.

Гражданско-правовой статус акционерного общества

Язык:
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
81 2616
Скачать документ

2

Содержание

Введение

Глава 1. Гражданско-правовой статус коммерческого юридического лица на
примере акционерного общества

1.1 Виды коммерческих юридических лиц

1.2 Гражданского правовой статус акционерного общества

1.2.1 Понятие и учреждение АО

1.2.2 Имущество АО

1.2.3 Органы управления АО

1.2.4 Права и обязанности акционеров

1.2.5 Реорганизация и ликвидация акционерного общества

Глава 2. Правовые аспекты совершения акционерным обществом крупных
сделок, примеры из судебной практики

Заключение

Список литературы

Введение

В современных экономических условиях важнейшей организационно-правовой
формой организаций становится акционерное общество. Это объясняется
развитием рыночных отношений во всех сферах деятельности российских
физических и юридических лиц. Переход к рыночной экономике потребовал
разработки законодательных и подзаконных нормативных актов, определяющих
правовые основы и условия функционирования субъектов права, в первую
очередь коммерческих организаций, играющих важнейшую роль в развитии
российской экономики. В настоящее время тема, касающаяся правового
положения акционерных обществ, наиболее актуальна, поскольку на
сегодняшний день в России существует огромное количество юридических лиц
и более половины имеют форму акционерного общества. Некоторые из них
учреждены по решению Правительства, значительное число преобразовано
путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, многие
созданы как дочерние компании или, напротив, холдинги, объединяющие
несколько самостоятельных структур, и даже крупные
финансово-промышленные группы, контролирующие целые сектора рынка.

Особое место среди нормативных актов занимают нормы, регламентирующие
правовой статус юридических лиц, порядок их организации и деятельности.
Знаменательным событием в становлении правовой базы, регламентирующей
положение юридических лиц, стало принятие 21 октября 1994 г. нового
Гражданского кодекса РФ. Именно в нем были сформулированы основные
положения, определяющие понятие, виды и особенности различных
юридических лиц. За изданием Кодекса последовало принятие ряда
федеральных законов, которые развивали и детализировали положения
Кодекса применительно к конкретным разновидностям юридических лиц: “Об
акционерных обществах”, “О некоммерческих организациях”, “Об обществах с
ограниченной ответственностью” и др.

Преимущества акционерных обществ, которые выявлялись постепенно, по мере
их развития, признаются в наши дни, как правило, во всех странах
рыночной экономики.

Широкое развитие акционерных обществ обусловило появление разветвленного
корпоративного законодательства, которое постоянно развивается и
совершенствуется, что вызывает необходимость его изучения в целях
рационального и успешного применения.

Действующий с 1 января 1996 г. Федеральный закон “Об акционерных
обществах” в значительной мере способствовал упорядочению деятельности
акционерных обществ, однако отдельные пробелы, а также отсутствие
детальной проработки ряда вопросов в Законе требовали дальнейшего
совершенствования акционерного законодательства.

7 августа 2001 г. в Федеральный закон “Об акционерных обществах” были
внесены существенные изменения и дополнения, вступившие в силу с 1
января 2002 г. Поправки к Закону охватили все его основные разделы – 66
статей из 94. Значение этих мер определяется прежде всего положением,
которое занимают акционерные общества в современной российской
экономике. На 1 июля 2001 г. в России насчитывалось около 60 тыс.
открытых и более 370 тыс. закрытых обществ. Акционерная форма была
использована как основная при преобразовании десятков тысяч крупных и
средних государственных и муниципальных предприятий в негосударственные
коммерческие структуры. Часть акционерных обществ образована путем
объединения частных капиталов физических лиц. Соучредителями многих
акционерных обществ выступают иностранные участники – корпорации,
компании, фирмы, банки, фонды. Более трех тысяч акционерных обществ
имеют закрепленные в федеральной собственности акции. Поэтому каждая
новация в правовом регулировании затрагивает интересы весьма широкого
круга лиц.

Цель данной работы проанализировать гражданско-правовой статус
акционерного общества.

Основным методом в данной работе явился анализ специальной литературы по
проблеме исследования.

Глава 1. Гражданско-правовой статус коммерческого юридического лица, на
примере акционерного общества

1.1 Виды коммерческих юридических лиц

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и
гражданско-правовые формы юридических лиц, традиционные для рыночной
экономики (акционерные общества, товарищества, кооперативы).
Классификация юридических лиц в ГК РФ имеет важное практическое
значение, т.к. отнесение соответствующего вида юридических лиц к той или
иной группе предопределяет его особый правовой режим (ст. 48, 50 ГК РФ).

Анализ ст. 48 ГК РФ позволяет выделить в гражданском законодательстве
три модели юридических лиц в зависимости от соотношения прав учредителей
(участников) и самого юридического лица.

Первая модель. Учредитель, передавая юридическому лицу во владение,
пользование и распоряжение соответствующее имущество, продолжает
оставаться его собственником и признается собственником всего, что
юридическое лицо приобретает в дальнейшем процессе своей хозяйственной
деятельности. В данном случае вещными правами обладают
учредитель-собственник и само юридическое лицо, которому имущество
принадлежит на производном от собственности праве хозяйственного ведения
(ст. 295 ГК РФ) или оперативного управления (ст. 296 ГК РФ). В качестве
примера можно привести государственные и муниципальные предприятия, а
также учреждения, финансируемые собственником.

Вторая модель. Учредители (участники) с передачей юридическому лицу
соответствующего имущества полностью утрачивают на него свои вещные
права, и, соответственно, переданное им и приобретенное самим
юридическим лицом имущество признается принадлежащим ему на праве
собственности. В данном случае учредитель (участник) утрачивает вещные
права на имущество, а взамен приобретает права обязательственные, т.е.
права требования к юридическому лицу (например, право акционера получать
дивиденды в акционерном обществе). По этой модели строятся хозяйственные
товарищества и общества, а также производственные и потребительские
кооперативы.

Третья модель. Юридическое лицо становится собственником всего
принадлежащего ему имущества, и в отличие от двух других моделей в
указанном случае учредители (участники) никакими имущественными правами
– ни вещными, ни обязательственными – не обладают. К числу таких
юридических лиц относятся общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических
лиц (ассоциации, союзы).

Различие между тремя указанными моделями наглядно проявляется в момент
ликвидации юридического лица. Так, учредитель юридического лица,
созданного по первой модели, получает все, что осталось после расчетов с
кредиторами. Участники второй модели вправе претендовать на часть
оставшегося имущества, которая соответствует их доле (половину, четверть
и т.д.), а при третьей модели учредители (участники) никаких прав на
оставшееся имущество вообще не имеют.

Другая классификация указана в ст. 50 ГК РФ, где в зависимости от
характера деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие,
имеющие основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации,
которые такой цели не предусматривают, но вправе заниматься
предпринимательской деятельностью.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим – потребительские кооперативы,
общественные или религиозные организации (объединения), финансируемые
собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, а также
некоторые иные обладающие указанными признаками юридические лица,
предусмотренные законом. В то же время некоммерческие организации вправе
заниматься предпринимательской деятельностью при одновременном наличии
трех условий: она должна служить достижению целей, поставленных перед
организацией, и по своему характеру соответствовать этим целям, а
полученная прибыль не должна распределяться между ее участниками.

Наиболее распространенной в имущественном обороте гражданско-правовой
формой коллективного предпринимательства являются товарищества и
общества, имеющие много общих черт.

Они являются коммерческими организациями, преследующими извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и обладающими общей
правоспособностью, которая дает им возможность осуществлять любые не
запрещенные законом виды деятельности, включая и не названные прямо в
учредительных документах (п. 1 ст. 49 ГК РФ).

Правовой основой их создания является договор (соглашение) участников,
если только речь не идет о “компаниях одного лица”, которые могут
создаваться в виде хозяйственных обществ.

Товарищества и общества являются собственниками своего имущества (п. 1
ст. 66), их уставный (в обществах) или складочный (в товариществах)
капитал разделяется на доли (вклады) их участников. Уставный капитал –
это условная величина, установленная законом, состоящая из денежной
оценки имущественных вкладов учредителей (участников) и служащих для
определения относительного размера требований участника к обществу или
товариществу.

Права участников обществ и товариществ в основном совпадают (п. 1 ст.
67) и включают в себя:

право на участие в управлении делами коммерческой организации (оно
отсутствует лишь у вкладчиков товариществ на вере и владельцев
привилегированных и иных неголосующих акций);

· право на получение информации о деятельности общества или
товарищества;

· право на участие в распределении прибыли, в том числе на выплату
дивидендов по акциям (разумеется, при наличии прибыли);

· право на ликвидационную квоту, т.е. на участие в распределении остатка
имущества общества или товарищества в случае его ликвидации;

· иные дополнительные права, предусмотренные законом или учредительными
документами.

