.

Право собственности хозяйственных обществ

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
66 2257
Скачать документ

Федеральное агентство по образованию

Факультет гражданского и предпринимательского права

Кафедра правовых дисциплин

Курсовая работа

Право собственности хозяйственных обществ

Иркутск 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью

1.2 Общество с дополнительной ответственностью

1.3 Акционерное общество

1.4 Дочернее и зависимое общества

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

2.1 Понятие и содержание права собственности

2.2 Субъекты и объекты права собственности

2.3 Приобретение и прекращение права собственности

3. СОБСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Отношения собственности всегда считались наиболее сложными вопросами в
теории гражданского права, учитывая непосредственную их связь с
политическими, идеологическими и социально-экономическими отношениями в
обществе. Признание частной собственности в Российской Федерации,
переход к рыночной системе хозяйствования, легализация
предпринимательской деятельности предопределили необходимость изучения
права собственности хозяйственных обществ. Стремление к созданию
рыночной, социально-ориентированной экономики возродило к жизни многие
виды юридических лиц, существовавших в дореволюционной России. Кроме
того, был задействован опыт других стран, где предпринимательская
деятельность частных коммерческих предприятий никогда не запрещалась
законодателем.

Социально-ориентированная рыночная экономика создает эффективные условия
деятельности для участников коммерческого оборота, но, с другой стороны,
требует адекватного правового регулирования. Реализация этой задачи
невозможна без научной разработки правового статуса хозяйственных
обществ как субъекта гражданского права. Хозяйственные общества являются
наиболее распространенной формой коммерческих организаций. Подавляющее
большинство иностранных граждан и фирм, желающих обосновать свой бизнес
в России, предпочитают создавать общества с ограниченной
ответственностью или закрытые акционерные общества.

Многие исследователи напрямую проводят связь между
организационно-правовой формой юридического лица, формой собственности и
эффективностью его работы. Действующее гражданское законодательство
довольно подробно регламентирует вопросы, касающиеся создания и
деятельности хозяйственных обществ. Законодательно закреплен статус
общества как собственника своего имущества. Общество самостоятельно
осуществляет все права и обязанности по владению, пользованию и
распоряжению своим имуществом. Несмотря на это, современное
законодательство не в полной мере отвечает потребностям гражданского
оборота. В первую очередь, это проявляется в том, что некоторые
положения нормативных актов ставят под угрозу возможность позитивного
развития общества, увеличения его материальной базы. В частности, речь
идет о праве выхода участников общества из состава общества. В связи с
этим значительное количество норм требует уточнений, а в некоторых
случаях и изменений. Совершенствование законодательства может стать
гарантией оптимизации экономического положения многих хозяйственных
обществ.

В практическом аспекте актуальность темы исследования предопределяется и
тем, что успешное функционирование хозяйственных обществ как организации
мелкого и среднего бизнеса составляет основу социально-экономической
системы государства. В связи с этим установление оптимального правового
режима для создания и деятельности общества как субъекта права
собственности соответствует не только частным, но и общественным,
государственным интересам, и является необходимой составляющей процесса
стабилизации экономики России.

Интерес к исследованию имущественного статуса хозяйственных обществ,
актуальность темы объясняются также тем, что проблематика права
собственности обществ теснейшим образом связана с основными научными
направлениями цивилистики (понятие и содержание права собственности,
понятие и признаки юридического лица и т.д.).

Целью исследования является разработка теоретических проблем права
собственности хозяйственных обществ.

В соответствии с названной целью и допустимо сформулировать следующие
задачи:

1) изучить правовые аспекты отношения присвоения в хозяйственных
обществ;

2) выявить характерные особенности юридической конструкции хозяйственных
обществ, оказывающие влияние на содержание отношений собственности;

3) дать определение права собственности хозяйственных обществ и раскрыть
его содержание;

4) определить основные источники формирования имущественной базы для
создания и деятельности хозяйственных обществ;

5) рассмотреть основные способы приобретения и прекращения права
собственности хозяйственных обществ;

Объектом исследования являются нормы отечественного и зарубежного

законодательства, регулирующие отношения, связанные с созданием
хозяйственных обществ, формированием их имущественного статуса;
правоприменительная деятельность по реализации этих норм; основные
научно-теоретические концепции по проблематике темы исследования.

Предмет исследования. В работе исследуются экономико-правовые
предпосылки признания хозяйственных обществ субъектом права
собственности, рассматривается содержание права собственности общества,
анализируются основания приобретения и прекращения права собственности
обществ.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные
труды ведущих отечественных и зарубежных авторов, занимавшихся изучением
института юридического лица, процессом развития отношений собственности
в предпринимательских объединениях в России и за рубежом.

Источники исследования составили нормативные акты Российской Федерации,
в частности, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
“Об обществах с ограниченной ответственностью”, Федеральный закон “Об
акционерных обществах”, иные правовые акты, ведомственные нормативные
документы, материалы судебной практики.

Структура работы. Работа состоит из трех глав.

Первая глава посвящена основным положениям о хозяйственных обществах, их
видах, их правовому статусу.

Вторая глава посвящена определению понятия права собственности вообще и
применительно к юридическому лицу, основаниям прекращения права
собственности.

Во второй главе раскрывается понятие права собственности хозяйственных
обществ, анализируется сущность этой организационно-правовой формы, ее
отличительные особенности, рассматриваются правовые аспекты присвоения в
обществах, анализируются экономические отношения собственности,
возникающие в связи с созданием и деятельностью общества. По своему
значению она является основной частью работы, имеет методологическое
значение для всего исследования в целом.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

Наиболее распространенными видами юридических лиц по законодательству
Российской Федерации являются хозяйственные общества. Отличительной
особенностью данных организаций является то, что они создаются с целью
объединения капиталов.

В соответствии со статьей 66 ГК РФ хозяйственными обществами признаются
коммерческие организации с разделением на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным капиталом.

Разновидностями хозяйственных обществ являются общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и
акционерные общества.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительным договором размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.

Впервые общества с ограниченной ответственностью были легализованы в
Германии в 1892 году, а после этого покорили весь мир. В данной форме
сохранены все достоинства акционерной формы: не случайно при отсутствии
специальной нормы применяются соответствующие нормы акционерного права.
Однако, как верно отмечает В.В. Зайцева*(167), в данном случае налицо
несоответствие названия общества характеру ответственности, ибо само
общество несет полную имущественную ответственность по своим
обязательствам перед кредиторами, а участники перед кредиторами никакой
ответственности не несут вообще.

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и слова “с ограниченной ответственностью”.
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно
содержать полное или сокращенное наименование общества и слова “с
ограниченной ответственностью” или аббревиатуру “ООО”.

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным
законом.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 июня 2005
г. N 817-р федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным казенным предприятиям и федеральным государственным
учреждениям запрещено быть участниками обществ с ограниченной и с
дополнительной ответственностью, осуществляющих деятельность на рынке
финансовых услуг, за исключением кредитных организаций.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его
единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с
одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае,
если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом
предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое
акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение
указанного срока общество не будет преобразовано и число участников
общества не уменьшится до установленного законодательством Российской
Федерации предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по
требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного
самоуправления, которым право на предъявление такого требования
предоставлено федеральным законом.

