.

Понятие гражданского и торгового права как комплексной отрасли права

Язык: русский
Формат: шпаргалка
Тип документа: Word Doc
0 10806
Скачать документ

1. Понятие гражданского и торгового права как комплексной отрасли права.
Предмет и метод гражданского права

1. Гражданское право как отрасль права – это система правовых норм,
регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с
ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости,
имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях
создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных
потребностей и интересов, а также нормального развития экономических
отношений в обществе.

2. Предмет гражданского права – это те общественные отношения, которые
оно регулирует. Эти отношения делятся на:

1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу
материальных благ, которые включают в себя:

· отношения статики, то есть отношения, связанные с нахождением
материальных благ у определенного лица (право собственности,
ограниченные вещные права);

· отношения динамики, то есть связанные с переходом материальных благ

от одного лица к другому (обязательственное право, наследование).

Термин “имущество” имеет в гражданском праве три значения:

– совокупность вещей;

– совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования

(например, денежных вкладов в банке);

– совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.

2. Личные неимущественные отношения – отношения, возникающие между
людьми по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического
содержания, независимо от степени связанности с имущественными
отношениями:

• личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
(например, возникающие по поводу авторства на произведения науки,
литературы и искусства). В этом случае имущественные отношения
производны от неимущественных (например, право автора на
вознаграждение);

• личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными
(например, защита чести, достоинства и деловой репутации).

3. Метод гражданского права

Метод правового регулирования – это совокупность приемов, средств,
способов, посредством которых право воздействует на общественные
отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их.

Гражданско-правовой метод является дозволительным и имеет следующие
отличительные черты:

1. Юридическое равенство сторон, то есть равенство их правового
положения, которое проявляется в признании равенства всех форм
собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в
идентичных мерах гражданско-правовой ответственности.

2. Автономия воли сторон. В большинстве случаев гражданские права и
обязанности возникают в силу двустороннего волевого акта (договора).
Сторонам представлена возможность полностью (или в известной мере)
самостоятельно регулировать свои отношения. Часто закон устанавливает
только общие рамки таких отношений либо предоставляет сторонам несколько
способов регулирования их отношений на выбор. Постороннее вмешательство
в частную жизнь допускается только в случаях, определенных законом.

3. Имущественная самостоятельность сторон. Участники гражданского
оборота выступают в качестве обладателей обособленного имущества,
которым они участвуют в обороте и отвечают по обязательствам.

4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если
стороны самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в
установленных законом случаях защита гражданских прав производится и в
административном порядке.

5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Объектом
взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника.
Гражданско-правовая ответственность носит по общему правилу
компенсационный характер.

Вопрос 2. Принципы, функции и источники гражданского права.

1. Принципы гражданского права – это закрепленные в правовых актах
общеобязательные положения, идеи, начала, которые пронизывают все
гражданское право, выражают тенденции развития и потребности общества и
характеризуют гражданское право в целом.

Выделяют следующие принципы гражданского права:

* юридическое равенство участников;

* неприкосновенность собственности, принудительное отчуждение которой
допускается только в установленных законом случаях;

* недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; этот
принцип в основном ориентирован на защиту от действий публичной власти;

* свобода договора: лицо самостоятельно выбирает партнера по договору,
стороны свободны при заключении договора и определении его условий;

* принцип диспозитивности (то есть самостоятельности и инициативы) в
реализации своих прав и несении риска от участия в гражданском обороте;

* принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, их
восстановления и защиты;

* недопустимость злоупотребления правом, в частности действий,
осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу.

2. Функция гражданского права:

· регулятивная функция, направленная на создание нормальных условии для
функционирования и развития экономики;

· охранительная функция, направленная на защиту гражданских прав от
нарушений. Охранительная функция гражданского права носит
преимущественно компенсационный (восстановительный) характер.

Вопрос 5. Источники гражданского права

1. Источники гражданского права – это формы выражения
гражданско-правовых норм.

Гражданское законодательство находится в исключительном ведении
Российской Федерации.

2. Виды источников гражданского права:

• Конституция Российской Федерации и гражданское законодательство:

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные принятые в соответствии с
ним федеральные законы;

• иные нормативные акты: указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации;

• ведомственные нормативные акты;

• нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до
введения в действие Гражданского кодекса Российской Федерации;

• обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяемые в
какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения,
не предусмотренные законодательством;

• нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации.

3. Принятие и вступление в силу гражданского законодательства и
подзаконных актов.

Дата принятия федерального закона – день принятия его Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Федеральные законы подлежат официальному опубликованию в “Российской
газете” и “Собрании законодательства Российской Федерации” в течение 7
дней после их подписания Президентом Российской Федерации. Они вступают
в действие по истечении 10 дней после их официального опубликования,
если иное не установлено самим законом.

Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства
Российской Федерации подлежат опубликованию в тех же изданиях в течение
10 дней после их подписания. По общему правилу указанные акты вступают в
действие по истечении 7 дней после их официального опубликования.

Ведомственные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней со
дня их официального опубликования в газете “Российские вести” и в
“Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”.

4. Действие гражданского законодательства.

По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим
после введения его в действие.

Если иное не предусмотрено самим актом, то его действие распространяется
на всю территорию Российской Федерации.

По общему правилу российское гражданское законодательство применяется ко
всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации.

5. Применение источников гражданского права.

По юридической силе источники гражданского права можно расположить так:

• Конституция Российской Федерации;

• нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• федеральные законы;

• подзаконные акты;

• нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до
введения в действие ГК Российской Федерации;

• обычаи делового оборота.

Источники с меньшей юридической силой не должны противоречить
источникам, обладающим большей юридической силой.

Применению источников гражданского права предшествует их толкование, то
есть уяснение их действительного содержания.

В гражданском праве применяется аналогия закона и аналогия права.
Аналогия закона – это применение к отношениям, прямо не урегулированным
законодательством, соглашением сторон или обычаями делового оборота,
норм, регулирующих сходные отношения.

При отсутствии таких норм права и обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия нрава).

Вопрос 3. Понятие, особенности, структура гражданского правоотношения

1. Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского
права фактическое общественное отношение, участники которого являются
юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей.

В гражданском правоотношении получают свое конкретное выражение
абстрактные нормы гражданского права.

2. Особенности гражданского правоотношения:

• самостоятельность, имущественная обособленность и юридическое
равенство субъектов гражданского правоотношения;

• основные юридические факты, ведущие к возникновению гражданского
правоотношения, – это сделки, то есть акты свободного волеизъявления
участников правоотношения;

• возможность самостоятельного определения содержания правоотношения его
участниками (свобода договора);

• имущественный характер правовых гарантий и мер ответственности за
нарушение гражданских прав и неисполнение гражданских обязанностей;

• преимущественно судебный порядок защиты нарушенных гражданских прав.

3. Структура гражданского правоотношения:

– субъекты правоотношения;

– объекты правоотношения;

– содержание правоотношения.

4. Субъекты гражданского правоотношения – это лица, обладающие
гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с
участием в конкретном гражданском правоотношении. Ими могут быть любые
субъекты гражданского права:

– физические лица;

– юридические лица;

– Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования.

Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется
управомоченным лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, –
обязанным лицом (должником).

Обычно каждый участник гражданского правоотношения является одновременно
и должником и кредитором (например, продавец по договору купли-продажи
несет обязанность по передаче веши и в то же время имеет право на
получение платы за нее).

5. Объект гражданского правоотношения – то благо (материальное или
нематериальное), по поводу которого возникает правоотношение и в
отношении которого участники правоотношения обладают правами и
обязанностями. К объектам гражданских правоотношений относятся вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

6. Содержание гражданского правоотношения – это субъективные гражданские
права и обязанности субъектов гражданского правоотношения. Субъективные
права и обязанности тесно связаны между собой, и каждому субъективному
праву одного лица соответствует определенная субъективная обязанность
другого лица. Так, в договоре займа праву заимодавца получить назад
данные в заем деньги соответствует обязанность заемщика вернуть долг.

7. Субъективное право – это предусмотренная правовыми нормами мера
возможного поведения управомоченного лица. Эта возможность обычно
включает в себя три правомочия:

• возможность собственного поведения (например, использование вещи
лицом, в собственности которого она находится);

• право требовать определенного поведения от других (обязанных) лиц
(например, право собственника требовать от третьих лиц не мешать ему
использовать вещь по собственному усмотрению);

• право на защиту субъективного права путем:

– самозащиты (например, установка сигнализации);

– применения мер оперативного воздействия (то есть применение
определенных мер к обязанному лицу без обращения в компетентные
государственные органы: удержание веши за неуплату долга, отключение
электроэнергии и т. п.);

– применение мер государственного принуждения, в том числе и мер
юридической ответственности (неустойка, возмещение убытков, компенсация
морального вреда и т. п.).

8. Субъективная обязанность – установленная правовыми нормами мера
должного поведения обязанного лица, которая, как и субъективное право,
состоит из трех элементов:

• непрепятствие законным действиям управомоченного лица;

• обязанность выполнять законные требования управомоченного лица;

• обязанность претерпевать меры, которые законно применяет
управомоченное лицо.

Вопрос 4. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданская
правоспособность и дееспособность

1. Для полноценного участия в гражданском обороте физическое лицо должно
обладать гражданской правосубьектиостью, которая состоит из:

– гражданской правоспособности;

– гражданской дееспособности.

2. Гражданская правоспособность – это признаваемая правом возможность
граждан иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

Гражданская правоспособность возникает с момента рождения и прекращается
вместе со смертью гражданина.

Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности иметь
имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество;
заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом,
деятельностью; создавать юридические лица; заключать любые, не
противоречащие закону, сделки и участвовать в обязательствах; избирать
место жительства; иметь авторские права на произведения науки,
литературы и искусства; иметь иные имущественные и личные
неимущественные права.

Ограничение правоспособности гражданина возможно только на основании
закона и только в строго определенных случаях (например, лишение права
заниматься определенной деятельностью или занимать определенную
должность как санкция за совершение преступления). Полный или частичный
отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юридических
последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разрешаются
законом.

3. Отличия правоспособности от субъективного права:

§ правоспособность – это общая предпосылка возникновения субъективных
прав, которые появляются только при наличии определенных юридических
фактов;

§ правоспособность – это абстрактная возможность иметь права, тогда как
каждому субъективному праву корреспондируется определенная субъективная
обязанность;

§ правоспособность – это неотъемлемое свойство гражданина, а
субъективное право – это элемент правоотношений.

4. Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их.

Дееспособность возникает в полном объеме:

• с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением
восемнадцатилетнего возраста;

• с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до
достижения совершеннолетия;

• с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет,
дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия
законных представителей занимается предпринимательской деятельностью
(эмансипация).

5. Полностью недееспособными являются:

1. дети до 6 лет;

2. признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие
психического расстройства не могут понимать значения своих действий или
руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опека. При
отпадении оснований, в силу которых гражданин был признан
недееспособным, суд признает его дееспособным. От имени недееспособных
граждан все сделки совершают их законные

3. представители (родители, усыновители, опекуны).

6. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние)
самостоятельно могут совершать:

1. мелкие бытовые сделки;

2. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требу
ющие нотариального удостоверения или государственной регистрации;

3. сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными
представителями или с их разрешения третьими лицами для определенной
цели или для свободного использования. Остальные сделки от их имени
совершают их законные представители.

7. Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет
самостоятельно могут:

1. совершать сделки малолетних;

2. распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;

3. осуществлять права авторов интеллектуальной собственности;

4. по достижении 16 лет быть членами кооперативов;

5. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

Иные сделки они совершают с письменного согласия законных
представителей. Они самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред. Законные представители в этом случае несут субсидиарную
ответственность, если у совершеннолетнего нет достаточных средств для
возмещения причиненного вреда.

8. Дееспособность – неотчуждаемое свойство гражданина, которое может
быть ограничено только в установленных законом случаях. Ограничение
дееспособности возможно в двух случаях:

• при наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14
до 18 лет может быть лишен или ограничен в праве распоряжаться доходами,
если ранее он не приобрел полной дееспособности путем снижения брачного
возраста или эмансипации;

• дееспособный гражданин может быть ограничен судом в дееспособности,
если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение.

Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет
имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие
сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться
ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия
попечителя.

При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения
дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его
ограниченно дееспособным.

Вопрос 5. Опека и попечительство. Патронаж

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опекуны и
попечители являются законными представителями подопечных.

Различия между опекой и попечительством:

опека устанавливается над малолетними и над гражданами, признанными
судом недееспособными, а попечительство – над несовершеннолетними,
ограниченными судом в дееспособности;

· опекуны совершают все необходимые сделки от имени подопечных и в их
интересах, тогда как попечители лишь дают согласие на совершение
подопечными сделок, которые те не вправе совершать самостоятельно.

2. Органы опеки и попечительства назначают опекуна или попечителя с его
согласия, а также осуществляют надзор за их действиями. Опекуном или
попечителем может быть только совершеннолетнее дееспособное лицо, не
лишенное родительских прав.

Доходы подопечного, которыми он не вправе самостоятельно распоряжаться,
расходуются опекуном или попечителем в интересах подопечного с
предварительного согласия органа опеки и попечительства. Без такого
согласия можно производить только необходимые для содержания подопечного
расходы.

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не могут совершать
с подопечным сделки, за исключением сделок, направленных исключительно к
выгоде подопечного. При необходимости постоянного управления недвижимым
или ценным имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает
с выбранным им лицом договор доверительного управления имуществом
подопечного.

3. Прекращение опеки и попечительства происходит в случае:

смерти подопечного или объявления его умершим;

• признания судом гражданина дееспособным или отмены ограничений его
дееспособности;

• по достижении подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а его
опекун автоматически становится его попечителем;

• попечительство над несовершеннолетним прекращается по достижении им 18
лет либо приобретении дееспособности путем снижения брачного возраста
или эмансипации.

Значительную часть норм об опеке и попечительстве содержит Семейный
кодекс Российской Федерации.

4. Патронаж. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности, орган опеки и
попечительства устанавливает над ним попечительство в форме патронажа. В
этом случае распоряжение имуществом подопечного осуществляется
попечителем (помощником) только на основании дозаключаемого с подопечным
договора. Установление патронажа не ведет к ограничению дееспособности
подопечного.

Вопрос 6. Место жительства. Акты гражданского состояния

1. Место жительства гражданина – это место, где он постоянно или
преимущественно проживает.