Участники обществ и товариществ имеют перед своей коммерческой
организацией определенные обязанности:

· по внесению имущественного взноса (вклада);

· по неразглашению конфиденциальной информации о деятельности
организации, в частности, ставшей известной после ознакомления с ее
документацией.

Учредительными документами могут предусматриваться и иные обязанности
участников общества или товарищества, например по участию в формировании
дополнительных имущественных фондов организации, по воздержанию от
ведения аналогичной предпринимательской деятельности (запрет конкуренции
и др.).

Вместе с тем эти гражданско-правовые формы юридических лиц имеют и
некоторые различия.

Товарищества – это объединения лиц, а общества – объединения капиталов.
Объединения лиц помимо имущественных вкладов предполагают
непосредственное участие в их деятельности учредителей (участников), и,
следовательно, индивидуальный предприниматель или коммерческая
организация может быть участником только одного товарищества. Общества,
как объединения капиталов, не предполагают (хотя и не исключают) личного
участия учредителей (участников) в их предпринимательской деятельности,
а поэтому допускают одновременное участие одних и тех же лиц в различных
обществах.

Участники товариществ, в отличие от участников обществ, обычно несут
неограниченную ответственность по долгам юридического лица всем своим
имуществом, что исключает их одновременное участие в нескольких
товариществах, т.к. нельзя одним и тем же имуществом отвечать по долгам
нескольких самостоятельных организаций. Исключение составляют вкладчики
товарищества на вере (коммандитисты), которые участвуют в деятельности
товарищества только имущественными вкладами, а потому могут одновременно
участвовать в деятельности нескольких коммандитных товариществ.
Участники товариществ могут одновременно быть участниками обществ, т.к.
по долгам последних они отвечают в пределах своих акций своим личным
имуществом.

Различен субъектный состав участников обществ и товариществ. В
товариществах могут участвовать только индивидуальные предприниматели
или коммерческие организации, поскольку участники товариществ должны
непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью.

В хозяйственных обществах, а также в роли вкладчиков в коммандитных
товариществах по общему правилу могут участвовать любые субъекты
гражданского права, исключение составляют государственные органы и
органы местного самоуправления; государственные и иные финансируемые
собственником учреждения (некоммерческие организации); должностные лица
государственных органов (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Участие в обществах и
товариществах государственных и муниципальных органов ограниченно,
поскольку они используют для этих целей имущество соответствующего
государственного или муниципального образования, включая средства,
собранные у налогоплательщиков, не говоря уже о возможных попытках
использовать в предпринимательской деятельности преимущество своего
публично-правового положения. Поэтому они могут участвовать только в
обществах (или в качестве вкладчиков в товариществах на вере) по прямому
разрешению закона, например, для фондов государственного имущества,
которые являются владельцами (держателями) акций и долей, принадлежащих
государству в хозяйственных обществах (обычно созданных в результате
приватизации, но с сохранением некоторой доли государственного участия).

Учреждения – не собственники как некоммерческие организации действуют в
гражданском обороте под дополнительную ответственность собственника (п.
2 ст. 120 ГК РФ), и поэтому они не могут участвовать в товариществах, а
их участие в обществах или в качестве вкладчика товарищества на вере
допустимо лишь с согласия собственника. В то же время учреждения
получают доходы от предпринимательской и иной деятельности, разрешенной
им собственником в учредительных документах, и такими доходами или
приобретенным за их счет имуществом они могут распоряжаться
самостоятельно (п. 2 ст. 298 ГК РФ) и, следовательно, вносить их в
качестве вкладов в общества или товарищества на вере.

Должностные лица государственных и муниципальных органов в соответствии
с законодательством не могут участвовать в коммерческих организациях,
если только речь не идет о владении акциями акционерных обществ
открытого типа.

В товариществах и обществах допускается одновременное участие физических
и юридических лиц, кроме того, эти хозяйствующие субъекты могут быть
участниками других обществ и товариществ, если только это не запрещено
антимонопольным законодательством или иными нормами закона (п. 5 ст. 66
ГК РФ).

Общества в отличие от товариществ могут быть созданы и одним учредителем
(п. 1 ст. 66, п. 6 ст. 98 ГК РФ). ГК РФ допускает создание таких
юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью и
акционерных обществ. Например, государственные акционерные общества с
полным 100-процентным участием государства (Российской Федерации в целом
или ее субъектов). В то же время юридическое лицо, состоящее из одного
лица, не может быть единственным участником общества с ограниченной
ответственностью (п. 2 ст. 88 ГК РФ) или акционерного общества (п. 6 ст.
98 ГК РФ), т.к. создается реальная возможность устранения стоящих за
такими обществами физических лиц от всякой имущественной ответственности
по долгам созданных ими организаций, а также реальная опасность
злоупотреблений.

Гражданский кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень товариществ и
обществ, допускаемых к участию в гражданских правоотношениях. К
товариществам отнесены полные и коммандитные, или товарищества на вере,
а к обществам – акционерные и с ограниченной либо с дополнительной
ответственностью его участников.

Необходимо обратить внимание на то, что Гражданский кодекс РФ полностью
регулирует правовой статус товариществ, а в отношении обществ ГК РФ
ограничивается лишь общими правилами, подлежащими конкретизации в
специальных законах об акционерных обществах и об обществах с
ограниченной ответственностью.

1.2 Гражданского правовой статус акционерного общества

1.2.1 Понятие и учреждение АО

Акционерным признается хозяйственное общество, образованное лицами,
соединившими свои капиталы в уставный капитал, разделенный на
определенное количество равных долей, выраженных в ценных бумагах –
акциях. АО – разновидность коммерческой организации корпоративного
характера, обладающей правами юридического лица. Участники АО –
акционеры – обладают по отношению к АО обязательственными правами,
закрепленными в акциях. Ответственность акционера по обязательствам АО
ограничивается стоимостью его акций, по существу стоимость акции
определяет пределы предпринимательского риска акционера. Субъектом права
собственности на денежные средства и иное имущество, внесенное
учредителями и акционерами в АО, является само АО как юридическое лицо.

После 1917 г. и широкой национализации промышленности акционерное
движение в России к середине 1918 г. сошло на нет. Однако с переходом к
нэпу интерес к различным формам предпринимательской деятельности вновь
возродился. До принятия ГК 1922 г. следует отметить отдельные, можно
сказать, предварительные шаги, создавшие предпосылки для появления в ГК
комплекса норм о торговых товариществах. Закон от 22 мая 1922 г. “Об
основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее
законами и защищаемых судами РСФСР”) предоставил всем правоспособным
гражданам возможность организовывать промышленные и торговые
предприятия, в том числе АО.

С 1 января 1923 г. на территории РСФСР вступил в действие ГК, в котором
содержались основные нормы, регулирующие правовое положение и
деятельность АО. ГК обозначал АО терминами “акционерные товарищества” и
“паевые товарищества”. В ст. 322 ГК было дано определение АО:
“Акционерным (или паевым) признается товарищество (общество), которое
учреждается под особым наименованием или фирмою с основным капиталом,
разделенным на определенное число равных частей (акций), и по
обязательствам которого отвечает только имущество общества”. Форма АО
была использована и для государственных организаций, акции которых могли
принадлежать исключительно государству. В связи с почти полным
огосударствлением народного хозяйства нормы ГК о торговых товариществах
утратили силу и перечень видов юридических лиц в ст. 24 ГК 1964 г.
вообще не упоминает о торговых товариществах.

Переход России на пути рыночной экономики потребовал возрождения
организационно-правовых форм, способных обеспечить беспрепятственное
развитие предпринимательства. Использование формы АО стало одним из
важнейших инструментов приватизации государственных и муниципальных
предприятий. Восстановление законодательства об АО началось с
утверждения Советом Министров РСФСР 25 декабря 1990 г. Положения об
акционерных обществах.

Часть первая ГК РФ, принятая в 1994 г., и созданный на основе гл. 4 ГК
Закон об акционерных обществах от 26 декабря 1995 г. урегулировали
отношения, связанные с учреждением и деятельностью АО.

Закон об акционерных обществах подлежит применению ко всем АО,
действующим на территории России. Особенности создания и правового
положения АО в сферах банковской, страховой и инвестиционной
деятельности, а также обществ, образованных на базе предприятий и
организаций агропромышленного комплекса, должны определяться
специальными федеральными законами.