Согласно ст. 8 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью” участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном
законодательством России и учредительными документами общества;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества
либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
уставом общества;

в любое время выйти из общества независимо от согласия других его
участников;

получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Помимо прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
устав общества может предусматривать иные права (дополнительные права)
участника (участников) общества. Указанные права могут быть
предусмотрены уставом общества при его учреждении или предоставлены
участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества,
в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части
доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем
участникам общества, осуществляется по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
определенному участнику общества, осуществляется по решению общего
собрания участников общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии,
что участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может
отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав,
направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения
обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества
прекращаются.

Участники общества обязаны:

вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и учредительными
документами общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, устав общества может предусматривать иные обязанности
(дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные
обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении
или возложены на всех участников общества по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника
общества осуществляется по решению общего собрания участников общества,
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников общества, при условии, что участник общества, на
которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за
принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника
общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли
(части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно.

Учредительными документами общества являются учредительный договор,
подписанный всеми его учредителями, и устав, а если общество учреждается
одним лицом – устав (п. 1 ст. 89 ГК).

Согласно ст. 12 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью” устав общества должен содержать:

полное и сокращенное фирменное наименование общества;

сведения о месте нахождения общества;

сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о
вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания
участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том
числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;

сведения о размере уставного капитала общества;

сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника
общества;

права и обязанности участников общества;

сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества;

сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале
общества к другому лицу;

сведения о порядке хранения документов общества и о порядке
предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению общего
собрания участников общества.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона “Об обществах с
ограниченной ответственностью” уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью составляется из номинальной стоимости долей его
участников, при этом минимальный размер уставного капитала общества
составляет 100 минимальных размеров оплаты труда от установленного
федеральным органом на дату представления документов для государственной
регистрации общества. Следует заметить, что подобные нормы содержатся и
в законодательстве зарубежных стран. Так, в ФРГ минимальный размер
уставного капитала составляет 50 000 марок, а во Франции – 50 000
франков. Главная функция уставного капитала – определить минимальную
ответственность данного общества по своим обязательствам перед
кредиторами.

Уставный капитал общества должен быть на момент регистрации общества
оплачен его участниками не менее чем на половину. Оставшаяся часть
подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности (п.
3 ст. 90 ГК).

Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную
оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых
участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами,
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым
всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным
вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом на дату представления документов для
государственной регистрации общества или соответствующих изменений в
уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника
общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать
сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал общества неденежных вкладов
участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента
государственной регистрации общества или соответствующих изменений в
уставе общества солидарно несут при недостаточности имущества общества
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения
стоимости неденежных вкладов.

Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может
быть вкладом в уставный капитал общества (п. 1 ст. 15 Федерального
закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”).

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее
собрание его участников.

К исключительной компетенции общего собрания участников общества
относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного
капитала общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации
или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
(ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между
участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность общества (внутренних документов общества);

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством
России.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
участников общества, не могут быть переданы им на решение совета
директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на
решение исполнительных органов общества.

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки,
определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное
общее собрание участников общества созывается исполнительным органом
общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего
собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества
должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях,
определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если
проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его
участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается
исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников общества.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества с
ограниченной ответственностью число голосов, пропорциональное его доле в
уставном капитале общества, если иное не установлено уставом общества
(п. 1 ст. 32 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью”).

Уставом общества может быть предусмотрено создание совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Члены коллегиального исполнительного
органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета
директоров (наблюдательного совета) общества, а лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть
одновременно председателем совета директоров общества. К компетенции
этого органа уставом общества может быть отнесено решение вопроса о
совершении крупной сделки, т.е. сделки, связанной с отчуждением
имущества, стоимость которого составляет 25 процентов стоимости
имущества общества, если уставом общества не предусмотрен более высокий
размер крупной сделки (ст. 46 Федерального закона “Об обществах с
ограниченной ответственностью”), решение вопросов, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (п. 2 ст.
32 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”).

В обществе создается исполнительный орган (коллегиальный и (или)
единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и
подотчетный общему собранию его участников.

Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной
комиссии (ревизора) общества. В обществах, имеющих более 15 участников,
образование этого органа обязательно. Членами ревизионной комиссии
(ревизором) общества не могут быть члены совета директоров общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и
члены коллегиального исполнительного органа общества. Членом ревизионной
комиссии (ревизором) может быть лицо, не являющееся участником общества
(п. 6 ст. 32 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью”).

Для проверки и подтверждения правильности годовой отчетности общества
оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом и его участниками (ст. 91 ГК).

Как уже упоминалось раньше, участник общества с ограниченной
ответственностью вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам
данного общества, при этом участники общества пользуются
преимущественным правом покупки доли участника (ее части)
пропорционально размерам их долей, если уставом общества или соглашением
его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. В
случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным
правом в течение 1 месяца со дня извещения либо в иной срок,
предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, доля
участника может быть отчуждена третьему лицу.

Если в соответствии с уставом общества отчуждение доли участника (ее
части) третьим лицам невозможно, а другие участники общества от ее
покупки отказываются, общество обязано выплатить участнику ее
действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество,
соответствующее такой стоимости (ст. 93 ГК).

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время
выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом
ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его
доле в уставном капитале общества (ст. 94 ГК). Общество обязано
выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества,
действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из
общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного
капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты
участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества,
действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой
уставный капитал на недостающую сумму (п. 3 ст. 26 Федерального закона
“Об обществах с ограниченной ответственностью”).

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.
Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между
участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом “О
несостоятельности (банкротстве)” или если указанные признаки появятся у
общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.

Согласно ст. 10 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью” участники общества, доли которых в совокупности
составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества,
вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника,
который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно
ее затрудняет.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9
декабря 1999 г. N 90/14 “О некоторых вопросах применения Федерального
закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”*(170) при
рассмотрении заявления участников общества об исключении из общества
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет, необходимо иметь в виду следующее:

а) учитывая, что в силу статьи 10 Федерального закона “Об обществах с
ограниченной ответственностью” решающим обстоятельством, дающим право на
обращение в суд с таким заявлением, является размер доли в уставном
капитале общества, правом на обращение в суд с требованием об исключении
участника из общества обладают не только несколько участников, доли
которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного
капитала общества, но и один из них, при условии, что его доля в
уставном капитале составляет десять процентов и более;

б) под действиями (бездействием) участника, которые делают невозможной
деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в
частности, понимать систематическое уклонение без уважительных причин от
участия в общем собрании участников общества, лишающее общество
возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех
его участников;

в) при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества
нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень
его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества
последствий.

Реорганизация общества с ограниченной ответственностью осуществляется в
соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с
дополнительной ответственностью или производственный кооператив. Общее
собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования,
принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях
преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции
акционерного общества, доли участников общества с дополнительной
ответственностью или паи членов производственного кооператива, об
утверждении устава создаваемого в результате преобразования акционерного
общества, общества с дополнительной ответственностью или
производственного кооператива, а также об утверждении передаточного
акта.

Ликвидация общества с ограниченной ответственностью осуществляется
согласно ст. 61-65 ГК.

1.2 Общество с дополнительной ответственностью

Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники такого
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере
стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества
(п. 1 ст. 95 ГК).

При банкротстве одного из участников его ответственность по
обязательствам общества распределяется между остальными участниками
общества пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения
ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.

К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила ГК об
обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не
предусмотрено ст. 95 ГК.

