового) регулирования.

Вместе с тем правила части второй ГК имеют весьма последовательную и
четкую социальную направленность. Во многих случаях они повышают
правовые гарантии защиты интересов граждан-потребителей, а иногда
фактически вводят их заново (например, в договорах энергоснабжения и
банковских сделках). Именно эту цель преследуют и императивные нормы
закона. Весьма наглядно она проявляется в регламентации обязательств из
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, существенно
расширившей возможности защиты потерпевших.

Кодекс опирается также на наличие антимонопольных запретов и запретов
злоупотребления экономическим положением (особенно при регулировании
банковских сделок, коммерческого посредничества, концессионных
договоров). Учитывается необходимость участия в обороте федерального
государства и других публично-правовых образований, прежде всего путем
установления специальных правил о государственных контрактах в области
поставок, подрядов и некоторых иных договоров, а также дополнительного
лицензирования отдельных видов деятельности.

Особое внимание Кодекс уделяет защите интересов участников
имущественного оборота от различных злоупотреблений и мошенничества. В
частности, ГК резко сужает и ставит под жесткий контроль ранее
практически неограниченные возможности сбора денежных и иных
имущественных вкладов с граждан и юридических лиц ст. 835, запрещает по
общему правилу делать деньги самостоятельным объектом договора
доверительного управления, вводит дополнительные меры ответственности и
другие способы обеспечения прав кредиторов в отношении отдельных
категорий должников (ибо последние, будучи обязанными исполнять
определенные обязательства, нередко уклоняются от этого, создавая
ситуации взаимных неплатежей и даже бесследно исчезая с рынка). Не
случайно поэтому правила ГК защищают теперь интересы прежде всего
кредитора – стороны, в пользу которой должно последовать соответствующее
исполнение.

Подобно части первой Кодекса часть вторая также выполняет исключительно
важную роль в формировании новой системы современного отечественного
гражданского законодательства. С введением ее в действие утрачивают силу
многие заведомо устаревшие акты прежнего правопорядка, причем не только
законы (в частности, большой раздел ГК РСФСР 1964 года), но и огромное
количество подзаконных, в том числе ведомственных нормативных актов,
рассчитанных на совершенно иные условия хозяйствования и никак не
отвечающих задачам защиты интересов участников современного
имущественного оборота. Наряду с этим Кодекс предусматривает принятие на
базе закрепленных в нем норм некоторых специальных законов, призванных
детализировать положения ГК.

Понятие обязательства

Наиболее крупной подотраслью гражданского права является
обязательственное право. Правовые нормы, содержащиеся в нем, регулируют
обширный круг общественных отношений, связанных с приобретением товаров
в собственность, сдачей имущества в аренду, удовлетворением потребностей
граждан в жилье, сооружением производственных и социально-культурных
объектов, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг,
кредитованием и расчетами, страхованием, совместной деятельностью,
использованием произведений науки, литературы и искусства, охраной
жизни, здоровья и имущества граждан и имущества юридических лиц и т.д.

Гражданско-правовые обязательства разнообразны и имеют широкое
применение во всех сферах хозяйственной жизни.

Статья 307. Понятие обязательства и основания его возникновения

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности.

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из
иных оснований, указанных в настоящем Кодексе

Статья 308. Стороны обязательства

1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или
должника – могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в
обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой
давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его
требований к остальным этим лицам.

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой
стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана
сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право
от нее требовать.

3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон (для третьих лиц).

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права
в отношении одной или обеих сторон обязательства.

Гражданско-правовое обязательство представляет собой определенное
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться
от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.

Однако для характеристики обязательства недостаточно указания на
обязанности должника и права кредитора. Основной обязанностью
налогоплательщика является своевременная и полная уплата налогов, а
государство в лице налоговых органов вправе потребовать от него
неуклонного исполнения этой обязанности и применить меры ответственности
в виде штрафа в случае ее нарушения. Тем не менее правоотношения,
складывающиеся между налоговыми органами и налогоплательщиками, не могут
быть признаны обязательством. Более того, нормы гражданского
законодательства не подлежат применению к налоговым и другим финансовым
отношениям (п. 3 ст. 2 ГК).

Дело в том, что налоговые, финансовые и административные отношения,
основанные на властном подчинении одной стороны другой, не могут входить
в сферу гражданско-правового регулирования. Как уже отмечалось,
предметом гражданского законодательства являются имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников. Данное положение в полной мере относится и к
гражданско-правовым обязательствам.

Чем отличается обязательство от других гражданско-правовых отношений,
например правоотношений собственности, которые также основаны на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников? Прежде всего тем, что в обязательстве отражается динамика
очерченных гражданских прав и обязанностей, причем обязанности одной
стороны совершить указанные действия противостоит право другой
потребовать ее выполнения. Поэтому гражданские права, возникающие из
обязательства, носят относительный характер, им всегда противостоят
обязанности конкретного лица, от которого можно потребовать их
исполнения. Право собственности – абсолютное право. Праву собственника
противостоит обязанность всех, кто имеет с ним отношения, воздержаться
от действий, посягающих на право собственности или нарушающих его. Таким
образом, соблюдение права собственности какого-либо лица требует от
других лиц бездействия. Лишь собственник может действовать в целях
реализации своих правомочий по владению, пользованию и распоряжению
своим имуществом (ст. 209). Право собственности фиксирует статику
имущественных прав, определяя имущественный статус участников
правоотношений.

Обязательство всегда имеет определенный субъектный состав (стороны
обязательства): должник – лицо, обязанное передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, совершить иные действия, и кредитор – лицо,
которое вправе потребовать от должника исполнить его обязанность. Однако
это лишь простейшая модель обязательственного правоотношения
(одностороннее обязательство). В реальном имущественном обороте
используются, как правило, более сложные конструкции обязательства:
во-первых, на стороне как должника, так и кредитора могут находиться
несколько лиц; во-вторых, преобладают двусторонние обязательства, когда
обе стороны выступают в качестве должника в одном обязательстве и
одновременно являются кредитором по другому. По принципу двустороннего
обязательства построены практически все договорные обязательства в сфере
предпринимательства. Например, по договору купли-продажи товаров
продавец обязан передать покупателю товар, но вместе с тем он вправе
требовать от покупателя уплаты цены за него. В свою очередь, покупатель
вправе требовать от продавца передачи ему товара, предусмотренного
договором, и в то же время он обязан обеспечить его принятие и оплату.
Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой, она
считается ее должником в том, что обязана сделать для нее, и
одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (ст.
308).

Договорные обязательства могут носить смешанный характер, когда в одном
договоре сочетаются условия, присущие различным договорным
обязательствам. Примером в этом отношении могут служить договоры,
посредством которых коммерческие организации кредитуют друг друга
сырьем, материалами и другими материальными ценностями. Такие договоры
несут в себе элементы кредитных договоров в части срочности
обязательства, возвратности имущества и т. п., но в то же время и
элементы обязательств, связанных с куплей-продажей товаров (в отношении
качества, комплектности, количества передаваемого имущества и др.). По
смешанным договорам каждая из сторон может многократно выступать как
должником, так и кредитором по различным обязательствам (п. 3 ст. 421).

Широко применяется в предпринимательской деятельности и такая
конструкция, как обязательство в пользу третьего лица, когда должник
обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному в договоре
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК). По такой конструкции обычно
строятся обязательства по договору перевозки грузов, в соответствии с
которым перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз и вручить его
в пункте назначения управомоченному лицу (грузополучателю), хотя
стороной в договоре выступает грузоотправитель (ст. 99 Основ 1991 года).

Еще более сложные обязательства возникают из субдоговоров, которые нашли
широкое применение в сфере капитального строительства, а также аренды
недвижимого имущества. К примеру, при строительстве различных объектов
сторона, выполняющая работы (подрядчик) вправе привлекать к исполнению
договора других лиц – субподрядчиков. При этом перед заказчиком
подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и отвечает перед ним
за результаты работы, а перед субподрядчиком – в качестве заказчика (ст.
92 Основ).

Как видно из приведенных примеров, договоры являются источником
возникновения гражданско-правовых обязательств. Вместе с тем
обязательства возникают и из иных оснований, предусмотренных
законодательством, никак не связанных с договором.

Они могут возникнуть вследствие причинения вреда (деликтные
обязательства). Содержание такого обязательства составляют обязанность
лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина (юридического
лица), возместить его в полном объеме и соответственно право
потерпевшего лица потребовать возмещения причиненного вреда (ст. 126
Основ).

Сейчас актуальное значение имеют положения гражданского законодательства
об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения
(ст. 133 Основ). Должником в таком обязательстве является лицо, которое
без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело
имущество за счет другого лица (кредитора) и поэтому обязано возвратить
последнему неосновательно полученное имущество. Кроме того, лицо,
неосновательно получившее имущество, обязано возвратить или возместить
все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого
имущества. На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются
проценты за пользование чужими средствами в размере средней ставки
банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора.

В ряде случаев источником возникновения обязательств может служить
судебное решение, например в ситуации, когда на рассмотрение суда
сторонами переданы разногласия, возникшие при заключении договора. При
таких обстоятельствах условия договора (а значит, и соответствующие
обязательства сторон) определяются на основании решения суда (ст. 446
ГК).

Обязательства могут возникнуть также из сделок, из актов государственных
органов и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных
законом, а также вследствие иных действий и событий, с которыми закон
или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых
последствий.

Необходимо отметить, что общая часть обязательственного права
представляет собой наиболее традиционный институт гражданского права,
поэтому его обновление в новом Кодексе шло в основном по пути
совершенствования и уточнения ранее действовавших норм, за исключением
положений об обеспечении исполнения обязательств, содержащих немало
новелл, а также нового для российского законодательства подраздела,
посвященного общим положениям о договорах.

В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на
два типа:

договорные обязательства;

внедоговорные обязательства

Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а
внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания
другие юридические факты. Содержание договорных обязательств
определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в
обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только
от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая
общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить
значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко
всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам.
Совокупность этих правовых норм образует общую часть института
договорного права.

Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая
группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец,
конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств.

Таким образом, как договорные, так и внедоговорные обязательства
подразделяются на типы обязательств. Так, в рамках договорных
обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения
материальных благ, выделяются следующие типы обязательств:

обязательства по реализации имущества;

обязательства по предоставлению имущества в пользование;

обязательства по выполнению работ;

обязательства по перевозкам;

обязательства по оказанию услуг;

обязательства по расчетам и кредитованию;

обязательства по страхованию;

обязательства по совместной деятельности;

смешанные обязательства

Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы:

обязательства из односторонних сделок;

охранительные обязательства

Рассмотрим некоторые виды обязательств.

Отдельные виды обязательств

Купля-продажа (ст. 454-491)

Договор купли-продажи – основной вид гражданско-правовых обязательств,
применяемых в имущественном обороте. Поэтому не случайно положения,
регулирующие отношения, связанные с куплей-продажей, открывают часть
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК), посвященную
отдельным видам гражданско-правовых обязательств.

Потребность в обновлении законодательства о купле-продаже очевидна. В
условиях свободного рынка неприемлемы пришедшие из “планового” прошлого
правила оборота товаров, содержащиеся в Гражданском кодексе 1964 года,
Положениях о поставках продукции и товаров1988 года, а также
многочисленных положениях, инструкциях и типовых договорах, принятых в
свое время Госснабом, Минторгом и другими ведомствами Союза ССР. Требуют
урегулирования и отношения, которые в условиях жестко регламентированной
экономики просто не имели права на существование (например, договорные
цены, гарантийные сроки на товары, продажа предприятий).

Общие положения ГК, посвященные купле-продаже, должны применяться также
к купле-продаже имущественных прав, результатов интеллектуальной
деятельности, фирменных наименований, товарных знаков, знаков
обслуживания и иных средств индивидуализации гражданина или юридического
лица, выполняемых ими работ или услуг, если иное не вытекает из
содержания или характера соответствующих прав или существа объекта
гражданских прав. На продажу ценных бумаг и валютных ценностей указанные
общие положения о купле-продаже могут распространяться, если законом не
установлены специальные правила их продажи.

В тексте ГК расположены нормы, устанавливающие специальные правила в
отношении отдельных видов договора купли-продажи: договоров поставки,
контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи
предприятий. Необходимо отметить, что в тексте ГК отсутствует полное
определение указанных договоров. Учитывая, что они представляют собой
виды договора купли-продажи, в соответствующих нормах указывается лишь
на специфические признаки этих договоров, позволяющие выделить их в
отдельные виды купли-продажи.

В Кодексе сохранено традиционное определение договора купли-продажи (ст.
454), выражающее его неизменную суть: продавец обязуется передать товар
в собственность покупателя, а последний обязуется принять товар и
уплатить за него определенную цену. Кодекс исходит из того, что закон не
может и не должен регламентировать каждый шаг продавцов и покупателей.
Условия продажи, по общему правилу, могут быть определены ими
самостоятельно. И здесь возможны многостраничные тексты договоров,
являющиеся результатом тщательного согласования. Миллионы продаж
совершаются в расчете на обычные для всех правила. Именно они
предусмотрены в ГК на случай, если стороны не посчитают нужным
установить для себя иные условия продажи.

Единственное условие, которое стороны должны во всех случаях обязательно
сами определить при купле-продаже, – ее предмет. По Кодексу вопрос о
том, что продается и покупается, считается согласованным сторонами, если
из их договора можно установить наименование и количество товара
(ст.455). Остальные условия, включая цену и качество передаваемых
товаров, в принципе являются определимыми на основе критериев, введенных
законом, и могут особо не оговариваться сторонами. Значительное число
норм ГК посвящено тому, как определяются ассортимент, качество товаров,
требования к их таре, упаковке, условия о сроках доставки, цена и
порядок расчетов. Отсутствие в конкретном договоре специальных указаний
на эти условия не может служить основанием для признания его
незаключенным.

Предмет договора купли-продажи

Единственное существенное условие договора купли-продажи – предмет
договора.

Главная обязанность продавца заключается в передаче покупателю товаров,
являющихся предметом купли-продажи, в срок, установленный договором, а
если такой срок договором не установлен – в соответствии с правилами об
исполнении бессрочного обязательства (ст. 314 ГК). Если иное не
определено договором, продавец обязан передать покупателю вместе с
товаром принадлежности продаваемой вещи, а также относящиеся к ней
документы (технический паспорт, сертификат качества и т. п.),
предусмотренные законодательством и договором, одновременно с передачей
вещи (ст. 456).