Место жительства, наряду с именем гражданина, является средством его
индивидуализации и имеет значение, в частности при определении места
исполнения обязательства или места открытия наследства.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей: родителей, усыновителей или опекунов.

1. Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года “О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации” вместо прописки введен режим
заявительной регистрации при изменении места жительства гражданина.
Право на свободный выбор места пребывания и жительства в случае
нарушения подлежит судебной защите.

1. Акты гражданского состояния – это юридические факты, которые на
основании закона подлежат государственной регистрации в органах записи
актов гражданского состояния (ЗАГС).

2. Регистрации подлежат:

рождение;

заключение брака;

расторжение брака;

усыновление (удочерение);

установление отцовства;

перемена фамилии (имени);

смерть гражданина (ст. 47 ГК).

3. Актовые записи являются бесспорным доказательством удостоверенных ими
фактов. Порядок и условия регистрации актов гражданского состояния, их
исправления, изменения или аннулирования, а также организация органов
ЗАГС определяются Федеральным законом “Об актах гражданского состояния”
от 20 ноября 1997 года. Споры, возникающие по поводу регистрации актов
гражданского состояния, исправления или изменения записей, разрешаются в
судебном порядке.

Вопрос 7. Признание гражданина безвестно

отсутствующим. Объявление гражданина умершим.

1. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его
умершим возможно только при наличии следующей совокупности юридических
фактов:

· длительное отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства;

· отсутствие сведений о его местонахождении и невозможности их
получения;

· истечение установленных сроков со дня получения последних известий о
месте нахождения гражданина.

2. Гражданин может быть по заявлению заинтересованного лица признан
судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания.

При необходимости постоянного управления имуществом безвестно
отсутствующего орган опеки и попечительства заключает с выбранным им
лицом договор доверительного управления этим имуществом. Из имущества
безвестно отсутствующего выдается содержание лицам, которых он обязан
содержать, а также погашается задолженность по другим обязательствам
безвестно отсутствующего.

Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствующим в
случае его явки или получения сведении о месте его нахождения. На
основании такого судебного решения отменяется и доверительное управление
имуществом гражданина.

3. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если:

• в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5
лет;

• в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев
после его исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного
случая (в этом случае днем смерти гражданина может быть признан не день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а
день его предполагаемой гибели);

• в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о
месте пребывания лица, пропавшего при их проведении.

4. Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же правовых
последствий, что я реальная смерть:

· открытию наследства;

· прекращению обязательств личного характера;

· прекращению брака с лицом, объявленным умершим;

· возникновению у иждивенцев права на получение пенсии и пособии по
случаю потери кормильца.

5. Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его
явки или обнаружения места его пребывания. В этом случае гражданин
вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество,
перешедшее к этому лицу безвозмездно (за исключением денег и ценных
бумаг на предъявителя).

Лицо, к которому имущество перешло на безвозмездном основании, обязано
возвратить все перешедшее имущество (а при невозможности возврата в
натуре возместить его стоимость) только в том случае, если оно знало,
что лицо, объявленное умершим, находится в живых.

Вопрос 8. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Понятие,
признаки и цели создания юридического лица.

1. Юридическое лицо – это организация, которая обладает обособленным
имуществом, отвечает им по своим обязательствам, от своего имени
приобретает гражданские права, несет обязанности и выступает в суде,
арбитражном или третейском суде.

2. Цели создания юридического лица:

· централизация и обособление имущества для участия им в гражданском
обороте;

· уменьшение предпринимательского риска учредителей за счет
самостоятельной ответственности юридического лица по своим
обязательствам;

· обеспечение интересов кредиторов за счет установления минимального
размера уставного капитала юридического лица.

3. Признаки юридического лица:

• организационное единство, то есть организация юридического лица как
единого целого с определенной внутренней структурой, предназначенной для
управления юридическим лицом для достижения целей его деятельности.

Организационное единство выражается в закрепленной в учредительных
документах системе органов юридического лица, их компетенции,
взаимоотношениях, целях деятельности юридического лица;

• имущественная обособленность, то есть наличие своего обособленного
имущества, которое является необходимой предпосылкой для участия в
гражданском обороте. Имущество юридического лица может принадлежать ему
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный
баланс или смету;

• самостоятельная имущественная ответственность. По общему правилу
юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом (за исключением учреждений, финансируемых собственником, –
ст. 120 ГК). В некоторых случаях субсидиарную ответственность по
обязательствам юридического лица несут его учредители и участники;

• возможность самостоятельно приобретать гражданские права, нести
обязанности и быть истцом или ответчиком в суде. Именно юридическое
лицо, а не его учредители и участники становится субъектом всех
приобретенных им прав и обязанностей.

4. Учредители (участники) юридического лица могут иметь в отношении его

имущества следующие права:

• вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия и
финансируемые собственником учреждения);

• обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы);

• вообще не иметь никаких прав (общественные объединения и фонды).

Вопрос 9. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Понятие и
виды.

1. Правоспособность – это способность иметь права и нести обязанности.
Правоспособность юридического лица совпадает с его дееспособностью. Она
возникает с момента регистрации юридического лица и прекращается в
момент регистрации его прекращения.

2. Виды правоспособности юридических лиц:

• специальная правоспособность. Юридическое лицо может иметь гражданские
права, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным в
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности (некоммерческие организации и унитарные предприятия);

• общая правоспособность, предполагающая возможность иметь права и нести
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом (хозяйственные товарищества и

общества, производственные кооперативы).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен Законом РФ,
“О лицензировании отдельных видов деятельности” № 158-ФЗ от 25 сентября
1998 года (с изм. на 12 мая 2000 года), юридические лица могут
заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии).

3. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает
гражданские обязанности через свои органы, структура и компетенция
которых определены в учредительных документах.

Юридическое лицо вправе создавать вне места своего нахождения
представительства и филиалы.

Представительство – это находящееся вне места нахождения юридического
лица обособленное подразделение, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиал кроме представительских осуществляет также все иные функции
юридического лица или их часть.

Все филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных
документах юридического лица. Филиалы и представительства не являются
самостоятельными юридическими лицами (а следовательно, и субъектами
гражданского права). Их руководители осуществляют свои полномочия на
основании доверенности. Филиалы и представительства действуют на
основании положений, принятых учредившим их юридическим лицом, а
переданное им имущество является имуществом этого юридического лица.

Юридическое лицо может быть ограничено в своих правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Такое ограничение может быть
обжаловано в суде (п. 2 ст. 49 ГК).

Вопрос 10. Средства индивидуализации юридического лица

1. Средства индивидуализации юридического лица – это способы,
позволяющие выделить конкретное юридическое лицо из множества других. К
этим средствам относятся:

наименование юридического лица;

место нахождения юридического лица;

средства индивидуализации товаров и услуг юридического лица: товарный
знак, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара (они
рассмотрены в отдельном параграфе данного учебного пособия). Со
средствами индивидуализации юридического лица тесно связаны отношения по
защите деловой репутации, рекламе, охране коммерческой и служебной
тайны.

2. Наименование юридического лица должно содержать:

· указание на организационно-правовую форму юридического лица;

· для некоммерческих организаций, унитарных предприятии и в иных
случаях, предусмотренных законом, -указание на характер деятельности
юридического лица.

Коммерческие организации также должны иметь фирменное наименование,
которое должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке.

Юридическое лицо имеет исключительное право на использование своего
фирменного наименования. Лицо, неправомерно использующее чужое
зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя
права на это фирменное наименование обязано прекратить его использование
и возместить причиненные убытки.

3. Местом нахождения юридического лит признается место его
государственной регистрации, если в соответствии с законом в его
учредительных документах не установлено иное.

Не допускается незаконное использование чужого зарегистрированного места
нахождения в целях недобросовестной конкуренции.

Учредители юридического лица несут ответственность за ущерб, причиненный
третьим лицам ввиду недостоверного указания в учредительных документах
места нахождения юридического лица.

4. Деловая репутация юридического лица – это сложившееся в обществе и
предпринимательских кругах представление о юридическом лице,
производимых им товарах или оказываемых услугах. Зашита деловой
репутации происходит в судебном порядке. Посягательство на деловую
репутацию может быть выражено, в частности, в распространении ложных или
искаженных сведений о юридическом лице, что является одной их форм
недобросовестной конкуренции.

Отношения, складывающиеся в процессе рекламы, регулируются Федеральным
законом “О рекламе” от 18 июля 1995 года.

5. Коммерческая или служебная тайна – это информация, которая:

· имеет действительную или потенциальную экономическую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам;

· закрыта от свободного доступа;

· по отношению к которой ее обладатель принимает меры по сохранению ее
конфиденциальности.

В случае распространения такой информации без согласия правообладателя
последний вправе требовать возмещения убытков, вызванных таким
распространением (ст. 139 ГК).

Вопрос 11. Возникновение и прекращение юридических лиц

1. Возникновение юридического лица состоит из двух стадий:

· создание юридического лица (в узком смысле слова);

· государственная регистрация юридического лица, с момента которой
юридическое лицо считается созданным.

Наиболее распространен явочно-нормативный порядок создания юридических
лиц: юридическое лицо создается по инициативе учредителей, а
компетентный государственный орган при регистрации проверяет только
соблюдение установленного порядка представления документов и их
соответствие закону.

2. Основания прекращения юридических лиц:

• добровольные, то есть прекращение по решению органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами (в определенных случаях
с разрешения компетентного государственного органа);

• распорядительные:

– по решению учредителей (участников) юридического лица;

– по решению компетентного государственного органа;

– по решению суда.

3. Виды прекращения юридического лица:

· реорганизация – прекращение юридического лица с переходом его прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другому юридическому лицу

(ранее существовавшему или вновь созданному);

· ликвидация – полное прекращение юридического лица без перехода к

кому-либо его прав и обязанностей.

Юридическое лицо считается прекращенным с момента государственной
регистрации его реорганизации или ликвидации. Этому предшествует
длительный подготовительный период, который обязательно включает учет
имущества юридического лица, уведомление кредиторов и удовлетворение их
интересов.

4. Виды ликвидации юридического лица:

· с распределением оставшегося имущества между учредителями
(участниками) юридического лица (ликвидация хозяйственных обществ и
товариществ, кооперативов);

· с передачей оставшегося имущества собственнику (унитарные предприятия
и финансируемые собственником учреждения);

· с передачей оставшегося имущества на цели, определенные в
учредительных документах юридического лица (общественные и
религиозные объединения, фонды).

5. Виды реорганизации юридических лиц:

• слияние – возникновение вместо нескольких старых юридических лиц
одного нового;

• присоединение – вливание одного юридического лица в другое;

• разделение – возникновение вместо одного старого юридического лица
нескольких новых;

• выделение – выделение из юридического лица нового юридического лица
без прекращения старого;

• преобразование – изменение организационно-правовой формы юридического
лица.

6. Гарантии прав кредиторов при прекращении юридического лица:

· обязательное уведомление кредиторов;

· право кредиторов требовать прекращения или досрочного исполнения
обязательств с возмещением вызванных этим убытков;

· солидарная ответственность вновь образованных юридических лиц по
обязательствам реорганизованного юридического лица, если разделительный
баланс не дает возможности определить правопреемника.

7. Если юридическое лицо не в состоянии удовлетворить требования всех
кредиторов, то оно может быть объявлено банкротом, что влечет его
ликвидацию. Решение о признании банкротом может быть принято судом или
самим юридическим лицом совместно с его кредиторами.

Банкротом может быть объявлена любая коммерческая организация (кроме
казенного предприятия), а также потребительский кооператив и
благотворительный или иной фонд (ст. 65 ГК). Отношения, связанные с
банкротством юридического лица, урегулированы Законом Российской
Федерации “О несостоятельности (банкротстве)” от 8 января 1998 года №
6-ФЗ (с изм. на б июня 2000 года).

К неисправному должнику могут быть применены следующие меры:

• реорганизационные (направленные на оздоровление предприятия)
процедуры:

– внешнее управление, осуществляемое арбитражным управляющим, который
назначается арбитражным судом;

– санация, то есть оказание предприятию финансовой помощи его
собственником, кредиторами или иными лицами;

• мировое соглашение;

• ликвидационные процедуры.

Особенности ликвидации юридического лица по причине банкротства:

невозможность полного удовлетворения требований всех кредиторов
банкрота;

установленная очередность удовлетворения требований кредиторов банкрота
(см. ст. 46 ГК);

пропорциональное удовлетворение требований кредиторов одной очереди.

Вопрос 12. Классификация юридических лиц

1. По целям деятельности юридические лица делятся на:

коммерческие

некоммерческие (ст. 50 ГК).

Различия между ними:

основная цель коммерческих организаций – извлечение прибыли, тогда как
некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствует им;

прибыль коммерческих организаций делится между их участниками, а
прибыль некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для
исполнения которых они созданы;

коммерческие организации обладают общей правоспособностью, а
некоммерческие – специальной,

коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий; а некоммерческие – в формах,
предусмотренных ГК Российской Федерации и другими законами.

2. В зависимости от характера прав учредителей (участников) юридического
лица на его имущество юридические лица делятся на те, в отношении
которых их учредители (участники) имеют:

– вещные права (унитарные предприятия и учреждения);

– обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы);

– не имеют никаких прав (фонды, общественные объединения).

3. По субъектному составу учредителей юридические лица делятся на:

корпорации, создаваемые несколькими лицами и имеющие членство;

учреждения – организации, не имеющие членства.

Вопрос 13. Хозяйственные товарищества и общества

1. Хозяйственные общества и товарищества – наиболее распространенные
виды коммерческих организации, образуемые для систематического занятия
предпринимательской деятельностью.

Товарищество – это объединение лиц, а общество – объединение капиталов.
Этим обусловлены следующие различия между ними:

• участники товарищества должны непосредственно (лично) участвовать в
деятельности товарищества, тогда как в обществе достаточно просто
участвовать капиталом.

Участниками товарищества могут быть только юридические лица и
индивидуальные предприниматели, тогда как участниками общества могут
быть любые субъекты гражданского права;

• действия полных товарищей являются действиями самого товарищества,
тогда как права и обязанности для общества приобретаются действиями его
органов;

• одно и то же лицо одновременно может участвовать только в одном
товариществе, но может быть участником неограниченного числа обществ;

• товарищество характеризуется полной имущественной ответственностью
товарищей своим личным имуществом по обязательствам товарищества (в
субсидиарном порядке), тогда как участники общества никакой
имущественной ответственности не несут (кроме общества с дополнительной
ответственностью), так как их вклады – собственность общества,
следовательно, они несут только риск убытков в размере этих вкладов;

• для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда
как в отношении товариществ такой нормы нет.

