.

Понятие, признаки,функции права. Адвокатура

Язык: русский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
59 1250
Скачать документ

18

Оглавление:

1.Понятие, признаки и функции права.

1.1. Понятие права.

1.2. Признаки права.

1.3. Функции права.

1.4. Типология права.

2. Адвокатура, понятие и задачи.

3. Задача.

1.Понятие, признаки и функции права.

1.1. Понятие права.

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких
значениях.

Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей,
например, право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т.
п. Эти притязания обусловлены природой человека и общества и считаются
естественными правами.

Во-вторых, под правом понимается система юридических норм. Это — право в
объективном смысле, ибо нормы права создаются и действуют независимо от
воли отдельных лиц. Данный смысл вкладывается в термин «право» в
словосочетаниях «российское право», «трудовое право», «изобретательское
право», «международное право» и т.д. Термин «право» в подобных случаях
не имеет множественного числа.

В-третьих, названным термином обозначают официально признанные
возможности, которыми располагает физическое или юридическое лицо,
организация. Так, граждане имеют право на труд, отдых, охрану здоровья,
имущество и т.д., организации располагают правами на имущество, на
деятельность в определенной сфере государственной и общественной жизни и
т. п. Во всех этих случаях речь идет о праве в субъективном смысле, т.
е. о праве, принадлежащем отдельному лицу — субъекту права.

В-четвертых, термин «право» используется для обозначения системы всех
правовых явлений, включая естественное право, право в объективном и
субъективном смысле. Здесь его синонимом выступает термин «правовая
система». Например, существуют такие правовые системы, как
англосаксонское право, романо-германское право, национальные правовые
системы и т.д.

В каком смысле употребляется термин «право» в каждом случае, следует
решать, исходя из контекста, что обычно не вызывает затруднений.

Надо помнить также, что термин «право» употребляется и в неюридическом
смысле. Существуют моральные права, права членов общественных
объединений, партий, союзов, права, возникающие на основании обычаев, и
т. д. Поэтому особенно важно дать точное определение понятия права,
установить признаки и свойства, отличающие его от других социальных
регуляторов.

В юридической науке выработано множество определений права, которые
различаются в зависимости от того, что именно в правовых явлениях
принимается за главное, самое существенное. В таких случаях речь идет об
определении сущности права.

В учебных целях значительную ценность представляют определения, в
которых формулируются специфические признаки права. С их помощью право
выделяется из других социальных явлений. Вместе с тем для более
глубокого понимания права необходимо также уяснить неспецифические
признаки, одинаковые для права и смежных с ним феноменов.

Право имеет закономерные связи с экономикой, политикой, нравственностью
и особенно глубокие связи с государством. Все эти связи так или иначе
выражаются в его признаках.

Следует различать признаки и свойства права. Признаки характеризуют
право как понятие, свойства — как реальное явление. Признаки и свойства
находятся в соответствии, т. е. свойства отражаются и выражаются в
понятии права в качестве его признаков^ Философы не без оснований
утверждают, что любое явление действительности обладает бесчисленным
множеством свойств. Поэтому в понятие включаются признаки, отражающие
наиболее существенные его свойства. Какие свойства считать
существенными? Это во многом зависит от позиции конкретного автора.

Широко известно определение права, данное К. Марксом и Ф. Энгельсом в
«Манифесте Коммунистической партии». Обращаясь к классу буржуазии, они
писали: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса,
воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни
вашего класса». Говоря по-другому, воля господствующего в экономике и
политике класса навязывается как закон всему обществу. При таком
понимании право с необходимостью предполагает бесправие иных,
негосподствующих слоев населения и расценивается ими как инструмент
угнетения и эксплуатации. Ограниченность классового подхода состояла в
том, что исторически преходящие стороны содержания права принимались за
его сущность, а само право получало негативную оценку как инструмент
насилия, как социальное зло, подлежащее уничтожению.

Принципиально иным является подход, когда признаются общесоциальная
сущность и назначение права, когда оно рассматривается как выражение
компромисса между классами, различными социальными слоями общества. В
наиболее развитых современных правовых системах (англосаксонское и
романо-германское право) приоритет отдан человеку, его свободе,
интересам, потребностям. Таким образом, действительная сущность права
заключается в том, что оно отражает нормативно-определенную,
гарантированную государством меру свободы личности.

На основе признания общесоциальной сущности права можно сформулировать
следующее определение.

Право — это обусловленная природой человека и общества и выражающая
свободу личности система регулирования общественных отношений, которой
присущи нормативность, формальная определенность в официальных
источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения.

Рассмотрим важнейшие свойства (признаки) права, которые характеризуют
его как специфическую систему регулирования общественных отношений. Л
Нормативность. Право имеет нормативный характер, что роднит его с
другими формами социального регулирования — нравственностью, обычаями и
т. д.

Права, которыми располагает каждый человек или юридическое лицо, не
произвольны, они отмерены и определены в соответствии с действующими
нормами. В некоторых учениях о праве (например, в теории нормативизма)
свойство нормативности признается доминирующим и право определяется как
система юридических норм. При таком подходе права физического или
юридического лица оказываются всего лишь результатом действия норм и как
бы навязываются им извне.