Договор купли-продажи может быть заключен с условием о его исполнении к
строго определенному сроку. Это возможно, когда из его содержания
вытекает, что при нарушении срока исполнения покупатель утрачивает
интерес к договору. Продавец не вправе производить исполнение по такому
договору до наступления или после истечения срока без согласия
покупателя и в том случае, если покупатель не воспользовался правом на
отказ от исполнения договора (ст. 457). Примером договора с условием его
исполнения к строго определенному сроку (даже при отсутствии ссылки на
то в тексте договора) может служить договор купли-продажи партии
новогодних елок. Передача продавцом такого товара покупателю за
пределами новогодних праздников лишается всякого смысла.

Кодекс предусматривает обязанность продавца передать покупателю товар
свободным от любых прав третьих лиц. Исключение составляют лишь
ситуации, когда есть согласие покупателя принять товар, обремененный
такими правами (ст. 460). Имеются в виду случаи, когда продаваемое
имущество ранее уже было передано в залог, аренду либо в отношении этого
имущества установлен сервитут и т. п.

Покупатель, обнаружив, что на приобретенное им имущество имеются права
третьих лиц, о которых он не знал и не должен был знать, может
предъявить продавцу, не поставившему его в известность относительно
указанных обстоятельств, требование об уменьшении цены товара либо о
расторжении договора купли-продажи и возмещении причиненных убытков.

Являющийся предметом купли-продажи товар, в отношении которого
существуют права третьих лиц, может оказаться истребованным этими лицами
у покупателя. Для подобных случаев Кодекс (ст. 462) устанавливает
правило, обязывающее покупателя, к которому предъявлен иск об изъятии
товара, привлечь к участию в этом деле продавца. При этом продавец не
вправе отказаться от участия в таком деле на стороне покупателя.

Невыполнение покупателем обязанности по привлечению продавца к участию в
деле об истребовании товара третьим лицом в определенной ситуации может
послужить основанием к освобождению продавца от ответственности перед
покупателем. Это возможно, если продавец докажет, что, приняв участие в
деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.

Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар покупателю
определяется одним из трех вариантов: во-первых, при наличии в договоре
условия об обязанности продавца по доставке товара – моментом вручения
товара покупателю; во-вторых, если в соответствии с договором товар
должен быть передан покупателю в месте нахождения товара – моментом
предоставления товара в распоряжение покупателя в соответствующем месте;
в-третьих, во всех остальных случаях – моментом сдачи товара перевозчику
или организации связи.

Таким образом, сроком исполнения обязательства должна признаваться дата
документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком или организацией
связи для доставки покупателю, либо дата приемо-сдаточного документа.
Дата исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара имеет
чрезвычайно важное значение, поскольку именно этой датой, как правило,
определяется момент перехода от продавца к покупателю риска случайной
гибели или случайной порчи товара.

Количество товара

Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно определяться в
договоре в определенных единицах измерения или денежном выражении.
Вместе с тем допускается возможность согласования сторонами в договоре
лишь порядка определения количества товара (п. 1 ст. 465 ГК). Это важно
отметить, поскольку количество товара относится к существенным условиям
договора и его отсутствие в договоре влечет признание договора
незаключенным.

В случае неисполнения продавцом своей обязанности по договору передать
покупателю проданный товар покупатель вправе отказаться от исполнения
обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательств, если
возможность такого отказа предусмотрена законом, влечет расторжение
договора, а покупатель сохраняет за собой право предъявить к продавцу
требование о возмещении убытков.

Если же продавцом не будет исполнена обязанность передать покупателю
товар, в качестве которого выступает индивидуально-определенная вещь,
покупатель вправе потребовать с передачей ему изъятия этой вещи у
продавца. При этом необходимо помнить содержащееся в ст. 396 ГК.
правило, согласно которому возмещение убытков, причиненных неисполнением
обязательства, освобождает должника от исполнения этого обязательства в
натуре. Поэтому покупатель должен требовать либо передачи ему товара,
либо возмещения причиненных убытков.

В случае нарушения условия договора о количестве товаров покупатель
имеет право, если иное не определено договором, отказаться от переданных
товаров и их оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата денег и
возмещения убытков.

Если же продавец передаст покупателю товары в количестве, превышающем
указанное в договоре, покупатель может, поскольку иное не предусмотрено
договором, принять все количество, но при условии, что в разумный срок
после получения его сообщения о поступлении товаров в количестве,
превышающем указанное в договоре, продавец не распорядится
соответствующими товарами. В этом случае товары должны быть оплачены
покупателем по цене, установленной договором, если иная цена не
определена соглашением сторон.

Ассортимент товаров

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче подлежат
товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и
иным признакам (ассортимент). Продавец по такому договору обязан
передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами (ст.
467).

Передача продавцом обусловленных договором товаров с нарушением условия
об ассортименте дает покупателю право отказаться от их принятия и
оплаты, а если они уже оплачены, потребовать возврата уплаченной
денежной суммы и возмещения убытков. Если же продавец передаст
покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует
договору, товары с нарушением условий договора об ассортименте,
покупатель вправе по своему выбору: принять товары в ассортименте,
перечисленном в договоре, и отказаться от остальных товаров; отказаться
от всех полученных товаров; потребовать заменить товары, не
соответствующие условиям договора об ассортименте, товарами в
ассортименте, предусмотренном договором; принять все переданные товары
(ст. 468).

На практике нередко возникают ситуации, когда из существа обязательства
с очевидностью вытекает, что партия заказанных товаров должна быть
передана покупателю в определенном ассортименте, однако само условие об
этом в договоре отсутствует. Тогда продавец может передать покупателю
товары в ассортименте, исходя из известных ему на момент заключения
договора потребностей покупателя, либо вовсе отказаться от исполнения
договора.

Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются
принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит
продавцу о своем отказе от товаров.

Практически все содержащиеся в ГК правила, регулирующие взаимоотношения
продавца и покупателя в случаях, когда не соблюдаются условия договора
об ассортименте товара, носят диспозитивный характер. Дело в том, что
условие об ассортименте чисто договорное и должно определяться
соглашением сторон. Трудно представить договор (в нормальном
имущественном обороте), где нет условия об ассортименте покупаемых
товаров, что вынудило бы обе стороны руководствоваться диспозитивными
правилами Кодекса. Однако, к сожалению, такое случается.

Качество товара

Следуя отечественной и мировой практике, Кодекс вводит жесткие гарантии
качества и не подлежащую ограничению ответственность продавца за
нарушение требований к товарам. Безусловным является право покупателя на
взыскание убытков, вызванных приобретением некачественного товара.
Наряду с этим любой покупатель может по своему выбору требовать либо
уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устранения недостатков
товара, либо возмещения своих расходов по устранению таких недостатков
(ст. 475).

Требования, предъявляемые к качеству товара, должны быть предусмотрены
договором купли-продажи. Продавец обязан передать покупателю товар,
качество которого соответствует договору.

Определенные проблемы с исполнением договора могут возникнуть в тех
случаях, когда он не содержит условия о качестве. Решению этих проблем и
исключению возможности передачи покупателю недоброкачественного товара
могут способствовать следующие положения Кодекса.

При отсутствии в договоре условия о качестве продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода
обычно используется.

При продаже товара по образцу или описанию продавец обязан передать
покупателю товар, который соответствует образцу или описанию.

Если в соответствии с установленным законом порядком существуют
обязательные требования к качеству продаваемого товара, продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар, отвечающий этим обязательным требованиям.

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необходимо
различать законную гарантию качества товара и договорную гарантию.

Законная гарантия будет применяться в случае, если таковая не
установлена договором. Сущность законной гарантии в ГК выражена
следующим образом: товары должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к их качеству, в момент их передачи покупателю, если иной
момент определения соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен
договором, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для
целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Когда предоставление продавцом гарантии качества товаров включено в
договор (договорная гарантия), продавец обязан передать покупателю
товары, отвечающие требованиям, предъявляемым к их качеству, в течение
определенного периода времени, установленного договором (гарантийного
срока).

Обязанность покупателя проверить качество переданного ему товара может
быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными
требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи. Что
касается порядка осуществления такой проверки, то он определяется
договором и должен соответствовать обязательным правилам (если они
имеются). Если же такой порядок не введен ни договором, ни иными
обязательными правилами, а в силу требований закона, правовых актов либо
государственных стандартов покупатель должен проверить качество товаров,
такая проверка производится согласно обычаям делового оборота или иным
обычно применяемым условиям проверки качества товара, подлежащего
передаче покупателю по договору купли-продажи.

Обязанность проверить качество реализуемых товаров может быть возложена
и на продавца (предварительное испытание, анализ и т. п.). В этом случае
продавец должен предоставить покупателю документы, подтверждающие
осуществление им проверки качества передаваемого товара и ее результаты,
например сертификат качества товара. В отношении подобных ситуаций важно
подчеркнуть, что порядок и иные условия проверки качества товара,
производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одинаковыми
(п. 4 ст. 474).

Комплектность товара

По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар,
соответствующий условию договора о комплектности, а при отсутствии
такового в договоре комплектность товара определяется обычаями делового
оборота либо иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 478).

В Кодексе дифференцированы понятия “комплектность товара” и “комплект
товаров”. Договором может быть введена обязанность продавца передать
покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров). В
этом случае обязательство может считаться исполненным с момента передачи
покупателю всех товаров, включенных в комплект.

Обязанности покупателя

Нормальный рынок предполагает обеспечение законом и договором не только
прав покупателей, но и прав тех, кто должен получить деньги за свой
товар. Четкое регулирование обязанностей покупателя принять и оплатить
товар особенно существенно в условиях сегодняшних неплатежей.

Выполнение обязанности принять товары в сроки и порядке, предусмотренные
договором, означает, в частности, что покупатель должен совершить
необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему товары (сообщить
адрес, по которому они должны отгружаться; предоставить транспортные
средства для перевозки товаров, если такая обязанность покупателя
вытекает из договора, и т. п.).

Кодекс указывает, что покупатель обязан оплатить товар до или после его
передачи продавцом в размере полной цены, если иное не установлено
законодательством или договором либо не вытекает из существа
обязательства (ст. 486). В случае неисполнения покупателем обязанности
по оплате продавец получает право потребовать от него уплаты не только
цены товаров, но и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Обязательство покупателя уплатить цену включает в себя также принятие им
таких мер и соблюдение таких формальностей, которые могут требоваться в
соответствии с договором или законодательством, чтобы сделать возможным
осуществление платежа (открытие предусмотренного договором аккредитива,
предоставление банковской гарантии и т. п.). Покупатель обязан оплатить
товар по цене, определенной договором или рассчитанной в порядке
(способом), указанном в договоре. Если цена не включена в договор,
обязанность покупателя будет состоять в оплате цены, которая в момент
заключения договора обычно взималась за такой товар, продававшийся при
сравнимых обстоятельствах.

Специально регулируются вопросы, связанные с предварительной оплатой
товаров (ст. 487). Если такой порядок расчетов установлен договором, но
несмотря на это покупатель не исполняет свою обязанность, продавец
получает право отказаться от передачи товаров либо приостановить
исполнение своих обязательств. В случае, когда продавец не исполняет
обязательства по передаче предварительно оплаченного товара покупателю,
последний вправе потребовать от продавца не только передачи оплаченных
товаров или возврата суммы предварительной оплаты, но и уплаты
соответствующих процентов за пользование чужими денежными средствами.

Договором купли-продажи может быть предусмотрено условие о продаже
товара в кредит, то есть о том, что оплата товара осуществляется через
определенное время после его передачи покупателю. В этой ситуации
покупатель должен оплатить товар в срок, определенный договором. Если же
условие о сроке оплаты товара, проданного в кредит, в договоре
отсутствует, покупатель должен произвести оплату в разумный срок после
передачи товара, а по его истечении – не позже чем в семидневный срок со
дня предъявления продавцом требования об оплате переданного товара (ст.
488).

Невыполнение покупателем обязанности по оплате товара, проданного в
кредит, в установленный срок дает продавцу право потребовать от него
либо оплаты переданных товаров, либо возврата переданных, но
неоплаченных товаров. Кроме того, на сумму, подлежащую оплате за товары,
начисляются проценты, предусмотренные ст. 395 ГК. Указанные проценты
оплачиваются покупателем со дня, когда товар должен был быть им оплачен,
до дня фактической оплаты товара.

Особенностью договора купли-продажи товара в кредит является также то,
что товары с момента передачи и до фактической их оплаты покупателем
признаются находящимися в залоге у продавца. Следовательно, в случае
неисполнения покупателем обязанности по оплате этих товаров продавец
может обратить на них взыскание преимущественно перед иными кредиторами.

Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрено условие об
оплате товара в рассрочку. Специфика такого договора состоит в том, что
его существенными условиями становятся условия о цене товара, порядке,
сроках и размерах платежей.

Помимо тех прав, которыми наделяется продавец по всякому договору о
продаже товара в кредит, при наличии в таком договоре условия об оплате
в рассрочку в ситуации, когда покупатель не производит в установленный
договором срок очередной платеж за товар, продавец получает право
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного
товара. Это право не может быть реализовано продавцом только в том
случае, если сумма внесенных покупателем платежей превышает половину
цены товара.

По общему правилу право собственности на товар, а вместе с ним и риск
случайной гибели и случайной порчи товара переходят на покупателя с
момента передачи ему товара. Однако Кодекс допускает возможность
заключения договора купли-продажи с условием о том, что право
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до
оплаты товара или наступления иных обстоятельств. Условие о сохранении
права собственности за продавцом означает, что получивший товар
покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать
товар или распоряжаться им иным образом.

Кроме того, продавец, остающийся собственником товара, вправе
потребовать его возврата, если этот товар в установленный срок не будет
оплачен покупателем либо не наступят обстоятельства, предусмотренные
договором.

Отдельные виды договора купли-продажи

Розничная купля-продажа (ст. 492-505)

Первое место среди разновидностей купли-продажи в ГК занимает розничная
купля-продажа. Указанные здесь правила носят в основном обязательный
характер и направлены в первую очередь на обеспечение интересов
потребителей. И это естественно, поскольку каждый из нас ежедневно
совершает обычные покупки, не вспоминая о правовых тонкостях отношений
профессионального продавца и рядового покупателя. Розничная
купля-продажа определена в Кодексе как публичный договор, что означает
обязанность розничных предприятий продавать товары любому, кто к ним
обратится, не делая между покупателями различий в цене на продаваемые
товары и других условиях продажи.

Можно выделить две характерные черты, позволяющие выделить договор
розничной купли-продажи в самостоятельный вид договора купли-продажи.

Во-первых, необходимо отметить специфику продавца как субъекта договора
розничной купли-продажи. В качестве данного продавца может выступать
только такая коммерческая организация, которая осуществляет
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу (торговое
предприятие).

Закон РФ “О защите прав потребителей” в новой редакции установил
обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) предоставлять
потребителям необходимую информацию о своей организации (ст. 9).

Во-вторых, определенными особенностями обладает и товар, выступающий в
качестве предмета купли-продажи. Специфика товара по договору розничной
купли-продажи заключается в том, что он предназначен для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.