Создание АО возможно либо путем учреждения ранее не существовавшего АО,
либо путем реорганизации действующей коммерческой организации. По
существу реорганизация является формой прекращения юридического лица,
заключающейся в том, что вместо одного (или нескольких) субъектов
гражданского оборота в нем появляется новое лицо, унаследовавшее в том
или ином объеме права и обязанности, принадлежавшие
правопредшественнику. Необходимым условием приобретения АО прав
юридического лица является его государственная регистрация в органах
юстиции. Создание АО представляет собой волевой акт, совершаемый лицами,
обладающими гражданской правоспособностью и дееспособностью, –
учредителями. В качестве учредителей могут выступать как граждане, так и
юридические лица. Учреждения, финансируемые собственником, могут быть
участниками АО с разрешения собственника.

Решение о создании АО принимается учредителями совместно и единогласно,
но Закон допускает создание АО одним лицом и тогда достаточно
волеизъявления этого лица. Учредительное собрание принимает решение по
трем основным вопросам: создание АО, утверждение его устава, избрание
органов управления. По важнейшим вопросам решения принимаются
единогласно. Решение о формировании органов управления принимается
большинством в три четверти от числа голосов, принадлежащих учредителям
в соответствии с общим количеством голосующих акций, причитающихся им с
учетом их имущественных вкладов.

Закон различает две разновидности АО – открытые и закрытые. Открытые АО
(ОАО) вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции, число
акционеров в них не ограничено, акционеры вправе отчуждать свои акции
без согласия других акционеров.

В закрытых АО (ЗАО) число акционеров не должно превышать пятидесяти,
акции распределяются среди учредителей или заранее ограниченного круга
лиц, акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами общества (подробные разъяснения по
поводу преимущественного права на приобретение акций в ЗАО содержатся в
п. 7 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 2 апреля 1997 г. N 4/8).
Уставный капитал ЗАО не может быть менее стократной суммы минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату
государственной регистрации общества. Для ОАО размер уставного капитала
– не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда.

Возможность иметь неограниченное число учредителей и акционеров в ОАО
создает условия для мобилизации значительного капитала, обеспечивающего
решение крупных хозяйственных задач. Ограничение числа акционеров ЗАО
сближает эту форму хозяйственных обществ с обществами с ограниченной
ответственностью и создает преимущество обозримости персонального
состава АО, а это может иметь значение как для внутренних отношений в
АО, так и для отношений с внешними партнерами.

Единственным учредительным документом АО является его устав. Заключаемый
учредителями общества договор о его создании представляет собой договор
простого товарищества (договор о совместной деятельности) и к
учредительным документам не относится (см. п. 3 постановления Пленума ВС
РФ и ВАС РФ от 2 апреля 1997 г. N 4/8). Устав представляет собой
локальный нормативный акт, регулирующий внутренние отношения,
складывающиеся между акционерами и органами управления АО. Его
юридическая сила, обязательность для всех акционеров и органов АО
основывается не только на факте утверждения устава учредителями, но и на
последующей государственной регистрации АО. Закон дает примерный
перечень сведений, которые должны содержаться в уставе, учредители
вправе также включить в устав любые не противоречащие закону пункты.

В уставе различаются положения информационного и нормативного характера.
Информация, которую заинтересованное лицо может получить из устава,
должна давать полное представление об АО как субъекте гражданского
права, т.е. прежде всего индивидуализировать АО, характеризовать
основные направления его деятельности, отражать состояние его имущества.
Устав определяет права акционеров по различным категориям акций. В нем
закрепляется организационное строение АО, определяется структура органов
и нормируется порядок их формирования и деятельности.

Защищая интересы акционеров, Закон установил, что только в уставе,
принимаемом единогласно, могут быть предусмотрены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру, или их общей номинальной
стоимости для одного акционера. Допускается также уставное ограничение
максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, независимо
от количества имеющихся у него акций. Изменения и дополнения в устав АО
вносятся по решению общего собрания акционеров и приобретают силу с
момента их государственной регистрации.

Особой разновидностью АО, занимающей промежуточное место между
акционерными обществами и производственными кооперативами, является так
называемое народное предприятие – акционерное общество работников
предприятия.

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. “Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)”*(149)
(Закон о народных предприятиях) принят в соответствии с п. 2 ст. 1
Закона об акционерных обществах, где имеется упоминание об “иных
федеральных законах”, действие которых может распространяться на
акционерные общества, обладающие определенными особенностями по
сравнению с общими положениями Закона об акционерных обществах. Нормы
Закона о народных предприятиях должны обеспечить непосредственное
участие в управлении акционерным обществом не только акционеров, но и
тех работников предприятия, которые акционерами не являются.
Предписывается также система мер, ограждающих акционеров и работников от
возможных злоупотреблений со стороны лиц, входящих в органы управления
народного предприятия. При этом реализация поставленных целей начинается
уже с процедуры создания акционерного общества работников (народного
предприятия).

Акционерные общества работников (народные предприятия – НП) создаются
только путем преобразования коммерческой организации – хозяйственного
товарищества и общества, производственного кооператива. Не могут быть
преобразованы в НП государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также открытые акционерные общества, работникам которых
принадлежит менее 49% уставного капитала (ст. 2 Закона о народных
предприятиях). Предполагается, что в последнем случае влияние работников
на дела предприятия окажется недостаточным. Решение о преобразовании
принимают участники существующей коммерческой организации.

Особенность создания НП состоит в том, что для этого необходимо
волеизъявление не только участников коммерческой организации,
преобразуемой в НП, но и согласие работников этой организации, т.е. лиц,
состоящих с организацией в трудовых отношениях. Участники принимают
решение о создании НП большинством в три четверти голосов. Закон о
народных предприятиях не указывает, каким большинством должны выразить
свое согласие работники коммерческой организации. Следует считать, что
для действительности согласия необходимо не менее трех четвертей голосов
всех работников, включая и тех, которые являются участниками
преобразуемой коммерческой организации. Следующим этапом создания НП
является заключение договора между работниками, выразившими согласие на
учреждение народного предприятия, пожелавшими стать его акционерами, и
участниками преобразуемой коммерческой организации. Работники, не
согласившиеся на преобразование коммерческой организации, в договоре не
участвуют и акционерами НП не становятся.

Договор о создании НП должен содержать в себе сведения, общие для
договоров об учреждении АО (п. 5 ст. 9 Закона об акционерных обществах),
и, кроме того, сведения о количестве акций, которыми может владеть в
момент его создания каждый работник, в том числе, являющийся участником
преобразуемой коммерческой организации и решивший стать акционером НП;
каждый участник коммерческой организации, не являющийся ее работником;
каждое физическое лицо, не являющееся участником преобразуемой
коммерческой организации, и/или юридическое лицо. Должна быть также
указана денежная оценка акций (долей, паев) преобразуемой коммерческой
организации, условия, сроки и порядок выкупа народным предприятием его
акций у акционеров в целях соблюдения требований Закона о народных
предприятиях и условий договора о его создании. Необходимо определить
формы оплаты акций НП или порядка обмена акций (долей, паев)
преобразуемой коммерческой организации на акции НП каждым акционером в
момент создания НП.

Если для АО единственным учредительным документом в соответствии с п. 3
ст. 98 ГК является устав, то для деятельности НП большое значение
приобретает также договор о создании. Договор о создании АО,
предусмотренный п. 5 ст. 9 Закона об акционерных обществах, определяет
отношения учредителей в период создания общества, а договор о создании
НП распространяет свое действие и на время его существования. Договор об
учреждении АО регулирует совместную деятельность учредителей в процессе
создания общества. Действие этого договора прекращается после достижения
поставленной сторонами договора цели.