В действительности имеет место противоположная зависимость: в результате
многократного повторения каких-либо вариантов поведения формируются
соответствующие правила. Знание сложившихся правил облегчает для
человека выбор верного решения относительно того, как ему следует
поступать в той или иной жизненной ситуации.

Ценность рассматриваемого свойства состоит также в том, что «в
нормативности выражается потребность утверждения в общественных
отношениях нормативных начал, связанных с обеспечением упорядоченности
общественной жизни, движения общества к свободе, согласия и компромисса
в общественной жизни, защищенного статуса автономной личности, ее прав и
свободы поведения».

Нормы права следует расценивать как «рабочий инструмент», с помощью
которого обеспечивается свобода человека и преодолевается социальный
антипод права— произвол и беззаконие. Преобразование прав человека в
субъективные права опосредовано нормами права. Нормативность в правовой
сфере — это не просто формирование типичного правила, а нечто большее —
гарантия осуществления субъективного права. Обладатель субъективного
права не просто свободен в своих действиях, его свобода обеспечена,
защищена общеобязательностью нормы, за которой стоит мощь государства.

Специфика нормативности права заключается в том, что право возведено в
закон, в ранг официальных правил. Формально

Алексееве. С. Теория права. М, 1995. С. 87

нормативность выражена в позитивном праве, т. е. в законодательстве, где
нормы существуют в чистом виде. Естественно-правовые притязания
нормативны потенциально, поскольку лишь при нормативном закреплении они
из возможности превращаются в действительность. Нормативную природу
имеет и субъективное право, ибо его содержание в основных чертах
вытекает из нормативных предписаний.

Нормативность права в наибольшей мере выражает его функциональное
назначение быть регулятором поведения людей, общественных отношений.
Право посредством юридических норм каждому гражданину или
организации несет информацию о том, какие действия возможны, какие
запрещены, а какие необходимы. Если человек действует в рамках права, то
он чувствует себя уверенно и свободно, находится под защитой общества и
государства. Право, таким образом, определяет сферу свободы человека и
тем самым регулирует его поведение. Если человек игнорирует регулирующее
воздействие права, он несвободен. По этой причине преступник — самый
несвободный человек.

Интеллектуалъно-волевой характер права. Право — проявление воли и
сознания людей. Интеллектуальная сторона права состоит в том, что оно
есть форма отражения социальных закономерностей и общественных отношений
— предмета правового регулирования. В праве отражаются и выражаются
потребности, интересы, цели общества, отдельных лиц и организаций.
Подчеркнем, что эти потребности, интересы и цели обычно противоречивы, а
иногда и противоположны. Право же выражает социальный компромисс на
началах справедливости и разума. Исторически в праве происходит борьба
двух тенденций, поскольку его истоки лежат в обществе и государстве.
Становление права завершается лишь с гармонизацией связей между ними.
Право делается разумным, обретает интеллектуальный характер.

Формирование и функционирование права как выражения свободы,
справедливости и разума возможны только в обществе, в котором все
индивиды имеют экономическую, политическую и духовную свободу. Но это
осуществимо лишь в развитом гражданском обществе и правовом государстве.

Право есть проявление не только интеллекта, но и воли людей, ибо в нем
определяется их будущее поведение, с его помощью реализуются
субъективные интересы и потребности, достигаются намеченные цели.
Волевое начало права нужно рассматривать в нескольких аспектах.
Во-первых, в основе содержания права лежат социально-правовые притязания
отдельных лиц, их организаций и социальных групп, и в этих притязаниях
выражается их воля. Во-вторых, государственное признание данных
притязаний осуществляется через волю компетентных государственных
органов, т. е. формирование права опосредуется волей общества и
государства. В-третьих, регулирующее действие права возможно лишь при
«участии» сознания и воли лиц, которые реализуют юридические нормы.

Обеспеченность возможностью государственного принуждения. Это
специфический признак права, отличающий его от иных форм социального
регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных норм и т. д.
Государство, имеющее монополию на осуществление принуждения,
представляет собой необходимый внешний фактор существования и
функционирования права. Исторически право возникло и развивалось во
взаимодействии с государством, первоначально выполняя главным образом
охранительную функцию. Именно государство придает праву в высшей степени
ценные свойства: стабильность, строгую определенность и обеспеченность
«будущего», которое по своим характеристикам приближается к «сущему»,
как бы становится частью существующего. Право, таким образом, раздвигает
границы стабильности, определенности, а следовательно, и рамки свободы в
сфере социальной жизни.

Государственное принуждение реализуется в двух направлениях. Во-первых,
оно обеспечивает защиту субъективного права и преследует цель принудить
правонарушителя к исполнению обязанности в интересах пострадавшей
стороны (например, взыскание долга, возмещение причиненного ущерба).
Во-вторых, в определенных законом случаях виновный привлекается к
юридической ответственности и подвергается наказанию (лишение свободы,
конфискация имущества, штраф и т. п.).