Договор купли-продажи признается публичным договором. Это означает, что
торговое предприятие не вправе отказаться от заключения договора при
наличии соответствующего товара. Цена товара, а также иные условия
договора купли-продажи должны быть одинаковыми для всех потребителей.

Договор розничной купли-продажи по способу заключения относится к
категории договоров присоединения. Факт заключения договора розничной
купли-продажи удостоверяется выдачей продавцом покупателю кассового или
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. С
выдачей такого документа законодатель связывает также и момент
заключения договора розничной купли-продажи. Однако отсутствие у
покупателя чека или иного документа, удостоверяющего оплату товара, не
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, чтобы
подтвердить как факт заключения договора, так и его условия (ст. 493).

Покупатель по договору розничной купли-продажи имеет право на получение
информации о продаваемом товаре. Продавец соответственно обязан
предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре,
который предлагается к продаже. Эту обязанность продавец должен
исполнить, согласуясь с установленными законом, иными правовыми актами и
обычно предъявляемыми в розничной торговле требованиями к содержанию и
способам предоставления покупателю информации о товаре.

Основной обязанностью покупателя по договору розничной купли-продажи
является оплата приобретенного товара. К особенности этого договора по
сравнению с общими положениями о купле-продаже относится особый подход к
формулированию последствий неисполнения покупателем своей обязанности по
оплате товара по договорам розничной купли-продажи товаров с
обязательством предварительной оплаты товаров, а также с условием о
продаже товаров в кредит.

Поставка товаров (ст. 506-524)

Оптовый оборот товаров, отношения между профессиональными продавцами и
покупателями традиционно обозначены в Кодексе как поставка товаров.
Определение условий таких коммерческих отношений – дело прежде всего их
участников. Вместе с тем есть признанные стандарты коммерческого
оборота, которые следует предусматривать в законе и применять в случае
отсутствия иного соглашения сторон. Кодекс в этой части учитывает
правила, установленные Венской конвенцией о международных договорах
купли-продажи товаров, участником которой является Россия, а также
сложившиеся в нашей стране нормы о периодах, порядке поставки,
восполнении недопоставки товаров, их выборке, расчетах за поставленные
товары, последствиях нарушения условий поставки.

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по которому
продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним
и иным подобным использованием (ст. 506).

Договору поставки присущи некоторые квалифицирующие признаки, выделяющие
его в отдельный вид договора купли-продажи.

передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна
осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. Применительно к
договору поставки срок (сроки) передачи товаров приобретает характер
существенного условия договора.

по договору поставки подлежат передаче не любые товары, а только
производимые или закупаемые поставщиком. Таким образом, в качестве
поставщика выступает коммерческая организация, специализирующаяся на
производстве соответствующих товаров либо профессионально занимающаяся
их закупками

значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика,
ибо договором поставки признается только такой, в силу которого
покупателю передаются товары для их использования в предпринимательской
деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием. Данный признак свидетельствует о том, что
и в качестве покупателя по договору поставки должна выступать, как
правило, коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской
деятельностью.

Во всех названных случаях сторона, предложившая заключить договор
поставки и получившая от другой стороны предложение о согласовании
возникших разногласий, обязана не позже чем в 30-дневный срок со дня
получения этого предложения уведомить другую сторону о своем решении.
Это необходимо, поскольку контрагент вправе рассчитывать на то, что
договор будет заключен, и уже на этой стадии может начать подготовку к
исполнению договора: поиск поставщиков сырья или комплектующих изделий,
перепрофилирование производства и т. п.

Поэтому сторона, не уведомившая контрагента о принятом ею решении,
должна будет возместить убытки, вызванные уклонением от согласования
условий договора.

Как и в других договорах, опосредующих предпринимательские отношения,
досрочное исполнение обязательств допускается лишь по соглашению сторон.
Особенностью же договора поставки является правило, в соответствии с
которым товары, поставленные досрочно и принятые покупателем,
засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем
периоде.

Важное значение в поставочных отношениях имеет порядок исполнения
поставщиком своих обязанностей по поставке товаров покупателю (ст. 509).
Она должна осуществляться путем отгрузки (передачи) товаров покупателю
по договору или лицу, указанному в нем в качестве получателя. В случаях
же, когда договором предусмотрено право покупателя давать поставщику
указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки),
отгрузка товаров должна производиться поставщиком тем получателям,
которые обозначены в отгрузочной разнарядке. Содержание отгрузочной
разнарядки и сроки ее направления покупателем поставщику определяются
договором.

При наличии в договоре условия о поставке товаров по отгрузочным
разнарядкам покупателя обязанности поставщика следует рассматривать как
выполняемые в порядке встречного исполнения (ст. 328). Непредставление
покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику
право отказаться от исполнения договора либо приостановить отгрузку
товаров.

Принимая во внимание долгосрочный характер договорных отношений сторон,
когда выполнение поставщиком своих обязанностей происходит путем
многократных отгрузок отдельных партий товаров в соответствующие периоды
поставки, важное значение в поставочных отношениях приобретает
регулирование порядка восполнения недопоставки товаров. Поставщик,
допустивший недопоставку в отдельном периоде, обязан восполнить
недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в
пределах срока действия договора, если иное не будет предусмотрено
договором.

Если говорить об обязанностях покупателя (принять товары и оплатить), то
и здесь не обошлось без некоторых норм, регулирующих особенности именно
поставочных отношений.

Принятый покупателем (получателем) товар должен быть осмотрен в срок,
определенный законодательством, договором или обычаями делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых
товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках письменно
уведомить поставщика.

Поставка товаров для государственных нужд (ст. 525-534)

В качестве одной из разновидностей поставки в Кодексе урегулированы
отношения, связанные с поставкой товаров для государственных нужд. В
последние годы неоднократно предпринимались попытки регламентировать
указанные отношения с помощью закона. Последняя такая попытка выразилась
в принятии Государственной Думой двух очередных федеральных законов: “О
поставках продукции для федеральных государственных нужд” (от 13 декабря
1994 года) и “О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд” (от 2 декабря 1994
года). Законы действуют уже около полутора лет, однако практика не дает
нам каких-либо свидетельств их влияния на упорядочение такой важной
сферы отношений, как удовлетворение потребностей государства в товарах,
работах и услугах.

Государственный контракт подписывается на основе принятого исполнителем
заказа на поставку товаров для государственных нужд. Причем в некоторых
случаях, предусмотренных законом, заключение государственного контракта
будет являться для исполнителя (поставщика) обязательным. Однако при
этом в отношении всякого исполнителя (поставщика), за исключением
казенного предприятия, должно быть соблюдено введенное ГК требование о
возмещении государственным заказчиком всех убытков, которые могут быть
причинены поставщику (исполнителю) в результате выполнения им условий
государственного контракта.

Кодекс детально регламентирует порядок и сроки заключения
государственного контракта. Проект государственного контракта
разрабатывается государственным заказчиком и направляется поставщику
(исполнителю), принявшему до этого заказ на поставку товаров для
государственных нужд. Поставщик (исполнитель) обязан рассмотреть проект
государственного контракта и в 30-дневный срок со дня его получения
сообщить государственному заказчику о своем решении. Возможны три
варианта такого решения:

согласие заключить государственный контракт на условиях, предложенных
государственным заказчиком. В этом случае поставщик (исполнитель)
подписывает государственный контракт и один подписанный экземпляр
возвращает государственному заказчику;

согласие заключить контракт, но на условиях, отличных от тех, что
предложил государственный заказчик. При таких обстоятельствах поставщик
(исполнитель) должен возвратить государственному заказчику подписанный
проект государственного контракта вместе с протоколом разногласий по
отдельным его условиям;

отказ от заключения государственного контракта, о чем поставщик
(исполнитель) должен уведомить государственного заказчика в тот же
30-дневный срок.

Государственному заказчику предоставляется 30 дней для рассмотрения
протокола разногласий к государственному контракту, составленному
поставщиком (исполнителем). Здесь тоже возможны варианты:
государственный заказчик в течение указанного срока может сообщить
поставщику (исполнителю) о принятии его редакции спорных условий
государственного контракта либо об отклонении протокола разногласий. В
последнем случае, а также при истечении 30-дневного срока разногласия по
государственному контракту, заключение которого является обязательным
для государственного заказчика или поставщика (исполнителя), могут быть
переданы другой стороной в срок не позднее 30 дней на рассмотрение
арбитражного суда.

Если же сторона, для которой заключение государственного контракта
является обязательным, уклоняется от его подписания, другая сторона
может обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении к заключению
государственного контракта.

Государственным контрактом может быть предусмотрено, что поставка
товаров осуществляется конкретному покупателю, который государственным
заказчиком прикрепляется к поставщику (исполнителю). Выданное
государственным заказчиком извещение о прикреплении будет служить
основанием для заключения непосредственно между поставщиком
(исполнителем) и покупателем договора поставки товаров для
государственных нужд.

Гарантией прав и законных интересов поставщика (исполнителя) будет
служить норма, согласно которой при оплате покупателем товаров по
договору поставки товаров для государственных нужд заказчик признается
поручителем по денежному обязательству покупателя. Это означает, что в
случае неоплаты товаров покупателем государственный заказчик будет
отвечать перед поставщиком (исполнителем) в полном объеме, включая
уплату процентов, возмещение судебных издержек и других убытков,
вызванных неоплатой поставленных товаров.

Контрактация (ст. 535-538)

Специфические признаки договора контрактации заключаются в том, что
исполняющей стороной в нем является производитель сельскохозяйственной
продукции, который обязуется передать выращенную (произведенную) им
сельскохозяйственную продукцию заготовителю. В роли заготовителя по
договору контрактации выступает лицо, осуществляющее закупки
сельскохозяйственной продукции для переработки или продажи.

Предусмотренные ГК особенности правового регулирования договора
контрактации продиктованы спецификой предмета договора и субъектным
составом обязательства. В отличие от договора купли-продажи или поставки
товаров в данных правоотношениях слабой стороной, как правило, является
производитель сельскохозяйственной продукции. Поэтому ему предоставлены
некоторые дополнительные права по сравнению с продавцом или поставщиком,
а на заготовителя соответственно возлагаются некоторые дополнительные
обязанности. Например, в виде диспозитивной нормы установлено, что
заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у
производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. В договоре
может быть обусловлена обязанность заготовителя, осуществляющего
переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать по требованию
производителя отходы такой переработки с оплатой по цене, определенной
договором.

Но главная особенность договора контрактации заключается в том, что
производитель сельскохозяйственной продукции в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения обязательств несет ответственность перед
заготовителем лишь при наличии вины. Данное положение является
исключением из общего правила, предусмотренного п. 3 ст. 401 ГК,
согласно которому лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Энергоснабжение (ст. 539-548)

Впервые в нашей стране Кодекс включает установление на уровне закона
основных правил энергоснабжения.

Договором энергоснабжения признается договор купли-продажи, по которому
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии (ст. 539 Кодекса).

Договор энергоснабжения относится к договорам купли-продажи, поскольку
содержит в себе все признаки этого договорного обязательства: одна
сторона передает другой за плату определенный товар (энергию). С другой
стороны, указанный товар обладает настолько специфическими свойствами,
что это требует особого регулирования. Энергия, в отличие от вещей,
представляет собой определенное свойство материи – способность
производить полезную работу, обеспечивать выполнение различных
технологических операций, создавать необходимые условия для
предпринимательской и любой иной деятельности.

Спецификой предмета договора (энергия) объясняется наличие ряда
характерных признаков, позволяющих выделить договор энергоснабжения в
отдельный вид договора купли-продажи:

передача товара потребителю осуществляется путем подачи энергии через
присоединенную сеть на энергоустановку этого потребителя (абонента);

на абонента возлагаются дополнительные обязанности в связи с
использованием такого товара, как энергия: обеспечить соблюдение режима
ее потребления, безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования;

энергоснабжающая организация наделяется дополнительными правами в
области контроля за техническим состоянием энергоустановки абонента, его
приборов и оборудования;

имеются определенные обязательные условия, которые должны быть выполнены
абонентом, претендующим на заключение договора энергоснабжения: он
должен располагать отвечающим установленным техническим требованиям
энергопринимающим устройством, присоединенным к сетям энергоснабжающей
организации, а также организовать учет потребления энергии;

правовое регулирование договора энергоснабжения не исчерпывается
нормами, содержащимися в Кодексе. Напротив, детальное регулирование
указанных правоотношений должно обеспечиваться законами и иными
правовыми актами об энергоснабжении, а также принятыми в соответствии с
ними обязательными правилами.

На абонента возложены обязанности по обеспечению надлежащего
технического состояния и безопасности используемых энергетических сетей,
приборов и оборудования. Абонент должен также немедленно сообщать
энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях
приборов учета энергии, других нарушениях, возникающих при пользовании
энергией (ст. 543).

Как и во всяком договоре купли-продажи, основной обязанностью абонента
является оплата поданной ему энергии. Специфическая черта исполнения
данной обязанности применительно к договору энергоснабжения состоит в
том, что оплата должна производиться абонентом, исходя из количества
фактически использованной им энергии в соответствии с данными приборов,
учитывающих эту энергию.

Предусмотренные Кодексом правила энергоснабжения в основном рассчитаны
на регулирование отношений, связанных с подачей электрической и тепловой
энергии. Вместе с тем указанные правила подлежат применению и к
отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом,
нефтью и нефтепродуктами, другими товарами. Иное может быть оговорено
законом, иными правовыми актами или вытекать из существа обязательств.

Продажа недвижимости (ст. 549-558)

Нормы о договоре купли-продажи недвижимого имущества объединены в
Кодексе в отдельном параграфе, исходя из специфики предмета
купли-продажи, предопределяющей особенности договора, которые позволяют
выделить его в отдельный вид договора купли-продажи: договорпродажи
недвижимости.

По договору продажи недвижимости продавец передает покупателю недвижимое
имущество. К недвижимому имуществу (недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости относятся
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты (в юридическом смысле,
конечно). Закон может отнести к недвижимости и иное имущество (ст. 130
ГК).

Требования к форме договора продажи недвижимости сводятся к тому, что
такой договор должен быть заключен в письменной форме в виде единого
документа, подписанного сторонами (ст. 550). В отличие от общих правил,
регламентирующих последствия несоблюдения простой письменной формы
сделки, нарушение требований, предъявляемых к форме договора продажи
недвижимости, влечет его недействительность.

При уклонении одной из сторон от совершения действий, необходимых для
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество, отсутствие такой регистрации не является непреодолимым
препятствием. Об этом свидетельствует положение, допускающее решение
вопроса о государственной регистрации перехода права собственности на
недвижимость в судебном порядке (п. 3 ст. 551).