Нормы Гражданского кодекса исчерпывающе регулируют статус хозяйственных
товариществ, тогда как в отношении общества предусматривается издание
специальных законов (в настоящее время приняты Федеральные законы “Об
акционерных обществах” от 26 декабря 1995 года (с изм. на 24 мая 1999
года), “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 8 февраля 1998
года (с изм. на 31 декабря 1998 года)).

Хозяйственные товарищества

1. Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п.1
ст. 69 ГК). Полное товарищество ликвидируется, если в нем остается
только один участник.

3. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – товарищество, в
котором наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы
ГК о полном товариществе) участвуют вкладчики (коммандитисты), которые
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК).

Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они вправе только:

– знакомиться с годовым отчетом товарищества;

– получать часть прибыли товарищества;

– преимущественно перед полными товарищами получать причитающуюся им
часть оставшегося после ликвидации товарищества имущества;

– выйти из товарищества по окончании финансового года.

В случае выхода из товарищества всех коммандитистов оно ликвидируется
либо преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарищество
сохраняется, если в нем участвует хотя бы один полный товарищ и один
вкладчик.

Хозяйственные общества

4. Общество с ограниченной ответственностью – упрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли,
размеры которых определены учредительными документами.

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риски убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК).

Специальным законом должно быть установлено максимально возможное число
участников общества и минимальный размер его уставного капитала, в
случае недостижения которого общество подлежит ликвидации.

Высшим органом общества является собрание его участников, а текущее
управление осуществляется выборным исполнительным органом. Общество с
ограниченной ответственностью вправе по единогласному решению всех его
участников преобразоваться в акционерное общество или производственный
кооператив.

5. Общество с дополнительной ответственностью – учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого поделен на Доли
определенных учредительными документами размеров. Участники такого
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.
К обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы ГК об
обществах с ограниченной ответственностью (ст. 95 ГК).

6. Акционерное общество – общество, уставный капитал которого разделен
на определенное число акций; акционеры не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК).

Акции удостоверяют долю акционера в уставном капитале. Простые акции
дают право на участие в управлении обществом. Привилегированные акции не
дают права на участие в управлении обществом, но предоставляют право на
преимущественное получение дивидендов в твердо установленном размере, а
также на преимущественное получение части имущества АО, оставшегося
после ликвидации общества.

Высшим органом акционерного общества является общее собрание акционеров.
Текущее управление осуществляется избираемым исполнительным органом. В
обществе с числом акционеров больше 50 обязательно создание
наблюдательного совета (совета директоров). Акционерное общество может
быть по решению общего собрания акционеров преобразовано в общество с
ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

7. Различия между открытыми и закрытыми акционерными обществами:

– закрытое общество не может производить открытую эмиссию акций;

– в закрытом обществе у акционеров существует преимущественное право
покупки акций общества;

– число акционеров закрытого общества не может быть больше 50;

– минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества
– 1000 минимальных размеров оплаты труда, а закрытого – 100;

– открытое акционерное общество обязано публиковать для всеобщего
обозрения свой годовой отчет.

Любое акционерное общество обязано вести реестр акционеров. Акционерное
общество ликвидируется, если на конец финансового года стоимость чистых
активов общества становится меньше установленного минимального размера
уставного капитала.

Дочерние и зависимые общества не являются отдельной
организационно-правовой формой юридических лиц.

Вопрос 14. Иные виды коммерческих организаций

1. Унитарные предприятия – коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п.
1ст. 113ГК).

Унитарные предприятия могут учреждаться только Российской Федерацией,
субъектами федерации или муниципальными органами, которые являются
собственниками закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.

1. Выделяют предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и
предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные
предприятия). Различия между ними следующие:

· казенное предприятие может быть создано только Российской Федерацией;

· субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет
Российская Федерация;

· казенное предприятие не может быть признано банкротом;

· казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться только
произведенной продукцией (если иное не установлено законом или иными
правовыми актами);

· собственник закрепленного за казенным предприятием имущества в праве
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество.

Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

· создавать, ликвидировать предприятие;

· определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

· назначать органы управления предприятия;

· получать установленную часть доходов предприятием.

3. Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение
граждан по принципу членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов.
Подробная регламентация статуса производственных кооперативов содержится
в Федеральных законах “О производственных кооперативах” от 8 мая 1996
года и “О сельскохозяйственной кооперации” от 8 декабря 1995 года (с
изм. на 18 февраля 1999 года).

При управлении кооперативом каждый член имеет один голос, вне
зависимости от размера паевого взноса. Прибыль и оставшееся после
ликвидации кооператива имущество делится между участниками обычно в
зависимости от трудового участия.

Члены кооператива несут дополнительную ответственность по долгам
кооператива.

Возможно участие в производственном кооперативе только капиталом (без
трудового участия). Однако такое участие не может быть более 25% паевого
фонда кооператива. Члены производственного кооператива имеют право
преимущественной покупки пая в имуществе кооператива.

Высший орган кооператива – общее собрание членов, орган текущего
управления – правление и (или) председатель. В кооперативах с числом
членов больше 50 создается наблюдательный совет.

Производственный кооператив может быть преобразован по единогласному
решению его членов в хозяйственное товарищество или общество.

Вопрос 15. Некоммерческие юридические лица (понятие и виды).

В Гражданском кодексе регламентируется статус не всех некоммерческих
организаций, так как организационно-правовые формы некоммерческих
организаций могут устанавливаться и другими законами.

1. Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его
членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). В случае
образования у кооператива убытков, его члены обязаны их покрыть путем
дополнительных взносов. Члены кооператива несут дополнительную
ответственность по долгам кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.

2. Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

3. Учреждение – организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение обладает
закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего
имущества.

4. Общественные и религиозные организации (объединения) – добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на
основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей.

5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) – некоммерческие
организации, создаваемые юридическими лицами для координации их
деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации не могут
совместно друг с другом создавать ассоциации или союзы.

Вопрос 16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.

1. Государственные и муниципальные образования участвуют в гражданских
правоотношениях наравне с другими субъектами гражданского права.

Особенности участия Российской Федерации, субъектов федерации,
муниципальных образований в гражданском обороте:

• они не используют свои публично-властные полномочия;

• к отношениям с их участием применяются нормы, относящиеся к
юридическим лицам, если иное не вытекает из закона или особенностей
данных субъектов;

• от имени данных субъектов права и обязанности приобретают их органы
либо специально уполномоченные на то граждане и юридические лица;

• указанные субъекты участвуют в таких специфичных гражданско-правовых
отношениях, как изъятие в доход Российской Федерации всего полученного
по некоторым недействительным сделкам, принудительным сделкам, от
принудительного выкупа памятников истории и культуры, от приватизации;

• по своим обязательствам они отвечают всем своим имуществом, кроме
имущества, закрепленного за унитарными предприятиями или изъятого из
оборота;

• указанные субъекты несут субсидиарную ответственность по
обязательствам казенных предприятий, финансируемых ими учреждений и в
иных случаях, предусмотренных законом;

• по общему правилу указанные субъекты не несут ответственности по
обязательствам друг друга;

• они несут ответственность за незаконные действия их органов и
должностных лиц.

2.В имуществе Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований выделяют казну, то есть имущество, не
распределенное между государственными и муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями.

Вопрос 17. Понятие и виды объектов гражданских прав

1. Объекты гражданских прав – это то, по поводу чего возникают и на что
направлены гражданские права и обязанности.

2. Различают следующие виды объектов гражданских прав:

· вещи, включая деньги и ценные бумаги;

· иное имущество, в том числе имущественные права;

· работы и услуги;

· информация;

· результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность);

· нематериальные блага (ст. 128 ГК).

В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делятся на:

· объекты, клятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие
объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);

· объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь
определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте
допускается по специальному разрешению (например, огнестрельное оружие).
Такие объекты определяются в порядке, установленном законом;

· свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица) либо иным способом.

Вопрос 18. Вещи как объекты гражданского права.

1. Вещи – это материальные объекты окружающего мира, по поводу которых
возникают гражданские права и обязанности.

2. Классификация вещей:

· недвижимые вещи: земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению
невозможно, а также иное имущество, отнесенное законом к недвижимости
(например, морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты); права на недвижимое имущество, ограничения этих
прав, их переход, а в определенных случаях и сделки с таким имуществом
подлежат государственной регистрации. Условия, порядок и органы,
осуществляющие регистрацию, определены Федеральным законом “О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”
от 17 июня 1997 года.

Особый вид недвижимости – предприятие, то есть имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В
состав предприятия входят не только вещи, но и обязательственные права,
долги, права на средства индивидуализации юридического лица, его
продукцию и иные исключительные права;

движимое имущество, то есть вещи, не отнесенные законом к разряду
недвижимости:

· делимые вещи;

неделимые вещи, раздел которых невозможен без изменения их
назначения (например, произведения искусства);

· простые вещи;

сложные вещи, состоящие из разнородных предметов, образующих единое
целое, предполагающее его использование по единому назначению (например,
автомобиль);

· главная вещь;

принадлежность, которая предназначена для обслуживания главной вещи
и следует ее судьбе (например, весла от лодки);

· индивидуально-определенная вещь, характеризуемая индивидуальными
признаками, позволяющими выделить ее из ряда других;

· вещи, определяемые родовыми признаками: весом, числом, мерой;

· потребляемые вещи, которые уничтожаются в процессе их одноразового
использования (топливо, продукты питания и пр.);

· непотребляемые вещи, которые не уничтожаются в процессе их
одноразового использования (станки, автомобили и т. п.).

Особо выделяются плоды, продукция и доходы от имущества, которые по
общему правилу принадлежат лицу, использующему имущество на законном
основании.

3. Специфический вид вешен – деньги, которые являются законным платежным
средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости. В
Российской Федерации таким средством является рубль. Случаи, порядок и
условия обращения в Российской Федерации иностранной валюты
устанавливаются Законом Российской Федерации “О валютном регулировании и
валютном контроле” от 9 октября 1992 года (с изм. на 5 июля 1999 гола).

Вопрос 19. Ценные бумаги (понятие, признаки, виды)

1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможяы только при его предъявлении
(ст. 142 ГК).

1. Все ценные бумаги, за исключением выпушенных в бездокументарной
форме, являются с точки зрения гражданского права особой группой вещей.

Признаки ценных бумаг:

• тесная связь бумаги и воплощенного в ней права. Ценная бумага – вещь и
на нее есть право собственности; а право, вытекающее из ценой бумаги,
имеет обязательственный или корпоративный характер. Обычно право следует
судьбе самой ценной бумаги, следовательно, тот, кто обладает правом
собственности на бумагу, тот обладает и вытекающим из нее
обязательственным или корпоративным правом;

• литеральность. Ценная бумага должна быть письменно оформлена (это
право не распространяется на бездокументарные ценные бумаги);

• строго формальный характер. Ценная бумага должна содержать
определенные формальные реквизиты, отсутствие которых или несоответствие
ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность (п.2ст.
144 ГК);”

• легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из ценной
бумаги, то есть ценная бумага должна содержать определенное указание на
лицо, уполномоченное получить по ней исполнение;

• необходимость предъявления ценной бумаги обязательному лицу для
реализации удостоверенного ею права;

• абстрактный характер. Право, вытекающее из ценной бумаги, не зависит
от причины его возникновения, поэтому даже недействительность сделки, по
которой выдана ценная бумага, не влечет недействительность самой ценной
бумаги;

• автономность выраженного в ценной бумаге права – оно не зависит от
права предыдущего владельца и переходит к приобретателю ценной бумаги
таким, как оно в ней обозначено. Против держателя ценной бумаги не могут
быть выдвинуты возражения, основанные на отношениях с предыдущим ее
владельцем.

Виды ценных бумаг могут устанавливаться только федеральными законами
(см., например. Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля
1996 года, с изм. на 31 декабря 1999 года).

3. Классификация ценных бумаг по способу легитимации субъекта права,
вытекающего из ценной бумаги:

• предъявительские ценные бумаги – требовать реализации права по такой
ценной бумаге может любой ее держатель. Переход заключенного в ценной
бумаге на предъявителя права осуществляется путем простой передачи
бумаги;

• именные ценные бумаги – обладателем заключенного в такой ценной бумаге
права является указанное в ней лицо. Именные ценные бумаги передаются
путем уступки права требования (цессии). В этом случае от-чуждатель
отвечает за недействительность права, но не за неисполнение должником
своей обязанности. В определенных случаях требуется также внесение
соответствующей записи в специальный реестр (например, реестр акционеров
акционерного общества);

• ордерные ценные бумаги, право по которым принадлежит названному в них
лицу. Такое лицо может само осуществить это право или назначить своим
распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо;

право по ордерной ценной бумаге передается путем совершения на этой
бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссант (лицо, совершившее
индоссамент) несет ответственность не только за существование права, но
и за его осуществление.

Виды индоссаментов:

– ордерный, в котором указывается имя индоссата (лица, которому
передается право);

– бланковый – без указания имени индоссата, который может либо вписать
свое имя, либо передать ценную бумагу путем простой передачи (то есть
бумага становится предъявительской);

– препоручительный – индоссат не становится обладателем права, а
выступает в качестве представителя индоссанта и действует от его имени и
в его интересах.

Отдельные виды ценных бумаг

1. Акция – ценная бумага, удостоверяющая право акционера на участие в
управлении акционерным обществом (за исключением привилегированных
акций), на получение части прибыли общества (дивиденда) и
соответствующей части имущества, оставшегося после ликвидации общества.

Правом выпускать акции обладают только акционерные общества. Акции могут
эмитироваться как в документарной, так и бездокументарной форме. Закон
“Об акционерных обществах” разрешает выпуск только именных акций.

Наряду с простыми существуют привилегированные акции, которые не дают их
владельцу права на участие в управлении обществом, однако предоставляют
возможность преимущественного перед другими акционерами получения
фиксированного дивиденда и части имущества, оставшегося после ликвидации
общества.

2. Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, а
также фиксированного в ней процента от номинальной стоимости, либо иные
имущественные права (ст. 816 ГК).