Договор о создании НП не прекращает своего действия после
государственной регистрации предприятия. Об этом свидетельствуют его
обязательные условия, перечисленные в п. 1 ст. 3 Закона о народных
предприятиях. Так, согласно п. 5 ст. 4 этого Закона договором о создании
НП доля акций предприятия в общем количестве акций, которой могут
владеть в совокупности в момент его создания участники преобразуемой
коммерческой организации, не являющиеся ее работниками, может быть на
срок до пяти лет определена иначе, чем это предусмотрено в п. 5. Таким
образом, указанный договор урегулирует внутренние отношения в НП на срок
до пяти лет после его создания. Аналогичное действие договора в
отношении доли акций НП, которые могут принадлежать одному работнику,
предусмотрено п. 6 ст. 4 Закона о народных предприятиях. Означает ли
сказанное, что договор о создании НП должен быть отнесен к числу
учредительных документов этого юридического лица? Если НП есть
акционерное общество, а это обстоятельство отражено даже в названии
закона – об особенностях положения акционерных обществ работников, то на
поставленный вопрос следует дать отрицательный ответ, а соответствующие
положения Закона о народных предприятиях, в которых действие договора о
создании предприятия распространяется и на его деятельность, признать
нарушающими правила п. 3 ст. 98 ГК.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона о народных предприятиях договор
должен быть подписан всеми лицами, решившими стать акционерами НП.
Реализация этого правила может вызвать определенные практические
трудности при значительном числе лиц, решивших стать акционерами, так
как численность акционеров НП может достигать 5000. При большом числе
лиц, пожелавших стать акционерами, возможно подписание договора по
доверенности, выдаваемой определенным числом указанных лиц одному из них
в качестве уполномоченного на подписание договора. Лица, выдающие
доверенность, являются сторонами в многостороннем договоре, имеющем
целью создание НП. Представляется, что такая доверенность должна быть
нотариально удостоверена.

1.2.2 Имущество АО

Основой коммерческой деятельности АО является уставный капитал,
составляемый из номинальной стоимости акций общества, приобретенных
акционерами. Уставный капитал общества определяет минимальный размер
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Формирование
уставного капитала происходит в процессе учреждения АО путем оплаты
акций. Акции могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами (векселями,
чеками, варрантами и др.), другими вещами или имущественными правами
либо иными правами, имеющими денежную оценку. В числе имущественных прав
следует упомянуть исключительные права гражданина или юридического лица
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и пр.). Коммерческую ценность может иметь и определенная
информация (коммерческая тайна), которая также включается в оплату
акций. Оценка имущества (в том числе имущественных прав) производится по
рыночной цене. Рыночной признается цена, по которой продавец, имеющий
полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать,
согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о
стоимости имущества и не обязанный его покупать, был бы согласен его
приобрести.

В АО в обязательном порядке создается резервный фонд, предназначенный
для покрытия убытков АО, погашения его облигаций и выкупа акций в случае
отсутствия иных средств. Расходование средств резервного фонда на другие
цели не допускается. Уставом может быть предусмотрено формирование еще
одного специального фонда – фонда акционирования работников общества,
расходуемого на приобретение акций с последующим размещением их среди
работников АО. Закон не называет каких-либо иных фондов, но и не
запрещает их создания. Исходя из этого, не исключается возможность
включения в устав и иных целевых фондов.

Уставный капитал, зафиксированный при создании АО, в дальнейшем может
подвергнуться изменению – увеличению или сокращению. Эти обстоятельства
отражаются в уставе и регистрируются как изменения в нем. Решение об
увеличении уставного капитала принимается общим собранием или советом
директоров, если такие полномочия предоставлены ему уставом. Решение об
уменьшении может быть принято только общим собранием акционеров.
Увеличение уставного капитала возможно путем увеличения номинальной
стоимости акций либо размещения дополнительных акций, уменьшение – путем
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего
количества. Сокращение общего количества акций допускается, в частности,
путем приобретения собственных акций, которые погашаются при их
приобретении. АО не вправе принимать решение о приобретении части
размещенных акций, если в результате в обороте останутся акции общей
номинальной стоимостью менее установленного законом уровня уставного
капитала.

Выкуп акций производится не только на основании решения об уменьшении
размера уставного капитала, но и по требованию акционеров в случаях,
предусмотренных законом. Владелец голосующих акций вправе требовать
выкупа своих акций, если принято решение о реорганизации общества или
совершении крупной сделки, а он голосовал против реорганизации или
совершения сделки либо не принимал участия в голосовании. Такое же право
принадлежит владельцу голосующих акций в случае принятия решения о
внесении изменений и дополнений в устав АО или утверждения устава в
новой редакции, в результате чего его права оказались ограничены.

1.2.3 Органы управления АО

Важнейшим в деятельности любого корпоративного образования является
вопрос о формировании его воли как единого субъекта гражданского
оборота. Предусмотренная Законом структура органов АО призвана
обеспечивать интересы акционеров, возможность реально влиять на
хозяйственную деятельность АО. Создана своеобразная система “сдержек и
противовесов”.

В Законе определена компетенция органов управления АО. Ее
перераспределение между органами не допускается, кроме ограниченного
числа случаев, указанных в Законе. Так, уставом может быть
предусмотрено, что образование исполнительного органа и досрочное
прекращение его полномочий, которые диспозитивной нормой закона отнесены
к компетенции общего собрания акционеров, входят в компетенцию совета
директоров (наблюдательного совета). То же относится к решению вопроса
об изменении устава в связи с увеличением уставного капитала. Со своей
стороны совет директоров не вправе передавать свои исключительные
полномочия исполнительному органу.

Главным органом акционерного общества является общее собрание
акционеров, формирующее исполнительные и контрольные органы.
Исполнительным органом может быть правление, дирекция – коллегиальные
исполнительные органы, или директор, генеральный директор – единоличный
исполнительный орган. Текущая деятельность исполнительных органов
находится под контролем создаваемых общим собранием акционеров совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора).
Закон о народных предприятиях в качестве органов также называет общее
собрание акционеров (ст. 10 и 11), наблюдательный совет (ст. 12),
генерального директора (ст. 13) и ревизионную (контрольную) комиссию
(ст. 14).

Компетенция общего собрания определена ст. 48 Закона об акционерных
обществах. Решение ряда важнейших вопросов деятельности общества
отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров – они
не могут быть переданы для решения ни исполнительному органу АО, ни
наблюдательному совету (совету директоров). На решение наблюдательного
совета (совета директоров) возможна передача лишь вопросов о внесении
изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением уставного
капитала общества в соответствии со ст. 12 и 27 Закона.

Общее собрание акционеров в обязательном порядке созывается ежегодно в
сроки, определяемые уставом, с соблюдением сроков, установленных
законом. Внеочередное общее собрание созывается советом директоров
(наблюдательным советом) по собственной инициативе, а также по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) АО, аудитора общества,
акционера (акционеров), которому (которым) принадлежит не менее чем 10%
голосующих акций. Собрание может быть проведено как с присутствием
акционеров, так и путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Заочным голосованием могут быть решены многие вопросы жизни АО
за исключением избрания совета директоров, ревизионной комиссии
(ревизора), утверждения аудитора общества, рассмотрения и утверждения
годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков,
распределения прибылей и убытков.

Решения, принятые общим собранием, обязательны для акционеров. Однако
закон предоставляет акционеру право оспаривать решение собрания и
требовать по суду признания его недействительным. Признание решения
общего собрания недействительным по иску акционера может иметь место, в
частности, при несвоевременном извещении (отсутствии извещения) о дате
проведения общего собрания; непредоставлении возможности ознакомиться с
необходимыми материалами (информацией) по вопросам, включенным в
повестку дня собрания, несвоевременном предоставлении бюллетеней для
голосования, проводимого заочно.

Акционер может обратиться в суд с иском о признании решения общего
собрания недействительным при одновременном наличии следующих условий:
1) решение принято с нарушением закона, иных нормативных правовых актов
или устава АО; 2) истец не принимал участия в собрании, на котором было
принято решение, или голосовал против него; 3) этим решением нарушены
права и законные интересы акционера.

Не все свои полномочия общее собрание может осуществлять самостоятельно:
в ряде случаев действия общего собрания должны быть инициированы советом
директоров (наблюдательным советом). В частности, по представлению
совета решаются вопросы реорганизации АО – слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование. При добровольной ликвидации
общества вопрос также выносится на общее собрание по предложению совета
директоров (наблюдательного совета).

Компетенция общего собрания акционеров НП определена таким образом,
чтобы в наибольшей степени гарантировать участие в ней максимально
возможного числа акционеров, являющихся работниками предприятия. Это
достигается решением общего собрания о максимальной доле акций НП в
общем количестве акций, которой могут в совокупности владеть физические
лица, не являющиеся работниками предприятия, и/или юридические лица. Той
же цели служит решение о максимальной доле акций в их общем количестве,
которой может владеть один работник НП.