Как уже отмечалось, недвижимость – это прежде всего земельные участки и
то, что неразрывно связано с землей. Переход в результате исполнения
договора купли-продажи здания, строения или иной недвижимости,
находящейся на земельном участке, неизбежно влечет изменение
правоотношений и по поводу этого земельного участка. И напротив, если
продается земельный участок, изменяются правоотношения по поводу
находящегося на нем недвижимого имущества. Кодекс содержит четкие
правила, регулирующие такого рода изменения (ст. 552-553).

Значительно отличается от общих положений о договорах такое условие
договора продажи недвижимости, как цена (ст. 555). Во-первых, положение
о том, что исполнение договора, в котором не определена цена, должно
быть оплачено по цене, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за
аналогичные товары (см. ст. 424), не подлежит применению к договорам
продажи недвижимости. Здесь будет действовать иное правило: при
отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме
условия о цене недвижимости договор о ее продаже признается
незаключенным. Во-вторых, цена на здание, сооружение или иной объект
недвижимости, находящийся на земельном участке, должна включать и цену
передаваемой с этим объектом части земельного участка или права на нее.

Продажа предприятия (ст. 559-566)

Предприятие представляет собой довольно специфический объект гражданских
прав, что нашло свое отражение уже в части первой ГК РФ (ст. 132).
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В
состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные права.

В договоре продажи предприятия должны быть точно указаны состав и
стоимость продаваемого предприятия, которые определяются на основе
полной инвентаризации предприятия.

Кодекс содержит правила, позволяющие удостоверить состав продаваемого
предприятия (п. 2 ст. 561). Стороны еще до подписания договора продажи
предприятия должны составить и рассмотреть: акт инвентаризации;
бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия; перечень всех долгов (обязательств), включаемых в
состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков
их требований.

Указанные документы служат обязательным приложением к договору продажи
предприятия, который заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами. Отсутствие какого-либо из
названных документов расценивается как несоблюдение формы договора
продажи предприятия, что влечет его недействительность (п. 2 ст. 560).

Договор продажи предприятия, как и всякий иной договор продажи
недвижимости, подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с этого момента.

Самая характерная особенность договора продажи предприятия, выделяющая
его в самостоятельный вид договора продажи недвижимости, заключается в
том, что продажа предприятия во всех случаях сопровождается, с одной
стороны, уступкой прав требований продавца покупателю, а с другой
переводом на него долгов, что, как известно, требует согласия
кредиторов. Поэтому в Кодекс введены положения, определяющие особый
порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на продажу
предприятия, а также последствия нарушения этого порядка (ст. 562).

Обязанностью сторон по договору продажи предприятия является письменное
уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав
предприятия, до момента передачи покупателю этого предприятия. Объем
прав кредиторов и последствия реализации ими своих прав для сторон
поставлены в прямую зависимость от исполнения продавцом и покупателем
обязанности по уведомлению кредиторов о продаже предприятия.

Кредиторам, как получившим уведомление о продаже предприятия, но не
давшим согласие на перевод долга, так и не получившим такого
уведомления, предоставлено право потребовать: прекращения или досрочного
исполнения обязательств и возмещения продавцом причиненных этим убытков;
признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в
соответствующей части. Разница между ними состоит в том, что кредитор,
получивший уведомление, может воспользоваться своими правами в течение
трех месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия, а
кредитор, не получивший такого уведомления, – в течение года со дня,
когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия покупателю.

Кроме того, по долгам, включенным в состав проданного предприятия,
которые были переданы покупателю без согласия кредиторов на перевод этих
прав, продавец и покупатель после передачи предприятия последнему несут
солидарную ответственность.

Исполнение обязательств по договору продажи предприятия требует от
продавца совершения определенных действий, не свойственных иным
договорным обязательствам. В частности, если иное не будет предусмотрено
договором, продавец за свой счет должен подготовить предприятие к
передаче покупателю, составить и представить на подписание покупателю
передаточный акт. В передаточном акте в обязательном порядке должны
найти отражение сведения об уведомлении кредиторов о продаже
предприятия, данные о составе предприятия, о недостатках, выявленных в
переданном имуществе, перечень утраченного продавцом имущества.

Мена (ст. 567-571)

Договор мены представляет собой гражданско-правовой договор, по которому
каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один
товар в обмен на другой (ст. 567 ГК).

Прежде всего, необходимо отметить, что сохранен прежний принцип
регулирования обязательств, возникающих из договора мены: к нему
применяются правила о купле-продаже (глава 30 ГК), если это не
противоречит положениям главы 31 (правила о договоре мены) и существу
обязательств, возникающих из договора мены. Нормы о купле-продаже
товаров должны применяться к договору мены с учетом того, что каждая из
сторон такого договора признается продавцом товара, который она
обязуется передать, и одновременно покупателем товара, который она
обязуется принять в обмен от контрагента.

Что касается немногочисленных специальных правил, регламентирующих
обязательства, возникающие из договора мены, то они выглядят следующим
образом.

Когда в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых товаров, а
также о распределении между сторонами расходов, связанных с исполнением
обязательств, следует исходить из предположения, что предметом договора
является обмен равноценными товарами. Расходы же на передачу товаров, их
принятие и иные действия, связанные с исполнением договора, должны в
каждом конкретном случае возлагаться на ту сторону, которая несет
соответствующие обязанности согласно договору (п. 1 ст. 568 ГК).

Вместе с тем если из текста договора вытекает, что его предметом
является обмен неравноценными товарами, на сторону, обязанную в
соответствии с договором передать товар, цена которого ниже, чем цена
товара, предлагаемого в обмен, возлагается дополнительная обязанность по
оплате разницы в ценах на указанные товары. Оплата разницы в ценах
должна быть произведена непосредственно до или после передачи товара,
имеющего более низкую цену. Договором мены может быть предусмотрен
другой порядок компенсации разницы в ценах на обмениваемые товары.

Обмен товаров по договору мены необязательно должен быть одномоментным,
не исключаются случаи, когда в соответствии с договором даты передачи
обмениваемых товаров не совпадают: сначала свою обязанность по передаче
товара исполняет одна сторона, а спустя некоторое время ее контрагент. В
подобной ситуации, когда сроки передачи обмениваемых товаров не
совпадают, исполнение обязанности по передаче товара той стороной, для
которой предусмотрен более поздний срок передачи товара, признается
встречным исполнением обязательства (ст. 569).

Дарение (ст. 572-582)

Сущность договора дарения состоит в безвозмездной передаче имущества.
основная черта договора дарения – он является безвозмездным, и в силу
этого даритель не вправе требовать встречного удовлетворения от
одаряемого.

Предмет договора дарения весьма широк. Прежде всего подразумеваются
вещи. В это число входят вещи, не изъятые из оборота. Вещи с
ограниченной оборотоспособностью могут быть переданы одаряемому только с
соблюдением установленного для такой вещи режима. В частности, если для
обладания вещью необходимо разрешение, оно должно быть у одаряемого.

Предметом дарения могут быть и права. Всегда, когда предметом договора
является право, происходит его уступка. Соответственно необходимо иметь
в виду действие ст. 382-390 ГК. Указанные статьи регулируют отношения
старого и нового кредитора с должником. Так, законом или договором может
исключаться возможность уступки прав (требований) другому лицу. В этих
ситуациях договор дарения, заключенный без согласия должника, может быть
признан недействительным по его иску (п. 1 ст. 382).

Во всех случаях должника необходимо уведомить о состоявшейся уступке
прав. Риск нарушения этой обязанности несет лицо, которому уступлено
право (п. 2 ст. 382), в данном правоотношении – одаряемый. Предметом
дарения, исходя из ст. 383, не могут быть права, связанные с личностью
(права на алименты, на получение наследства, права авторства на
произведение литературы и искусства и др.). К дарению прав относятся
также положения, определяющие объем прав кредитора, переходящих к
другому лицу (ст. 384), доказательства прав нового кредитора (ст. 385),
возможные возражения должника против требований нового кредитора (ст.
386), право должника возражать против перехода прав, когда личность
кредитора имеет существенное значение для должника (ст. 388).

Наряду с имущественным правом по отношению к третьим лицам предметом
дарения может быть передача прав по отношению к самому дарителю.
Подразумеваются отношения, в которых должником является одаряемый
(например, передача лицом принадлежащего ему на праве собственности
здания безвозмездно в аренду на определенный срок благотворительному
фонду), а также освобождение от имущественной обязанности перед самим
собой (имеется в виду прощение долга, которое допускается, однако, в
соответствии со ст. 415 ГК только при условии, если это не нарушает
интересов третьих лиц) или перед третьими лицами (имеется в виду, что
долг одаряемого перед каким-либо кредитором даритель переводит на себя).
В последнем случае действуют общие правила о переводе долга, который в
силу ст. 391 допустим только с согласия кредитора одаряемого, при этом
согласно ст. 392 у кредитора сохраняется право выдвигать возражения,
основанные на его отношениях с одаряемым.

Независимо от стоимости дара в отношениях между гражданами теперь
возможно устное заключение договора, в том числе в форме конклюдентных
действий (примеры приведены в ст. 574 ГК – передача ключей или вручение
правоустанавливающих документов).

Специальные правила, которые направлены на снятие ограничений,
установленных для обычного дарения, содержатся в ст. 582 ГК. Эта статья
предполагает дарение вещи или права в общественно полезных целях
(пожертвование). Содержащийся в п. 1 ст. 582 перечень одаряемых лиц при
пожертвовании не является замкнутым. Пожертвования возможны и в
отношении лиц, не указанных в соответствующей норме, если только
произведенный дар отвечает признакам пожертвования, то есть совершен в
общественно полезных целях. Снятие ограничений, о которых идет речь в п.
2 ст. 582, включает отсутствие необходимости в получении унитарным
предприятием или учреждением согласия собственника имущества. Однако
установленный п. 1 ст. 575 случай запрещения дарения сохраняют силу и
при пожертвовании.

Если пожертвование произведено без возложения на одаряемого обязанности
использовать имущество на определенные цели, это означает его право
самому выбирать цели использования имущества. Однако во всех таких
случаях эти цели должны носить общеполезный характер. Ссылка в ст. 582
на неприменение ст. 578 не исключает право дарителя требовать отмены
дарения не только в случаях, когда пожертвованное имущество используется
не в соответствии с указанным в договоре назначением, но и тогда, когда
такое назначение не было предусмотрено, но обязанность использовать
имущество в общеполезных целях нарушается. Неприменение ст. 581 к
пожертвованиям, о которых идет речь в п. 6 ст. 582, означает, что
принятие дарителем на себя обязанности произвести пожертвование
прекращается при смерти одаряемого гражданина или реорганизации
одаряемого юридического лица. Соответствующая обязанность не
прекращается, когда в договоре о пожертвовании указано иное. Таким
образом, если даритель желает осуществить пожертвование в отношении
правопреемника (наследника) одаряемого, он должен заключить с последним
заново договор.

Все остальные нормы связаны исключительно с консенсуальным дарением.
Сюда входят нормы, относящиеся к содержанию договора (необходимости
включения в него ясно выраженного намерения совершить в будущем
безвозмездную передачу имущества с конкретизацией вещи, прав или
освобождения от обязанности), к праву одаряемого отказаться от принятия
дара, влекущего прекращение договора, к праву дарителя в соответствующих
случаях требовать возмещения реального ущерба от отказавшегося, праву
дарителя и одаряемого в указанных в ст. 577 ситуациях отказаться от
исполнения договора по причинам, связанным с изменением имущественного
или семейного положения либо состояния здоровья дарителя. Однако
отменить дарение или отказаться от него нельзя, если речь идет об
обычных подарках “небольшой стоимости”.

Рента и пожизненное содержание

с иждивением (ст. 583-605)

Договор ренты во многом сходен с договором займа. Прежде всего, как и
заем, рента – реальный договор. Этот договор начинает действовать с
момента, когда получатель ренты передает плательщику ренты в
собственность соответствующее имущество. Само соглашение о ренте до
передачи имущества никаких правовых последствий не влечет.

Следовательно, основанные на одном лишь соглашении требования о передаче
имущества в собственность с последующей выплатой ренты, как и требования
о выплате ренты до передачи имущества в натуре, удовлетворяться судом не
могут.

Договор ренты является, как и заем, односторонним договором. Обязанности
в нем несет только плательщик ренты: в обмен на полученное имущество
периодически выплачивать ренту.

Наконец, договор ренты, как и заем, возмездный, хотя характер
возмездности здесь иной. В договоре займа возмездность проявляется в
необходимости для заемщика возвратить сумму долга плюс проценты. В
договоре ренты возмездность выражена в уплате одних лишь процентов. В
данном случае сумма, переданная получателем ренты ее плательщику,
трансформируется в проценты, выплата которых осуществляется в указанные
в договоре сроки и в установленных им размерах. При этом договором может
быть предусмотрена выплата бессрочно (имеется в виду постоянная рента)
либо на срок жизни получателя (пожизненная рента и ее разновидность –
пожизненное содержание с иждивением).

Аренда (ст. 606-670)

Глава 34 ГК посвящена вопросам арендных отношений. Структура данной
главы построена по тому же принципу, что и другие главы, регулирующие
сложные договоры, которые включают свои отдельные разновидности
договорных обязательств (купля-продажа, подряд и некоторые другие).
Сначала излагаются положения, являющиеся общими для всех видов договора
аренды, а затем – специальные правила, относящиеся только к
соответствующему виду договора аренды (прокат, аренда транспортных
средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая
аренда).

Указанные отдельные виды договора аренды и договоры аренды отдельных
видов имущества регулируются следующим образом: к ним применяются общие
положения об аренде, если специальными правилами об этих договорах
(также предусмотренными Кодексом) не установлено иное (ст. 625).

Договором аренды признается гражданско-правовой договор, в силу которого
арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во
временное владение и пользование или во временное пользование, а
арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом
плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью (ст. 606). Данное положение корреспондирует
норме, устанавливающей общее правило о принадлежности поступлений,
полученных в результате использования имущества каким-либо лицом (не
собственником), лицу, использующему имущество на законном основании (ст.
136).

Необходимо отметить, что ГК вслед за Основами 1991 года, определяя
понятие договора аренды, исходит из того, что данный договор
представляет собой обычный самостоятельный вид договорных обязательств,
такой же, как договор купли-продажи, подряда и т. п. В то же время
Кодекс исключает возможность использования данного договора в целях,
противоречащих природе договорных обязательств, как это происходило
ранее. Договор аренды не рассматривается более в качестве особой
организационно-правовой формы предпринимательства (арендное предприятие)
либо одного из средств разгосударствления экономики. Сформировавшийся в
последнее пятилетие взгляд на аренду как один из способов приватизации
арендованного государственного или муниципального имущества трудовыми
коллективами арендных предприятий в настоящее время не имеет права на
существование.