Облигации могут быть:

· именными или предъявительскими;

· государственными или негосударственными;

· краткосрочными или долгосрочными.

3. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство
векселедателя либо иного указанного в качестве плательщика лица
выплатить векселедержателю по наступлении определенного срока
обусловленную сумму денег.

Виды векселей:

· простои вексель, удостоверяющий обязательства самого векселедателя;

· переводной вексель (тратта), по которому плательщиком выступает не
векселедатель, а третье лицо. Обязательство третьего лица возникает с
момента совершения акцепта векселя (отметки на векселе о согласии
уплатить, подписанном этим лицом).

Обращение векселей, а также предъявляемые к ним требования регулируются
Законом РФ “О переводном и простом векселе” от 11 марта 1997 года.

Вексель – строго формальный документ, и отсутствие хотя бы одного
обязательного реквизита, указанного в п. 1 Положения, влечет
недействительность векселя (п. 2 ст. 144 ГК).

Вексель может быть как именным, так и предъявительским или ордерным.

Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или частично
посредством вексельного поручительства (аваля).

4. Чек – ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести
платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика может
быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он
вправе распоряжаться путем выставления чеков. Обращение чеков
регулируется § 5 главы 46 ГК Российской Федерации.

Чек также является строго формальным документом, и несоблюдение любого
из указанных в ст. 878 ГК реквизитов лишает его силы чека.

Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого
он выдан, следовательно, например, в случае отказа банка оплатить чек
чекодержатель не лишается права требовать уплаты долга от чекодателя.

Чек может быть именным, ордерным или предъявительским. Именной чек не
может быть передан другому лицу.

Существуют расчетные чеки, оплата по которым производится только в
безналичной форме.

5. Коносамент – товарораспорядительный документ, оформляющий договор
морской перевозки груза и удостоверяющий право его держателя получить у
морского перевозчика указанный в коносаменте груз и распоряжаться им.
Статьи 142-148 Кодекса торгового мореплавания определяют порядок выдачи
коносамента, сведения, которые содержатся в этом документе, виды
коносаментов.

Существуют и другие виды ценных бумаг: депозитные и сберегательные
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.

Вопрос 20. Юридические факты в гражданском праве (понятия, виды).
Юридические составы.

1. Основаниями возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношении служат юридические факты – явления реальной
действительности, с которыми нормы права связывают возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

2. Существуют следующие виды юридических фактов:

· договоры и иные сделки;

· акты государственных органов и органов местного самоуправления
(например, ордер на жилое помещение);

· судебные решения;

· основанные на законе способы приобретения имущества;

· создание результатов интеллектуальной деятельности (произведений
науки, искусства, изобретений и т. п.);

· причинение вреда;

· неосновательное обогащение;

· события, с которыми закон или иной правовой акт связывает
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей;

· иные действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не
предусмотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал
и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и
обязанности (ст. 8 ГК Российской Федерации).

Классификация юридических фактов.

В зависимости от влияния воли людей на течение юридических фактов
выделяют события и действия.

1. События – это явления окружающего мира, которые протекают независимо
от воли людей.

События бывают абсолютные, когда не только их течение, но и
возникновение не зависит от воли людей (например, различные природные
явления: землетрясения, ураганы и т. д.), и относительные, возникновение
которых обусловлено волевой деятельностью людей (например, пожар,
возникший вследствие умышленного поджога).

2. Действия – это явления окружающего мира, возникающие и протекающие по
воле людей.

В зависимости от того, соответствуют ли действия нормам права, их
подразделяют на правомерные (например, законное приобретение имущества)
и неправомерные (например, причинение вреда или неосновательное
обогащение).

Правомерные действия делятся на юридические акты и юридические поступки.

Юридические поступки влекут за собой возникновение гражданских прав и
обязанностей независимо от воли лиц, их совершивших (например, создание
произведения искусства автоматически влечет возникновение у автора
набора авторских прав).

Совершение юридических актов, напротив, непосредственно преследует целью
возникновение гражданских прав. При совершении юридических актов
отдельно выделяют сделки как наиболее распространенный в гражданском
праве вид юридических актов.

Юридические составы

1. Юридический состав – это набор юридических фактов, влекущий
возникновение гражданских прав и обязанностей. Так, неисполнение
обязательства в срок будет таковым только при наличии двух обязательных
условий: наступление срока исполнения обязательства и несовершение
должником действий, предусмотренных обязательством.

2. Юридические составы бывают простыми и сложными. В последнем случае
имеет значение не только наличие всех требуемых фактов, но и их
последовательность (например, для перехода имущества по наследству
необходимо, чтобы сначала наступила смерть наследодателя, а затем
наследник совершил действия по принятию наследства).

Вопрос 21. Понятие, признаки и виды сделок.

1. Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

2. Основные черты сделок следующие:

· сделка – это правомерное действие;

· сделка – волевое действие, то есть направленное на достижение
определенной правовой цели.

Внешнее выражение воли в форме, доступной восприятию, называется
волеизъявлением.

Воля может быть выражена устно, письменно, с помощью конклюден-тных
действий (компостирование абонементного талона для оплаты проезда в
общественном транспорте), при помощи молчания (например, продление
договора аренды при продолжении пользования арендованным имуществом
арендатором по истечении срока договора, если нет возражений
арендодателя);

· сделка всегда направлена на достижение правовой цели в виде
возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей. Типичная для данного вида сделок правовая цель называется
основанием сделки (например, основанием договора купли-продажи всегда
является переход за плату права собственности на имущество к другому
лицу). От основания сделки следует отличать ее правовой результат – те
правовые последствия, которые реально наступили в результате совершения
сделки. Для действительных сделок характерно совпадение основания и
правового результата сделки.

Виды сделок

1. В зависимости от числа сторон сделки выделяют односторонние
(завещание,, двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и
многосторонние сделки (например, договор о совместной деятельности между
тремя лицами). Число сторон сделки нельзя путать с множественностью лиц,
выступающих на одной стороне, когда, например, несколько сособственников
продают общее имущество, являясь одной стороной (продавцом) по договору
купли-продажи.

2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на
каузальные и абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели
каузальной сделки влечет ее недействительность. Абстрактные сделки
оторваны от их оснований (например, вексель, действительность которого
не зависит от действительности сделки, при совершении которой он выдан).

3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон
встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и
безвозмездные.

4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это
– коисенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества,
являющегося предметом сделки, то это – реальная сделка (договор займа,
дарения и т. д.).

5. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей
связывается с наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно,
наступит он или нет, это – условные сделки.

Вопрос 22. Условия действительности сделок

1. Действительность сделки означает ее соответствие правовым требованиям
и как следствие – возможность породить именно те правовые последствия, к
которым стремились стороны при ее совершении.

Условия действительности сделок делятся на 4 группы:

– наличие надлежащего субъектного состава сделки;

– соответствие волеизъявления действительной воле сторон;

– соблюдение формы сделки;

– законность содержания сделки.

· Наличие надлежащего субъектного состава означает, во-первых,
дееспособность физических лиц, во-вторых, правоспособность юридических
лиц – участников сделки.

В ст. 26, 28, 30 ГК Российской Федерации определены те сделки, которые
могут совершать частично и ограниченно дееспособные граждане.
Юридические лица могут совершать только те сделки, которые соответствуют
определенным в их уставных документах целям деятельности и прямо не
запрещены уставными документами.

Кроме того, отдельные виды сделок могут совершаться только при наличии
специального разрешения (лицензии), выданного компетентным органом (ст.
43 ГК Российской Федерации). Перечень видов деятельности, подлежащих
лицензированию, утвержден Законом РФ “О лицензировании отдельных видов
деятельности” № 158-ФЗ от 2? сентября 1998 года (с последующими
изменениями).

· Несоответствие волеизъявления действительной воле сторон может быть
либо при несвободном формировании воли (под влиянием обмана,
существенного заблуждения и др.), либо вообще при отсутствии у лица
намерения заключить сделку, когда волеизъявление делается под влиянием
насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т. п.

· Соблюдение формы сделки. Существуют три формы сделки: устная,
письменная и нотариальная.

Устно могут совершаться все сделки, для которых не установлена иная
форма (ст. 153ГК).

Письменная форма сделки обязательна, если хотя бы одной из сторон
является юридическое лицо либо сделка заключается на сумму свыше пяти
минимальных размеров оплаты труда (ст. 161 ГК).

Необходимость нотариального удостоверения сделки может быть установлена
либо законом, либо соглашением сторон (ст. 163 ГК). Для отдельных сделок
(в частности для сделок с недвижимостью) установлена обязательная
государственная регистрация. С 30 января 1998 года вступил в действие ФЗ
“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним” от 17 июня 1997 года, который устанавливает порядок и условия
регистрации сделок с определенными видами недвижимого имущества.

· Законность содержания сделки. Данное условие следует отличать от
законности самой сделки, которая в широком смысле означает ее
действительность.

Вопрос 23. Недействительные (оспоримые и ничтожные) сделки. Последствия
недействительности сделок.

1. Недействительная сделка – это сделка, которая не порождает желаемого
сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет
возникновение неблагоприятных для сторон последствий.

Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как
последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не
является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.

2. Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия
между ними следующие:

• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом,
а ничтожные – вне зависимости от такого признания;

• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия
недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого
заинтересованного лица либо по инициативе суда;

• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда
как оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на
будущее и считаться недействительной с момента вынесения судебного
решения;

• иск о применении последствий недействительности сделки может быть
предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск
о признании недействительной оспоримой сделки – в течение года со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена
сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости
(ст. 168 ГК).

Основания и правовые последствия недействительности сделок

1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям,
установленным законом.

Общее основание недействительности сделки – несоответствие сделки
требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному
основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не
подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.

Специальные основания делятся на 4 группы:

нарушение требований о содержании сделки;

совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;

нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;

несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.

2. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки,
совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и
нравственности (ст. 169 ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу
того, что лицо

умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников
предусмотрены жесткие конфискационные санкции.

3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на
сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными
гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.

К первой группе относятся:

· сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);

· сделки малолетних (ст. 172 ГК);

· сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);

· сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК);

· сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или

· руководить ими (ст. 177 ГК).

К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности
юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за
пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих
лицензии на занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст.
23 ГК относится и к индивидуальным предпринимателям).

4. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки
или требования о ее государственной регистрации влечет
недействительность сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой
письменной формы сделки лишает стороны возможности ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не
влечет недействительности сделки.

Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в
соответствии с законом влечет недействительность сделки (см., например,
ст. 162, 331 ГК и др.).

Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального
удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон
начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения
или государственной регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).

5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления
подлинной воле сторон являются:

· мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);

· сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица
(ст. 174 ГК);

· сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);

· сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной
или при стечении тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).

Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить
соответствующие ей правовые последствия, а притворной – сделка,
прикрывающая другую сделку.

6. Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности
сделки – недопустимость ее исполнения.

Возможно “превращение ” притворной сделки в ту сделку, которую
прикрывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является
недействительной (п. 2 ст. 170ГК).

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать
действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки
малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной
стороны.

Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной
сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167
ГК). Это – двусторонняя реституция.

В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие
всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской
Федерации, либо односторонняя реституция.

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение
другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной
выгоды).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее
частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без
включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

Недействительность основного обязательства обычно влечет
недействительность обеспечивающего его обязательства, но
недействительность обеспечения обязательства не влечет
недействительность основного обязательства (п. п. 2, 3 ст. 328 ГК).

Вопрос 35. Понятие, принципы и пределы осуществления гражданских нрав и
исполнения гражданских обязанностей

1. Осуществление субъективного гражданского права – это реализация
упра-вомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.

2. По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему
права не влечет прекращения этого права (например, собственник может
фактически не использовать принадлежащее ему имущество, что не влечет
прекращения самого права собственности).

В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления
юридических последствий (например, ничтожно соглашение участников
полного товарищества об отказе от права выхода из товарищества).

3. Способы осуществления гражданских прав:

• фактический – не влечет никакого правового результата (например,
простое пользование вещью);

• юридический – ведет к наступлению определенных правовых последствий
(переход права собственности на вещь и пр.);

• осуществление права собственными действиями;

• осуществление права через представителя.

4. Принципы осуществления гражданских прав:

• принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществления лицом
принадлежащего ему права, вплоть до отказа от осуществления права (п. 1
ст. 9 ГК);

• принцип беспрепятственного осуществления права – никто не вправе
произвольно вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего
права;

• принцип разумности и добросовестности, которые презюмируются,” пока не
будет доказано обратное (п. 3 ст. 10 ГК);

• принцип законности, то есть использование только допускаемых законом
способов и порядка осуществления права.

5. Исполнение гражданской обязанности – это действие или бездействие,
направленное на выполнение заложенных в обязанности требований.

Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществления прав.
На исполнение обязанностей распространяются принципы осуществления
гражданских прав с подчинением этих принципов принципу надлежащего
исполнения обязательств, то есть их исполнения в полном соответствии с
условиями, установленными в законе или договоре.

6. Пределы осуществления гражданских прав.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), а также
злоупотребление правом в иных. формах.

Гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального
закона в строго определенных случаях (см. п. 2 ст. 1 ГК).

Пределы осуществления гражданских прав:

• субъективные границы (например, установленное законом ограничение
дееспособности граждан);

• временные границы (пресекательные сроки, сроки существования
гражданских прав, исковая давность);

• экономические границы (установленные Законом РСФСР “О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности” от 22 марта 1991 года (с
изменениями на 2 января 2000 года) запреты на использование гражданских
прав в целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление
доминирующим положением на рынке и пр.);

• социальные границы – запрет на злоупотребление правом. Злоупотребление
правом – это такой способ осуществления субъективного права, когда
управомоченное лицо сознательно идет на причинение вреда другому лицу. В
случае нарушения пределов осуществления права суд может отказать

управомоченному лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК).

Вопрос 24. Гражданско-правовая ответственность (понятие, признаки и
виды).

1. Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного
принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера,
направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование
нормальных экономических отношений юридически равных участников
гражданского оборота (Гражданское право. Т. 1. / Отв. ред. Е.А. Суханов.
М., 1993, с. 172).