Государственное принуждение — это фактор, позволивший четко разграничить
право и обязанность, т. е. сферу личной свободы и ее границы. Человек,
действующий в рамках права, свободен. Человек, нарушающий обязанности,
действует несвободно. Ценность государства для права состоит в том, что
с помощью государственного принуждения (и его возможности) четко
устанавливается граница между свободой и несвободой, произволом. Эта
граница обозначена через юридическую обязанность. Государственное
принуждение ограничивает свободу человека вплоть до того, что может
лишить его этой свободы. Поэтому необходимо четкое определение сферы
свободы (право), ее границ (юридическая обязанность) и ограничений
(юридическая ответственность). Названные задачи решаются благодаря
формальной определенности — еще одного свойства, выражающего связь права
с государством.

Формальная определенность. Следует заметить, что формальная
определенность в некоторой степени свойственна и другим нормативным
системам. Так, корпоративные нормы закрепляются в уставах, положениях и
других нормативных актах. Религиозные нормы-заповеди формулируются в
священных книгах. Однако в перечисленных случаях форма соответствующим
правилам придается не государством, а другими организациями
(общественными, религиозными). Государство, в отличие от них, придает
праву общеобязательное значение, возводя право в закон, придает ему
официальную форму выражения.

Нормы права официально закрепляются в законах, иных нормативных актах,
которые подлежат единообразному толкованию. В прецедентном праве
формальная определенность достигается официальной публикацией судебных
решений, признаваемых в качестве образцов, обязательных при рассмотрении
аналогичных юридических дел. В обычном праве она обеспечивается формулой
закона, который санкционирует применение обычая, либо текстом судебного
решения, принятого на основании обычая. В результате на основе норм
права и индивидуальных юридических решений четко и однозначно
определяются субъективные права, обязанности, ответственность граждан и
организаций.

Итак, государство придает форму правовому содержанию. Роль государства
нельзя преувеличивать и, например, считать, что право — результат,
продукт государственной деятельности. Такие ложные представления
длительное время господствовали в отечественной науке и практике.

Связь общества, государства и права в рассматриваемом аспекте
описывается формулой «содержание права создается обществом, форма права
— государством». От способа участия государства в правотворчестве
зависят виды форм (источников) права: санкционированный обычай, судебный
прецедент, нормативный акт. V) Системность. Право представляет собой
сложное системное образование. В настоящее время в свете новых подходов
к пониманию права особую значимость приобретает деление его на три
элемента, на естественное, позитивное и субъективное право. Первый
элемент — естественное право, состоящее из социально-правовых
притязаний, содержание которых обусловлено природой человека и общества.
Важнейшая часть естественного права — права человека, или, иначе говоря,
возможности, которые общество и государство способны обеспечить каждому
гражданину. Второй элемент — позитивное право. Это — законодательство и
другие источники юридических норм, в которых получают официальное
государственное признание социально-правовые притязания граждан,
организаций, социальных групп. Третий элемент — субъективное право, т.
е. индивидуальные возможности, возникающие на основе норм позитивного
права и удовлетворяющие интересы и потребности его обладателя.

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов деформирует право,
оно утрачивает свойство эффективного регулятора общественных отношений и
поведения людей. Нередко право сводят к совокупности (системе) норм. При
таком понимании право становится внешним для человека, навязываемым ему
сверху. Подобная узкая трактовка искажает смысл права. Для человека
ценны не нормы сами по себе, а те реальные возможности и блага, которые
они обеспечивают. Блага (как материальные, так и духовные) человек имеет
и добывает сам. Смысл же социально-правовых притязаний состоит в том,
чтобы они получили официальное признание, т. е. трансформировались в
субъективные права. Инструментом, с помощью которого
естественно-правовые притязания превращаются в субъективные права,
являются нормы позитивного права. Что для человека важнее:
гарантированные реальные блага или инструмент их гарантирования
(юридические нормы)? Наверное, все-таки благо, а не нормы, по которым
оно отмерено и которыми защищено.

Сведение права к совокупности норм приводит к отождествлению его с
позитивным правом и игнорированию естественного права. Дело в том, что
субъективное право имеет два источника — формальный (нормы права, или
позитивное право) и содержательный (естественное право). Разрыв связей
между ними порождает представление, а точнее сказать, иллюзию того, что
субъективное право — «дар» государства, законодателя, благо, отпущенное
сверху. Отдельный человек становится зависимым от закона и, по сути,
бесправным.

Основной смысл правового регулирования заключается в трансформации
естественного права в субъективное, что осуществляется признанием
социально-правовых притязаний в источниках права, т. е. возведением
естественного Права в закон.

Системные связи права рассматриваются и в других аспектах: право делится
на частное и публичное, на нормы, институты и отрасли, включает в себя
систему законодательства.

1.2. Признаки права.

Для понимания сущности и ценностной характеристики права важное значение
имеет вопрос о его признаках.

1. Право – есть система нормативного регулирования, основанная на учете
интересов различных слоев общества, их согласии и компромиссах.

2.Право – есть мера, масштаб свободы и поведения человека.