Перечень вопросов, рассмотрение и решение которых входит в компетенцию
общего собрания на НП, в целом соответствует содержанию ст. 48 Закона об
акционерных обществах. Главное отличие заключается в предложенной
Законом о народных предприятиях системе голосования. Предложенные
“особенности” полностью расходятся с основополагающим принципом
существования и деятельности акционерных обществ, где голосование
происходит по принципу “одна акция – один голос”. Этот принцип
обусловлен самой природой АО, как объединения капиталов. Недаром в ряде
статей Закона об акционерных обществах говорится о “голосующих акциях”
(например, в ст. 49). Для того чтобы принимать участие в делах АО, надо
участвовать в его капитале – можно сказать, что голосует не акционер, а
его капитал, выраженный в принадлежащих ему акциях. Статья 10 Закона о
народных предприятиях предлагает по наиболее важным вопросам
функционирования предприятия принимать решения по другому, “не
акционерному” принципу – “один акционер – один голос”. По тому же
принципу предлагается принимать решение и при голосовании о периоде
полномочий счетной комиссии на собрании. Совершенно очевидно, что
принцип “один участник – один голос” позаимствован из совсем другой
организационно-правовой формы коммерческих организаций, основанной не на
объединении капиталов, а на объединении лиц – из производственных
кооперативов. Пункт 2 ст. 15 Закона о производственных кооперативах
устанавливает, что каждый член кооператива независимо от размера его пая
имеет при принятии решений общим собранием членов кооператива один
голос.

В работе общего собрания акционеров НП могут участвовать с правом
совещательного голоса работники предприятия, не являющиеся акционерами
(п. 5 ст. 10 Закона о народных предприятиях). Закон не определяет
количественные пропорции такого участия – не сказано, вправе ли принять
участие в собрании все работники, не являющиеся акционерами, или
какая-то часть из них. С точки зрения коммерческих интересов предприятия
указанное правило вызывает сомнения, так как участие лиц,
непосредственно не вложивших свои средства в АО, может негативно
сказаться на соблюдении коммерческой тайны.

Создание совета директоров (наблюдательного совета) обязательно для АО с
числом акционеров более пятидесяти. Уставом общества с меньшим числом
акционеров может быть предусмотрено, что функции совета директоров
(наблюдательного совета) будет осуществлять общее собрание акционеров
(ст. 64 Закона об акционерных обществах). Компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) определена ст. 65 Закона. К исключительной
компетенции этого органа отнесено, в частности, определение приоритетных
направлений деятельности общества, созыв годового и внеочередного общих
собраний акционеров общества (за исключением случаев, предусмотренных п.
6 ст. 55 Закона), утверждение повестки дня общего собрания, рекомендации
относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) избираются общим
собранием акционеров на один год и могут быть избраны вновь
неоднократно. Члены коллегиального исполнительного органа (правления,
президиума и т.п.) не могут составлять большинства в составе совета
директоров (наблюдательного совета), а единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, президент и т.п.) не вправе одновременно быть
председателем совета директоров (наблюдательного совета).

Для НП законом также предусмотрен наблюдательный совет, представляющий
собой коллегиальный орган, в состав которого при наличии условий,
установленных п. 7 ст. 12 Закона о народных предприятиях, может быть
избран представитель работников, не являющихся акционерами. Генеральный
директор, председатель и члены контрольной (ревизионной) комиссии
избираются только из числа акционеров.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом НП,
тогда как Закон об акционерных обществах предоставляет акционерам
возможность самим решать, иметь ли коллегиальный или единоличный
исполнительный орган. Менее демократично по сравнению с Законом об
акционерных обществах решается вопрос о председателе наблюдательного
совета. Пункт 2 ст. 66 Закона об акционерных обществах запрещает
единоличному исполнительному органу (генеральному директору и т.п.)
одновременно быть председателем наблюдательного совета. Пункт 4 ст. 12
Закона о народных предприятиях в качестве общего правила устанавливает,
что председателем наблюдательного совета является входящий в него по
должности генеральный директор НП, если уставом не предусмотрено иное.
Можно считать вполне обоснованным предположение, что в большинстве
случаев будет избрана схема, предложенная диспозитивной нормой закона.

Нельзя признать расширением прав акционеров и правило п. 10 ст. 10
Закона о народных предприятиях: решение наблюдательного совета об отказе
включить вопрос в повестку дня или кандидатуру в список для голосования
по выборам на должность генерального директора НП и председателя
контрольной комиссии в члены наблюдательного совета и в члены
контрольной комиссии может быть обжаловано в контрольную комиссию,
решение которой по данному вопросу обязательно для наблюдательного
совета. Представляется, что приведенное правило не должно препятствовать
обжалованию решения контрольной комиссии в суде. Отказ в праве на
судебное обжалование означал бы неоправданное ограничение прав
акционеров НП по сравнению с правами, предоставленными им законом.

В АО создается исполнительный орган, призванный осуществлять руководство
текущей деятельностью общества (ст. 69 Закона об акционерных обществах).
На него возложена организация исполнения решений общего собрания
акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. В
состав исполнительного органа могут быть избраны как акционеры, так и
лица, акционерами не являющиеся. Полномочия исполнительного органа
общества могут быть по решению общего собрания переданы по договору
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).

Акционерное законодательство создает условия для защиты прав акционеров,
прежде всего меньшинства от злоупотреблений со стороны лиц, входящих в
состав руководящих органов АО. Поэтому в Закон об акционерных обществах
включены правила о возможности оспаривания решений общего собрания,
совета директоров, исполнительного органа. Защита прав и интересов
акционера осуществляется по двум направлениям – защита его имущественных
прав и защита его права на участие в управлении АО. Разумеется,
имущественные права акционера тесно связаны с правом участия в
управлении обществом.

Статьей 71 Закона об акционерных обществах определена ответственность
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа за
убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).
Если в причинении убытков виновны несколько из указанных лиц, их
ответственность перед обществом является солидарной.

1.2.4 Права и обязанности акционеров

Важнейшим имущественным правом акционера является его право на получение
дивидендов из прибыли АО. Решение о выплате дивидендов принимается общим
собранием акционеров (годовые дивиденды) или советом директоров
(промежуточные дивиденды – за квартал, за полугодие). Общество обязано
выплачивать только объявленные дивиденды. Право на получение дивидендов
возникает у акционера после принятия обществом решения об их выплате, в
котором определен размер дивидендов по различным категориям акций. В
случае задержки выплаты акционер вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с АО причитающихся ему сумм. Если дивиденды за соответствующий
период не объявлены, право требовать их выплаты не возникает.

Размер дивидендов, выплачиваемых по акциям одной категории
(обыкновенным), одинаков. Недопустимо установление размера дивидендов по
акциям в зависимости, например, от стажа работы акционера на
предприятии, принадлежащем акционерному обществу, от срока владения
акциями, нельзя лишать права на получение дивидендов или ограничивать их
размер за нарушение трудовой дисциплины.

Владельцы привилегированных акций не вправе требовать выплаты
дивидендов, размер которых предусмотрен в уставе, если общее собрание
приняло решение о невыплате дивидендов по акциям определенного типа или
выплате их в неполном размере. При отсутствии такого решения акционеры –
владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым
определен в уставе, могут заявлять требования об их выплате в
установленный срок, а при нарушении срока вправе обратиться в суд.
Конечно, в тех случаях, когда по закону общество не вправе принимать
решение о выплате дивидендов, у акционеров нет права требовать их
выплаты.

Интересы АО и его акционеров призваны защищать правила Закона о крупных
сделках и заинтересованности в совершении обществом сделки. При
совершении крупной сделки, связанной, как и прочие сделки, с
предпринимательским риском, вероятные убытки могут серьезно подорвать
имущественную стабильность АО. Поэтому закон требует в интересах самого
же АО и устойчивости гражданского оборота особой осмотрительности и
соблюдения специальных правил. Крупными признаются одна или несколько
взаимосвязанных сделок по приобретению или отчуждению имущества либо
возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого более
25% балансовой стоимости активов АО на дату принятия решения о
совершении таких сделок. Сюда же относятся сделка или несколько
взаимосвязанных сделок по размещению обыкновенных или привилегированных
акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее
размещенных обществом обыкновенных акций. Решение о совершении крупной
сделки на сумму от 25 до 50% балансовой стоимости активов должно быть
принято советом директоров (наблюдательным советом) единогласно, а при
недостижении единогласия вопрос может быть вынесен на общее собрание.