Объектом аренды может быть любое имущество (вещи), которое в процессе
использования не теряет своих натуральных свойств: земельные участки,
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и т. п.

Применительно к договору аренды таким существенным условием является
объект аренды. Договор аренды обязательно должен содержать данные,
позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды (состав имущества, место его
расположения и т. п.). В противном случае договор аренды не может быть
признан заключенным. Арендодателем имущества по договору аренды может
быть его собственник либо иное лицо, управомоченное законом или
собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608). Формулируя это
положение, законодатель, конечно же, принимал во внимание, что сдача
имущества в аренду представляет собой форму распоряжения этим
имуществом. Следовательно, арендодателем выступает тот, кто вправе
распоряжаться соответствующим имуществом. В первую очередь этим правом
наделен собственник, поскольку субъективное право собственности включает
в себя в качестве одного из основных элементов правомочие по
распоряжению имуществом (ст. 209).

Требования к форме договора аренды сводятся к тому, что договор, по
которому арендодателем или арендатором выступает юридическое лицо,
должен быть заключен в письменной форме. Если же сторонами по договору
аренды, за исключением недвижимости, являются граждане, обязательная
письменная форма требуется только в том случае, когда договор
заключается на срок более одного года (п. 1 ст. 609 ГК). Здесь можно
отметить отличие требований к форме договора аренды, заключаемого между
гражданами, от общего правила, регулирующего форму сделок граждан между
собой, согласно которому такие сделки подлежат заключению в письменной
форме, если их сумма превышает не менее чем в десять раз установленный
законом минимальный размер оплаты труда, и только в случаях,
установленных законом, – независимо от суммы сделки (ст. 161).

Договор аренды недвижимого имущества, как и любая сделка с недвижимостью
(ст. 164), подлежит государственной регистрации.

Особым образом регулируется форма договора аренды, предусматривающего
переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору
(ст. 624). Такие договоры должны заключаться в форме, обязательной для
договора купли-продажи соответствующего имущества. В главе 30 ГК
специальные требования к форме договора установлены лишь в отношении
продажи недвижимости (ст. 550) и продажи предприятий (ст. 560). Суть
этих требований сводится к тому, что договор аренды недвижимости
заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а если предметом продажи выступает предприятие,
к договору должны быть приложены акт инвентаризации, бухгалтерский
баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости
предприятия, а также перечень всех долгов, включаемых в состав
предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их
требований. Переход права собственности на недвижимость по договору
продажи недвижимости к покупателю, а также договор продажи предприятия
подлежат государственной регистрации.

Что касается договора аренды движимого имущества, содержащего условие о
праве арендатора на его выкуп, то такой договор может быть заключен в
любой форме, предусмотренной для совершения сделок, поскольку в главе 30
ГК отсутствуют какие-либо специальные правила, регулирующие договор
купли-продажи движимого имущества (п. 1 ст. 434).

Законом могут быть предусмотрены предельные сроки договора в отношении
отдельных видов аренды или аренды отдельных видов имущества. В этом
случае независимо от того, указали ли стороны какой-либо срок аренды в
договоре, по истечении определенного законом предельного срока договор
аренды будет считаться прекращенным.

Основная обязанность арендодателя по договору аренды – предоставить
арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора
аренды и назначению этого имущества, вместе со всеми его
принадлежностями и относящимися к нему документами (ст. 611 ГК).
Имущество, сданное в аренду, должно быть передано арендатору в срок,
предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. При
невыполнении этой обязанности арендодателем арендатор получает право
истребовать арендованное имущество и потребовать от арендодателя
возместить убытки, вызванные несвоевременной передачей арендованного
имущества. Если же арендатор в результате задержки в передаче имущества
потерял интерес к исполнению договора аренды, он может поступить иным
образом: заявить требования о расторжении договора и о возмещении
арендодателем убытков, причиненных неисполнением договорных
обязательств.

Как уже отмечалось, передаваемое арендатору имущество должно
соответствовать условиям договора и назначению этого имущества. Поэтому
арендодатель не несет ответственности за недостатки арендованного
имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны арендатору. Не отвечает арендодатель также и за те
недостатки, которые арендатор должен был обнаружить во время осмотра
имущества или проверки его исправности при заключении договора или
передаче имущества в аренду.

Основная обязанность арендатора состоит в своевременном внесении
арендной платы за пользование арендованным имуществом (ст. 614). Более
того, из определения договора аренды (предоставление арендатору за плату
имущества во временное владение и пользование) следует вывод, что
условие об арендной плате относится к существенным условиям всякого
договора аренды.

Однако договор аренды, в котором отсутствует указание на размер
подлежащей взиманию с арендатора арендной платы, в отличие от общего
правила, касающегося существенных условий договора (ст. 432), не может
быть признан незаключенным. Это стало возможным благодаря специальному
правилу, установленному Кодексом на случай, когда договором аренды не
определены порядок, условия и сроки внесения арендной платы. Согласно
этому правилу в подобных ситуациях будет считаться, что стороны ввели в
договор порядок, условия и сроки внесения арендной платы, обычно
применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых
обстоятельствах. Нетрудно заметить, что это правило полностью
корреспондирует положениям, позволяющим определить цену любого
возмездного гражданско-правового договора (ст. 424 ГК).

Обязанностью арендатора является пользование переданным ему имуществом
согласно условиям договора аренды и в соответствии с назначением этого
имущества. Нарушение этой обязанности может повлечь за собой требование
арендодателя о расторжении договора аренды и возмещении причиненных
убытков.

Договор субаренды может быть заключен арендатором с третьим лицом
(субарендатором) лишь при наличии согласия на то арендодателя.
Естественно, срок договора субаренды не может превышать срок основного
договора аренды. К отношениям субаренды применяются правила о договорах
аренды.

Согласно п. 3 ст. 308 Кодекса обязательство не может создавать
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, то есть
для третьих лиц (в нашем случае – арендодателя).

В Кодексе имеются положения (в виде диспозитивных норм), регулирующие
обязанности сторон по содержанию арендованного имущества (ст. 616). На
арендатора возлагается обязанность поддерживать имущество в исправном
состоянии, производить текущий ремонт и нести бремя расходов по
содержанию арендованного имущества.

Обращает на себя внимание, что Кодексом установлена своеобразная
досудебная процедура урегулирования конфликта между арендатором и
арендодателем в тех случаях, когда есть основания для досрочного
расторжения договора по инициативе арендодателя. В обязанность
арендодателя вменено предварительное письменное предупреждение
арендатора о необходимости исполнения им соответствующего обязательства
в разумный срок.

Учитывая срочный характер арендных обязательств, одним из самых острых в
правовом регулировании договора аренды является вопрос о праве
арендатора на возобновление арендных отношений. В соответствии с
Основами законодательства об аренде (п. 4 ст. 13) при отсутствии
заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по
окончании срока аренды он считался продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены договором. Однако с 3 августа 1992
года действовало иное правило: если арендатор продолжал пользоваться
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со
стороны арендодателя, договор предполагался возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок. При этом каждая из сторон имела право в
любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону
не менее чем за три месяца. Арендатору, надлежащим образом исполнявшему
свои обязанности, при прочих равных условиях было предоставлено
преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора
аренды.

Кодекс сохранил за арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои
обязанности, преимущественное право на заключение договора аренды на
новый срок (ст. 621). Однако арендатор может воспользоваться своим
правом лишь при условии письменного уведомления арендодателя о желании
заключить новый договор аренды до истечения срока прежнего договора.
Такое письменное уведомление приобретает решающее значение, когда
арендодатель отказывает арендатору в заключении договора на новый срок и
вместе с тем подписывает договор аренды с иным лицом. В подобной
ситуации арендатор получает право потребовать в суде перевода на себя
прав и обязанностей по заключенному договору аренды и плюс к этому
возмещения убытков, причиненных ему в связи с отказом арендодателя в
заключении договора на новый срок. Если же к этому моменту арендатор
утратил интерес к возобновлению арендных отношений, он может потребовать
от арендодателя только возмещения убытков.

В ситуациях, когда по окончании срока договора аренды арендатор
продолжает пользоваться имуществом, а арендодатель против этого не
возражает, договор будет считаться возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок. Следовательно, каждая из сторон может потребовать
расторжения такого договора, предупредив контрагента не менее чем за три
месяца (ст. 610 ГК).

В случае прекращения договорных отношений, связанных с арендой
имущества, независимо от причин такого прекращения арендатор обязан
возвратить сданное ему в аренду имущество в том состоянии, в котором он
его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
предусмотренном договором (ст. 622). Если данная обязанность не будет
исполнена арендатором, он должен уплатить арендодателю за все время
просрочки возврата имущества арендную плату и, кроме того, возместить
ему убытки в части, не покрытой суммой арендных платежей.

Отдельные виды аренды

Прокат (ст. 626-631)

Договор проката представляет собой договор аренды, по которому
арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве
постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить
арендатору движимое имущество за плату во временное владение и
пользование (ст. 626 ГК).

Договору проката присущи некоторые характерные признаки, позволяющие
выделить его в отдельный вид договора аренды:

арендодателем по договору проката могут выступать не любые коммерческие
организации, а только те из них, которые осуществляют сдачу имущества в
аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности (речь идет
о коммерческих организациях, профессионально занимающихся прокатом
имущества);

имущество, предоставленное по договору проката, должно использоваться
для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из существа обязательства. Поэтому арендатором по договору
проката в основном являются граждане, которым соответствующее имущество
понадобилось для личного, семейного, домашнего и иного подобного
использования. Арендатором могут быть также юридические лица и
индивидуальные предприниматели, но для них исключается возможность
использования полученного в прокат имущества для извлечения прибыли;

договор проката относится к категории публичных договоров (п. 3 ст. 626
ГК). Это означает, что коммерческая организация, выступающая в роли
арендодателя, при наличии возможности предоставить в прокат требуемое
имущество не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в заключении
договора проката или оказать предпочтение кому-либо в отношении
заключения договора. Условия договора проката, в том числе об арендной
плате, должны устанавливаться одинаковыми для всех арендаторов, кроме
тех случаев, когда законами и иными правовыми актами допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. Потенциальные
арендаторы вправе передать на рассмотрение суда споры как о понуждении
арендодателя к заключению договора, так и о разногласиях по отдельным
условиям договора;

договор проката в отличие от договора аренды имущества (общих положений)
ни при каких условиях не может носить характер бессрочного
обязательства. Более того, в императивном порядке определен максимальный
срок действия такого договора – один год (п. 1 ст. 627);

к обязательствам, возникающим из договора проката, не подлежат
применению предусмотренные общими положениями об аренде (ст. 621)
правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора на продление договора аренды

договор проката может быть расторгнут по инициативе арендатора в любое
время при условии письменного предупреждения арендодателя о своем
намерении отказаться от договора не менее чем за 10 дней.

Учитывая публичный характер договора проката, Кодекс возлагает на
арендодателя ряд дополнительных обязанностей. В частности, арендодатель,
заключивший договор проката, должен в присутствии арендатора проверить
исправность сдаваемого в аренду имущества, ознакомить арендатора с
правилами его эксплуатации либо передать вместе с имуществом инструкцию
о правилах его использования. Арендодатель обязан устранить обнаруженные
арендатором недостатки в сданном в аренду имуществе не позже чем в
10-дневный срок со дня получения заявления арендатора либо заменить его
аналогичным имуществом в исправном состоянии. Правда, если арендодателю
удастся доказать, что недостатки в арендованном имуществе возникли в
результате нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания
имущества, он вправе потребовать возмещения за счет арендатора стоимости
ремонта и транспортировки имущества. На арендодателя также возложена
обязанность осуществлять ремонт имущества (п. 1 ст. 631 ГК).

Что касается обязанностей арендатора по договору проката, то они
сводятся к своевременному перечислению арендодателю арендной платы и
соблюдению правил пользования арендованным имуществом. Арендные платежи
определяются в договоре проката в твердой сумме и вносятся арендатором
периодически или единовременно.

Аренда транспортных средств (ст. 632-649)

Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства
гражданско-правовой договор, по которому арендатору за плату
предоставляется транспортное средство во временное владение и
пользование.

В Кодексе содержатся нормы, регулирующие две разновидности договора
аренды транспортного средства: договор аренды транспортного средства с
экипажем и договор аренды транспортного средства без предоставления
услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа).

Что касается имеющихся различий в правовом регулировании двух
разновидностей договора аренды транспортного средства (аренда
транспортного средства с экипажем и без экипажа), то все они
предопределены тем, что в одном случае обязанности по управлению и
технической эксплуатации транспортного средства остаются на
арендодателе, а в другом – осуществляются арендатором транспортного
средства.

По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель помимо
основных обязанностей, присущих всякому договору аренды транспортного
средства, оказывает арендатору услуги по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства, которые должны обеспечивать его
нормальную и безопасную эксплуатацию (ст. 635 ГК). Члены экипажа
являются работниками арендодателя и подчиняются его распоряжениям,
относящимся к управлению и технической эксплуатации транспортного
средства. Задача арендодателя – обеспечить такой состав экипажа
транспортного средства и уровень его квалификации, которые
соответствовали бы условиям договора, обязательным для сторон правилам,
а также требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства
данного вида. На арендодателе остаются расходы на содержание членов
экипажа и оплату их услуг.

Естественно, при аренде транспортного средства без экипажа арендодатель
свободен от исполнения названных обязанностей, поскольку управление
арендованным транспортным средством и его техническую эксплуатацию
осуществляет своими силами арендатор (ст. 645).

В Кодексе не преследовалась цель исчерпывающего регулирования
обязательств, возникающих из договора аренды транспортного средства.
Напротив, транспортным уставам и кодексам дана возможность определять
особенности аренды отдельных видов транспортных средств как с
предоставлением арендодателем услуг по управлению и технической
эксплуатации, так и без таковых.

Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655)

Если предметом договора аренды являются здание или сооружение, ряд общих
положений об аренде не применяется, поскольку они замещаются
специальными правилами. Следует сразу отметить, что в отношении аренды
нежилых помещений какие-либо специальные правила в Кодексе отсутствуют,
поэтому на указанные правоотношения общие правила о договоре аренды
распространены в полном объеме.

Требования к форме договора аренды здания (сооружения) состоят в том,
что такой договор должен быть заключен в виде единого документа,
подписанного сторонами. Несоблюдение их влечет недействительность
договора. Кодекс не указывает на необходимость нотариального
удостоверения договора аренды здания или сооружения. Государственной
регистрации подлежат только те договоры, срок действия которых превышает
один год.

Исполнение арендодателем обязательств, вытекающих из договора аренды,
производится путем передачи соответствующего здания (сооружения) и
принятия его арендатором. Данная операция должна быть оформлена
передаточным актом или иным документом, подписанным обеими сторонами. В
таком же порядке арендованное здание (сооружение) возвращается
арендатором арендодателю при прекращении договора аренды.