3.Право обеспечивается государственной властью. 4.Нормативность – есть
исходное и основополагающее свойство права. 5.Право – есть реально
действующая система нормативной регуляции. 6.Право не тождественно
закону.

1.3. Функции права.

Функции права – это основные направления его воздействия на общественные
отношения. Выделяют две основные функции права.

1. Регулятивная функция. Эта функция представляет государственное
регулирование позитивного развития общественных отношений. Регулирование
осуществляется путем закрепления в нормативных актах прав и свобод,
обязанностей, правового статуса, правил оптимального функционирования
общественной жизни, развития свобод и активности личности, в также
установления правового механизма, призванного обеспечить эффективную
реализацию правовых предписаний, развитие и организованность
общественной жизни.

2. Охранительная функция. Она обеспечивает охрану общественных
отношенийот противоправных посягательств, вытеснение отношений вредных
для личности и общества. Эта функция осуществляется путем установления
запретов совершать общественно-опасные деяния и применения юридических
санкций к виновным в правонарушениях.

1.4. Типология права.

Типология права соответствует типологии государства. Однако
относительная самостоятельность и специфичность права как особого
социального феномена позволяют осуществлять и иные варианты его
классификации. Так, используя формационный критерий, различают четыре
типа права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое.

Под историческим типом права понимается совокупность характерных,
существенных, взятых в единстве черт права, выражающих сущность и
условия развития правовой системы определенной общественно-экономической
формации.

Рабовладельческое право

Считается, что римляне трижды покоряли мир – легионами, христианством и
правом. Поэтому рабовладельческий тип права целесообразно рассмотреть на
примере этого права, а ещё конкретнее – на примере одного из основных
исторических памятников права той эпохи – Закона XII таблиц (V в до
н.э.):

• разделение вещей на две категории. К первой принадлежали главным
образом земля, рабы, рабочий скот. Ко второй – все остальные вещи

• юридический формализм …

• жена, как и все домочадцы, была во власти своего мужа, некоторое
равенство ей давал брак без формальностей, т.е. гражданский брак

• строго карались посягательства на чужую собственность

• и всяк мог убить на месте преступления ночного вора …

• имущественные споры (виндикация – истребование вещи из чужого
владения)

• право разделилось на частное и публичное …

• утверждается право частной собственности на землю (институт владения)

• сервитут (право на чужую вещь) вещный и личный

• договора: вербальный (устный), литеральный (письменный), реальный (с
момента передачи вещи …), консенсуальный

• залог – как средство обеспечения обязательства

• уголовная ответственность жены за супружескую измену

• право наследования (наследники первой, второй,… очереди …)

• оскорбление величия римского народа как и оскорбление величества
считались уголовными преступлениями

• поощрение доносительства со стороны государства в период распада
Римской Империи.

Феодальное право

В 12-13 веках появляются первые формы кодификации права. К ним следует
отнести:

• Ломбардский сборник, выработанный в судах Милана;

• Великие обычаи Нормандии (Франция);

• «Саксонское зерцало» – автор судья Эйке фон Ребхоф.

В Англии как источник права утвердился судебный прецедент.

В Германии вышел в свет кодекс Грациана как разновидность канонического
права, основанного на учениях апостолов, постановлениях соборов,
высказываниях авторитетов. Каждая норма этого права подкреплялась
цитатой из Библии:

• рецепция (заимствование) римского права

• «Слово императора – закон» – правило, сформулированное римскими
юристами

• естественное право – общее для всех народов

• появляется необходимость в адвокатуре (как и ранее в Риме),
юрисконсультах

• усилилось значение документов. Возник нотариат.В уголовном праве
широко применялся принцип:

• «Признание – царица доказательств». В основе обвинительного приговора
лежало «Убеждение судей» – своего рода революционное правосудие. В то же
время в Англии ввели понятие «презумпции невиновности» в уголовном
праве. Это демократическое завоевание

• инквизиция (Жанна Д’арк)

• в средние века сохранился обычай уголовного преследования животных,
считалось, что они обладают сознанием, психологической деятельностью.

Феодальное право было правом правителей. Оно закрепляло классовое и
сословное неравенство людей. Представители господствующего класса не
считали себя связанными нормами права, т.к. всегда могли опереться на
силу. Неограниченный произвол был особенно характерен для феодального
собственника в его отношениях с крестьянством. Применение силы считалось
нормальным способом разрешения споров. Поэтому феодальное право часто
называют «кулачным правом».

Капиталистическое право

С совершенствованием общественных отношений и государственных институтов
продолжился процесс совершенствования права. Стали обособляться отрасли
права. Получило свое развитие социальное законодательство.

Конституционное право

• конституции стали появляться только в XIX в. (отражает давление
рабочегокласса. Способность буржуазии на компромисс …)

• тенденция системы буржуазного права заключалась в том, что оно шло по
пути приспособления старого феодального права к новым буржуазным
отношениям

• во Франции был принят гражданский кодекс, или как его называли Кодекс
Наполеона (1804 г.)

• свое большое развитие получило право собственности (владеть,
пользоваться и распоряжаться)

• постепенно узаконивается светский брак (церковный не обязательно).
Роль мужа в семье уже не та, что была в предыдущие столетия.