1.3 Акционерное общество

Согласно п. 1 ст. 96 ГК акционерным обществом признается общество,
уставный капитал которого разделен на определенное число акций;
участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им акций.

В соответствии с п. 1 ст. 96 ГК и п. 1 ст. 2 Федерального закона “Об
акционерных обществах” можно выделить следующие признаки акционерного
общества:

акционерное общество является коммерческой организацией;

уставный капитал акционерного общества разделен на определенное число
акций*(171), каждая из которых дает ее владельцу равный объем прав;

правоотношения между акционером и акционерным обществом по своей
юридической природе являются обязательственными.

В силу существования обязательственных правоотношений между акционерами
и акционерным обществом акционеры, по общему правилу, не отвечают по
обязательствам общества и несут риск в пределах стоимости принадлежащих
им акций. Из указанного правила законодателем предусмотрены два
исключения:

в соответствии с п. 1 ст. 96 ГК и абз. 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона
“Об акционерных обществах” акционеры, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Указанное правило
основано на обязанности акционера полностью оплачивать приобретаемые
акции в течение срока, установленного при их размещении, но не позднее
одного года с момента приобретения (при этом не менее 50 процентов акций
общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в
течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества) (п.
1 ст. 34 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные
для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, то на указанных акционеров в случае недостаточности имущества
общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам (п. 3 ст. 3 Федерального закона “Об акционерных
обществах”).

В соответствии с Федеральным законом “Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)” в
России предусмотрено создание акционерных обществ работников. Согласно
п. 2 ст. 4 указанного Федерального закона работникам народного
предприятия (создаваемого в виде закрытого акционерного общества) должно
принадлежать свыше 75% акций уставного капитала народного предприятия.
Работник народного предприятия может иметь такое количество акций,
которое равно доле оплаты его труда в общей сумме оплаты труда
работников за предшествующие созданию народного предприятия 12 месяцев.
Договором о создании народного предприятия может быть установлен иной
порядок определения доли акций, которой может обладать в момент его
создания работник преобразуемой коммерческой структуры (п. 3 ст. 4
Федерального закона “Об особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)”).

Акционерное общество может быть образовано путем учреждения вновь или
путем реорганизации существующего юридического лица. Создание общества
путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя).
Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. В
случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении
принимается этим лицом единолично*(172).

Учредителями акционерного общества являются лица, принявшие решение об
учреждении общества (п. 1 ст. 10 Федерального закона “Об акционерных
обществах”).

В качестве учредителей могут выступать дееспособные физические лица
(граждане России, иностранцы, лица без гражданства), юридические лица,
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного
самоуправления.

Законодательство не допускает или ограничивает участие отдельных
категорий граждан в хозяйственных обществах, за исключением открытых
акционерных обществ (абз. 5 п. 4 ст. 66 ГК). Так, например, согласно п.
3 ст. 11 Федерального закона от 8 января 1998 г. “Об основах
муниципальной службы в Российской Федерации”*(173) муниципальный
служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию
муниципального образования на время прохождения государственной службы
находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале
коммерческих организаций.

Учредителями акционерных обществ могут быть и юридические лица.

Согласно абз. 2 п. 6 ст. 98 ГК акционерное общество не вправе иметь в
качестве единственного участника другое хозяйственное общество,
состоящее из одного лица.

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК некоммерческие организации могут
быть учредителями акционерных обществ лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы. Финансируемое
собственником учреждение может быть акционером только с разрешения
собственника, если иное не установлено законом (п. 4 ст. 66 ГК). Однако
из данного правила делается ряд исключений. Так, государственное
образовательное учреждение в силу ст. 39, 43, 47 Закона “Об образовании”
и п. 2 ст. 27 Федерального закона “О высшем и послевузовском
профессиональном образовании” вправе получать доходы от платной
образовательной деятельности, которыми распоряжается по собственному
усмотрению, т.е. может приобретать за счет указанных доходов и акции
акционерных обществ.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ГК государственные органы и органы местного
самоуправления не вправе быть акционерами, если иное не установлено
законом. Согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона “Об акционерных
обществах” общества, учредителями которых выступают государственные
органы и муниципальные образования (за исключением акционерных обществ,
образованных в процессе приватизации), могут быть только открытыми.

В качестве учредителя (акционера) акционерных обществ может выступать и
государство. От имени государства учредителями (акционерами) акционерных
обществ выступает Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом (п. 1 Положения об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами (“золотой акции”), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N
738*(174)).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2005 г. N
817 федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным
казенным предприятиям и федеральным государственным учреждениям
запрещено выступать в качестве акционеров в акционерных обществах,
осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг, за исключением
кредитных организаций.

Законодательство России указывает, что при учреждении акционерного
общества все его акции должны быть распределены среди учредителей,
следовательно, учредитель – это всегда акционер. При этом в юридической
литературе справедливо критикуется положение о том, что российский
законодатель оставил без внимания то, что на этапе учреждения
акционерного общества реально существуют две группы лиц: во-первых,
учредители, заинтересованные в создании и дальнейшей деятельности
общества, готовые ради этого возложить на себя определенные обязанности
(т.е., собственно говоря, учредители), и, во-вторых, учредители (или,
правильнее говоря, акционеры-подписчики), которые согласны сделать
взносы в уставный капитал создаваемого акционерного общества, но не
имеют намерений принимать на себя какие-либо обязанности по его
учреждению. Обе эти группы в гражданском законодательстве России
называются одинаково – учредители, что представляется не совсем верным.
Правовой статус учредителя основывается на договоре о создании
акционерного общества, который является разновидностью договора простого
товарищества (договора о совместной деятельности). Требования к договору
о создании акционерного общества определяются п. 1. ст. 98 ГК и ст. 8
Федерального закона “Об акционерных обществах”. В то же время в создании
общества принимают участие лица, которые только приобретают акции у
учредителей на основании договора о подписке (купле-продаже) акций.
Такой договор представляет собой предварительный договор купли-продажи
(мены) акций, заключаемый под отлагательным условием простым
товариществом, действующим на основании договора о создании общества в
лице одного из его учредителей в пользу третьего лица (создаваемого
акционерного общества) и подписчиком – лицом, намеревающимся стать
акционером. Именно поэтому учредители общества несут солидарную
ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества (п.
2 ст. 98 ГК)*(176).

Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении
денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо
иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций
общества, принимается учредителями единогласно (п. 3 ст. 9 Федерального
закона “Об акционерных обществах”).

Единственным учредительным документом общества является устав.
Требования к содержанию устава определяются ст. 52, п. 3 ст. 98 ГК и ст.
11 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.

Уставный капитал как имущество акционерного общества представляет собой
имущественный фонд, который состоит из денежных и оцененных в денежном
выражении других вкладов учредителей и участников общества. Он
определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего
интересы его кредиторов. При этом уставный капитал не следует смешивать
с фактическим имуществом акционерного общества, которое уже при
возникновении общества как юридического лица может быть больше или
меньше в сравнении с уставным капиталом.

Согласно ст. 26 Федерального закона “Об акционерных обществах”
минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не
менее 1000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным
законом на дату регистрации общества, а закрытого общества – не менее
100 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом
на дату государственной регистрации общества.

В процессе создания общества все его акции распространяются среди
учредителей (п. 3 ст. 99 ГК). В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального
закона “Об акционерных обществах” акции общества, распределенные при его
учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента
государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен
договором о создании общества. При этом не менее 50% акций общества,
распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех
месяцев с момента государственной регистрации общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса
до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом
общества.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при
его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о
создании общества, а дополнительных акций – решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только
деньгами.