В целях усиления гарантии интересов акционеров и работников предприятия
п. 5 ст. 15 Закона о народных предприятиях изменен критерий отнесения
сделки к “крупной”. Таковой считается сделка, предметом которой является
имущество стоимостью от 15 до 30% балансовой стоимости имущества
предприятия. В отличие от ст. 79 Закона об акционерных обществах, Закон
о народных предприятиях требует, чтобы единогласное решение
наблюдательного совета о совершении крупной сделки было к тому же в
обязательном порядке согласовано с контрольной комиссией. Крупная
сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого
превышает 30% балансовой стоимости имущества предприятия, может быть
заключена только по решению общего собрания акционеров, принятому
большинством не менее трех четвертей голосов. Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что в ст. 78 Закона об акционерных обществах
говорится о крупной сделке, связанной с приобретением или отчуждением
обществом имущества. В Законе о народных предприятиях речь идет “о
совершении крупной сделки, предметом которой является имущество”. Но
сделка, предметом которой является имущество, не всегда связана с
отчуждением или приобретением – это может быть и договор аренды, договор
о передаче имущества в безвозмездное пользование и т.п. Таким образом,
очевидно, что Закон о народных предприятиях установил дополнительные
ограничения в интересах акционеров и работников НП. Но, как всякое
ограничение, это имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Усложнение процедуры заключения сделок снижает уровень оперативности в
принятии коммерческих решений, что в условиях рынка может повлечь
негативные последствия.

В российском акционерном законодательстве впервые появилась категория
аффилированных лиц, имеющих отношение к проблеме заинтересованности в
совершении обществом сделки. Аффилированными обычно называются лица,
которые в результате приобретения определенного пакета акций АО, либо в
силу своего должностного положения в обществе (члена совета директоров,
исполнительного органа), либо в силу иных обстоятельств могут в той или
иной степени контролировать деятельность общества. Аффилированными
лицами АО могут быть основное хозяйственное общество, по отношению к
которому АО является дочерним; акционер, имеющий право распоряжаться
более чем 20% голосующих акций данного общества; член совета директоров
общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества
и др.

Заинтересованными в совершении сделки признаются член совета директоров
АО, лицо, занимающее должность в иных органах управления, акционер
(акционеры), владеющий со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более
процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их
супруги, родители, дети, братья и сестры, а также все их аффилированные
лица: 1) являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве
представителя или посредника, 2) владеют 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной в
сделке или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, и
3) занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной в сделке или участвующего в ней в качестве
представителя или посредника. Дабы снизить или вовсе исключить
негативное для интересов АО воздействие заинтересованности в совершении
сделки лиц, могущих оказать влияние на принятие решения о заключении
сделки и определение ее условий, закон установил специальные правила. Их
суть сводится к тому, чтобы отстранить заинтересованных лиц от участия в
принятии решения о заключении сделки.

Если в сделке заинтересован один или несколько членов совета директоров,
решение принимается большинством голосов незаинтересованных членов
совета. В случае заинтересованности всего состава совета директоров,
решение должно быть принято на общем собрании акционеров большинством из
числа акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Статья 16 Закона о народных предприятиях содержит правила не только о
крупных сделках, но и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность лиц из руководящего состава предприятия. Одним из
требований указанного Закона, впрочем, так же как ст. 82 Закона об
акционерных обществах, является требование о предоставлении
соответствующими лицами информации о своей заинтересованности. Закон о
народных предприятиях установил, что, если требуемая информация не будет
своевременно представлена, контрольная комиссия обязана вынести вопрос о
невыполнении требования закона на рассмотрение общего собрания. Какова
должна быть реакция общего собрания, Закон не указывает. Неясно,
насколько оперативно сможет общее собрание обсудить это сообщение и
запретить совершение сделки или, наоборот, одобрить ее. Если же сделка
была совершена с нарушением требования о предоставлении информации,
следует применить правило ст. 84 Закона об акционерных обществах и
воспользоваться возможностью признать сделку недействительной.

1.2.5 Реорганизация и ликвидация акционерного общества

Реорганизация АО заключается в том, что права и обязанности
реорганизуемого общества переходят к иным юридическим лицам в порядке
правопреемства. Реорганизация может происходить как по решению самого АО
(добровольная), так и по постановлению компетентного органа. Так, Закон
о конкуренции допускает принудительное разделение “хозяйствующих
субъектов” (в том числе АО), которые, занимая доминирующее положение в
определенной отрасли, осуществляют монополистическую деятельность и(или)
их действия приводят к существенному ограничению конкуренции*(152).

В числе форм реорганизации юридического лица и ранее известных
российскому гражданскому праву ГК 1994 г., а вслед за ним и Закон об
акционерных обществах, упоминают преобразование. АО может быть
преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в
производственный кооператив. Преобразование в хозяйственное товарищество
(полное или коммандитное) или в потребительский кооператив не
допускается. При проведении преобразования должны учитываться правила,
специфические для указанных видов коммерческих организаций. Не
противоречит закону преобразование АО одного вида в другой: ОАО в ЗАО и
наоборот. Ограничения здесь обусловлены установленным предельным числом
акционеров – в ЗАО их должно быть не более 50, поэтому ОАО,
насчитывающее большее число акционеров, не может быть преобразовано в
ЗАО. В то же время ЗАО не подлежит преобразованию в ОАО, если размер его
уставного капитала ниже минимального уровня, установленного для ОАО.

Прекращение АО в форме ликвидации подчиняется нормам ГК, общим для всех
юридических лиц и соответствующим нормам Закона об акционерных
обществах. АО может быть ликвидировано добровольно – по решению самих
акционеров или принудительно – по решению суда. В ГК названы лишь две
причины, по которым происходит добровольная ликвидация АО – истечение
срока, на который было создано юридическое лицо, и достижение цели, ради
которой оно было создано. Решение о ликвидации должно быть немедленно в
письменной форме сообщено органу государственной регистрации по месту
регистрации АО.

Принудительная ликвидация АО производится по решению суда в соответствии
с основаниями, указанными в ГК: осуществление деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности запрещенной
законом, либо с иными грубыми нарушениями закона или иных нормативных
правовых актов. Основанием для принудительной ликвидации является также
несостоятельность (банкротство) АО. Условия и порядок объявления АО
банкротом, а также особенности ликвидационной процедуры определены
Законом о банкротстве, а для кредитных организаций – Федеральным законом
от 25 февраля 1999 г. “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”.

Глава 2. Правовые аспекты совершения акционерным обществом крупных
сделок, примеры из судебной практики

Акционерные общества в процессе своей деятельности совершают большое
количество разнообразных сделок. Однако лишь в отношении некоторых из
них законодателем установлена специальная процедура их одобрения со
стороны различных органов управления. Речь идет о совершении крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указание в законе именно на эти виды сделок еще не означает, что
учредительными документами акционерного общества не могут быть
установлены какие-то дополнительные процедуры по согласованию с
определенными органами совершения этих сделок либо на одобрение этих
сделок. Например, в ряде акционерных обществ устанавливаются специальные
процедуры при совершении сделок с ценными бумагами, находящимися на
балансе акционерного общества. Однако установление специальных процедур
одобрения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, – это императивное требование закона, и
несоблюдение его недопустимо. Установление процедур одобрения в
отношении всех остальных сделок – это дело самого акционерного общества.

В законодательстве предусматриваются различные меры контроля,
применяемые при заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении
которых могут быть заинтересованы лица, участвующие в управлении
обществом или иным образом имеющие возможность оказывать влияние на
принимаемые им решения. Цель таких мер – исключить наступление
невыгодных для общества последствий, подрывающих его экономическую
стабильность, и вместе с тем способствовать защите интересов участников
общества (акционеров) и добросовестных партнеров – кредиторов.

Суть особого режима крупных сделок состоит в том, что для руководителя
(единоличного исполнительного органа) общества предусмотрены
ограничения, связанные с совершением определенных сделок: если
руководитель совершил такую сделку без соответствующего одобрения, она
может быть признана недействительной. Специальный режим устанавливается
с целью защиты интересов участников, которые могут понести убытки, если
руководитель по собственному усмотрению нерационально либо необдуманно
пожелает распорядиться значительным количеством активов.

Крупным сделкам посвящена гл. X ФЗ “Об акционерных обществах”. Так,
согласно ст. 78 названного Закона крупной сделкой считается сделка (в
том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества. Наиболее существенные
изменения ФЗ “Об акционерных обществах” были связаны с внесением в него
изменений и дополнений в августе 2001 г. В связи с этим целесообразно
рассмотреть редакции данного Федерального закона от 24 мая 1999 г. и от
7 августа 2001 г. Изменения, внесенные Федеральным законом от 7 августа
2001 г. N 120-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
“Об акционерных обществах”*(303), позволяют ответить на некоторые из
поставленных вопросов, но многие из них так и остались без ответа.