2. Особенности гражданско-правовой ответственности:

• имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуществом,
а не личностью;

• ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед
потерпевшим) – санкции, налагаемые на нарушителя, как правило,
взыскиваются в пользу потерпевшего;

• компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой
ответственности – восстановление имущественной сферы потерпевшей
стороны;

• соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру
причиненного вреда или убытков’,

• равенство участников гражданского оборота при наложении мер
граж-даиско-правовой ответственности. Недопустимо установление
каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского
права при применении к ним гражданско-правовых санаций.

3. Виды гражданско-правовой ответственности:

· По основаниям возникновения’.

– договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора.
Договором могут быть установлены дополнительные основания наступления
гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены

законом;

– внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения
вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных
отношениях (например, причинение вреда имуществу потерпевшего путем
совершения преступления);

· Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность

может быть:

– долевой, когда каждый должник несет ответственность в определенной
установленной законом или договором доле; ответственность признается
долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК);

– солидарной – она наступает только в случаях, прямо предусмотренных
законом или договором (например, при совместном причинении вреда
несколькими лицами).

Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323
ГК);

– субсидиарной – дополнительная ответственность субсидиарного должника
по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъявить
требование только тогда, когда основной должник отказался удовлетворить
требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки
ответа на предъявленное требование.

Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с законом,
иными правовыми актами или условиями обязательства (например,
субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный
несовершеннолетними, достигшими 14 лет).

· Смешанная ответственность – вред или убытки наступают по вине обеих
сторон (ст. 404 ГК).

· Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к
непосредственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо,
исполнившее за него обязанности по их возмещению (например, должник,
исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к
остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него
самого, – п. 2 ст. 325 ГК).

Вопрос 25. Понятие, виды и особенности исчисления сроков в гражданском
праве. Исчисление сроков

1. Срок – это момент или период времени, наступление или истечение
которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей.

2. По степени определенности сроки делятся на:

· императивные, которые не могут быть изменены по соглашению сторон
(например, исковая давность), и

· диспозитивные, которые устанавливаются по соглашению сторон (например,
срок исполнения обязательства).

По правовым последствиям, которые порождает наступление или истечение
сроков, последние делятся на:

– правоустановительные;

– правоизменяющие,

– правопрекращающие.

Выделяют сроки абсолютно определенные, относительно определенные и
неопределенные.

Абсолютно определенные сроки устанавливаются указанием на какой-либо
период времени либо календарную дату.

Относительно определенные сроки устанавливаются менее точно (например,
указанием на примерный период времени, событие, которое должно
произойти, либо определение срока оценочными понятиями “немедленно”, “в
разумный срок” и т. п.).

Неопределенные сроки имеют место тогда, когда, несмотря на
предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается
(например, бессрочная аренда имущества).

3. Исчисление сроков.

Началом течения срока является следующий день после календарной даты или
наступления события, которым определено его начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего
месяца срока. При этом, если последний месяц срока не имеет
соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
Эти правила применяются и к срокам, исчисляемым в полугодиях или
кварталах.

Срок, определяемый в полмесяца, исчисляется в днях и равен 15 дням.

Срок, исчисляемый в неделях, истекает в соответствующий день последней
недели срока.

Если последний день срока выпадает на нерабочий день, то днем окончания
срока считается первый следующий за ним рабочий день. Действие, для
выполнения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов
последнего дня срока, за исключением случаев выполнения таких действий в
определенных организациях – срок исполнения в этом случае истекает в тот
час, когда в организации в соответствии с установленными правилами
прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения,
сданные в организациях связи до 24 часов последнего дня срока, считаются
сделанными в срок.

Вопрос 26. Понятие и значение исковой давности, ее течение

1. Исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено (ст. 135 ГК).

2. Институт исковой давности обеспечивает стабильность гражданского
оборота, исключает неуверенность и неопределенность для участников
гражданского оборота. Исковая давность сильно уменьшает возможности лиц

по злоупотреблению своими правами путем предъявления давних, часто
необоснованных требований.

Она облегчает процесс доказывания в суде, так как со временем
предоставление доказательств становится все более затруднительным.

3. Общий срок исковой давности – три года. В отдельных случаях он может
быть увеличен или уменьшен правовым актом (например, годичный срок для
оспаривания действительности сделки).

Истечение исковой давности не прекращает субъективного права
(следовательно, не лишает лицо возможности обратиться в суд), однако
лишает управомоченное лицо возможности осуществить это право в
принудительном порядке вопреки воле обязанного лица.

4. Суд вправе применить исковую давность только по заявлению стороны.

Сроки исковой давности, порядок их исчисления и течения не могут быть
изменены соглашением сторон.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права. Законом из этого правила
могут быть установлены определенные исключения.

Приостановление и перерыв течения исковой давности, восстановление срока
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.

1. При возникновении в последние шесть месяцев течения срока исковой
давности обстоятельств, указанных в ст. 202 ГК, течение срока исковой
давности приостанавливается.

При прекращении указанных обстоятельств течение срока исковой давности
возобновляется, а оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев
(если срок исковой давности меньше шести месяцев, то оставшаяся часть
срока удлиняется до срока исковой давности). К обстоятельствам,
приостанавливающим течение срока исковой давности, относятся:

· непреодолимая сила;

· нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных
на военное положение;

· установленная Правительством Российской Федерации на основании закона
отсрочка исполненная обязательства (мораторий);

· приостановление действия закона или иного правового акта,
регулирующего соответствующее отношение.

2. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в
установленном порядке или совершением обязанным лицом действий,
свидетельствующих о признании долга (например, просьба об отсрочке
исполнения обязательства или частичная уплата долга). После перерыва
течение срока исковой давности начинается заново, а время, истекшее до
перерыва, в новый срок не засчитывается.

3. В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с
личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и
т. п.), срок исковой давности восстанавливается, а нарушенное право
подлежит защите. Указанные обстоятельства должны иметь место в последние
шесть месяцев течения срока исковой давности.

4. Исковая давность не распространяется на:

· требования о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ (например, требования о защите чести, достоинства и
деловой репутации), кроме случаев, предусмотренных законом;

· требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

· требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
граждан;

· требования собственника или иного владельца об устранении всяких
нарушений его права, не соединенных с лишением владения (негаторные
иски), другие требования в случаях, установленных законом.

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, которые могут
быть истребованы из чужого незаконного владения, начинается не ранее
истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

Вопрос 27. Понятие и формы права собственности

1. В праве собственности находят свое выражение экономические отношения
собственности.

Отношения собственности в экономическом смысле – это отношения между
людьми по поводу определенных материальных благ, выражающиеся в
принадлежности (присвоенности) этих благ одним лицам и отчужденности их
от других лиц.

Собственник обладает полным хозяйственным господством над вещью,
использует ее по своему усмотрению и устраняет от пользования ею других
лиц (либо допускает их к использованию вещи, но тоже по своему
усмотрению).

Юридическое оформление экономические отношения собственности находят в
различных отраслях права. В гражданском праве статика отношений
собственности оформляется правом собственности и иными (ограниченными)
вещными правами, а динамика – обязательственным правом.

2. Понятие права собственности:

• в объективном смысле – совокупность гражданско-правовых норм,
регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ
конкретным лицам (институт права собственности):

– нормы, устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам;

– нормы, определяющие полномочия собственника по использованию
принадлежащего ему имущества;

– нормы, устанавливающие средства зашиты прав собственника;

• в субъективном смысле – мера возможного поведения собственника.

Собственник вправе по своему усмотрению:

– владеть вещью, то есть фактически иметь ее в своем хозяйстве. Владение
вещью на законном основании называется титульным (законным);

– пользоваться вещью, то есть эксплуатировать (использовать) вещь путем
извлечения из нее присущих полезных свойств;

– распоряжаться вещью, то есть определять ее юридическую судьбу
(отчуждать ее, сдавать во временное пользование и т. п.).

Наряду с этим собственник, по общему правилу, несет бремя содержания
имущества (ст. 210 ГК) и риск его случайной гибели, или повреждения (ст.
211 ГК).

Право собственности бессрочно и опирается непосредственно на закон.
Право собственности защищено от нарушений со стороны любых третьих лиц
(абсолютная защита).

3. По субъекту права право собственности делится на следующие формы
собственности:

* право собственности граждан;

* право собственности юридических лиц;

* право собственности Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации (государственная собственность);

*право собственности муниципальных образований (муниципальная
собственность).

Все перечисленные формы собственности одинаково защищаются законом (п. 4
ст. 212 ГК), однако обладают определенными особенностями в области
объектов, оснований возникновения и прекращения, и пр.

Вопрос 28. Приобретение и прекращение права собственности

1. Способы приобретения права собственности – это юридические факты,
которые влекут возникновение у лица права собственности.

2. Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права
собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы любыми
субъектами гражданского права, тогда как вторые могут привести к
возникновению права собственности у строго определенных субъектов права
(конфискация, реквизиция и т. п.).

Способы приобретения права собственности делятся на:

• первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впервые
либо помимо воли предыдущего собственника;

• производные, когда право собственности возникает по воле предыдущего
собственника и с согласия нового. В этом случае объем прав нового
собственника зависит от объема прав, принадлежавшего бывшему
собственнику. Соответственно, на нового собственника переходят все
существовавшие обременения права собственности (сервитута, другие вещные
и иные права третьих лиц на перешедшее к новому собственнику имущество).

3. Первоначальные способы:

• создание новой вещи (ст. 218 ГК); определенными особенностями обладает
приобретение права собственности на вновь созданное недвижимое имущество
(ст. 219 ГК);

• приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы от
имущества лицом, использующим это имущество на законном основании (ст.
136, 218 ГК);

• переработка вещи (ст. 220 ГК);

• приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (вещи, от
которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад –
ст. 225, 226, 228, 230, 233 ГК);

• обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор грибов,
лов рыбы и пр. – ст. 221 ГК);

• приобретательная давность: лицо, не являющееся собственником, но
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5
лет, приобретает право собственности на это имущество.

4. Производные способы:

• приобретение права собственности по договору купли-продажи, мены,
дарения или иной сделке об отчуждении имущества;

• наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК);

• приобретение права на имущество юридического лица при его
реорганизации;

• приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива права собственности на соответствующее
помещение после полного внесения своего паевого взноса (п. 4 ст. 218
ГК).

5. Основания прекращения права собственности – это юридические факты,
влекущие прекращение права собственности лица на определенное имущество.

Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к возникновению
права собственности другого лица на это же имущество (за исключением
гибели или уничтожения имущества).

6. Виды оснований прекращения права собственности:

• гибель или уничтожение имущества;

• прекращение права собственности по воле собственника:

– отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-продажи,
мены, дарения и т. п.;

– отказ от права собственности (ст. 236 ГК), который не влечет его
прекращения до приобретения права собственности на это имущество другим
лицом;

• принудительное прекращение права собственности:

а) безвозмездное:

– конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника,
производимое в административном или судебном порядке в установленных
законом случаях как санкция за совершение преступления или иного
правонарушения (ст. 243 ГК);

– обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника .(ст.
237 ГК);

б) возмездные:

– отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу (ст. 238 ГК);

– выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241
ГК);

– выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК);

– принудительная продажа жилых помещении (ст. 293 ГК);

– реквизиция (ст. 242 ГК) – принудительное изъятие имущества
собственника в интересах государства по решению государственных органов
в порядке и на условиях, установленных законом, в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах,
носящих чрезвычайных характер, с выплатой собственнику стоимости
имущества;

– национализация – изъятие имущества в собственность государства на
основании специально принятых нормативно-правовых актов.

Вопрос 29. Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав. Права
хозяйственного ведения и оперативного управления.

1. Ограниченное вещное право – это право несобственника в том или ином
ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижимое,
имущество в собственных интересах без участия собственника имущества (а
иногда даже помимо его воли).

2. Признаки ограниченного вещного права:

• это право на вещь, находящуюся в собственности другого лица;

• более узкий по сравнению с правом собственности характер;

• собственник вещи сохраняет все свои правомочия в отношении вещи,
однако в ограниченном виде;

• ограниченное вещное право может включать как одно, так и все
правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение), но в
более ограниченном виде;

• право следования ограниченного вещного права за вещью независимо от
смены собственника веши (оно обременяет вещь и не прекращается при
изменении ее собственника);

• объектом ограниченного вещного права обычно является недвижимость;

• исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав и их содержания
установлен законом, поэтому стороны не вправе самостоятельно менять
содержание ограниченного вещного права.

3. Виды ограниченных вещных прав.

1. Ограниченные вещные права, связанные с использованием чужих земельных
участков:

*право пожизненного наследуемого владения – право граждан на владение и
целевое пользование земельным участком, передаваемое по наследству;

*право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
основным отличием которого является то, что им может обладать как
физическое, так и юридическое лицо;

*сервитуты – закрепленные за гражданами и юридическими лицами
возможности пользования чужими земельными участками и иным недвижимым
имуществом; публичные сервитуты устанавливаются в интересах
неограниченного круга лиц (например, право пользования земельными
участками, открытыми для общего пользования: улицами, парками и пр.);
частные сервитуты устанавливаются в интересах конкретного лица по
соглашению с собственником имущества или в судебном порядке (например,
право прогона скота через чужой земельный участок);

2. Ограниченные вещные права по пользованию чужим жилым помещением:

*право члена семьи собственника жилого помещения на проживание в нем;

*право пожизненного пользования жилым помещением, установленное в силу
договора пожизненного содержания с иждивением (§ 4 главы 33 ГК) либо
завещательного отказа.

3.Право залога (§ 3 главы 23 ГК). Объектом права залога может быть и
движимое имущество. В случае неисполнения обеспеченного залогом
обязательства возможно прекращение права собственности на заложенное
имущество и продажа его с публичных торгов;

право удержания – удержание кредитором у себя вещи должника в случае
неисполнения последним своего обязательства. Объектом права удержания
могут быть и движимые вещи.

*Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника
(самые сильные из ограниченных вещных прав):

*право хозяйственного ведения;

*право оперативного управления.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления – это права
определенных юридических лиц на имущество создавшего их собственника.

1. Субъекты права хозяйственного ведения:

* государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных
предприятий);

* учреждения в отношении доходов, полученных от занятия
предпринимательской деятельностью;

* созданные до официального опубликования ГК Российской Федерации
государственные и муниципальные предприятия, основанные на праве полного
хозяйственного веления.

2. Объект права хозяйственного ведения – предприятие как имущественный
комплекс (см. ст. 132 ГК).