Реальная стоимость имущества акционерного общества (чистые активы) может
не совпадать с размером уставного капитала общества. Как правило, чистые
активы должны превышать размер уставного капитала. В случае, если по
окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества окажется меньше определенного законом размера
уставного капитала, акционерное общество должно быть ликвидировано.

Законом или уставом акционерного общества могут быть установлены
ограничения числа суммарной номинальной стоимости акций или
максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру. Так,
например, в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона “О правовом
положении акционерных обществ работников (народных предприятий)” один
работник – акционер народного предприятия не может владеть количеством
акций, превышающих 5% уставного капитала общества (если уставом не
предусмотрено иное (еще меньшее) максимальное количество акций,
находящихся в руках одного работника-акционера).

В соответствии с законодательством Российской Федерации акционерные
общества бывают двух типов: открытые и закрытые. Указание на факт,
является ли акционерное общество открытым или закрытым, должно
содержаться в его фирменном наименовании (п. 1 ст. 4 Федерального закона
“Об акционерных обществах”), в уставе общества (п. 3 ст. 11 Федерального
закона “Об акционерных обществах”).

Основные признаки открытого акционерного общества:

1) акционеры открытого акционерного общества вправе отчуждать свои акции
без согласия других акционеров общества;

2) открытое акционерное общество вправе проводить подписку на свои акции
среди неограниченного круга лиц;

3) число учредителей и акционеров открытого акционерного общества не
ограничено;

4) минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества
составляет не менее 1000-кратной суммы минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества
(ст. 26 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

5) открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать в
средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного
общества, годовой отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков
общества, проспект эмиссии акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; информацию о проведении общих
собраний и ряд других сведений, определенных законодательством
Российской Федерации в соответствии со ст. 92 Федерального закона “Об
акционерных обществах”.

Основные признаки закрытого акционерного общества:

1) акции закрытого акционерного общества распределяются среди его
учредителей или иного заранее определенного круга лиц;

2) минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен
составлять не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату государственной регистрации
общества (ст. 26 Федерального закона “Об акционерных обществах”).
Минимальный размер уставного капитала народных предприятий, создаваемых
в форме закрытых акционерных обществ, должен составлять не менее
1000-кратного минимального размера оплаты труда (п. 7 ст. 5 Федерального
закона “Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)”);

3) число акционеров закрытого акционерного общества не должно превышать
50. Если указанный предел будет превышен, то закрытое акционерное
общество в течение года должно быть преобразовано в открытое, в
противном случае акционерное общество подлежит ликвидации в соответствии
со ст. 21 Федерального закона “Об акционерных обществах”. В акционерных
обществах работников (народных предприятиях) число акционеров не должно
превышать 5 тысяч (п. 4 ст. 9 Федерального закона “Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)”);

4) акционеры закрытого акционерного общества пользуются преимущественным
правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого
общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству
акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не
предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом закрытого
акционерного общества может быть предусмотрено преимущественное право
приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если
акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций
(п. 3 ст. 7 Федерального закона “Об акционерных обществах”).

1.4 Дочернее и зависимое общества

Выступая в качестве участника хозяйственного общества, другое
хозяйственное общество или товарищество может иметь возможность
оказывать решающее воздействие на деятельность первого общества
посредством обладания контрольным пакетом акций (или большинством
долей), либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом.

Именно поэтому в рыночной экономике существуют разного рода объединения
юридических лиц, связанных между собой отношениями экономической
зависимости. Такие объединения юридических лиц в зарубежном
законодательстве называются по-разному: “связанные предприятия”,
“системы компаний”, “организации организаций”, “товарищества
товариществ”, “товарищества второй группы”, “группы компаний”,
“концерны”, “холдинги”*(198).

Находящиеся в составе подобного объединения юридических лиц
хозяйственные общества, как правило, не имеют или не выражают
самостоятельной воли, хотя формально остаются при этом юридическими
лицами.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в
его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения
принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК).

Можно выделить следующие правовые последствия признания общества
дочерним (материнским):

1) материнское общество несет солидарную с дочерним обществом
ответственность по сделкам, заключенным во исполнение его указаний
дочерним обществом;

2) при доказанности вины основного общества в банкротстве дочернего
возникает его субсидиарная ответственность перед кредиторами дочерней
компании. При этом в силу п. 2 ст. 105 ГК дочернее общество не отвечает
по долгам основного общества (товарищества).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

2.1 Понятие и содержание права собственности

Право собственности является комплексным правовым институтом. Отношения
собственности регулируются нормами конституционного, гражданского,
административного, налогового, трудового и других ветвей права. Наиболее
принципиальные положения, относящиеся к законодательной, исполнительной
и правоприменительной деятельности государства в вопросах о
собственности, прежде всего формах собственности, субъектам, объектам и
защите права собственности, содержатся в Конституции РФ (ст. ст. 8, 9,
35, 36, 40, 46, 53, 71, 72, 76, 90, 105, 114, 115, 118, 125, 130).
Основу правового регулирования содержания права собственности, его
приобретения и прекращения, функционирования правоотношений
собственности составляют нормы гражданского права.

В гражданском праве понятие права собственности употребляется в двух
значениях: как объективное право собственности и как субъективное право
собственности.

Под объективным правом собственности понимается совокупность правовых
норм, регулирующих отношения собственности в их статическом состоянии. В
данных нормах моделируется юридическое отношение собственности, которое
должно сопровождать экономическое и иное отношение, регулируемое правом.
Они включают в себя нормы о содержании субъективного права
собственности, приобретении и прекращении права собственности, защите
права собственности и других компонентах, относящихся к характеристике
юридического отношения собственности.

Субъективное право собственности определяет содержание правомочий
собственника, которыми он наделяется в рамках возникающего на основании
закона конкретного правоотношения собственности.

Содержание субъективного права собственности определяется в законе путем
перечисления правомочий собственника. В соответствии со ст. 209 ГК к ним
относятся правомочия владения, пользования и распоряжения.

Под правомочием владения понимается возможность фактического обладания
собственником принадлежащим ему имуществом, под правомочием пользования
– возможность потребления (присвоения) собственником полезных свойств
имущества, под правомочием распоряжения – возможность определения
собственником юридической судьбы имущества (его отчуждения, передачи в
использование другим лицам, использования самим собственником и т.д.).

В отличие от субъективных прав участников других гражданских
правоотношений субъективное право собственности имеет следующие
особенности.

1. Субъективное право собственности – первоначальное право,
непосредственно вытекающее из закона при наличии соответствующего
юридического факта (договор, наследование и др.). Между законом и
собственником не имеется какого-либо иного субъекта права, наделенного
промежуточным правом. До момента вступления собственника в договорное
отношение с третьими лицами или нарушения ими прав собственника путем
совершения деликта субъективное право собственности функционирует в
качестве автономного права в рамках действующего в стране правопорядка,
находясь за пределами гражданских правоотношений. Субъективное право
собственности в данном случае входит в состав публично-правового
отношения, одной из сторон которого является государство, обеспечивающее
защиту права собственности. Теория абстрактного гражданского
правоотношения, поддерживаемая большинством российских цивилистов,
какой-либо практической ценности не имеет.