Определение крупной сделки в значительной мере воспроизводит
определение, данное в редакции от 24 мая 1999 г., и вместе с тем вносит
в него ряд уточнений. Так, дается более развернутая характеристика
сделок, которые при соответствующей сумме должны относиться к крупным.
Названы не только договор купли-продажи, традиционный для сделок по
приобретению и отчуждению имущества, но и другие договоры, в результате
заключения которых не исключается возможность отчуждения имущества
общества. О таком признаке, как существенное условие для отнесения
сделки к категории крупных, говорилось и в прежней редакции Закона, но
на практике он не всегда учитывался. Например, иногда не признавался
крупной сделкой договор залога (при сумме договора, превышающей 25%
балансовой стоимости активов) со ссылкой на то, что он не является
сделкой, связанной с приобретением или отчуждением имущества. Между тем
очевидно, что в случае невыполнения обязательства, обеспеченного
залогом, взыскание может быть обращено на предмет залога: он подлежит
отчуждению с направлением полученных от его продажи средств на
выполнение обязательств перед кредитором (ст. 349 ГК РФ). То есть
заключение обществом договора залога может привести к отчуждению
имущества, переданного в залог.

Не исключена возможность обращения взыскания, а следовательно, и
отчуждения имущества общества при заключении им кредитного договора,
договора займа, принятия обязательств по договору поручительства в
случае невыполнения обязательств по этим договорам*(304).

В последней редакции ФЗ “Об акционерных обществах” дан примерный
перечень сделок, связанных с возможностью отчуждения имущества. Он не
является исчерпывающим, так как применительно к названным в Законе
сделкам использованы слова “в том числе”.

Такое же понимание этой нормы сложилось и у Высшего Арбитражного Суда
РФ, который в постановлении Пленума от 18 ноября 2003 г. указал, что
содержащийся в ч. 1 п. 1 ст. 78 ФЗ “Об акционерных обществах” перечень
видов сделок (заем, кредит, залог, поручительство), на которые наряду с
договорами купли-продажи, дарения, мены распространяется порядок
заключения крупных сделок, установленный ст. 78 и 79 ФЗ “Об акционерных
обществах”, не является исчерпывающим. К таким сделкам (при
соответствующей сумме сделки) могут относиться договоры об уступке
требования, переводе долга, внесении вклада в уставный капитал другого
хозяйственного общества в счет оплаты акций (доли) и другие, если в
результате их заключения возникает возможность отчуждения имущества
общества.

Таким образом, для квалификации сделки в качестве крупной необходимо
определить направленность сделки – на приобретение или отчуждение
имущества или установить, создавала ли сделка прямую либо косвенную
возможность отчуждения обществом имущества.

Отчуждение предусматривает прекращение права собственности на имущество
у предшествующего владельца. Поэтому к сделкам по отчуждению имущества
относятся договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, займа, кредита и
т.п., а к сделкам, которые могут повлечь отчуждение имущества прямо или
косвенно, – договоры залога, связанные с возможностью принудительной
реализации заложенного имущества, договоры уступки прав и т.п.

Так, в Информационном письме ВАС РФ от 13 марта 2001 г. специально
обращается внимание на то, что сделка по уступке права (требования)
должна рассматриваться как крупная и заключаться с соблюдением
требований, установленных ст. 78 и 79 ФЗ “Об акционерных обществах”,
если стоимость уступаемых по сделке прав превышает 25% балансовой
стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении сделки.

В качестве примера приведем следующее дело. Закрытое акционерное
общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора об уступке права (требования), возникшего у
общества в связи с выполнением работ по договору подряда, стоимость
которых не была оплачена заказчиком. Сумма требования превышала 25%
балансовой стоимости активов общества, однако решение о заключении
договора принималось единолично генеральным директором. Организация, в
пользу которой была осуществлена уступка требования, возражала против
иска, ссылаясь на то, что данный договор не подпадает под действие ст.
79 ФЗ “Об акционерных обществах”.

Арбитражный суд удовлетворил иск общества. Суды апелляционной и
кассационной инстанций оставили решение без изменения, признав данный
договор сделкой по отчуждению активов общества на сумму, превышающую 50%
их балансовой стоимости (сумма сделки составляла 70% балансовой
стоимости активов), в силу чего для его заключения необходимо было
решение общего собрания акционеров, принятое большинством в три четверти
голосов Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФот
13 марта 2001 г. N 62″Обзор практики разрешения споров, связанных с
заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность” .

Таким образом, исходя из буквального толкования п. 1 ст. 78 ФЗ “Об
акционерных обществах”, отчуждение не следует понимать как простую
передачу имущества иным лицам: отчуждение должно быть связано с
прекращением у общества права собственности на имущество либо с уступкой
прав согласно нормам гл. 24 ГК РФ, когда в виде имущества выступают
имущественные права. Следовательно, акционерное общество-арендодатель не
может оспаривать договор аренды по основанию несоблюдения при его
заключении требований Закона о совершении крупных сделок, поскольку по
договору аренды не происходит отчуждения имущества, оно лишь передается
арендатору во временное владение и пользование.

Вместе с тем последняя редакция ФЗ “Об акционерных обществах” позволила
по-новому взглянуть на применение этих положений. Речь идет о новом
положении, внесенном в ст. 78 Закона: уставом общества могут быть
установлены иные случаи помимо указанных в этой статье, при которых на
совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных
сделок, предусмотренный Законом. Такую возможность акционерные общества
могут использовать, например, в отношении договоров аренды. При этом
соблюдается логика законодателя относительно того, что при сдаче
имущества в аренду (без права его выкупа) право собственности на это
имущество сохраняется за арендодателем и соответственно никакого его
отчуждения не происходит. Но при этом создается механизм контроля за
заключением таких договоров через специальные процедуры одобрения,
предусмотренные статьями о крупных сделках, что очень важно, поскольку
довольно часто в аренду сдаются дорогостоящие объекты (особенно это
относится к недвижимости), которые на длительный срок выбывают из
владения и пользования общества. Подобные сделки не всегда экономически
выгодны обществу, и установление за ними контроля было бы в его
интересах*.

Нормы, определяющие порядок совершения крупных сделок, распространяются
также на договоры поручительства, если сумма конкретного договора
превышает 25% балансовой стоимости активов общества-поручителя на дату
заключения договора.

Проиллюстрируем это положение следующим примером.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к
обществу с ограниченной ответственностью (заемщику) и закрытому
акционерному обществу (поручителю) о взыскании с них солидарно
невозвращенного кредита, полученного первым ответчиком. Поручитель
заявил возражение против привлечения его к ответственности, сославшись
на недействительность заключенного им договора поручительства в связи с
тем, что сумма договора превысила 25% балансовой стоимости активов
данного общества. При заключении договора необходимо было
руководствоваться требованиями ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах”,
однако генеральный директор нарушил их.

Арбитражный суд отклонил возражения второго ответчика, отметив в
решении, что договор поручительства не может рассматриваться в качестве
крупной сделки исходя из признаков, характеризующих такие сделки,
поскольку он не связан с приобретением или отчуждением имущества.
Требования истца о взыскании с ответчиков солидарно суммы долга были
удовлетворены.

Суд кассационной инстанции отменил это решение и передал дело на новое
рассмотрение, указав, что мотивы решения в части, исключающей
возможность отнесения договора поручительства к крупным сделкам, не
основаны на нормах законодательства. В соответствии со ст. 78 ФЗ “Об
акционерных обществах” крупными являются не только сделки по
приобретению или отчуждению имущества на суммы, превышающие 25%
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о
совершении сделки, но и сделки, создающие прямо или косвенно возможность
отчуждения имущества общества на соответствующую сумму.

К таким сделкам могут относиться договоры поручительства, договоры о
залоге имущества и другие, при неисполнении которых взыскание может быть
обращено на имущество поручителя, залогодателя и т.д. с отчуждением его
в установленном законом порядке.

Исходя из этого, арбитражному суду было предложено проверить
обоснованность заявления закрытого акционерного общества о заключении
договора поручительства с нарушением требований ст. 78 и 79 ФЗ “Об
акционерных обществах” и в случае подтверждения данного обстоятельства
рассматривать указанный договор в качестве недействительной сделки.
Сумма договора поручительства при решении данного вопроса должна
определяться исходя из суммы основного обязательства, обеспечиваемого
поручительством, без учета неустоек, штрафов, пени.

Постановление суда кассационной инстанции является правильным
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФот 13 марта
2001 г. N 62″Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность” .

Новой редакцией рассматриваемого Закона из числа крупных были исключены
сделки, связанные с размещением обществом акций в количестве,
превышающем 25% ранее размещенных, однако порядок заключения таких
сделок не был определен. В измененном Законе норма, определяющая порядок
размещения такого количества дополнительных акций, помещена в ст. 39,
посвященной способам размещения ценных бумаг Шапкина Г.С. Новое в
российском акционерном законодательстве (изменения и дополнения
Федерального закона “Об акционерных обществах”)//Вестник ВАС РФ. 2002. N
1. С. 92..