Уголовное право

• равенство перед законом …

• смягчение картельных мер (оно не распространяется на близких
преступника)

• отказ от наказания за религиозные убеждения

• усиление наказания за политические преступления …

доминирующей тенденцией становится осуждение не за действия, но за
преступные намерения, за «опасные мысли»…

• переориентация цели наказания из средства массового устрашения на
исправление и воспитание … (тюремный труд …, ссылка, условное
осуждение – Англия в 1887г. и Франция в 1891г….)

• теория итальянского тюремного врача Ломброзо — предварительная
изоляция «предполагаемого преступника»

Судоустройство и процесс

Отделение судебной власти от исполнительной. Выборность судей на основе
имущественного ценза, а затем и их несменяемость. Суд присяжных.
Присутствие адвоката делало судебное следствие состязательным.
Презумпция невиновности.

Социальное законодательство

Узакониваются профсоюзы как представители рабочих в суде и перед
предпринимателями (в Англии – в 1871 г.). Забастовки принудили власть
принять прогрессивное законодательство о труде — максимальный рабочий
день до 10 часов, социальное обеспечение по болезни и старости.

2. Адвокатура: понятие и задачи.

Адвокатура— это добровольное профессиональное объединение
квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи
физическим и юридическим лицам.

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый имеет гарантированное
право на юридическую помощь, когда он в ней нуждается. В случаях,
установленных законом, такая помощь оказывается за счет государства.
Адвокатура является основным, но не единственным органом, оказывающим
юридическую помощь. На предприятиях, в учреждениях, организациях
функционируют юридические отделы, юрисконсульты, советники по правовым
вопросам. В Конституционном Суде РФ интересы сторон могут защищать лица,
имеющие ученые степени и звания, хотя и не состоящие в адвокатуре.
Защиту и представительство по уголовным делам, представительство по
гражданским делам могут осуществлять близкие родственники обвиняемого,
представляемого и другие приглашенные им лица (ст. 56 УПК РСФСР, ст. 44
ГПК РСФСР).

Однако основную нагрузку по защите прав и свобод граждан, а в
значительной мере и юридических лиц несет адвокатура. Неправильно
считать адвокатуру общественной организацией, такой как партия, движение
и т. п. Отличие адвокатуры от общественного объединения в смысле ст. 13,
30 Конституции РФ состоит в том, что адвокатура – не политическая
организация с определенной идеологией, что доступ в адвокатуру открыт не
каждому, а лишь юристам-профессионалам, и что адвокатура привлекается к
участию в осуществлении государственных функций (предварительного
расследования, правосудия и т. д.). В частности, адвокаты могут посещать
следственные изоляторы и беседовать с арестованными, знакомиться с
уголовными делами, выступать в судах и выполнять другие правомочия,
которыми не наделены члены обычных общественных организаций. Неправильно
относить адвокатуру и к сфере услуг (подобно парикмахерским, баням и т.
п.). Услуги, оказываемые адвокатурой, носят особый характер –

они относятся к сфере защиты права. В этом смысле адвокатура является в
широком смысле слова правоохранительным органом, притом не менее
значимым, чем прокуратура и суды. Во всех случаях, когда органы
государства выдвинули против гражданина обвинение, когда лицо задержано
или фестовано, когда в суде ведется гражданско-правовой спор,
государство признает за человеком право воспользоваться услугами
адвоката и обеспечивает реализацию этого права.

Адвокатура – некоммерческая организация, она не преследует цель
извлечения прибыли. Гонорары адвокатов — это не прибыль, а оплата их
труда.

Адвокатура – не государственная структура, а профессиональное
объединение, независимое от органов власти. Адвокаты – не чиновники, а
люди «свободной профессии». Только при таком статусе адвокатуры и
адвокатов возможны эффективная защита прав и интересов граждан, полемика
с государственным обвинением, выявление ошибок следствия и суда.

Общая задача адвокатуры – оказание юридической помощи – конкретизируется
в отдельных видах этой помощи, к которым относятся:

1) консультации и разъяснения, устные и письменные справки по
юридическим вопросам;

2) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;

3) представительство в судах, других государственных органах и
организациях по гражданским делам и делам об административных
правонарушениях;

4) участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника и
представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика;

5) участие в качестве представителей сторон в Конституционном
СудеРоссийской Федерации;

6) защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи;

7) иная не запрещенная помощь (например, разработка уставов и подготовка
к регистрации юридических лиц, заключение контрактов, правовой контроль
за учетом и отчетностью, правовое обслуживание коммерческих операций и
др.).