2. Субъективное право собственности закрепляет за его обладателем
экономическую власть над имуществом, являющимся его объектом. В праве
это выражается в возможности собственника по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не запрещенные
законом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

3. Субъективное право собственности – наиболее полное имущественное
право, предусмотренное гражданским законодательством. Оно значительно
шире возникающих на его основе других вещных прав, закрепленных в ГК РФ
и других федеральных законах. Оно может быть ограничено: 1) на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства; 2) при осуществлении права исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в иных
формах (п. 1 ст. 10 ГК РФ); 3) при нарушении собственником прав других
лиц, с которыми он состоит в гражданских правоотношениях (вещных и
обязательственных прав).

Наряду с принадлежащими ему правами собственник несет определенные
обязанности, называемые в ст. 210 ГК РФ бременем содержания имущества.
Он, в частности, обязан содержать имущество в надлежащем состоянии,
соблюдать в отношении его правила пожарной безопасности, платить
установленные законом налоги и сборы и выполнять другие требования,
исходящие от уполномоченных законом органов государства и местного
самоуправления.

4. Право собственности действует в течение всего времени существования
имущества, являющегося объектом этого права. В отношении определенных
видов объектов, таких, например, как ценные бумаги (векселя, чеки и
т.д.), период существования права собственности может быть определен
заранее. Возможно также установление времени существования субъективного
права собственности на имущество, предоставляемое конкретному лицу на
ограниченный отрезок времени, при продолжении существования данного
имущества. В этом случае право собственности по истечении указанного
отрезка времени переходит к другому лицу. Подобного рода
последовательное (распределение по времени) обладание имуществом на
праве собственности несколькими лицами широко применяется во многих
зарубежных странах в отношении жилых помещений. Не имеется запретов на
применение такой системы и в законодательстве Российской Федерации.
Широко распространенное в юридической литературе мнение о бессрочном
характере права собственности следует воспринимать, по меньшей мере,
весьма условно.

2.2 Субъекты и объекты права собственности

В соответствии с п. 2 ст. 212 ГК субъектами права собственности являются
граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты
Федерации, муниципальные образования, выступающие в качестве
собственников принадлежащего им имущества.

Право собственности в любом обществе, в том числе в современном
российском обществе, функционирует в рамках определенных субъективных
структур (моделей). Истории известны две основные структурные модели
права собственности: упрощенная и сложно-структурная.

Упрощенная модель права собственности, известная со времен римского
права, покоится на весьма простом принципе – у каждой вещи может быть
только один собственник. Все другие лица, имеющие интерес к данной вещи,
являются лицами с “чужими правами” на нее. Эта модель применяется к
субъектам права собственности, выступающим в гражданском обороте в
индивидуальном качестве. В российском гражданском праве – это субъекты
права собственности, указанные в п. 2 ст. 212 ГК. На основе упрощенной
модели права собственности в ГК определяется и содержание права
собственности (ст. 209 ГК). При сложной модели права собственности
имущество принадлежит одновременно нескольким лицам.

Согласно ст. 209 ГК объектом права собственности являются имущество,
т.е. вещи, и имущественные права.

Юридическое понятие имущества как определенной физико-химической или
биологической субстанции, могущей быть объектом права собственности,
неэквивалентно понятию имущества (вещи), используемому в естественных
науках. В области права оно всегда связано с возможностью
индивидуализации имущества и передачи его в обладание человеку,
организации, обществу. По этой причине солнце, другие небесные тела,
космическое пространство не рассматриваются как имущество, подпадающее
под категорию объектов права собственности. Не относится к понятию
имущества как объекту права собственности и атмосферный воздух,
являющийся частью единой природы. Атмосферный воздух не следует
смешивать с понятием воздушного пространства, находящегося над
соответствующим земельным участком или территорией всей страны.

Не могут считаться объектами права собственности также дикие животные,
птицы, живые обитатели рек, морей и океанов в их естественном состоянии.

Наиболее распространенным видом объектов права собственности являются
вещи, под которыми понимаются предметы материального мира, существующие
в твердом, жидком и газообразном состоянии, предметы живой и неживой
природы, предметы, созданные трудом человека. Это – земля и иные
природные ресурсы, здания, сооружения, предприятия, транспортные
средства, деньги, животные, орудия производства, предметы потребления и
т.д.

К вещам как объектам права собственности, прежде всего, относятся
индивидуально-определенные вещи, в число которых входят и
индивидуализируемые вещи, определяемые родовыми признаками. Однако в
отдельных случаях, указанных в законе, в качестве объектов права
собственности могут выступать и неиндивидуализируемые вещи, определяемые
родовыми признаками, например при использовании института права общей
собственности.

Понятие объекта права собственности не связано с оборотоспособностью
отдельных групп объектов. Право собственности распространяет действие на
объекты с полной и ограниченной оборотоспособностью и на объекты,
изъятые из оборота.

Более сложное положение возникает в отношении возможности признания
имущественных прав в качестве самостоятельного объекта права
собственности.

Вопрос о возможности признания имущественного права объектом права
собственности (“права” на “право”) должен решаться в другой плоскости.
Могут ли быть объектами права собственности имущественные права
субъектов обязательственно-правовых отношений? Этот вопрос обычно
возникает при передаче данных прав третьим лицам. В период существования
обязательственного правоотношения отношения между сторонами регулируются
нормами обязательственного права. Но и при переходе имущественных прав к
третьим лицам действуют нормы обязательственного права, в том числе и
при заключении договора купли-продажи вещей (к покупателю переходит
право собственности на вещь, но не “голое” право без вещи). Передача
“права” на “право” возможна только при передаче ценных бумаг, в которых
воплощены имущественные права, обеспечивающие их держателю доступ к
материальным ценностям: деньгам, товарам, остаточным вещам при
ликвидации хозяйственных обществ.

Конструкция имущественного права на другие вещные права, производные от
права собственности на вещи, в силу ее сложности вообще не имеет
какого-либо теоретического и практического значения.

Таким образом, объектами права собственности могут быть те имущественные
права, которые воплощены в ценных бумагах (да и то в опосредованном
виде).

В заключение необходимо отметить, что к объектам права собственности не
относятся имущественные права, касающиеся результатов интеллектуальной
деятельности (интеллектуальная собственность). Согласно ст. 2
Стокгольмской конвенции, принятой Всемирной организацией
интеллектуальной собственности 14 июля 1967 г., интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся к:

литературным, художественным и научным произведениям;

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и
телевизионным передачам;

изобретениям во всех сферах человеческой деятельности;

научным открытиям;

промышленным образцам;

товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям;

защите против недобросовестной конкуренции, а также к интеллектуальной
деятельности в производственной, научной, литературной и художественной
областях.

Права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) относятся к институту исключительных прав граждан и
юридических лиц, существующему параллельно с институтом права
собственности. Законодательство о праве собственности к отношениям в
связи с интеллектуальной собственностью не применяется.

2.3 Приобретение и прекращение права собственности

Право собственности, как и любое другое субъективное право, возникает на
основании определенных правопорождающих юридических фактов. В ГК они
названы основаниями приобретения права собственности. Основания
приобретения права собственности разнообразны. В собственность лица
поступают вещи, которые ранее не были объектами права собственности. Из
старых материалов изготавливаются новые вещи. В процессе хозяйственного
оборота вещи переходят от одних лиц к другим. Такое событие, как
появление плодов ведет к возникновению на них права собственности у
титульного владельца плодоносящего растения. Право собственности
наследника на наследуемое имущество возникает на основании сложного
юридического состава, включающего в себя событие – смерть наследодателя,
одностороннюю сделку – завещание (если таковое было составлено),
одностороннюю сделку по принятию наследства.