Аренда предприятий (ст. 656-664)

Весьма специфическими особенностями по сравнению с общими положениями об
аренде имущества обладает правовое регулирование договора аренды
предприятий. Как известно, в Кодексе под предприятием как объектом
гражданских прав понимается имущественный комплекс, используемый для
предпринимательской деятельности. В состав предприятия входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и
другие исключительные права (ст. 132 ГК).

Обязанностью арендодателя по договору аренды предприятия является
письменное уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав
предприятия, до момента передачи предприятия арендатору. От исполнения
этой обязанности арендодателем зависит объем прав требований кредиторов.
Кредиторы, как получившие уведомление о передаче предприятия в аренду,
но не давшие своего согласия на перевод долга на арендатора, так и
такого уведомления не получившие, вправе требовать от арендодателя
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения
причиненных убытков. Но кредитор, получивший уведомление арендодателя,
может воспользоваться своим правом в пределах трех месяцев со дня
получения такого уведомления, в то время как кредитор, который не был
извещен арендодателем, вправе предъявить ему свои требования в течение
года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия
в аренду.

Исполнение договора аренды предприятия требует от арендодателя
совершения ряда подготовительных действий, в том числе по составлению и
представлению на подписание арендатору передаточного акта, по которому
осуществляется прием предприятия арендатором.

Обязанностью арендатора в процессе исполнения договора аренды
предприятия является не только своевременное и полное внесение арендных
платежей, но и поддержание в течение всего срока действия договора этого
предприятия в надлежащем техническом состоянии, осуществление как
текущего, так и капитального ремонта. Именно арендатор несет все
расходы, связанные с эксплуатацией арендованного предприятия и с уплатой
платежей по страхованию арендованного имущества (ст. 661).

Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670)

Договор финансовой аренды (договор лизинга) – гражданско-правовой
договор, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им
продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 ГК).

Договор лизинга – новый для отечественного законодательства вид
договорных арендных обязательств. С другими разновидностями аренды
договор лизинга объединяет то, что имущество передается арендодателем
арендатору во временное возмездное владение и пользование.

Вместе с тем договор лизинга отличают определенные характерные
особенности, выделяющие его в отдельный вид договора аренды:

в качестве участника обязательств по лизингу наряду с арендодателем и
арендатором выступает также продавец имущества, являющийся его
собственником;

арендодатель, в отличие от общих положений об аренде, не является
собственником или титульным владельцем имущества, которое подлежит
передаче в аренду. Более того, на арендодателя возлагается обязанность
приобрести в собственность это имущество, принадлежащее другому лицу
(продавцу). Данная обязанность арендодателя охватывается содержанием
обязательства, возникающего из договора лизинга. Приобретая имущество
для арендатора, арендодатель должен уведомить продавца о том, что это
имущество предназначено для передачи в аренду;

активная роль, обычно не свойственная арендным отношениям, в
обязательстве по лизингу принадлежит арендатору. Именно арендатор
определяет продавца и указывает имущество, которое должно быть
приобретено арендодателем для последующей передачи в аренду.
Естественно, арендодатель освобождается от какой-либо ответственности за
выбор предмета аренды и продавца. Исключение из этого правила могут
составить лишь случаи, когда договором лизинга обязанности по
определению продавца и выбору имущества возложены на арендодателя (ст.
665);

специальным по сравнению с общими правилами об аренде является также
изложенное в Кодексе в виде диспозитивной нормы положение о том, что
передача арендованного по договору лизинга имущества арендатору
производится не арендодателем, а продавцом этого имущества. Тем не менее
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой
обязанности продавцом возлагается на арендодателя. В этом случае
арендатор вправе потребовать от арендодателя расторжения договора и
возмещения убытков (п. 2 ст. 668). С момента передачи продавцом
арендатору предусмотренного договором лизинга имущества к нему переходит
риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества.

Своеобразие договора лизинга в основном объясняется тем, что возникающие
из него обязательства представляют собой сочетание, с одной стороны,
прав и обязанностей арендатора и арендодателя, типичных для арендных
отношений, а с другой – некоторых прав и обязанностей продавца и
покупателя, присущих договору купли-продажи. Следствием этого является
возложение отдельных прав и обязанностей арендодателя, выступающего
одновременно покупателем имущества по договору купли-продажи, как на
арендатора (права и обязанности покупателя), так и на продавца (права и
обязанности арендодателя).

Наем жилого помещения

Договор найма жилого помещения является разновидностью договора аренды.
Поэтому общие положения об аренде (ст. 606-625) могут субсидиарно
применяться к отношениям по договору жилищного найма, если нормы главы
35 ГК не включают специального регулирования либо если невозможность
такого применения не вытекает из существа жилищных правоотношений.

Договор найма жилого помещения является консенсуальным договором, то
есть права и обязанности сторон возникают с момента заключения договора.
Статья 676 ГК предусматривает, что наймодатель обязан передать
нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для
проживания (о пригодности жилого помещения ст. 673). Если в переданном
нанимателю жилом помещении, в том числе в общем имуществе
многоквартирного дома, обнаружатся недостатки, полностью или частично
препятствующие пользованию жилым помещением, наниматель в силу ст. 612
ГК вправе по своему выбору потребовать от наймодателя либо
безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения
арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение
недостатков; непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на
устранение недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об
этом наймодателя, либо досрочно расторгнуть договор. Кроме этого
наниматель вправе потребовать возмещения убытков, не покрытых удержанием
из арендной платы.

Обязанности наймодателя носят длящийся характер. В период действия
договора найма он обязан обеспечивать пригодность жилого помещения для
проживания, осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома,
предоставлять или обеспечивать предоставление (в зависимости от условий
договора) необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение
ремонта общего имущества многоквартирного дома (крыши, лифтов,
лестничных маршей и площадок, подвалов и др.) и устройств для оказания
коммунальных услуг.

Обязанности нанимателя предусмотрены ст. 678 Кодекса. В них входят:
использование жилого помещения только для проживания, обеспечение его
сохранности, своевременное внесение платы за пользование жилым
помещением и, если иное не предусмотрено договором, коммунальных
платежей. Невыполнение нанимателем обязанностей по договору найма может
привести к расторжению договора (ст. 687).

Обязанность по ремонту жилого помещения возложена как на наймодателя,
так и на нанимателя (ст. 681). Если иное не установлено договором,
капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения должен обеспечить
наймодатель, а текущий ремонт – наниматель. Капитальный ремонт должен
производиться в срок, установленный договором, а если в договоре срок не
указан или капитальный ремонт вызван неотложной необходимостью – в
разумный срок (ст. 616).

Статья 687 ГК определяет условия и порядок расторжения договора найма
жилого помещения. Нанимателю предоставлено право в любое время
расторгнуть договор найма. Но при этом он обязан предупредить нанимателя
о расторжении договора за три месяца. Если он не выполнил указанного
требования, то до истечения установленного срока – трех месяцев –
договор не будет считаться расторгнутым со всеми вытекающими из этого
последствиями.

Безвозмездное пользование (ст. 689-701)

Договором безвозмездного пользования (договором ссуды) признается такой
гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (ссудодатель)
обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное
пользование другой стороне (ссудополучателю), а ссудополучатель, в свою
очередь, обязуется вернуть ту же вещь в том же состоянии, в котором он
эту вещь получил, с учетом нормального износа либо в ином состоянии,
обусловленном договором (ст. 689 ГК).

Основная обязанность ссудодателя состоит в предоставлении вещи в
безвозмездное пользование ссудополучателя. Предоставляемая вещь должна
находиться в состоянии, соответствующем условиям договора и ее
назначению. Вместе с вещью ссудополучателю передаются и все ее
принадлежности и относящиеся к ней документы. В случае нарушения этой
обязанности ссудодателем, когда без соответствующих принадлежностей и
документов ссудополучатель лишается возможности использовать
предоставленную вещь по назначению либо такое использование утрачивает
для него интерес, ссудополучатель имеет право потребовать передачи ему
принадлежностей и документов, относящихся к вещи, либо расторжения
договора. С учетом безвозмездного характера договора ссуды
ссудополучатель может потребовать от ссудодателя лишь возмещения
понесенного им в результате нарушения последним своих обязательств
реального ущерба. Возможность взыскания убытков в виде упущенной выгоды
в данном случае исключается (ст. 691).

Безвозмездный характер договора ссуды не означает, что указанный договор
порождает одностороннее обязательство. У ссудополучателя имеется целый
ряд обязанностей по содержанию переданной ему вещи. В частности, он
должен поддерживать переданную ему в безвозмездное пользование вещь в
исправном состоянии и, если потребуется, осуществлять ее текущий и
капитальный ремонт, нести иные расходы на ее содержание (ст. 695).

Два правила из арендных отношений, регулирующих также и договор
безвозмездного пользования, которые определяют юридическую судьбу
улучшений переданного в пользование имущества, произведенных
ссудополучателем (пп. 1 и 3 ст. 623 ГК).

Все произведенные ссудополучателем отделимые улучшения переданного ему в
безвозмездное пользование имущества признаются его собственностью, если
иное не предусмотрено договором.

Что касается неотделимых улучшений имущества, произведенных
ссудополучателем без согласия ссудодателя, то их стоимость не подлежит
возмещению ссудодателем, если только иное не будет предусмотрено
договором.

Подряд

Новый Гражданский кодекс возвратился к известному еще со времен Древнего
Рима и сохранившемуся в большинстве современных кодексов сосуществованию
двух близких, но все же самостоятельных договоров: подряда и возмездного
оказания услуг. Первый отличается тем, что имеет в виду работы, которые
ведутся в соответствии с указанием заказчика, при этом предметом
договора служат не работы сами по себе, а работы и их материальный
результат. Следовательно, подряд строится по формуле: нет результата –
нет и исполнения договора. Иное дело – договор услуг. В нем предметом
являются услуги, которые по общему правилу либо вообще не имеют
результата либо их результат носит нематериальный характер.

При всей самостоятельности сложившейся таким образом триады договоров их
происхождение из договора подряда оказывает определенное влияние на
решение вопроса о применимых нормах. Имеется в виду, что и в главе 38 ГК
(“Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ”) и в главе 39 ГК (“Возмездное оказание услуг”)
содержатся в некоторых случаях прямые отсылки по ряду вопросов к
конкретным нормам главы “Подряд”.

В главе о подряде подобно некоторым другим главам выделены специальные
параграфы, содержащие статьи, посвященные отдельным видам договора
подряда: бытовому подряду, строительному подряду, подряду на выполнение
проектных и изыскательских работ, подрядным работам для государственных
нужд.

Деление подряда, имеющего своим предметом передачу вещи, на два вида
подряд на изготовление вещи и на ее передачу – также имеет практическое
значение. Оно связано с последствиями гибели вещи, в которой не было
вины ни подрядчика, ни заказчика (пожар на заводе, возникший вследствие
удара молнии). Решение этого вопроса вытекает из более общего: о
распределении риска случайной гибели предмета подряда до его сдачи
заказчику.

Традиционным для договора подряда является то, что, когда иное не
предусмотрено Кодексом или иным законом, работы выполняются за риском
подрядчика. В ГК это обстоятельство подчеркнуто в ст. 705, в силу
которой риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. Указанная
норма может считаться производной от определения договора, приведенного
в ст. 702 Кодекса. Она предполагает, что до передачи вещи у заказчика
есть только обязательственное отношение по поводу вещи, в котором
должником выступает подрядчик.

Для подряда важное значение имеет организация самих работ. Прежде всего
следует отметить предоставление подрядчику, если иное не предусмотрено в
договоре, права самостоятельно определять способы выполнения заданий
заказчика (п. 3 ст. 703). Разумеется, это одновременно расширяет
ответственность подрядчика за выбор соответствующего способа. В
частности, он может ссылаться на данные ему заказчиком указания
относительно способа работ только при условии, что обязательность таких
указаний предусмотрена договором. Поскольку приведенная норма содержит
презумпцию в пользу выбора способа работ подрядчиком, при отсутствии на
этот счет иного в договоре подрядчик, допустивший просрочку в исполнении
своих обязательств, ссылаться на то, что он ждал от заказчика указаний,
без которых не мог приступить к работе, не вправе.

Статья 706 ГК подробно регулирует взаимоотношения сторон при системе
генерального подряда. Эта статья не вполне совпадает со ст. 313 Кодекса.
Последняя, что вытекает из ее наименования (“Исполнение обязательства
третьим лицом”), предполагает: должник продолжает занимать свое место в
правоотношении, но действия по исполнению обязательства совершает вместо
него третье лицо. Между тем п. 1 ст. 313 ГК не противоречат два
варианта. Один имеет место при системе генерального подряда, когда
должник продолжает исполнять обязательство, привлекая третье лицо в
качестве пособника. При втором должник тоже сохраняет свое место в
правоотношении, но действия по исполнению обязательства целиком передает
третьему лицу. Типичный случай уже из другого договора – поставки
товаров транзитом, когда поставщик в соответствии с разнарядкой своего
контрагента-покупателя отгружает товары непосредственно получателю.

Структура договорных связей при подряде не сводится только к системе
генерального подряда и существующих параллельно с нею прямых договоров.

Принципиальная структура таких договорных связей заключается в том, что
заказчик подписывает один договор. В нем в качестве другой стороны
подрядчика заказчику противостоят несколько лиц. Эта конструкция
представляет собой случай множественности лиц в обязательстве. Ее
осложняет двусторонний характер договора подряда. Подразумевается, что
данный договор слагается из двух обязательств, при этом в одном –
обязательстве выполнить работы должником выступает подрядчик и
кредитором – заказчик, а в другом – оплатить стоимость работ кредитором
является уже подрядчик, а должником – заказчик.

Статья 708 ГК требует указания в договоре начального и конечного сроков
выполнения работ, предоставляя сторонам возможность согласовать также
промежуточные сроки. Пункт 2 ст. 314 устанавливает, каким должен быть
признан срок исполнения обязательства на случай, если он не определен в
договоре: исполнение должно последовать в разумный срок после
возникновения обязательства. Однако решение, содержащееся в ст. 314 ГК,
не может применяться к промежуточным срокам. Это объясняется тем, что
такие сроки имеют юридическую силу лишь при условии, что они играют роль
сроков завершения отдельных этапов работ, о которых идет речь в п. 1 ст.
708 ГК, а значит, промежуточные сроки непременно должны быть указаны в
договоре. В противном случае признается, что в договоре есть только
начальный и конечный сроки.

Ненадлежащим исполнением договора со всеми вытекающими отсюда
последствиями безусловно признается нарушение конечного срока, а если на
этот счет в договоре не предусмотрено иного, то также начального и
промежуточного сроков.