В формулировке задач адвокатуры и во многих других отношениях
действующее поныне Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г.2
оно устарело. В частности, адвокатура не имеет задачей «содействие
осуществлению правосудия», «укреплению законности», «воспитанию граждан
в духе точного и неукоснительного исполнения… законов, бережного
отношения к народному добру… соблюдения дисциплины труда…» (ст. 1
Положения). Задача каждого адвоката и адвокатуры в целом — не оказание
содействия суду, а защита прав и законных интересов лиц, обратившихся за
юридической помощью. Но объективно такая деятельность способствует
достижению задач, стоящих перед правосудием. Адвокат – не «помощник
суда», а слуга своего клиента, интересы которого он обязан защищать
всеми законными способами. Клиенту не нужен адвокат, который был бы
«помощником суда». Больше того, адвокат призван поспорить и с судом при
обжаловании приговора или иного судебного решения. Объективно
деятельность адвокатуры способствует укреплению законности. Но перед
адвокатом нельзя ставить задачу укреплять законность вообще, вне связи с
защитой прав и законных интересов конкретного клиента. То же самое можно
заметить и в части бережного отношения к народному (как и иному) добру,
воспитания граждан, укрепления дисциплины труда. Деятельность адвокатуры
может способствовать достижению этих целей. Но они не являются
специфическими целями адвокатуры. При недостижении указанных целей к
адвокатуре не могут быть применены какие-либо санкции, поскольку нет
оснований считать, что адвокатура не выполнила какую-либо правовую
обязанность.

В основе организации и деятельности адвокатуры лежат следующие правовые
принципы: 1) гуманизм, защита прав и свобод человека; 2) законность; 3)
добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней; 4)
самоуправление; 5) независимость адвокатуры и недопустимость
государственного и иного вмешательства в ее дела; 6) открытость,
гласность, общественный контроль за деятельностью адвокатуры; 7) тайна
сведений, доверенных адвокатуре клиентами («адвокатская тайна»); 8)
децентрализация, исключающая вмешательство одной коллегии адвокатов в
дела другой коллегии.

Гуманизм – основополагающий принцип, характеризующий адвокатуру как
институт, предназначенный для служения человеку – защиты его доброго
имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, свободы, личных тайн,
собственности, социально-экономических и политических прав. Адвокат, как
и врач, – представитель одной из самых гуманных и социально полезных
профессий.

Законность как требование, обращенное к адвокату, означает его
обязанность вести защиту или представительство только законными
средствами; отстаивать законные интересы клиента; немедленно реагировать
на

нарушения закона судом, прокурором, другими участниками процесса, если
эти нарушения ущемляют права и свободы обвиняемого (подозреваемого) или
представляемого; обжаловать в интересах и по поручению (или с согласия)
клиента незаконные и необоснованные решения суда и других
правоприменительных органов.

Добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней связана с тем,
что адвокатура – не государственный орган, а добровольное объединение
юристов-профессионалов, оказывающих правовую помощь. Любой гражданин РФ,
имеющий высшее юридическое образование, может подать заявление с
просьбой принять его в адвокатуру. Заявление рассматривает президиум
коллегии адвокатов не позже чем через один месяц после его поступления.
Лица, имеющие стаж работы по юридической специальности (следователя,
прокурора, судьи, нотариуса и др.) не менее двух лет, принимаются в
адвокатуру без прохождения стажировки, однако им может быть назначен
испытательный срок продолжительностью до трех месяцев. Лица, не имеющие
такого стажа работы (в частности, выпускники юридических вузов и
факультетов), до зачисления в адвокатуру обязаны пройти стажировку
сроком от шести месяцев до одного года (продолжительность стажировки
устанавливается президиумом коллегии адвокатов). Постановление об отказе
в приеме в адвокатуру может быть обжаловано в суд. Правила об
обжаловании таких постановлений в высшие исполнительные органы субъектов
Федерации и приостановлении этими органами постановлений президиумов
коллегий адвокатов об отказе в приеме (ст. 12 Положения об адвокатуре)
практически не действуют, хотя формально и не отменены. Этих правил нет
в проектах Закона об адвокатуре. Адвокат в любой момент вправе выйти из
коллегии.

Самоуправление адвокатуры состоит в том, что адвокатское сообщество
управляет своими делами самостоятельно, решая наиболее важные вопросы на
общем собрании (конференции) коллегии, предоставляя определенные
полномочия ее выборным органам – президиуму, председателю президиума,
ревизионной комиссии, квалификационной комиссии.

Независимость адвокатуры означает недопустимость какого-либо
вмешательства в ее дела со стороны органов государства (в том числе
Минюста, прокуратуры, МВД, ФСК, суда), общественных организаций и
отдельных лиц. Не применяются те статьи Положения об адвокатуре, в
которых говорится о государственном контроле за деятельностью этого
профессионального объединения. Общие собрания (конференции) членов
коллегии адвокатов не созываются по предложению (указанию) Министерства
юстиции РФ и его органов в субъектах Федерации (ст. 5 Положения).
Численный состав, штаты, смета доходов и расходов коллегии не
утверждаются исполнительными органами субъектов Федерации (ст. 6).
Решение

этих вопросов входит в компетенцию самой адвокатуры. Министерство
юстиции более не устанавливает правила оплаты труда адвокатов (ст. 6),
поскольку размеры их гонораров определяются соглашениями между
адвокатами и клиентами.