Единого перечня оснований приобретения права собственности в законе нет.
Основные и наиболее распространенные из них перечислены в гл. 14 ГК.

Традиционно основания приобретения права собственности делятся на две
группы: первоначальные (“оригинальные”) и производные (“деривативные”).

Различие между ними заключается в том, что при производных основаниях
право нового собственника опирается на право собственника
предшествующего, а действительность права нового собственника, объем и
характер его правомочий напрямую зависят от свойств предшествующего
права.

При первоначальных основаниях право собственности на вещь возникает либо
впервые, т.е. в отношении вещи, которая ранее не имела собственника,
либо, если вещь ранее находилась в собственности, действительность,
объем и характер правомочий нового собственника не зависят от
действительности права, объема и характера правомочий собственника
предшествующего и определяются лишь в силу закона. Поэтому при
первоначальных основаниях право собственности приобретается (возникает)
в полном объеме. При производных – переходит к новому собственнику в том
объеме, который был у предшествующего.

Деление обстоятельств, с которыми связывается возникновение права
собственности, на первоначальные и производные в законе не проводится и
является следствием его доктринального толкования. Важность такого
деления велика, поскольку позволяет построить зависимость характера и
действительности права нового собственника от характера и
действительности права предыдущего, дает возможность проследить судьбу
обременений собственности правами и правовыми притязаниями третьих лиц.

Первоначальные основания (способы) приобретения права собственности:
приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст.
218 ГК); переработка (ст. 220 ГК); приобретение права собственности на
самовольную постройку (ст. 222 ГК); обращение в собственность
общедоступных вещей (ст. 221 ГК); приобретение права собственности на
бесхозяйное имущество (ст. 225 ГК); приобретение права собственности на
движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 ГК);
приобретение права собственности на находку (ст. ст. 227 – 228 ГК);
приобретение права собственности на клад (ст. 233 ГК); приобретательная
давность (ст. 234 ГК); приобретение права собственности на плоды,
продукцию, доходы, полученные лицом, использующим имущество на законном
основании (п. 1 ст. 218, ст. 136 ГК).

Производные способы приобретения права собственности предполагают
правопреемство в отношениях по поводу вещи нового и предшествующего
собственника. Правопреемство имеет место в случаях перехода права
собственности по договору об отчуждении вещи, приобретения права
собственности членом кооператива при полной выплате паевого взноса,
наследования, реорганизации юридического лица. К производным способам
приобретения права собственности относят также принудительный выкуп
имущества у его собственника.

К договорам об отчуждении вещи относятся договоры купли- продажи, мены,
дарения, ренты и др. Помимо заключения договора для перехода права
собственности к приобретателю, как правило, необходимо дополнительное
обстоятельство – передача вещи (п. 1 ст. 223 ГК).

Под передачей вещи понимается ее фактическое вручение приобретателю,
т.е. поступление ее во владение этого лица. Кроме того, законом
предусмотрены случаи, когда передача вещи считается совершенной и без
фактического вручения. Это сдача вещи транспортной организации или
организации связи для отправки приобретателю, если на отчуждателе не
лежит обязанность по ее доставке (п. 1 ст. 224 ГК), передача
товарораспорядительных документов на вещь (коносамент, складское
свидетельство и др.). Передача может осуществляться путем совершения
иных действий: предоставление вещи в распоряжение приобретателя в месте
ее нахождения (п. 1 ст. 458 ГК), что часто применяется при поставке
товаров на условиях самовывоза, символическая передача ключей. Если к
моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во
владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.

Основаниям прекращения права собственности посвящена гл. 15 ГК. По одним
основаниям право собственности прекращается без перехода его к другому
лицу. К примеру, в случае гибели или уничтожения вещи, ее потребления в
процессе использования, в том числе при спецификации. Другие
правопрекращающие обстоятельства являются одновременно и основаниями
возникновения права собственности у другого лица. Это случаи перехода
права собственности. К ним можно отнести отчуждение собственником своего
имущества другому лицу, обращение взыскания на имущество по
обязательствам собственника, реквизицию, конфискацию и др. Оценка
взаимосвязи оснований прекращения и приобретения права собственности
важна, она позволяет более полно анализировать динамику отношений
собственности, в частности, определять момент прекращения права
собственности, который в гл. 15 ГК не для всех случаев указан прямо;
дает возможность проследить судьбу обременений вещи правами третьих лиц.

Основания прекращения права собственности можно разделить на две группы,
в зависимости от того, имеется ли на прекращение права добрая воля
самого собственника или имущество изымается у него в принудительном
порядке. Действующий ГК (п. 2 ст. 235) устанавливает ограниченный
перечень оснований для принудительного изъятия имущества у собственника.
К таким основаниям относятся: обращение взыскания на имущество по
обязательствам собственника (ст. 237); отчуждение имущества, которое в
силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238); отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239);
выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных
(ст. 240 и ст. 241); реквизиция (ст. 242); конфискация (ст. 243);
отчуждение доли в общей собственности при невозможности ее выдела в
натуре (п. 4 ст. 252); выкуп недвижимости собственником земельного
участка, на котором она расположена, при утрате собственником
недвижимости права пользования земельным участком, либо выкуп земельного
участка собственником недвижимости (п. 2 ст. 272); выкуп земельного
участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда (ст.
282); изъятие земельного участка, который не используется в соответствии
с его назначением (ст. 284); изъятие земельного участка, используемого с
нарушением законодательства (ст. 285); прекращение права собственности
на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст. 293).

Особым основанием прекращения права государственной и муниципальной
собственности является приватизация. Особым основанием прекращения права
собственности граждан и юридических лиц является национализация –
обращение имущества в собственность государства. Национализация
производится на основании специального закона с возмещением собственнику
стоимости имущества и других причиненных этим убытков.

Исчерпывающий характер указанного перечня гарантирует защиту прав и
охраняемых законом интересов собственника, призван исключить случаи
произвола со стороны государства, административных и судебных органов.
Этот перечень четко вписан в общую логику динамики отношений
собственности. Его следует учитывать при рассмотрении любых спорных
ситуаций, решения по которым могут предполагать изъятие имущества у
собственника. Если основание для изъятия имущества не будет
соответствовать требованиям ст. 235 ГК, в частности – установленному в
ней перечню, признать изъятие законным нельзя.

Отказ от права собственности представляет собой волевое действие
(действия) собственника, определенно свидетельствующее об устранении его
от владения, пользования и распоряжения имуществом (ст. 236 ГК) без
намерения сохранить за собой какие-либо права на него. Сам по себе отказ
не прекращает прав собственника и не освобождает его от соответствующих
обязанностей. Для прекращения права собственности необходимо, чтобы
имущество приобрело в собственность другое лицо в порядке и по
основаниям, предусмотренным в гл. 14 ГК.

Сходно определен момент прекращения права собственности при обращении
взыскания на имущество по обязательствам собственника. По общему
правилу, взыскание производится по решению суда, если иное не
установлено законом или соглашением сторон. Бывший собственник теряет
право на изъятое имущество только в момент приобретения прав на него
другим лицом.