ГК устанавливает порядок оплаты работ только на случай отсутствия иного
в договоре. Этот порядок строится на принципе: оплата после завершения
работ. Особенность Кодекса состоит в том, что в нем специально выделено
условие о расчетах: работа выполнена надлежащим образом и в
обусловленный срок (с согласия заказчика – досрочно).

В договор может быть включено условие об авансе или задатке. В то время
как аванс служит главным образом интересам подрядчика, задаток
обеспечивает интересы обеих сторон. Это связано с тем, что, если
подрядчик уклонится от выполнения работ либо заказчик сообщит подрядчику
о своем отказе, аванс по общему правилу подлежит возврату.

Иное дело – задаток. В подобных случаях он остается у подрядчика если
откажется от договора заказчик, либо должен быть возвращен заказчику, но
уже в двойном размере – если отказ исходит от подрядчика (ср. ст. 381).
Однако надо обратить внимание, что, когда стороны имеют в виду задаток,
они должны прямо назвать его так в договоре либо иным образом дать
понять, что речь идет именно о задатке. Всякие сомнения толкуются в
пользу того, что уплаченная наперед часть цены – только аванс.

Подрядчик, в свою очередь, может использовать различные способы
обеспечения исполнения обязанностей заказчиком.

Это гарантирует интересы подрядчика на случай банкротства заказчика или
иной его неплатежеспособности.

Подрядчик обязан обеспечить хранение переданных заказчиком материалов.
Он несет ответственность за их несохранность. При определении объема
указанной обязанности и условий ответственности за ее нарушение следует
руководствоваться ст. 891 Кодекса. Это предполагает принятие таких мер
предосторожности, которые предусмотрены в договоре, а при отсутствии в
нем таких указаний – мер, которые соответствуют обычаям делового оборота
и существу обязательства, включая свойства переданной на хранение вещи
(кроме случаев, когда договор исключает необходимость в принятии таких
мер).

Осуществлять контроль заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность
подрядчика. Это значит, что он не может давать указания всем тем, кто
совершает действия на основе договоров, заключенных ими с подрядчиком (а
именно субподрядчикам, поставщикам оборудования и материалов, работникам
организации-подрядчика и т. п.). Следовательно, свои указания заказчик
может адресовать только самому подрядчику.

Указания, исходящие от заказчика, в принципе обязательны для подрядчика.
Вместе с тем Кодекс учитывает, что именно подрядчик является
специалистом в данных работах. С этим связаны соответствующие
обязанности и права подрядчика.

Решив расторгнуть договор, подрядчик принимает на себя определенный
риск: если заказчик докажет, что избранный им способ в действительности
никаких неблагоприятных последствий не влечет, действия подрядчика будут
расценены как подпадающие под ст. 310 (“Недопустимость одностороннего
отказа от исполнения обязательства”).

Особенность подрядного договора, связанная со сложностью и длительностью
отношений контрагентов, традиционно предполагает так называемое
“сотрудничество сторон”. Практически все сводится к тому, что вынесено в
наименование ст. 718 ГК: “Содействие заказчика”.

Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в исполнении им
обязательства только тогда, когда это предусмотрено договором. Речь идет
об исполнении договорного условия, которое к тому же должно быть в
установленных п. 1 ст. 718 пределах конкретизировано. Подразумевается
указание в договоре, в каких случаях, в каком объеме и в каком порядке
содействие должно быть оказано. При любом нарушении договора со стороны
подрядчика он освобождается от ответственности перед заказчиком, если
докажет, что это произошло исключительно по той причине, что заказчик не
оказал установленного договором содействия.

Статья 719 ГК, посвященная неисполнению заказчиком встречных
обязанностей по договору подряда, корреспондирует ст. 328 (“Встречное
исполнение обязательств”). Необходимо иметь в виду, что конкретизация в
статье о подряде, о которой идет речь, затрагивает только ситуацию,
предусмотренную первым абзацем п. 2 ст. 328 Кодекса. Это означает, что
нормы абзаца 2 п. 2 ст. 328, а также пп. 3 и 4 ст. 328 сохраняют свое
действие и применительно к подряду. Следовательно, если заказчик
произведет исполнение не в полном объеме, подрядчик вправе приостановить
исполнение в части, соответствующей допущенному заказчиком нарушению. В
случаях, когда подрядчик все же выполнит работы, несмотря на нарушение
встречного обязательства заказчиком, это не снимает с последнего
обязанность предоставить такое встречное исполнение. Наконец, необходимо
подчеркнуть, что и первое и второе последствие действуют только тогда,
когда иное не предусмотрено договором или законом.

Статья 719 ГК в отличие от ст. 328 является императивной нормой и
соответственно не допускает иного ни в договоре, ни в законе. Данная
норма, как и п. 2 ст. 328 имеет в виду случай, когда один из
контрагентов не исполняет встречное обязательство. Подразумевается
ситуация, когда заказчик нарушает обязанности по договору подряда, в
частности не предоставляет материалы, оборудование, техническую
документацию или подлежащую переработке (обработке) вещь, и этим
препятствует исполнению договора подрядчиком. В указанном случае у
подрядчика появляется право не приступать к работе, а начатую работу
приостановить. Такое же последствие наступает, если исполнение
перечисленных обязанностей не будет произведено в указанный срок.
Различие между этими двумя ситуациями состоит в том, что первая
возникает после наступления срока исполнения такой обязанности
заказчиком, а вторая – еще до его наступления. Пункт 2 ст. 719 – норма
диспозитивная. Она дает подрядчику возможность в указанных случаях
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Обязанность принять работы включает необходимость для заказчика
осмотреть результат работы и в случае обнаружения недостатков надлежащим
образом оформить это обстоятельство.

Обязанность принять работы включает в себя необходимость для заказчика
немедленно по обнаружении недостатков сообщить о них подрядчику. При
этом имеются в виду любые недостатки в результате работ, включая
отступления от договора, которые ухудшают результаты работ. Если
подрядчик не осуществит проверку результата работ, он лишается права
ссылаться на те недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном
способе приемки (явные недостатки). ГК придает решающее значение не
способу доказывания факта нарушения договора со стороны подрядчика, а
исполнению заказчиком соответствующей обязанности. Таким образом, в
указанном случае не имеет значения, существовали в действительности
данные недостатки к моменту сдачи работ либо нет.

Аналогичное значение придается и составлению акта о недостатках.
Заказчик имеет право ссылаться на установленные при приемке работ
недостатки только тогда, когда в акте (ином составленном документе),
который удостоверяет приемку, оговорены эти недостатки либо возможность
последующего предъявления требования об их устранении.

Редакция нормы п. 2 ст. 720 ГК позволяет сделать вывод, что
подразумевается двусторонний акт, то есть акт, подписанный как
заказчиком, так и подрядчиком. Это не исключает возможности введения в
нормы ГК, посвященные отдельным видам подряда, необходимости признавать
доказательственную силу одностороннего акта ( ст. 753).

Отступать от обязательных требований стороны, в частности
предпринимателя, контрагенты могут только одним путем: установить более
высокие требования по сравнению с обязательными. Во всех остальных
случаях стороны свободны формулировать условия о качестве по
согласованию между собой.

Следует отметить, что у подрядчика есть такая возможность, как
расторжение договора и взыскание убытков, которые причинены ему
неисполнением обязательства. Однако такое право возникает только при
условии, если в разумный срок подрядчик не устранил недостатки либо они
по своему характеру относятся к категории существенных и неустранимых.
При этом оба эти признака – “существенность” и “неустранимость” – должны
быть налицо одновременно.

Статья 726 ГК устанавливает обязанность подрядчика передать заказчику
вместе с результатом работ информацию, которая относится к эксплуатации
или иной реализации предмета договора, в двух случаях: если это
предусмотрено договором либо если без такой информации невозможно
использовать результат работы для указанной в договоре цели. Последнее
обстоятельство (имеется в виду необходимость информации) или отсутствие
информации должен в случае возникновения спора доказывать заказчик.

В соответствии со ст. 726 и 727 Кодекса нарушение подрядчиком
оговоренной в них обязанности дает заказчику право отказаться от приемки
результата работ, а если по причине отсутствия, недостаточности или
недостоверности информации он понесет убытки (например, вследствие
случившейся из-за этого аварии) – потребовать от подрядчика возмещения
убытков. Подрядчик не вправе ссылаться на то, что в договоре нет условия
об обеспечении заказчика данной информацией.

Специальные правила о конфиденциальности информации и вытекающей из
этого обязанности стороны, которая ее получила (не разглашать и не
передавать третьим лицам без согласия другой стороны), относятся в
равной степени и к заказчику (в отношении информации, полученной от
подрядчика) и к подрядчику (в отношении информации, полученной от
заказчика).

В параграфе, включающем общие положения о подряде, содержится ряд
отсылок к общей части ГК и прежде всего к статьям его третьего раздела.
Это не исключает необходимости руководствоваться данными и иными
статьями ГК также в других ситуациях, но только при условии, что это не
противоречит нормам главы 37.

Отдельные виды подряда

Бытовой подряд (ст. 730-739)

Нормы параграфа, посвященного бытовому подряду, регулируют отношения со
строго определенным составом участников. Подразумевается, что в роли
подрядчика выступает лицо, которое осуществляет соответствующую
предпринимательскую деятельность, а заказчика – тот, кто заключает
договор для удовлетворения бытовых и иных личных потребностей (см. п. 1
ст. 730). Если состав участников договора не удовлетворяет указанным
требованиям, применению подлежат, в зависимости от предмета договора,
общие положения о подряде (в определенных случаях – о строительном
подряде) или статьи главы о возмездном оказании услуг. Тогда нормы
комментируемого параграфа могут быть использованы только в порядке
аналогии закона.

Кодекс отнес договор бытового подряда к числу публичных договоров (п. 2
ст. 730), а это означает распространение на него режима, установленного
ст. 426. Имеется в виду право потребителя требовать заключения с
подрядчиком договора (иначе потребитель вправе обратиться со своим
требованием об обязании подрядчика заключить с ним договор), притом на
тех же условиях, включая условие о цене, что и для всех других
потребителей. Условия договора, противоречащие этим требованиям, а равно
требованиям, предусмотренным в пп. 2 и 4 ст. 426 Кодекса, ничтожны.

Договор бытового подряда регулируется, помимо норм ГК, также законами о
защите прав потребителей и иными изданными в соответствии с ним
правовыми актами. Все они, включая указанные законы, обладают
субсидиарным действием и, следовательно, применяются лишь в случаях,
когда в статьях ГК не установлено иное.

Особо выделена обязанность подрядчика предоставлять определенную
информацию при сдаче результата работ. В эту информацию входят
требования, которые нужно соблюдать в целях эффективного и безопасного
использования результата работ, а также возможные для заказчика и других
лиц последствия несоблюдения указанных требований. Кодекс не
предусматривает специальных последствий нарушения данной обязанности.
Следовательно, необходимо исходить из общего правила о возмещении
причиненных из-за нарушения указанной обязанности убытков.

Для бытового подряда предусмотрен более широкий, чем для остальных видов
подряда, набор последствий обнаружения недостатков в выполненной работе
(ст. 737). Подразумевается право заказчика выбрать, среди прочего,
безвозмездное повторное исполнение работ, которое должно рассматриваться
как требование о реальном исполнении договора.

Для бытового подряда в Законе установлен более короткий по сравнению со
ст. 724 Кодекса общий срок предъявления требований о качестве – шесть
месяцев (в отношении зданий и сооружений срок составляет два года).
Закон воспроизводит установленные в Гражданском кодексе сроки
обнаружения недостатков. Одновременно в нем указаны сроки для устранения
недостатков выполненной работы (услуги): 20 дней при отсутствии более
короткого срока в договоре.

На заказчика возлагается обязанность составлять по требованию
потребителя смету. Одна из специальных норм Закона вводит порядок
определения цены утраченного материала: за основу принимается цена,
которая существовала в месте, где исполнителем должно было быть
удовлетворено требование, – в день его добровольного исполнения, а если
требование не было удовлетворено – в день вынесения решения суда.

Правовое регулирование бытового подряда во многом совпадает с
регулированием в розничной купле-продаже. Это определяется в конечном
счете тем, что одна из сторон договора – гражданин. В этой связи, в
частности, потребитель обладает возможностью воспользоваться правами,
предоставленными покупателю ст. 503-505 Гражданского кодекса, которые
являются центральными в параграфе “Розничная купля-продажа”.

Строительный подряд (ст. 740-757)

Центральное место в составе выделенных в главе 37 видов договоров,
несомненно, занимает строительный подряд, регулируемый 3 главой
Кодекса. При установлении пределов действия параграфа “Строительный
подряд” определяющее значение должны иметь общие для всего строительства
признаки. Имеется в виду, что в отличие от промышленности и сельского
хозяйства в строительстве конечный продукт неподвижен (создаваемые и
подготовленные к вводу в действие объекты производственного и
непроизводственного характера всегда связаны с землей), индивидуален
(даже объекты, построенные по одному и тому же проекту, отличаются один
от другого) и рассчитан на продолжительную эксплуатацию.

Строительство обычно ведется на открытом воздухе, на действующих
предприятиях, с постоянной сменой рабочего места; продолжается в течение
длительного периода и требует на промежуточных стадиях определенного
“задела”; производится в соответствии с утвержденной (согласованной)
технической документацией, при этом предполагается активное и
многостороннее участие заказчика на стадиях, предшествующих сдаче
готового объекта.

Самостоятельность и сложность строительного подряда, а равно
необходимость диверсификации договоров предполагают развитие их
примерных условий, основанных на правовой базе, которая определена ст.
427 ГК.

Одним из главных признаков подряда, определяющих основы взаимоотношений
сторон данного договора, является распределение между ними риска.
Решение вопроса в указанного вида договорах совпадает с тем, которое
содержится в общих положениях об этом договоре (ст. 705 ГК).
Применительно к строительному подряду действует и п. 2 ст. 705,
определяющий последствия просрочки в передаче или приемке предмета
договора.

Пункт 2 ст. 742 ГК, который указывает, что страхование не освобождает
соответствующую сторону от обязанности принимать необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая, имеет значение потому, что
дает возможность стороне, в пользу которой осуществлено страхование,
взыскать с контрагента сумму убытков, не покрытую страховым возмещением
(имеется в виду главным образом договорное страхование). При страховании
ответственности за причинение вреда другим лицам следует
руководствоваться ст. 931.

Подрядчик обязан, если иное не предусмотрено договором, выполнить всю
указанную в технической документации и смете работу. При этом не имеет
значения, кто именно – заказчик или подрядчик – их предоставил.