3. Субъект права хозяйственного ведения владеет, пользуется и
распоряжается принадлежащим ему имуществом в пределах, установленных ГК:

* он не вправе распоряжаться переданным ему недвижимым имуществом без
согласия собственника;

*остальным имуществом он вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

4. Правомочия собственника на имущество, находящееся в хозяйственном
ведении:

• создание предприятия, определение предмета и цели его деятельности,
назначение руководителя предприятия;

• реорганизация и ликвидация предприятия;

• контроль за сохранностью и использованием данного имущества;

• получение части прибыли от использования имущества.

5. Право хозяйственного ведения прекращается:

* по основаниям прекращения права собственности;

* в случае правомерного изъятия имущества по решению собственника.

6. Субъекты права оперативного управления:

казенные предприятия;

учреждения.

Объект права оперативного управления – по своей сути аналогичен объекту
права хозяйственного ведения.

Субъект права оперативного управления в отношении закрепленного за ним
имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением
имущества права владения, пользования и распоряжения.

Казенное предприятие вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом
лишь с согласия собственника этого имущества, а учреждение вообще не
вправе распоряжаться переданным ему имуществом.

7. Собственник имущества, находящегося на праве оперативного управления,
вправе:

* осуществлять все полномочия собственника имущества, находящегося

в хозяйственном ведении;

* изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

ВОПРОС 30. Защита права собственности и других вещных прав.

1. Зашита права собственности – это применение к лицу, нарушающему право
собственности или препятствующему его осуществлению, установленных
законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой зашиты).

Зашита права собственности является составной частью более широкого
понятия “охрана права собственности”, которое включает в себя также
нормы, закрепляющие принадлежность материальных благ определенным
субъектам реализации права собственности.

2. Система защиты права собственности.

Указанные группы гражданско-правовых способов защиты права собственности
отличаются характером нарушения права собственности и содержанием
применяемых к нарушителю неблагоприятных мер.

Вещно-правовые способы применяются для зашиты права собственности от
посягательства со стороны любого третьего лица (абсолютная защита).

Обязательственно-правовые способы применяются в случаях, когда между
сторонами существует договорное или внедоговорное (например, из
причинения вреда) обязательство.

Российское гражданское право не допускает конкуренции исков, и если есть
возможность применить и вещноправовые, и обязательственно-правовые
способы защиты права собственности одновременно, то всегда применяются
обязательственно-правовые способы.

Вещно-правовые способы защиты права собственности

1. Виндикационныи иск – иск невлалеюшего собственника к незаконно
владеющему несобственнику об истребовании в натуре
индивидуально-определенной вещи.

Винликационныи иск защищает правомочие владения собственника.

Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь,
сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен
доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В
случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымается у
незаконного владельца и передается собственнику.

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо
похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права
его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от
добросовестного приобретателя.

Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им
отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за
произведенные им неотделимые улучшения.

2. Негаторный иск – иск об устранении нарушений прав собственника, не
связанных с лишением владения.

Объект негаторного иска – устранение длящегося правонарушения,
продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указанные
требования не распространяется). Примером такого правонарушения может
служить возведение строения, которое препятствует свободному доступу
собственника к принадлежащему ему земельному участку.

В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить
действия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по
использованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Условия удовлетворения негаторного иска:

бесспорность прав собственника;

незаконность действий, нарушающих права собственника.

3. Иск о признании права собственности используется как для устранения
существующего оспаривания права собственности, так и для предотвращения
возможного в будущем оспаривания.

4. Иск об исключении имущества из описи подается собственником,
имущество которого ошибочно включено в опись (например, в опись
имущества несостоятельного должника включена вешь, принадлежащая другому
лицу, в отношении которого несостоятельный должник исполняет обязанности
хранителя по договору ответственного хранения).

1. Особенности исков к государственным и муниципальным органам:

• они подаются к указанным органам не как к субъектам гражданского
права, а как к органам публичной власти, наделенным определенными
властными полномочиями;

• указанные иски направлены на стабилизацию гражданско-правовых
отношений и недопущение произвольного вмешательства публичной власти в
частные дела.

2. Виды исков к государственным и муниципальным органам:

• иск о признании недействительным акта, нарушающего право
собственности. Основанием для признания нормативного или ненормативного
акта государственного или муниципального органа или должностного лица
недействительным является его противоречие закону или иным правовым
актам; обжалование указанных актов производится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27 апреля 1993 года “Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”;

• иск о неправомерном прекращении права собственности на основании
ненормативного акта государственного или муниципального органа
(например, в случае незаконного изъятия земельного участка для
государственных нужд);

• иск о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества у
собственника.

Гражданско-нравовая защита ограниченных вещных прав

Субъект ограниченного вещного права может защищать свое право теми же
способами, что и собственник. Согласно ст. 305 ГК он обладает правом на
подачу винликационного и негаторного исков. Для защиты своего права
несобственник обязан доказать наличие у него законного основания
(титула) на владение имуществом.

Ст. 234 ГК устанавливает защиту прав фактического добросовестного
владельца от притязаний со стороны третьих лиц, не являющихся
собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу
иного (предусмотренного законом или договором) основания.

Вопрос 31. Авторское право.

1. Авторское право – гражданско-правовой институт, регулирующий
имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием
и использованием произведении литературы, науки и искусства.

2. Принципы авторского права:

*свобода творчества;

*сочетание личных интересов автора и общественных интересов;
возможность использования авторских произведений для удовлетворения
личных потребностей других лиц;

*моральное и материальное стимулирование авторов, выраженное в
признании за ними определенного комплекса личных неимущественных и
имущественных прав;

*защита прав авторов.

Вопросы авторского права урегулированы рядом международных конвенций, а
также Законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”
от 9 июня 1993 года, с изменениями.

Основные категории авторского права.

1. Объекты авторского права – это произведения науки, литературы и
искусства, которые:

являются результатом творческой деятельности, то есть интеллектуальной
деятельности, направленной на создание нового (оригинального)
произведения;

имеют объективную форму выражения, то есть могут быть воспроизведены без
участия автора (рукопись, фонограмма и т. п.). В ст. 6 Закона “Об
авторском праве и смежных правах” приведен примерный перечень объектов
авторского прав.

2. Субъекты авторского права – авторы, то есть физические лица,
творческим трудом которых созданы произведения.

Иностранный гражданин может быть субъектом авторского права в РФ, если
его произведение выпущено в свет на территории РФ либо находится на ней
в какой-либо объективной форме. Во всех остальных случаях иностранный
гражданин признается автором по российскому праву только в силу
специально заключенных РФ международных соглашений. Авторы – это
первоначальные субъекты авторского права. В определенных случаях
появляются и иные субъекты авторского права, которые непосредственно не
участвовали в создании произведения (правопреемники): наследники,
государство, определенные юридические лица. К ним по договору или в
порядке наследования переходят определенные права по использованию
произведений (право на опубликование, распространение и т. п.). Однако
автором все равно признается то лицо, творческим трудом которого создано
произведение.

3. Соавторство – создание произведения совместным творческим трудом двух
или более лиц (соавторов). Авторское право на такое произведение
принадлежят соавторам совместно.

Признаки соавторства:

*совместный творческий труд;

*создание общего произведения;

*принадлежность авторского права на произведение соавторам совместно.

Если совместно созданное произведение образует неразрывное целое, то это
нераздельное соавторство.

Если общее произведение состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение, то это раздельное соавторство (например, слова
и музыка к песне, написанные разными авторами). В этом случае каждый из
соавторов вправе использовать созданную им часть произведения по своему
усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

4. Субъектами авторского права на зависимые произведения (сборники,
переводы) являются физические лица, творческим трудом которых они
созданы (составители сборников, переводчики). Для использования при
создании сборников и переводов произведений, являющихся объектами
авторского права, необходимо получение согласия их авторов.

5. Закон выделяет также четыре группы смежных прав, которые охраняются
наряду с авторскими:

*исполнительские права (права исполнителей на их исполнение и
постановки);

*фонограммные права (права производителей на их фонограммы);

*права организаций эфирного вещания на их передачи в эфир;

*права организаций кабельного вещания на их передачи для всеобщего
сведения.

Права авторов и их защита

1. Личные неимущественные права авторов:

• право признаваться автором произведения (право авторства);

• право на указание своего имени и использование псевдонима (право на
имя);

• право обнародовать или разрешать обнародование произведения (право на
обнародование);

• право на защиту произведения, включая его название, от всякого
искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и
достоинству автора (право на защиту репутации автора);

• право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании
произведения (право на отзыв).

2. Имущественные права авторов – права на исключительное использование
произведения:

*право на воспроизведение;

*право на распространение;

*право на импорт;

*право на публичный показ и публичное исполнение;

*право переводить или давать согласие на перевод (право на перевод);

*право на переработку произведения;

*право на получение авторского вознаграждения.

3. Защита авторских и смежных прав.

За нарушение авторских и смежных прав установлена гражданская, уголовная
и административная ответственность. Экземпляры произведения и
фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой
нарушение авторских и смежных прав, называются контрафактными.

Меры защиты авторских и смежных прав’.

• признание прав;

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и
прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;

• возмещение убытков, включая упущенную выгоду;

• взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения
авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;

• выплата компенсации в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты
труда вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

• штраф в размере 10% от суммы, присужденной судом в пользу истца,
взыскиваемый в соответствующий бюджет;

• конфискация и уничтожение либо передача обладателю авторских или
смежных прав контрафактных экземпляров произведений или фонограммы;

• иные предусмотренные законодательством меры.

Вопрос 32. Понятие патентного нрава

1. Патентное право – институт гражданского права, регулирующий личные
неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с
признанием авторства на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, установлением режима их использования и охраной, зашитой прав
авторов и патентообладателей.

2. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в отличие от
объектов авторского права, пмторимы и могут быть одновременно созданы
двумя разными людьми. Поэтому возникает необходимость формализации в
законе признаков объектов патентного права, установление особого порядка
определения приоритета, новизны, режима их использования.

Основными источниками патентного права являются Патентный закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 года и ряд международных
конвенций (Парижская конвенция по охране промышленной собственности от
20 марта 1983 года. Евразийская патентная конвенция от 17 февраля 1994
года и др.).

Объекты и субъекты патентного прав

1. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и
промышленные образцы.

2. Изобретение как объект патентного права обладает следующими
признаками (условия патентоспособности изобретения):

• новизна изобретения, то есть оно неизвестно с точки зрения мирового
уровня развития техники (мировая новизна); по дате поступления заявки на
изобретение в Патентное ведомство РФ устанавливается приоритет
изобретения; приоритет также может быть установлен по дате подачи первой
заявки в государстве- участнике Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на
изобретение поступила в Патентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с
момента указанной даты;

• изобретательский уровень, то есть изобретение для специалиста не
следует явным образом из уровня техники;

• промышленная применимость, то есть изобретение может быть использовано
в промышленности, сельском хозяйстве, медицине или иных

сферах деятельности.

Объектам изобретения может быть устройство, способ, вещество, штамм
микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также применение
известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому
назначению.

Не признаются изобретениями:

*научные теории и математические методы;

*методы организации и управления хозяйством;

*условные обозначения, расписания, правила;

*алгоритмы и программы для вычислительных машин;

*сорта растений и породы животных;

*некоторые другие достижения.

3. Полезная модель – это конструктивное выполнение средств производства
и предметов потребления, а также их составных частей.

Условия патентоспособности полезной модели:

новизна;

промышленная применимость.

4. Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия,
определяющее его внешний вид (например, дизайн автомобиля).

Условия патентоспособности промышленного образца:

*новизна;

*оригинальность, то есть его существенные признаки не просто новы, а
обусловлены функциями изделия и облегчают его использование;

*промышленная применимость.

Не признаются промышленными образцами:

*решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия
(гайки, болты и пр.);

*объекты архитектуры;

*промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения;

*печатная продукция;

*объекты неустойчивых форм из жидких, газообразных, сыпучих или им
подобных веществ;

*изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и
морали.

5. Субъекты патентного права:

*авторы (соавторы) изобретении, полезных моделей и промышленных
образцов;

*патентообладатели;

*иные лица, приобретающие определенные патентные права на основании
закона или договора (наследники и иные правопреемники авторов и
патентообладателей).

Право на получение патента на изобретение, промышленный образец или
полезную модель, созданные работником в связи с выполнением им служебных
обязанностей или получением от работодателя конкретного задания,
принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено
иное. В этом случае автор имеет право на получение вознаграждения.

Вопрос 33. Товарный знак

Отношения, возникающие по поводу охраны и использования товарных знаков,
знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров,
урегулированы Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года “О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров”.

1. Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные
отличать соответствующие товары и услуги одних юридических или
физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или
физических лиц.

Товарные знаки и знаки обслуживания могут быть словесными,
изобразительными, объемными и т. д.

Не разрешается использование в качестве товарных знаков и знаков
обслуживания обозначений:

*не обладающих различительной способностью;

*представляющих собой государственные гербы, флаги, эмблемы;

*являющихся общеупотребительными обозначениями товаров определенного
вида;

*являющихся общепринятыми символами или терминами;

*представляющих собой ложные обозначения либо способных ввести
потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Товарные знаки и знаки обслуживания регистрируются в Патентном ведомстве
и вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации.

Владелец товарного знака или знака обслуживания вправе в течение 10 лет:

*пользоваться и распоряжаться им;

*устранять других лиц от использования товарного знака или знака
обслуживания.

Регистрация товарного знака или знака обслуживания может быть продлена
по заявлению его владельца, подаваемому в последний год действия
регистрации, каждый раз на 10 лет.

2. Наименование места происхождения товара – это название страны,
населенного пункта, местности или другого географического объекта,
используемое для обозначения товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями или людскими факторами,
либо теми и другими одновременно, а также историческое название
географического объекта (например, гжельский фарфор).

Наименование места происхождения товара регистрируется в Патентном
ведомстве, а заявителю выдается свидетельство о регистрации сроком
Действия десять лет с правом продления каждый раз на десять лет. Право
на использование этого же наименования места происхождения товара может
быть предоставлено любому другому юридическому или физическому лицу,
производящему в тон же местности товар с теми же свойствами.

Вопрос 34. Доверенность

1. Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом
другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность – это
способ оформления отношений представительства.

По-иному оформляется:

*коммерческое представительство – договор коммерческого
представительства;

*агентирование – агентский договор (см. главу 52 ГК).