Если по допускаемым законом основаниям в собственности лица оказывается
имущество, которое не может принадлежать этому лицу (ст. 238 ГК) (к
примеру, после ликвидации хозяйственного общества между участниками были
распределены сильнодействующие ядохимикаты или наркотические вещества),
собственник обязан реализовать его в течение года с момента приобретения
прав на это имущество. При неисполнении собственником названного
обязательства имущество по решению суда может быть принудительно продано
либо передано в государственную или муниципальную собственность.
Определенная судом стоимость имущества выплачивается собственнику за
вычетом расходов на реализацию. Эти же правила применяются в случаях,
когда для владения, пользования и распоряжения имуществом требуется
специальное разрешение, однако оно не было получено собственником в
установленный годичный период.

Реквизиция и конфискация (ст. 242 и ст. 243 ГК) предполагают
принудительное изъятие имущества у собственника государством. Основания
для реквизиции и конфискации различаются. Конфискация – безвозмездное
изъятие имущества в качестве санкции за совершенное уголовное
преступление или иное правонарушение по решению суда. В порядке
исключения в случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть
произведена в административном порядке, однако любое административное
решение о конфискации может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 243 ГК).
КоАП называет конфискацию среди других видов административных наказаний
(п. 1 ст. 3.2). Конфискация как административное наказание может
устанавливаться только КоАП. В силу прямого указания п. 1 ст. 3.7 КоАП
конфискация назначается исключительно судьей.

Реквизиция представляет собой возмездное изъятие государством имущества
у собственника с выплатой его стоимости. Она производится в
административном порядке по решению государственного органа и
допускается лишь в случаях стихийных бедствий, аварий, иных
обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, и только в интересах
общества. Порядок и условия изъятия имущества при реквизиции должны
определяться законом.

Определение “чрезвычайной ситуации” дано в Федеральном законе от 21
декабря 1994 г. N 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера” . В соответствии со ст.
1 названного Закона “чрезвычайная ситуация” – обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного и иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.

Таким образом, ситуация должна характеризоваться, как минимум, двумя
признаками – чрезвычайным характером и обусловленной природой ситуации
общественной опасностью.

Имущество при реквизиции выкупается по оценочной стоимости, определяемой
изымающим его государственным органом. Однако собственник может оспорить
оценку имущества в суде.

В случае прекращения чрезвычайных обстоятельств, послуживших основанием
для реквизиции, собственник через суд вправе потребовать возврата ему
имущества, сохранившегося в натуре.

К сожалению, ГК не определяет принципов расчетов между собственником и
государством в случае возврата, хотя имущество ранее изымается у
собственника за плату. Наиболее логичным и правильным здесь был бы
принцип, в соответствии с которым на бывшего собственника налагалась
обязанность вернуть полученные от государства денежные средства за
вычетом сумм, необходимых на восстановление имущества (амортизация), а
также платы за пользование им, определенной в решении суда.

3. СОБСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

В учебной литературе право собственности хозяйственных обществ
рассматривается вместе с правом хозяйственных товариществ.

В соответствии со статьей 66 ГК РФ на праве собственности хозяйственным
обществам принадлежит имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное в процессе его
деятельности.

Характеристику права собственности хозяйственных товариществ и обществ
следует начать с указания на то, что все они, будучи юридическими
лицами, в том числе дочерние и зависимые общества, по Гражданскому
кодексу признаются собственниками. Напротив, по ранее действовавшему
российскому законодательству собственниками признавались лишь
акционерные общества открытого типа. Что же касается полных товариществ,
товариществ на вере, обществ с ограниченной ответственностью и
акционерных обществ закрытого типа, то их имущество относилось к общей
долевой собственности участников соответствующего товарищества
(общества). К тому же полные товарищества вообще не являлись
юридическими лицами, а общества с дополнительной ответственностью не
предусматривались в числе организационно-правовых форм хозяйственных
обществ. Все это вызывало немалые трудности при квалификации права на
имущество самих хозяйственных товариществ и обществ как самостоятельных
юридических лиц. Эта проблема не возникала лишь в отношении полных
товариществ, поскольку они не были юридическими лицами. Ныне все
хозяйственные товарищества и общества (полные товарищества, товарищества
на вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной отчетностью, открытые и закрытые акционерные общества) –
суть и юридические лица и собственники. Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное
хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности. Это относится и к тем случаям,
когда хозяйственное общество создается одним лицом. Исключение
составляет простое товарищество, которое, как и ранее, не признается
юридическим лицом. Имущество, с которым простое товарищество выступает в
гражданском обороте, относится к общей долевой собственности его
участников.

Имущественную основу деятельности хозяйственных товариществ и обществ
составляет уставный (складочный) капитал. Наименование его зависит от
того, на основании каких учредительных документов юридическое лицо
действует. В полных товариществах и товариществах на вере, поскольку у
них нет устава и они действуют на основании учредительного договора,
капитал именуется складочным. В хозяйственных обществах, поскольку у них
есть устав, он называется уставным. Размер уставного (складочного)
капитала фиксируется в учредительных документах. Уставный (складочный)
капитал делится на доли (вклады) его учредителей (участников). Уставный
капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из
стоимости вкладов его участников, акционерного общества – из номинальной
стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью и акционерного общества определяет минимальный размер
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и не может
быть менее определенной законом суммы.

Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны вносить
вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами. Так, участник полного товарищества обязан
внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества
к моменту его регистрации, а остальную часть в сроки, установленные
учредительными документами. Уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью должен быть на момент регистрации общества оплачен его
участниками не менее чем наполовину. Остальная часть подлежит оплате в
течение первого года деятельности общества.

В составе имущества хозяйственных товариществ и обществ выделяются
резервные фонды. Так, согласно Закону об акционерных обществах резервный
фонд в них не может быть менее 15 процентов уставного капитала. Размер
складочного (уставного) капитала фиксируется в учредительных документах
и остается неизменной величиной до тех пор, пока в эти документы в
установленном порядке не внесены изменения. Между тем чистые активы
соответствующего товарищества (общества) в зависимости от того, как
протекает его деятельность, могут либо превышать капитал,
зафиксированный в учредительных документах, либо быть меньше его.
Вследствие того, что размер уставного (складочного) капитала и размер
чистых активов, как правило, расходятся, в законе предусмотрен целый ряд
правил, призванных обеспечить интересы как самих участников
соответствующего товарищества (общества), так и его кредиторов от
различных авантюр и злоупотреблений. К сожалению, поскольку
законодательство об обществах и товариществах только еще складывается, а
рядовые вкладчики и акционеры излишне доверчивы, плохо осведомлены о
своих правах и не умеют защищать их, эти правила дельцами теневой
экономики нередко обходятся. В результате происходит ограбление
миллионов людей, доверивших свои сбережения в ожидании высоких
дивидендов, и обогащение сравнительно узкого слоя нуворишей, вставших на
путь финансовых махинаций. Покажем на примере акционерных обществ, в чем
состоят правила, призванные гарантировать интересы как самих акционеров,
так и кредиторов акционерного общества. Уставный капитал общества, как
уже отмечалось, не может быть менее размера, предусмотренного законом.
Размер уставного капитала общества должен гарантировать интересы его
кредиторов. При учреждении акционерного общества все его акции должны
быть распределены среди учредителей.

Общество может увеличить свой уставный капитал только после полной его
оплаты. Увеличение уставного капитала происходит путем увеличения
номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Ни при
каких обстоятельствах не допускается увеличение уставного капитала
общества для покрытия понесенных им убытков.