Подрядчик вправе, а при определенных обстоятельствах и обязан требовать
изменения проектной документации и сметы. В случаях, указанных ГК,
аналогичным правом обладает и заказчик. На подрядчика возлагается
обязанность при обнаружении в ходе строительства необходимости выполнить
дополнительные, то есть не учтенные в технической документации, работы
ставить об этом в известность заказчика, отмечая одновременно, каким
изменениям должна подвергнуться проектная документация и смета.

Заказчику предоставляется срок в 10 дней для дачи ответа, после чего он
обязан, если иное не предусмотрено договором, приостановить работы. Если
подтверждается, что такие работы были действительно необходимы (а это в
случае спора предполагается), подрядчик вправе требовать возмещения
вызванных приостановлением работ убытков.

Вопросы распределения между сторонами обязанностей по обеспечению
строительства материалами и оборудованием решаются в ст. 745 в принципе
так же, как и в общей норме – ст. 704 ГК. Предполагается, что данная
обязанность лежит на подрядчике, если обязанность обеспечить
строительство материалами и оборудованием полностью или частично не
возложена договором на заказчика.

При заключении договора строительного подряда, учитывая возможность
банкротства контрагента, каждая из сторон особенно заинтересована в
таких способах обеспечения исполнения его обязательств, которые
исключали бы необходимость конкурировать с другими кредиторами
контрагента.

ГК особо выделяет случаи, при которых на заказчика возлагаются
дополнительные обязанности, вытекающие из особенностей отношений сторон.
При строительстве зданий и сооружений возникает необходимость
своевременного предоставления заказчиком земельного участка.
Диспозитивная на этот счет норма (п. 1 ст. 747) возлагает на заказчика
такую обязанность. Площадь и состояние участка обычно уточняются в
договоре. Если такое указание в нем отсутствует, следует
руководствоваться общим, содержащимся в соответствующей статье
требованием: площадь и состояние участка должны обеспечивать
своевременное начало работ, нормальное их ведение, а также завершение в
срок. Та же ст. 747 ГК предусматривает в значительной части то, что
обычно именовалось в правилах выполнения подрядных работ “услугами
заказчика”. Речь идет о передаче заказчиком в случаях и в порядке,
предусмотренных договором, в пользование подрядчику необходимых ему для
работ зданий и сооружений, обеспечении транспортировки грузов в его
адрес, временной подводке сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а
также об оказании других услуг.

Подрядчик и заказчик связаны единой целью – выполнить работы и сдать
результат в соответствии с договором строительного подряда. Поэтому
применительно к данной разновидности подряда установлено правило о
сотрудничестве сторон в ходе исполнения своих обязательств. В частности,
предусмотрено, что обе стороны должны принимать все зависящие от них
разумные меры по устранению возникших препятствий к выполнению работ. Та
из сторон, которая не выполнила указанной обязанности, должна возмещать
возникающие в подобных случаях убытки и иные расходы, не подпадающие под
признаки убытков. Последние подлежат возмещению только при условии, если
это указано в договоре.

На подрядчика возлагается обязанность в ходе строительства соблюдать
требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности строительных работ. На него возлагается ответственность за
нарушение отмеченной обязанности.

Следует иметь в виду, что заказчики обязаны показывать в статье
“Незавершенное производство” затраты по незавершенному производству и
незавершенным работам (услугам), учитываемые на счетах бухгалтерского
учета раздела “Затраты производства” Плана счетов бухгалтерского учета.
К этому надо добавить, что строительные и другие организации, которые
осуществляют в текущем году расчеты с заказчиками в соответствии с
заключенными договорами за законченные этапы работ, имеющие
самостоятельное значение, используя для такого учета счет 36
“Выполненные этапы по незавершенным работам”, отражают по указанной
статье стоимость полностью оплаченных заказчиком этапов. Важно
подчеркнуть, что заказчик зачисляет на свой баланс стоимость работ
только по окончании всех этапов.

Подряд на выполнение проектных и

изыскательских работ (ст.758-762)

В определении договора индивидуализация его как разновидности подряда
проявляется в характере самих работ и в их результате. Имеется в виду,
что работы, как видно из названия параграфа, являются проектными и
изыскательскими, а их результат выражается в определенных документах, в
частности в разработанной технической документации. При этом работы
выполняются по заданию заказчика, который обязуется принять и оплатить
результат работы.

Результат работы – проектная документация – представляет собой
юридический акт, который подлежит утверждению компетентными органами. К
тому же проектная документация составляет часть договора со всеми
вытекающими отсюда последствиями.

Подрядчик должен получить по общему правилу задание (задание на
проектирование и(или) проведение изыскательских работ) в виде исходных
данных, которые служат необходимой и достаточной основой для выполнения
соответствующих работ. Возможен вариант, при котором задание по
поручению заказчика готовит сам подрядчик (исполнитель). Указанное
различие, как вытекает из п. 1 ст. 759 ГК, имеет значение только для
установления времени, с которого проект становится обязательным для
подрядчика. Подготовленное подрядчиком задание приобретает обязательную
силу с момента утверждения его заказчиком. Из смысла п. 1 ст. 759 можно
сделать вывод, что подготовленные заказчиком или по его заданию третьим
лицом исходные данные становятся обязательными с момента получения их
подрядчиком.

Исходные данные, отмечено в п. 2 ст. 759 Кодекса, обязательны для
подрядчика. Он вправе отступать от них только с согласия заказчика.
Вместе с тем исходные данные, переданные или одобренные заказчиком,
порождают для него определенную связанность, которая состоит в том, что
они устанавливают пределы его права. Соответственно исполнение
обязательства подрядчиком может быть признано ненадлежащим только при
условии, если результат работ расходится с заданием и иными исходными
данными.

Отмеченное обстоятельство нашло отражение в п. 1 ст. 760 ГК, посвященном
обязанностям подрядчика. Включенный в него перечень обязанностей
начинается с необходимости выполнять работы в соответствии с заданием и
иными исходными данными.

Пункт 2 ст. 761 ГК возлагает на подрядчика обязанность по требованию
заказчика безвозмездно переделать техническую документацию и
соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские
работы, а также возместить заказчику причиненные убытки. Последняя норма
носит диспозитивный характер: она предусматривает возможность
установления иных, кроме указанных в п. 1 ст. 761, последствий.

Заключении договора рекомендуется обсудить возможность использования
некоторых норм из параграфа, посвященного строительному подряду,
например об участии в эксплуатации результата работ (п. 2 ст. 740).
Подразумевается участие подрядчика в надзоре за реализацией проекта, в
устранении недостатков за счет заказчика (ст. 757) и др. Однако следует
иметь в виду, что данные нормы могут использоваться при условии, если
они превратятся в пункты договора. А для этого в него необходимо либо
включить отсылку к данным статьям, либо воспроизвести в нем их текст.
Если это не будет сделано, остается только один вариант – тот, о котором
шла речь выше.

Подрядные работы для государственных нужд (ст. 763-768)

Потребность в особом регулировании данных отношений возникает в
экономике, построенной на началах свободной реализации товаров, работ и
услуг. Смысл принятия подобных норм состоит в том, что для конкретной
весьма узкой области отношений, связанных с удовлетворением общих для
государства как такового потребностей, создается специальный режим.

Правовой формой, используемой в рассматриваемой области, служит
государственный контракт на выполнение подрядных работ (далее
государственный контракт). Он имеет тот же предмет, что и строительный
подряд либо подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст.
740, п. 2 ст. 763). Вместе с тем государственный контракт обладает рядом
принципиальных отличий от того и другого договора. Имеются в виду прежде
всего строго определенные цели государственного контракта, источники
финансирования, состав сторон, а также порядок заключения и изменения
государственного контракта.

Конкретная цель заказов на выполнение работ – реализация федеральных и
межгосударственных целевых программ, развитие и создание
производственного потенциала в соответствии с направлениями структурной
политики Правительства Российской Федерации, развитие
общегосударственной сети транспорта, энергетики, связи и экологического
мониторинга, строительство отдельных наиболее крупных и важных объектов
социальной и экономической сферы общегосударственного значения,
поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности
страны. Указанными целями определяются в конечном счете источники
финансирования, в качестве которых выступают средства соответствующего
бюджета и внебюджетные средства.

В качестве одного из контрагентов выступает, как установлено в ст. 764
ГК, государственный заказчик, обладающий необходимыми инвестиционными
ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным
органом правом распоряжаться такими ресурсами. Согласно действующему
порядку государственного заказчика определяет в каждом случае
Правительство РФ и ему выделяются необходимые федеральные средства,
включая валютные. Государственный заказчик признается ответственным
перед Правительством РФ за выполнение программы.

Государственные контракты заключаются на конкурсной основе. Исключение
из этого правила предусмотрено для тех, для кого заключение договоров
является обязательным. Имеются в виду организации, которые занимают
доминирующее положение на товарном рынке, а также казенные предприятия.
И те и другие вправе отказаться от заключения государственного контракта
только при условии, если его размещение влечет убытки для производства.
Заказы на вновь начинаемое строительство для федеральных нужд передаются
на основе подрядных торгов.

Организация, о которой идет речь в ст. 764 Кодекса (в этой роли может
выступать не только предприятие, но и учреждение), назначается
государственным заказчиком, который в своих действиях руководствуется
решением Правительства РФ. Таким образом, в указанном случае
государственный заказчик ограничивается административными функциями по
отношению к заказчику и в договорных связях с подрядчиком не участвует.

Заключение

Часть вторая Гражданского Кодекса посвящена и таким видам обязательств
(возникающих на основе многочисленных договоров, а также односторонних
действий участников имущественных отношений) как:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (ст. 769-778);

возмездное оказание услуг (ст. 779-783);

перевозка (ст. 784-800);

транспортная экспедиция (ст. 801-806);

заем и кредит (807-833);

финансирование под уступку денежного требования (ст. 824-833);

банковский вклад (ст.834-844);

банковский счет (ст.845-860);

расчеты (ст. 861-885);

хранение (ст. 866-926);

страхование (ст. 927-970);

поручение (ст. 971-979);

действия в чужом интересе без поручения (ст. 980-989);

комиссия (ст. 990-1004);

агентирование (ст. 1005-1011);

доверительной управление имуществом (ст. 1012-1026);

коммерческая концессия (ст. 1027-1040);

простое товарищество (1041-1054);

публичное обещание награды (ст. 1055-1056);

публичный конкурс (ст.1057-1061);

проведение игр и пари (1062-1063);

обязательства вследствие причинения вреда (1064-1101);

обязательства вследствие неосновательного обогащения (1102-1109)

Как видно из приведенных примеров, договоры являются источником
возникновения гражданско-правовых обязательств. Вместе с тем
обязательства возникают и из иных оснований, предусмотренных
законодательством, никак не связанных с договором.

Они могут возникнуть вследствие причинения вреда (деликтные
обязательства). Содержание такого обязательства составляют обязанность
лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина (юридического
лица), возместить его в полном объеме и соответственно право
потерпевшего лица потребовать возмещения причиненного вреда (ст. 126
Основ).

Сейчас актуальное значение имеют положения гражданского законодательства
об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения
(ст. 133 Основ). Должником в таком обязательстве является лицо, которое
без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело
имущество за счет другого лица (кредитора) и поэтому обязано возвратить
последнему неосновательно полученное имущество. Кроме того, лицо,
неосновательно получившее имущество, обязано возвратить или возместить
все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого
имущества. На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются
проценты за пользование чужими средствами в размере средней ставки
банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора.

В ряде случаев источником возникновения обязательств может служить
судебное решение, например в ситуации, когда на рассмотрение суда
сторонами переданы разногласия, возникшие при заключении договора. При
таких обстоятельствах условия договора (а значит, и соответствующие
обязательства сторон) определяются на основании решения суда (ст. 446
ГК).

Обязательства могут возникнуть также из сделок, из актов государственных
органов и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных
законом, а также вследствие иных действий и событий, с которыми закон
или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых
последствий.

Необходимо отметить, что общая часть обязательственного права
представляет собой наиболее традиционный институт гражданского права,
поэтому его обновление в новом Кодексе шло в основном по пути
совершенствования и уточнения ранее действовавших норм, за исключением
положений об обеспечении исполнения обязательств, содержащих немало
новелл, а также нового для российского законодательства подраздела,
посвященного общим положениям о договорах.

Часть вторая ГК распространяет свое действие либо в целом на те
обязательства, которые возникли после введения ее в действие, либо на те
конкретные права и обязанности ранее существовавших или возникших
обязательств, которые появились с 1 марта 1996 года. Так, при
необходимости расторжения договора, заключенного до 1 марта 1996 года,
но сохраняющего действие после этой даты, сторонам придется
руководствоваться императивными (не подлежащими изменению по соглашению
сторон) правилами части второй ГК, посвященными основаниям, последствиям
и порядку расторжения конкретных видов договоров (ч. 2 ст. 8 Вводного
закона). Диспозитивные же правила закона стороны используют по своему
соглашению.

Часть вторая ГК значительно расширила защиту имущественных прав и
интересов граждан в обязательствах из причинения вреда, в том числе при
причинении им имущественного вреда незаконными действиями
государственных и муниципальных органов и их должностных лиц, а также
правоохранительных органов (ст. 1069, 1070), уделив особое внимание
необходимости максимально полного возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью граждан (ст. 1085-1094). В интересах граждан эти возможности
также получили обратную силу. Они распространены на потерпевших, которым
вред был причинен до 1 марта 1996 года и остался невозмещенным (ст. 12
Вводного закона).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОГО НОРМАТИВНОГО МИТЕРИАЛА И ЛИТЕРАТУРЫ

Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.);

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (с изм.
и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г.);

Основы гражданского законодательства 1991 года;

Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года;

Собрание законодательства РФ, 1995, N 2;

Собрание законодательства РФ, 1995, N 8;

Собрание законодательства РФ, 1994, N 8;

Ведомости РФ, 1992, N 23;

Собрание актов РФ, 1993, N 31;

Собрание актов РФ, 1993, N 4;

“Российская юстиция”, 1998, N 10 //”Договор купли-продажи: вещный
эффект” Скловский;

“Хозяйство и право”, М., 1998, N 7 “Лизинг в малом предпринимательстве:
организационно-правовое обеспечение” // Газман;

“Хозяйство и право”, М., 1998, N 2 “Об ограничениях купли-продажи
гражданами земельных участков” // Попов;

“Законодательство”, 1998, N 1 // “Понятие финансовой аренды (лизинга)”
Харитонова;

“Законодательство”, 1998, N 1 // “Понятие договора юридического
страхования по Российскому гражданскому праву” Белов;

“Хозяйство и право”, 1998, N 1 // “Государственное предприятие как
предмет договора купли-продажи” Пятков;

“Российская юстиция”, 1997, N 8 // “Договор дарения” Кабалкин

PAGE

Стр. PAGE 1 из 45

КУРСОВАЯ РАБОТА по Гражданскому праву. На тему: “Понятие и виды
обязательств”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020