Президиум коллегии адвокатов не согласовывает с органами
юстицииназначение и освобождение заведующих юридическими
консультациями(ч. 1 ст. 8 Положения). Члены коллегии адвокатов больше не
руководствуются инструкциями и методическими рекомендациями Минюста и
его органов в субъектах Федерации (ст. 14); Минюст ныне не разрабатывает
такого рода акты. Количество работающих в коллегии адвокатов теперь
определяется самой коллегией и ее президиумом. Постановление президиума
коллегии адвокатов о наложении на адвоката дисциплинарного взыскания
неможет быть обжаловано в высшие органы исполнительной власти субъектов
Федерации (ст. 27). Жалоба может быть подана общему
собранию(конференции) адвокатов или в суд.

Отменено «общее руководство» коллегиями адвокатов со стороны
представительной и исполнительной власти, включая Министерство юстиции и
его органы на местах (ст. 31). Они более не контролируют соблюдение
коллегиями адвокатов Положения об адвокатуре и других касающихся ее
нормативных актов (ст. 32).

Министерство юстиции и его органы в настоящее время не заслушивают
сообщения председателей коллегий о работе коллегий адвокатов, не
обобщают практику их работы (ст. 33); не приостанавливают, как и органы
исполнительной власти субъектов Федерации, действие решения общего
собрания (конференции) коллегии адвокатов и постановления ее президиума
в случаях несоответствия их закону (ст. 35). Министр юстиции РФ,
министры юстиции, начальники управлений (отделов) юстиции субъектов
Федерации не используют право давать поручения президиумам коллегий
адвокатов возбудить дело о дисциплинарной ответственности адвоката (ст.
27), хотя проявить инициативу в постановке этого вопроса они могут.

Устранение государственного руководства адвокатурой и контроля над ней
опирается на ст. 30 Конституции РФ, которой гарантируется свобода
деятельности общественных объединений.

Инструкция об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, утвержденная
Минюстом РСФСР 25 апреля 1975 г., вводила тарифные ставки за все виды
услуг, оказываемых адвокатами, и устанавливала предельный размер
месячного заработка адвокатов. В 1990 г. этот «потолок» был поднят, а
затеми вообще отменен.

Независимость адвокатуры не влечет произвола ее деятельности. В
соответствии с Законом о прокуратуре нарушения законности в деятельности
адвокатуры могут быть предметом прокурорского надзора. УПК РСФСР ст.
243, 262) и ГПК РСФСР (ст. 145, 148) предоставляют суду право
контролировать законность действий адвоката при разбирательстве
уголовных л гражданских дел, требовать уважения к суду и подчинения
распоряжения председательствующего. При нарушении адвокатом закона суд
вправе реагировать на это частным определением (постановлением),
направляемым в президиум коллегии адвокатов. Президиум вправе наложить
на такого адвоката дисциплинарное взыскание. Однако встречаются случаи
вынесения необоснованных частных определений (постановлений) в отношении
адвокатов, которые ведут бескомпромиссную защиту, обращая внимание ;уда
на допущенные им или прокурором процессуальные нарушения, предвзятость и
необъективность при рассмотрении дела.

Граждане имеют право обжаловать в суд незаконные действия и решения
должностных лиц и органов коллегии адвокатов – президиума, председателя
президиума, заведующих юридическими консультациями, бюро и фирмами.

Некоторые полномочия в отношении адвокатских объединений сохраняют
Министерство юстиции РФ и его органы на местах. Министерство
рассматривает ходатайства об организации новых адвокатских коллегий,
союзов, ассоциаций, оценивает с точки зрения закона их уставы и дает в
установленном порядке согласие на их образование, а также регистрирует
вновь образуемые объединения адвокатов. Для создания адвокатских бюро,
фирм, кабинетов в рамках коллегии, по сложившейся практике, достаточно
письма Министерства юстиции о согласии на образование этих адвокатских
структур. ) отказ в согласии на образование новых коллегий адвокатов
может быть обжалован в суд. Действующие коллегии адвокатов не нуждаются
в получении такого согласия. Если деятельность вновь созданной коллегии
адвокатов противоречит ее уставу или закону, Министерство юстиции вправе
аннулировать свое согласие на ее образование. Такое решение опять-таки
может быть обжаловано в суд. Министерство юстиции вправе реагировать на
жалобы граждан по поводу ненадлежащих защиты и представительства,
направляя эти жалобы в соответствующий президиум коллегии адвокатов и
влагая свое мнение о необходимости привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности. К ведению Министерства юстиции отнесена защита
адвокатуры от всех форм давления и вмешательства в ее дела. Минюст
истребует и анализирует статистические данные о работе адвокатуры.

Гласность, открытость в деятельности адвокатуры заключается в том, что
адвокаты вправе знать о положении дел в этой профессиональной
организации, участвуя в общих собраниях (конференциях) коллегии
адвокатов, присутствуя на заседаниях ее президиума, выполняя функции
члена ревизионной или квалификационной коллегии. Адвокат вправе вынести
на обсуждение общего собрания или конференции любой вопрос, касающийся
деятельности этой организации. С таким же вопросом он может обратиться в
президиум коллегии, который обязан дать адвокату мотивированный ответ.
Общественный контроль за деятельностью адвокатуры осуществляется в
гласных судебных процессах с участием адвокатов. Закон не запрещает
присутствие представителей средств массовой информации на общих
собраниях (конференциях) адвокатов и на заседаниях президиума коллегии
адвокатов. Деятельность адвокатуры открыто обсуждается общественностью.