Что же касается уменьшения уставного капитала, то в одних случаях
акционерное общество обязано, а в других вправе такое уменьшение
произвести. Уменьшение уставного капитала происходит путем уменьшения
номинальной стоимости акций или покупки и погашения части акций.
Общество обязано уменьшить уставный капитал, если по окончании второго и
каждого последующего финансового года с момента учреждения общества
стоимость его чистых активов окажется меньше уставного капитала. В тех
же случаях, когда стоимость чистых активов становится меньше
определенного законом минимального размера уставного капитала, общество
подлежит ликвидации. Акционерное общество вправе уменьшить уставный
капитал только после уведомления всех своих кредиторов. При этом
кредиторы могут потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если стоимость чистых активов становится меньше размера складочного
(уставного) капитала в полном товариществе, товариществе на вере,
обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью, то
последствия такого уменьшения определены в п. 2 ст. 74, п. 5 ст. 82, п.
4 и 5 ст. 90 и п. 3 ст. 95 ГК. В обществе с ограниченной или
дополнительной ответственностью увеличение уставного капитала общества
допускается только после внесения всеми его участниками вкладов в полном
объеме.

Хозяйственные товарищества и общества относятся к таким юридическим
лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права. В
законе и учредительных документах определены условия, порядок и
последствия выбытия участника хозяйственного товарищества или общества
из его состава. Так, в случае ликвидации товарищества или общества его
участники могут получить часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость
части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в
складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором.
По соглашению сторон выплата стоимости имущества может быть заменена
выдачей его в натуре. В то же время часть имущества товарищества или ее
стоимость, которая причитается выбывающему участнику, определяется по
балансу, составляемому на момент выбытия. Иными словами, при определении
части имущества или ее стоимости, причитающейся выбывающему, необходимо
учитывать, возросли или уменьшились чистые активы по сравнению с
размером складочного капитала.

Участник полного товарищества вправе передать свою долю в складочном
капитале или ее часть другому участнику товарищества либо третьему лицу
лишь с согласия остальных участников товарищества. Согласие других
участников требуется и для вступления в товарищество наследника умершего
участника товарищества. Аналогичным образом определяются последствия
выбытия полного товарища из товарищества на вере. Что же касается других
участников товарищества на вере – вкладчиков (коммандитистов), то они
имеют право передать свою долю в складочном капитале или ее часть
другому вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются
преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли применительно
к условиям и порядку, предусмотренным законом для участников общества с
ограниченной ответственностью (см.п. 2 ст. 93 ГК).

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время
выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом
ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующей его доле в
уставном капитале общества. При определении подлежащей выплате суммы
необходимо учитывать, возросли или уменьшились чистые активы по
сравнению с размером уставного капитала, если иное не предусмотрено
учредительными документами.

Статья 93 ГК регламентирует переход доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью к другому лицу. Участник общества вправе
продать или иным образом уступить свою долю либо ее часть одному или
нескольким участникам данного общества. До полной оплаты доли она может
быть отчуждена лишь в той части, в которой она уже оплачена. Отчуждение
доли или ее части третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено
уставом общества. Участники общества пользуются преимущественным правом
покупки доли или ее части пропорционально размерам своих долей, если
уставом общества или соглашением участников не предусмотрен иной порядок
осуществления этого права. Если участники общества не воспользуются
преимущественным правом покупки доли в течение месяца со дня извещения
либо в иной срок, предусмотренный уставом или соглашением участников,
доля может быть отчуждена третьему лицу. Если в соответствии с уставом
общества отчуждение доли третьим лицам невозможно, а другие участники
общества от покупки доли отказываются, общество обязано выплатить
участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости. Если доля приобретена самим
обществом, то оно обязано реализовать долю другим участникам или третьим
лицам либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и
5 ст. 90 ГК.

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц,
являвшихся участниками общества, если учредительными документами не
предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных
участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность
общества выплатить наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц)
действительную стоимость доли или выдать им в натуре имущество на такую
стоимость.

Вопрос о переходе акций в акционерном обществе решается в зависимости от
того, идет ли речь об открытом или закрытом акционерном обществе. В
открытом акционерном обществе акционеры могут как возмездно, так и
безвозмездно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров. Акции могут беспрепятственно переходить к другим лицам и в
порядке универсального правопреемства (например, в порядке
наследования). В этих случаях должны соблюдаться лишь те ограничения,
которые предусмотрены п. 5 ст. 99 ГК.

Напротив, в закрытом акционерном обществе акционеры имеют
преимущественное право приобретения акций, но лишь при продаже их
другими акционерами этого общества. Это право акционеров не может быть
ограничено договором о создании закрытого акционерного общества или его
уставом. Закрытое акционерное общество также имеет преимущественное
право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, но лишь при
наличии следующих условий: во-первых, если оно предусмотрено уставом
общества, и, во-вторых, если сами акционеры не использовали
принадлежащего им преимущественного права на приобретение акций.
Акционеры закрытого общества, а в надлежащих случаях само общество,
могут осуществлять преимущественное право приобретения акций,
продаваемых акционерами данного общества, при условии, если они согласны
приобрести акции по цене предложения другому лицу. Если они согласны
купить акции, но по более низкой цене, акционер, продающий акции, вправе
продать их другому лицу. Иными словами, ни акционеры, ни общество,
желающие купить акции, не могут требовать, чтобы акционер уменьшил цену
продаваемых акций. Если преимущественное право акционеров (общества) на
покупку акций нарушено, то они могут в судебном порядке требовать
перевода прав и обязанностей покупателя акций на соответствующее
заинтересованное лицо. Преимущественное право приобретения акций
закрытого акционерного общества не распространяется на случаи
безвозмездного их отчуждения акционером (по договору дарения), а также
на случаи перехода акций в собственность другого лица в порядке
универсального правопреемства (например, в порядке наследования/. На
переход акций в закрытом акционерном обществе распространяются
ограничения, предусмотренные п. 5 ст. 99 ГК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с
разделением на доли учредителей уставным капиталом. Хозяйственные
общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью. Участниками
хозяйственных обществ могут быть граждане и юридические лица.

На праве собственности хозяйственным обществам принадлежит имущество,
созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное в процессе его деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Офиц. изд. М.: Юрид.
лит., 1994. 240 с.

2. Об акционерных обществах: Федеральный Закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
(принят ГД РФ 24.11.1995 г.).

3. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от
8.02.1998 г. № 14-ФЗ (принят ГД РФ 14.01.1998 г.).

4. Гатин А.М. Гражданское право: Учеб. Пособие., М.: Дашков и К, 2009. —
384 с.

5. Гражданское право: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. Алексеева
С.С. М.: Проспект, 2009. — 528 с.

6. Гражданское право: Учеб. Ч. 1. 4-е изд., перераб. и доп./Под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект,2005. – 765 с.

7. Гражданское право.Учеб. Том 1. 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред.
Суханова Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 720с.

8. Гражданское право.Ч. 1./ Отв ред. Мозолин В.П. М.: Юристъ, 2005 –
719с.

9. Грудцына Л. Ю, Спектор А. А. Гражданское право России: Учебник, М.:
Юстицинформ, 2008. — 560 с.

10. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ.
Пособие, 2-е изд., М.: Дело, 2000. – 512 с.

11. Сумской Д. А. Статус юридических лиц: пособие для вузов, ЗАО
“Юстицинформ”, 2006. – 470 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020