Выдача и принятие доверенности – две односторонние сделки. Доверенность
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть
нотариально удостоверена, за исключением случаев предусмотренных
законом. В ст. 185 ГК перечислены доверенности, которые приравниваются к
нотариально удостоверенным.

2. В зависимости от характера и объема полномочий представителя
выделяют:

• разовые доверенности, то есть доверенности на совершение одной
конкретной сделки;

• специальные доверенности – доверенности на совершение юридически
значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда
однородных сделок (например, доверенность на представительство интересов
в суде);

• генеральные доверенности – доверенности на совершение с имуществом
доверителя всех возможных сделок.

3. Срок действия доверенности может быть не более трех лет. Если срок не
указан, то он считается равным одному году (кроме доверенностей на
совершение действий за рубежом – в этом случае такая доверенность
действует до отзыва ее доверителем). Доверенность, в которой не указана
дата ее выдачи, ничтожна.

4. Отношения представительства носят фидуциарный (доверительный)
характер, поэтому по общему правилу представитель обязан лично совершать
предусмотренные доверенностью действия.

Передоверие, то есть передача представителем полномочий другому лицу,
допускается только тогда, если представитель уполномочен на это
доверенностью, либо принужден к этому силой для охраны интересов
доверителя. Передоверие теряет силу с прекращением доверенности.

5. Действие доверенности прекращается вследствие:

*истечения срока доверенности;

*отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

*отказа лица, которому выдана доверенность;

*прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана
доверенность;

*смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана
доверенность), признания его недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим..

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его
правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. Права и
обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана
доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее
прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его
правопреемников в отношении третьих лиц (кроме случаев, когда третье
лицо знало или должно было знать, что действие доверенности
прекратилось).

Вопрос 35. Понятие и виды представительства

1. Представительство – сложное гражданско-правовое отношение, в котором
одно лицо (представитель) в силу имеющихся у него полномочий совершает
от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделки и иные
юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами.

2. Признаки представительства:

• представитель действует не от своего имени, а от имени
представляемого’,

• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями
представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке,

заключенной представителем, возникают, минуя его, непосредственно у
представляемого;

• представитель действует строго в рамках предоставленных ему
полномочий. Сделка, совершенная представителем с превышением своих
полномочий, создает права и обязанности для него самого, а не для
представляемого, если последний впоследствии прямо не одобрит указанную
сделку;

• представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно.
Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо
юридическое лицо, либо полностью дееспособный гражданин.

Нельзя осуществлять через представителя:

права строго личного характера (вступление в брак и пр.);

иные сделки, прямо указанные в законе (например, составление завещания).
Представитель не может:

совершать от имени представляемого сделки в отношении себя лично;

представлять обе стороны сделки одновременно (кроме коммерческого
представительства).

3. Виды представительства:

• законное представительство, возникающее в силу прямого указания закона
вне зависимости от воли представляемого. Законными представителями
являются, например, родители, усыновители, опекуны;

• договорное представительство, осуществляемое на основании договора.
Оно отличается тем, что всегда требует специального оформления. Объем
переданных представителю полномочий определяется представляемым
самостоятельно.

Особо выделяется коммерческое представительство. Коммерческим
представителем является лицо, постоянно и самостоятельно
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими
договоров в сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 184 ГК).
Коммерческий представитель может одновременно представлять разные
стороны в сделке с их согласия.

Вопрос 36. Понятие, принципы и пределы осуществления гражданских нрав и
исполнения гражданских обязанностей

1. Осуществление субъективного гражданского права – это реализация
упра-вомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.

2. По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему
права не влечет прекращения этого права (например, собственник может
фактически не использовать принадлежащее ему имущество, что не влечет
прекращения самого права собственности).

В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления
юридических последствий (например, ничтожно соглашение участников
полного товарищества об отказе от права выхода из товарищества).

3. Способы осуществления гражданских прав:

• фактический – не влечет никакого правового результата (например,
простое пользование вещью);

• юридический – ведет к наступлению определенных правовых последствий
(переход права собственности на вещь и пр.);

• осуществление права собственными действиями;

• осуществление права через представителя.

4. Принципы осуществления гражданских прав:

• принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществления лицом
принадлежащего ему права, вплоть до отказа от осуществления права (п. 1
ст. 9 ГК);

• принцип беспрепятственного осуществления права – никто не вправе
произвольно вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего
права;

• принцип разумности и добросовестности, которые презюмируются,” пока не
будет доказано обратное (п. 3 ст. 10 ГК);

• принцип законности, то есть использование только допускаемых законом
способов и порядка осуществления права.

5. Исполнение гражданской обязанности – это действие или бездействие,
направленное на выполнение заложенных в обязанности требований.

Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществления прав.
На исполнение обязанностей распространяются принципы осуществления
гражданских прав с подчинением этих принципов принципу надлежащего
исполнения обязательств, то есть их исполнения в полном соответствии с
условиями, установленными в законе или договоре.

6. Пределы осуществления гражданских прав.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), а также
злоупотребление правом в иных. формах.

Гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального
закона в строго определенных случаях (см. п. 2 ст. 1 ГК).

Пределы осуществления гражданских прав:

• субъективные границы (например, установленное законом ограничение
дееспособности граждан);

• временные границы (пресекательные сроки, сроки существования
гражданских прав, исковая давность);

• экономические границы (установленные Законом РСФСР “О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности” от 22 марта 1991 года (с
изменениями на 2 января 2000 года) запреты на использование гражданских
прав в целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление
доминирующим положением на рынке и пр.);

• социальные границы – запрет на злоупотребление правом. Злоупотребление
правом – это такой способ осуществления субъективного права, когда
управомоченное лицо сознательно идет на причинение вреда другому лицу. В
случае нарушения пределов осуществления права суд может отказать

управомоченному лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК).

Вопрос 37. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды
обязательств.

1. Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора определенное действие
(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности.

2. Отличительные черты обязательственного правоотношения
(обязательства):

• его сторонами являются строго определенные лица: должник и кредитор
(относительное правоотношение).

• содержание обязательства – права и обязанности сторон (как
имущественные, так и неимущественные);

• объект обязательства – определенные действия обязанного лица по
передаче имущества, уплате денег и т. п.;

• обязательство опосредует динамику граждански-правовых отношении
(передачу вещей, выполнение работ и пр.), следовательно, необходимо
урегулировать все стадии существования обязательства (возникновение,
изменение, исполнение, прекращение, ответственность за неисполнение);

• реализация кредитором своего права возможна только через выполнение
должником своей обязанности (например, покупатель вещи не сможет ее
получить, если продавец ее не передаст);

• применение к должнику в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности.

3. Обязательственное право – это совокупность гражданско-правовых норм,
регулирующих отношения, связанные с передачей имущества в собственность
или во временное пользование, выполнением работ, оказанием услуг,
причинением вреда или неосновательным обогащением, посредством
установления между конкретными лицами правоотношения, в силу которого
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора
определенное действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор
вправе требовать от должника исполнения указанной обязанности.

4. Система обязательственного права:

*общая часть (общие положения об обязательствах и общие положения о
договоре);

*особенная часть, регулирующая отдельные разновидности обязательств:

– обязательства по отчуждению имущества (купля, продажа, мена и пр.);

– обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, жилищный
найм и пр.);

– обязательства по выполнению работ (подряд и др.);

– обязательства по оказанию услуг;

-обязательства, связанные с созданием и использованием результатов
интеллектуальной деятельности (авторский договор, лицензионный договор и
пр.);

-обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения и др.

Виды обязательств

1. По соотношению прав и обязанностей сторон выделяют:

– односторонние обязательства, когда у одной стороны только право, а у
другой только обязанность (например, обязательства из договора займа);

– взаимные обязательства, когда каждая сторона наделена одновременно и
правами и обязанностями.

2. По степени определенности обязанности должника выделяют:

– обязательства со строго определенной обязанностью должника;

– альтернативные обязательства, исполнение которых возможно путем
совершения одного из перечисленных в условиях обязательства действий
(обычно по выбору должника);

– факультативные обязательства, когда должник обязан совершить
определенное действие, а в случае невозможности его совершения – другое,
предусмотренное обязательством.

3. Обязательства строго личного характера, в которых не допускается
замена стороны (например, авторский договор на написание книги
определенным лицом).

4. По основанию возникновения обязательства делят на:

– договорные, возникшие из договоров;

– внедоговорные, возникшие из причинения вреда или неосновательного
обогащения;

– обязательства из односторонних волевых актов (например, публичные
торги).

5. По степени самостоятельности обязательства делят на:

– главные (основные) обязательства;

– дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения исполнения
основных обязательств (неустойка, залог, задаток и пр.).

Вопрос 38. Основания возникновения обязательств

1. Основания возникновения обязательства – юридические факты, с которыми
правовые нормы связывают установление обязательственных правоотношении.

2. Виды оснований возникновения обязательств:

• договоры и иные сделки, не противоречащие закону;

• акты государственных органов и органов местного самоуправления
(например, ордер на жилое помещение предоставляет его держателю право на
заключение договора найма жилого помещения);

• судебные решения;

• причинение вреда гражданину или юридическому лицу (деликатные
обязательства);

• неосновательное обогащение, то есть приобретение или сбережение
имущества за счет другого лица без установленных законом, иными
правовыми актами или сделкой оснований;

• иные действия граждан и юридических лиц (например, действие в чужом
интересе без поручения);

• событие, с которым закон или иной правовой акт связывает наступление
гражданско-правовых последствий (например, наступление страхового случая
влечет возникновение у страховщика обязанности выплатить страховое
возмещение).

Вопрос 39. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве

1. Субъекты обязательства:

должник – лицо, несущее обязанность;

кредитор – лицо, обладающее правом.

2. Обязательство со множественностью лиц – это обязательство, в котором
на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

3. Виды множественности лиц в обязательстве:

активная (несколько лиц на стороне кредитора);

пассивная (несколько лиц на стороне должника);

смешанная.

4. Виды обязательств со множественностью лиц:

долевые;

солидарные;

субсидиарные.

5. Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не
установлено иное.

В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать
исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в падающей
на него доле. Если не установлено иное, все доли признаются равными.

6. Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности
или требования (например, в случае неделимости предмета обязательства).
В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:

исполнения обязательства от всех должников совместно;

исполнения обязательства от любого из них в отдельности (как полностью,
так и в части долга);

возмещения недополученного у одного из должников от остальных солидарных
должников.

Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников
освобождает остальных от исполнения обязательства кредитору. Должник,
исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к
остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли. Отличительные
черты солидарного требования кредиторов:

любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме;

до предъявления такого требования должник вправе исполнить обязательство
любому из кредиторов по своему усмотрению;

исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобождает
должника от исполнения остальным;

кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить
причитающееся другим кредитором в равных долях, если иное не вытекает из
отношений между ними (например, из соглашения об ином распределении
долей).

7. В силу субсиднарного обязательства дополнительный должник обязан
исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался
выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в
разумный срок ответ на предъявленное требование (ст. 199 ГК).
Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.

Вопрос 40. Перемена лиц в обязательстве

1. Случаи перемены кредитора в обязательстве (вступление нового
кредитора вместо первоначального):

• универсальное правопреемство (реорганизация юридического лица,
наследование):

• частное (сингулярное) правопреемство, то есть переход от одного лица к
другому какого-то одного конкретного права:

– по решению суда;

– вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или
залогодателем, к которому и переходит право требования;

– при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному
за наступление страхового случая (суброгация – это переход к
страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи с наступлением
страхового случая, права требования, которое страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования);

– в результате уступки требования;

– в иных предусмотренных законом случаях. Не переходят на другое лицо
права строго личного характера (например, право на получение алиментов
или возмещение вреда здоровью).

2.. Уступка права требования – соглашение между первоначальным и новым
кредитором о переходе к последнему права требования по конкретному
обязательству. Она совершается в той же форме, что и сделка, права по
которой уступаются.

Особенности уступки права требования:

• право переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же
условиях. если иное не установлено законом или договором;

• по общему правилу требуется не согласие должника, а его простое
уведомление;

• первоначальный кредитор отвечает только за действительность
требования, а не за неисполнение его должником (например, он не несет
ответственности за неисполнение должником своей обязанности вследствие
несостоятельности);

• не допускается уступка требования без согласия должника, если личность
кредитора имеет для него существенное значение;

• не допускается уступка права требования, если она противоречит закону,
иным правовым актам или договору.

3. Перемена должника в обязательстве, не носящем строго личный характер,
происходит в случае:

универсального правопреемства (в этом случае кредитор обычно имеет право
требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства
и возмещения убытков);

перевода долга, то сеть соглашения между должником и третьим лицом о
переходе на последнего долга по конкретному обязательству; перевод долга
допускается только с согласия кредитора.

Перевод долга совершается в той же форме, что и сделка, обязанности по
которой переводятся. Обязанности должника переходят без каких-либо
изменений, поэтому новый должник вправе выдвинуть возражения против
требований кредитора, основанные на отношениях между кредитором и
первоначальным должником.

Регрессное обязательство – это обязательство, в силу которого кредитор
вправе требовать от должника передачи денежной суммы (или иного
имущества), уплаченной (переданного) кредитором третьему лицу за (или по
вине) должника.

Примером регрессного обязательства может служить обязанность должника
выплатить поручителю долг, уплаченный последним кредитору вместо
несостоятельного в тот момент должника.

Вопрос 41. Понятие, содержание и виды договора

1. Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420
ГК).

Договор – это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к
договорам применяются все нормы, касающиеся таких сделок.

2. Значение договоров:

• договор – одно из оснований возникновения гражданских прав и
обязанностей;

• часто под договором понимается не просто юридический факт, а само
правоотношение, возникающее из соглашения сторон;

• договор – основной способ оформления отношений участников гражданского
оборота;

• договоры опосредуют движение объектов гражданских прав от одних
субъектов к другим (передача имущества, уплата денег, выполнение работ и
пр.);

• договором определяется объем прав и обязанностей участников
правоотношения, порядок и условия исполнения обязательства,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства;

• договоры позволяют выявить истинные потребности участников
гражданского оборота в определенных товарах, работах, услугах.

3. Основной принцип заключения договоров – свобода договора, который
состоит из следующих элементов:

• субъекты гражданского права свободны в заключении договора, за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена
законом или добровольно принятым обязательством;

• стороны вправе заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами, но им не
противоречащий;

• стороны вправе заключить договор, содержащий элементы различных
договоров (смешанный договор);

стороны свободны в выборе условий договора, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым
актом.

4. Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и
обязанности сторон.

Выделяют следующие условия договора:

существенные;

обычные;

случайные.

5. Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по
всем существенным условиям договора. Существенными признаются условия:

о предмете договора (например, о вещи, подлежащей передаче по договору
купли-продажи);

прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные для
данного вида договоров (например, условие о цене в договоре
купли-продажи недвижимости);

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

По общему правилу не считается существенным условие договора о цене. В
случае, когда договором оно не предусмотрено, исполнение обязательства
оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 ГК).

6. Обычные условия договора устанавливаются диапозитивными нормами
гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением
не устранили их применение или не установили иных условий. Обычными
являются условия о цене (ст. 424 ГК), сроке исполнения обязательства
(ст.314ГК)идр.

7. Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и
приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст
договора.

8. При толковании условий договора принимается во внимание буквальное
значение содержащихся в нем слов и выражении. Если буквальное содержание
условий договора не проясняется даже при сопоставлении с другими
условиями и смыслом договора в целом, то необходимо выяснение
действительной воли сторон.

Действительная воля сторон выясняется с учетом цели договора,
предшествовавшей заключению договора переписки сторон, практики,
установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота,
последующего поведения сторон и иных обстоятельств.

Виды договоров

1. По времени возникновения правоотношения’.

консенсуальные – для заключения договора достаточно соглашения сторон по
всем существенным условиям (купля-продажа, подряд, поручение и др.);

реальные – для заключения договора, кроме соглашения сторон, необходима
еще и передача предмета договора (заем, хранение и др.).

2. По соотношению прав и обязанностей сторон:

односторонние (односторонне обязывающие) – у одной стороны только права,
а у другой только обязанности (например, договор займа);

двусторонние (двусторонне обязывающие) – каждая сторона обладает и
правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда и др.).

3. Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встречное
представление за исполнение своих обязанностей.

Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо
другой стороне без получения от нее платы или иного встречного
представления.

4. По субъекту, в пользу которого совершен договор:

договоры в пользу их участников;

договоры в пользу третьих лиц, по которым должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от
должника исполнения обязательства в свою пользу;

от договора в пользу третьего лица следует отличать договор об
исполнении третьему лицу, в этом случае третье лицо не имеет
самостоятельного права требовать от должника исполнения обязательства.

5. В зависимости от юридической направленности’. основные;

предварительные, в силу которых стороны обязуются заключить в будущем
договор на условиях, предусмотренных предварительным договором;
предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной для
основного договора, а если она не установлена, то в письменной форме;
прелдоговор должен содержать существенные условия основного договора и
срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

6. Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней
обратится (розничная торговля, услуги связи, гостиничное обслуживание и
т. п.); по общему правилу коммерческая организация не вправе оказывать
предпочтение одному лицу перед другим в отношении условий публичного
договора.

7. По особенностям заключения выделяют договор присоединения, условия
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом (например, договоры
пользования электрической или тепловой энергией).

Классификация договоров по их предмету приведена в особенной части
обязательственного права (см. часть II ГК Российской Федерации).

Вопрос 42. Заключение договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
условиями договора,

Договор заключается посредством направления оферты (предложения
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения)
другой стороной (ст. 432 ГК). Договор считается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК).

2. Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое содержит все существенные условия договора и
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в ней выражена
воля лица заключить договор с любым, кто отзовется (например,
предложение заключить публичный договор).

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой
офертой, оферта считается неполученной.

Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока,
установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте
либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она
была сделана.

3. Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и
безоговорочном принятии.

Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем выполнения в
срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий (отгрузка
товара, выполнение работ и т. д.), если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему
правилу не признается акцептом (ст. 438 ГК).

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения
юридического лица, направившего оферту.

4. Закон предусматривает случаи, когда заключение договора является
обязанностью одной из сторон (ст. 445 ГК). Это касается публичного
договора (ст. 426 ГК), договора присоединения (ст. 428 ГК),
предварительного договора (ст. 423 ГК) и некоторых других.

Ст. 445 определяет порядок заключения таких договоров, а также
предусматривает возможность определения их условий в судебном порядке.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, заключение
которого для нее обязательно, может быть принуждена к его заключению
судом. На ней также лежит обязанность возместить причиненные Другой
стороне убытки.

5. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен
путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по
конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее
назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

Торги могут быть открытыми (допускается участие любого лица) и закрытыми
(допускаются только специально приглашенные лица).

Торги, в которых участвовал только один участник, признаются
несостоявшимися.

Вопрос 43. Основания изменения и расторжения договора

1. Основаниями изменения и расторжения договора являются:

– соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором;

– судебное решение по требованию одной из сторон.

2. Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях:

• при существенном нарушении договора другой стороной (существенным
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что была вправе рассчитывать при заключении договора);

• при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора; в этом случае необходимо наличие следующих
условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения не произойдет;

– изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и осмотрительность;

– исполнение договора без изменения его условий нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать
при заключении договора;

– из обычаев делового оборота или из существа договора не вытекает, что
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона;

• иные основания, установленные законом или договором (например,
односторонний отказ от договора поручительства).

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же
форме, что и договор.

3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде, а при расторжении – прекращаются с момента заключения соглашения
(если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора)
или вступления в законную силу решения суда.

Вопрос 44. Понятие и принципы исполнения обязательств

1. Исполнение обязательства – это совершение должником действий,
составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и др.),
либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения
определенных действий.

2. Принципы исполнения обязательств:

• принцип надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в
полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в
соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно
предъявляемыми требованиями (подробнее см. § 2 настоящей главы);

• принцип исполнения обязательства в натуре, то есть совершение
должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями
обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной
суммы;

уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения
обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убытков,
причиненных неисполнением обязательств, наоборот, освобождают должника
от исполнения обязательства в натуре;

• недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательстве или
одностороннего изменения его условий, за исключением случаев,
предусмотренных законом.

1. Принцип надлежащего исполнения обязательства предусматривает его
исполнение в полном соответствии с условиями о предмете, способе, месте,
сроке его исполнения.

2. Предмет обязательства – это подлежащая передаче вещь, выполнение
работы, оказание услуги и т. п. В определенных случаях к предмету
обязательства предъявляются специальные требования:

валюта денежных обязательств должна быть выражена в рублях, иностранной
валюте или условных денежных единицах; однако расчеты дол жны быть
произведены в рублях, кроме случаев, предусмотренных законом;

по альтернативным обязательствам, в которых существует несколько
предметов, передача любого из них считается надлежащим исполнением.

3. Субъекты исполнения обязательства. Обязательство должно быть
исполнено надлежащему лицу: кредитору или указанному им третьему лицу.
При исполнении обязательства должник вправе потребовать доказательств
того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им
лицом.

Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго
определенного лица (должника). Исполнение обязательства может быть
возложено должником на третье лицо, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из
существа правоотношения. В этом случае кредитор не вправе отказаться от
принятия исполнения.

Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество
должника (право аренды, залога и т. п.) вследствие обращения кредитором
взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требования
кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят
права кредитора по обязательству.

4. Способ исполнения обязательства – порядок совершения должником
действий по исполнению обязательства.

По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому
кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями
обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа
обязательства.

Передачей вещи, отчужденной без обязательства доставки, признается сдача
веши перевозчику для отправки приобретателю или сдача вещи в организацию
связи для пересылки приобретателю.

Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного
обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде
всего издержки кредитора по получению исполнения, затем -проценты, а в
оставшейся части – основную сумму долга.

Должник вправе исполнить обязательство путем внесения денег или ценных
бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не может быть
исполнено непосредственно кредитору вследствие:

отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства;

недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором (в

частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и

третьими лицами);

уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с

его стороны.

Исполнение обязательства одной стороной, которое в соответствии с
договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной,
называется встречным (встречным представлением).

В случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором
исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение,
вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков
(например, продавец товара вправе отказаться от исполнения своей
обязанности по передаче вещи в случае неисполнения покупателем
предусмотренного договором условия о ее предварительной оплате).

5. Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если
же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то
применяются правила ст. 316 ГК. В этом случае исполнение должно быть
произведено:

по обязательству передать недвижимое имущество – в месте нахождения
имущества;

по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку, – в
месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар – в месте
изготовления или хранения товара;

по денежным обязательствам – в месте жительства кредитора – физического
лица либо в месте нахождения кредитора – юридического лица;

по всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а если
должником является юридическое лицо – в месте его нахождения.

6. Обязательство должно быть исполнено в установленный срок.

Обязательство с определенным сроком исполнения должно быть исполнено в
установленный день исполнения или в любой момент времени в пределах
периода, установленного для его исполнения.

Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в
разумный срок после возникновения обязательства.

Досрочное исполнение обязательства возможно:

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или

условиями обязательства либо не вытекает из его существа;

для обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности только в случаях, когда это
предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором либо вытекает
из обычаев делового оборота или существа обязательства. Неисполнение
обязательства в установленный срок называется просрочкой исполнения.

Вопрос 45. Понятие и система способов обеспечения исполнения
обязательства

1. Способы обеспечения исполнения обязательств – это предусмотренные
законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к
надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления
определенных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора
дополнительными правами по предупреждению или устранению неблагоприятных
для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства.

2. Признаки способов обеспечения исполнения обязательств:

• имущественный характер;

• обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение
обязательства;

• устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сторон;

• дополнительный акцессорный) характер, то есть они обеспечивают
исполнение основного обязательства, поэтому прекращение или
недействительность основного обязательства влечет прекращение или
недействительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии);

• они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредитору или нет;

• возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника
имущества, на которое может быть обращено взыскание.

3. Виды способов обеспечения исполнения обязательств:

неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия;
задаток; другие способы, предусмотренные законом или договором.

Вопрос 46. Понятие и виды прекращения обязательств

1. Прекращение обязательства – это прекращение прав и обязанностей
сторон, которые составляют содержание обязательства и связывают должника
с кредитором.

2. Основания прекращения обязательств:

прекращение обязательства надлежащим исполнением (ст. 408 ГК);

• зачет (ст. 410 ГК);

расторжение договора (ст. 450 ГК);

отступное (ст. 409 ГК);

прошение долга (ст. 4)5 ГК);

невозможность исполнения (ст. 416 ГК);

новация (ст. 414 ГК);

совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413 ГК);

смерть гражданина или ликвидация юридического лица (ст. 418, 419 ГК);

издание акта государственного органа (ст. 417 ГК).

Прекращение обязательств по воле сторон

Основания прекращения обязательств по воле сторон (стороны): надлежащее
исполнение, зачет, отступное, новации, прощение долга, расторжение
договора.

1. Обязательство прекращается его надлежащим исполнением, то есть
исполнением обязательства в соответствии с законом, иными правовыми
актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота.

Исполнение обязательства – односторонняя сделка. Исполнение основного
обязательства влечет прекращение как основного обязательства, так и
обязательства, его обеспечивающего.

Должник при исполнении обязательства вправе требовать от кредитора
расписку, удостоверяющую факт исполнения. Вместо выдачи расписки может
быть сделана соответствующая запись в долговом документе при его
возврате должнику. В случае невозможности возврата долгового документа
(например, его потеря) в расписке должна быть сделана соответствующая
запись. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не
доказано иное, прекращение обязательства.

2. Отступное – это прекращение обязательства, когда по соглашению сторон
исполнение обязательства заменяется передачей определенного
материального эквивалента (передачей вещи, уплатой денежной суммы).

3. Обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного
однородного требования, срок которого наступил, либо не указан, или
определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной
стороны.

Могут быть зачтены только:

встречные требования, то есть кредитор по одному из которых одновременно
является должником по другому;

однородные требования, то есть требования об исполнении однородных
обязанностей (например, требование об уплате денег);

требования, срок которых наступил либо не указан или определен моментом
востребования.

Не допускается зачет требования:

если по заявлению другой стороны и требованию подлежит применению срок
исковой давности и этот срок истек;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

о взыскании алиментов;

о пожизненном содержании;

в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

4. Новация – это соглашение сторон о замене первоначального
обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между
теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с
первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Новация
не допускается в отношении обязательств:

по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью;

по уплате алиментов.

Примером новации может служить замена любого долга, возникшего из
гражданско-правовых обязательств, заемным обязательством.

5. Прощение долга – это освобождение кредитором должника от лежащих на
нем обязанностей. Прекращение обязательства прощением долга допускается,
если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Расторжение договора как основание прекращения обязательства рассмотрено
в общих положениях о договоре.

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон

1. Основания прекращения обязательств вне зависимости от воли сторон:

невозможность исполнения обязательства;

издание государственным органом акта, делающего невозможным исполнение
обязательства полностью или в части;

совпадение должника и кредитора в одном лице;

смерть гражданина;

ликвидация юридического лица.

2. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она
вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В предпринимательских отношениях такими обстоятельствами могут быть
признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства (непреодолимая сила): стихийное бедствие, военные
действия и т. п. (п. 3 ст. 401 ГК). В случае невозможности исполнения
должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора
(просрочка кредита и пр.), последний не вправе требовать возращения
исполненного им по обязательству.

3. Особо выделяется невозможность исполнения обязательства полностью или
в части, наступившая в результате издания акта государственного орга-ва.
Стороны, понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать их
возмещения (ст. 13, 16 ГК). В случае признания акта государственного
органа в установленном порядке недействительным обязательство
восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон и
исполнение не утратило интерес для кредитора.

4. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном
лице (например, должник по договору займа унаследовал после смерти
заимодателя право требования, вытекающее из этого же договора займа, то
есть стал одновременно и должником, и кредитором по одному и тому же
обязательству).

5. Обязательства строго личного характера прекращаются смертью
гражданина (например, алиментные обязательства или обязательства по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью).

6. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника
или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами
исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица возлагается на
другое лицо (например, обязательства по возмещению вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина).

ВОПРОС 47. Понятие и виды договора купли-продажи

1. Договор купли-продажи – это договор, по которому одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную сумму (цену).

Предмет договора купли-продажи – любые не изъятые из оборота вещи,
находящиеся в собственности продавца, либо вещи, которые еще только
будут созданы или приобретены продавцом.

Договор купли-&