Адвокатская тайна – необходимое условие существования адвокатуры. Ее
отсутствие исключало бы возможность оказания юридической помощи
клиентам, так как они испытывали бы недоверие к адвокату.

В содержание адвокатской тайны включаются: 1) сам факт обращения
гражданина в коллегию адвокатов за юридической помощью и мотивы,
побудившие к такому обращению; 2) сведения о преступлении, его
участниках, последствиях, данные о личной жизни, сообщаемые обвиняемым
или потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, если нет
согласия заинтересованного лица на их разглашение при производстве
следствия и в суде; 3) те же сведения, сообщенные адвокату
родственниками обвиняемого (подозреваемого) и другими лицами при
обращении за юридической помощью; 4) сведения о личной жизни граждан,
почерпнутые из уголовного дела при ознакомлении с ним; 5) сведения,
сообщенные адвокату лицом, которое он представляет в гражданском или
административном процессах; б) сведения, содержащиеся в переписке между
адвокатом и обвиняемым (представляемым) и в адвокатских досье.

В ст. 9 Положения об адвокатуре установлено: «Адвокат не вправе
разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
юридической помощи». Это положение, универсальное по своему характеру,
распространяется на деятельность адвоката не только по гражданскому, но
и по уголовному или административному делам.

Существует пять основных гарантий сохранения адвокатской тайны: 1)
требование закона не разглашать сведения, сообщенные в связи с
осуществлением защиты и оказанием другой юридической помощи (ч. 7 ст. 51
УПК, ч. 3 ст. 16 Положения об адвокатуре); 2) запрет допрашивать в
качестве свидетеля защитника обвиняемого — об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника (п. 1 ч.
2 ст. 72 УПК), и адвоката, представителя профсоюза, другой общественной
организации – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя по уголовному делу (п. 3 ч. 2 ст.
72 УПК); 3) запрет допрашивать в качестве свидетеля представителя по
гражданскому делу – об обстоятельствах, которые стали ему известны в
связи с исполнением обязанностей представителя; 4) разрешение встреч
защитника с обвиняемым (подсудимым, осужденным) наедине без ограничения
их количества и продолжительности (ч. 2 ст. 51 УПК); 5) отсутствие
уголовной ответственности адвоката за недоносительство о любом
преступлении, ставшем ему известным со слов обвиняемого или его
родственников, если они обратились за юридической помощью.

К субъектам тайны относятся адвокаты в предпроцессуальный, т. е. до
заключения соглашения о защите или представительстве (не подлежат
оглашению заданные клиентом вопросы, представленные им документы,
составленные адвокатом бумаги и его устные разъяснения), и
процессуальный периоды их деятельности, члены президиума коллегии
адвокатов, рассматривавшие вопрос о дисциплинарной ответственности
адвоката, и переводчик, участвовавший в беседах адвоката со своим
подзащитным.

Адвокат обязан сохранять в тайне доверенные ему сведения бессрочно, даже
после смерти лица, доверившего эти сведения, за исключением случаев,
когда они служат его реабилитации. Для предания огласке такого рода
информации необходимо согласие правопреемников.

Адвокат не вправе оказывать конфиденциальное содействие органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Досье адвокатов, журналы учета посетителей и учетно-регистрационные
карточки должны храниться в условиях, исключающих возможность
ознакомления с ними лиц, не имеющих отношения к адвокатуре.

Децентрализация как принцип организации адвокатуры означает
самоуправление на уровне каждой коллегии, невмешательство одной коллегии
в дела другой, отсутствие общефедерального органа, стоящего над
коллегиями и управляющего их делами.

Задача.

Во время отсутствия семьи Зуевых дома, к ним в квартиру проникли двое
неизвестных людей, которые похитили документы, подтверждающие факт
усыновления семьей Зуевых ребенка в 1991 году, что являлось семейной
тайной. По истечении двух дней неизвестные люди стали шантажировать
семью Зуевых под угрозой распространения данных сведений.

Какое конституционное право семьи Зуевых было нарушено?

В данном случае нарушены права и свободы человека и гражданина (по
Конституции РФ) – Гл.2. ст.23 –

1.«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.»

ст.24. п.1 «Сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются.»

Список использованной литературы:

1. Хропанюк. Теория государства и права. Уч.для ВУЗов.М.,1997

2. Алексеев С.Теория права. Уч.М.1995

3. Корельский. Теория государства и права. Уч. Для ВУЗов.М.,1997

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4 с.443

5. Конституция РФ.2000

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ

7. Гражданско-процессуальный кодекс РФ

8. Положение «Об адвокатуре РСФСР» от 20.11.1980

9. Инструкция об оплате юридической помощи, утв. Минюстом РСФСР от
25.04.1975

10. Мелехин. Теория государства и права. Уч.пособие,2005

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020