Сделки с акциями могут быть отнесены к крупным, если они связаны с
приобретением или отчуждением акций, находящихся в обращении, передачей
их в залог, внесением в качестве вклада в уставный капитал вновь
учреждаемого общества и т.д., при соответствующей стоимости акций,
являющихся предметом сделки. В этих случаях речь идет не об акциях,
эмитентом которых является общество (размещаемых им), а об акциях других
обществ, находящихся в собственности у общества как часть его имущества.

Не изменен порядок отнесения к крупным тех сделок, которые совершаются
обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, независимо от
стоимости приобретаемого или отчуждаемого по сделке имущества. Термин
“обычная” следует применять к конкретному обществу. По общему правилу
хозяйственное общество как разновидность коммерческой организации
обладает общей правоспособностью и может осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). Однако
обычными для конкретного общества будут далеко не все виды деятельности,
которыми оно вправе заниматься. Вряд ли можно признать в качестве
сделки, совершаемой в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности, сделку общества, изготовляющего какую-либо продукцию, по
отчуждению принадлежащих ему сооружений, необходимых для осуществления
производственного процесса. Такая сделка не только не связана с обычной
хозяйственной деятельностью общества, но и может сделать невозможным
осуществление этой деятельности.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 указывается,
что к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной
деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на
приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем
розничной продажи).

Таким образом, сделки общества, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности, – это, во-первых, сделки, являющиеся
неотъемлемым элементом содержания такой деятельности, а во-вторых, иные
сделки, сопутствующие им. Осуществление того или иного вида
хозяйственной деятельности связано с необходимостью заключения сделок
первой группы. Главное назначение сделок второй группы состоит в
создании необходимых предпосылок для заключения и исполнения сделок
первой группы, посредством которых осуществляется их связь с обычной
хозяйственной деятельностью общества.

Возвращаясь к примеру с хозяйственным обществом, занимающимся
изготовлением продукции, отметим, что его деятельность практически
невозможна без заключения сделок по приобретению сырья и материалов для
производства, а также по реализации готовой продукции. Такие сделки
относятся к первой группе. Но для их осуществления общество часто
вынуждено заключать сопутствующие сделки. Например, из-за отсутствия
свободных денежных средств ограничиваются возможности приобретения сырья
и для привлечения денежных средств общество заключает кредитный договор
с банком. Данную сделку следует рассматривать как сопутствующую
(относящуюся ко второй группе). Судебная практика не считает крупными
сделками кредитные договоры, по которым обществу предоставляются
денежные средства на цели, связанные с осуществлением обычной
хозяйственной деятельности.

В качестве примера рассмотрим предъявляемый в арбитражный суд иск о
признании недействительным договора, заключенного акционерным обществом
с банком на получение кредита, сумма которого превышала 25% балансовой
стоимости активов общества (для банка кредитные договоры относятся к
обычным сделкам в процессе его деятельности, а контроль за ними (с точки
зрения возможных рисков) осуществляется в соответствии с правилами,
установленными Центральным банком РФ). Генеральный директор общества
подписал договор при отсутствии решения совета директоров, необходимого
для заключения сделок на такую сумму. Арбитражный суд установил, что
общество, получившее кредит, является торговой организацией, а кредит
был взят для оплаты очередной партии товаров, закупленных обществом, и
погашался по мере реализации этих товаров через розницу. Такого рода
операции осуществлялись обществом постоянно в процессе его хозяйственной
деятельности. В связи с этим суд признал, что к данному договору не
должны применяться правила о заключении крупных сделок, поскольку он
относится к обычной хозяйственной деятельности общества Информационное
письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2001 г. N
62″Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность” .

Сопутствующие сделки не сводятся только к кредитным договорам, они могут
быть различными. Возможность заключения тех или иных сделок в качестве
сопутствующих определяется прежде всего видом хозяйственной деятельности
общества.

В категорию крупных сделок попадает не только сделка соответствующего
размера, но и несколько сделок, каждая из которых по своему размеру не
может быть отнесена к крупным. Это связано с понятием связанности
сделок, когда они в своей совокупности при наличии определенной связи в
сумме составляют крупный размер для данного общества. Понятна цель
такого подхода законодателя – воспрепятствовать попыткам обойти
соблюдение процедуры одобрения сделок путем “разбития” сделки,
подпадающей под категорию крупной, на несколько небольших по размеру
сделок. Законодатель не определяет признаки, указывающие на взаимосвязь
таких небольших сделок. Поэтому, как отмечает Г.Е. Авилов, “только при
рассмотрении конкретного дела суд может ответить на вопрос, следует ли
определенные сделки считать взаимосвязанными или нет”.

По мнению Д.В.Ломакина, при определении связанности сделок необходимо
учитывать такой признак, как совпадение основания сделок, под которым
понимается типичный для данного вида сделок правовой результат, ради
достижения которого они совершаются. Такой результат может заключаться в
прекращении права собственности на имущество у данного общества и
возникновении права собственности на данное имущество у иного лица
(лиц). Выделяется также такой критерий, как однородный предмет всех
заключаемых сделок, например, акции.

Вместе с тем уже упоминалась некоторая судебная практика по этим
вопросам. Известен случай, когда арбитражный суд не признал
недействительными сделки по отчуждению имущества ОАО “Гагарин-Лада”, так
как не нашел в них взаимосвязанности по тому основанию, что цель
заключения каждого из оспариваемых договоров была обусловлена разными
обстоятельствами, возникшими в разное время, по разным причинам и с
разными юридическими лицами, что исключает их взаимосвязанность. Как
указывается в постановлении Президиума ВАС РФ, нельзя признать
обоснованным довод апелляционной инстанции о том, что факт отчуждения
имущества разным юридическим лицам свидетельствует об отсутствии
взаимосвязанности в совершении сделок: по оспариваемым сделкам все
имущество в конечном счете оказалось в собственности одного лица – ООО
“Элис-Гранд” Постановление Президиума ВАС РФ от 27 августа 2002 г. N
1720/02//Вестник ВАС РФ. 2002. N 12..

Для определения того, является ли совершаемая обществом сделка крупной
или нет, важное значение имеет порядок определения стоимости имущества,
являющегося предметом такой сделки, и сопоставления ее с балансовой
стоимостью активов.

В соответствии с прежней редакцией ст. 78 ФЗ “Об акционерных обществах”
размер сделки (возможность отнесения ее к крупной) должен был
определяться исходя из балансовой стоимости активов общества на дату
совершения сделки. По действующей редакции Федерального закона, как мы
уже отметили, сделка признается крупной, если стоимость имущества, в
отношении которого она совершается, составляет 25% и более балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. Кроме этого необходимо иметь
ввиду, что при определении балансовой стоимости активов общества на дату
принятия решения о совершении крупной сделки учитывается сумма активов
по последнему утвержденному балансу общества без уменьшения ее на сумму
долгов (обязательств).

Арбитражный суд рассмотрел дело по иску прокурора о признании
недействительной сделки, связанной с внесением открытым акционерным
обществом-учредителем вклада в уставный капитал создаваемого нового
хозяйственного общества, в связи с тем, что решение о ее совершении было
принято с нарушением требований ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах”.

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал, не признав указанную
сделку (с учетом суммы вклада) крупной.

В кассационной жалобе истец просил решение отменить, а иск
удовлетворить, считая, что суд сделал неправильный вывод, не признав
сделку крупной, поскольку при определении балансовой стоимости активов
общества и сопоставлении с нею суммы сделки не исключил из стоимости
активов сумму долгов (обязательств) общества.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, оставил решение суда
первой инстанции без изменения. Отказ в ее удовлетворении суд
мотивировал ст. 78 ФЗ “Об акционерных обществах”, устанавливающей
критерии определения крупных сделок исходя из соотношения суммы сделки и
балансовой стоимости активов общества в целом, а не стоимости чистых
активов. Поэтому при вынесении решения суд обоснованно не исключил из
общей стоимости активов часть, которая составляла сумму его долгов
(невыполненных обязательств) Обзор практики разрешения споров… (П.
3)//Вестник ВАС РФ. 2001. N 7..

Цена отчуждаемого или приобретаемого обществом имущества определяется
советом директоров общества в соответствии со ст. 77 ФЗ “Об акционерных
обществах” (п. 2 ст. 78). Аналогичная норма была и в прежней редакции
Закона. Но помимо указания о цене отчуждаемого или приобретаемого
имущества появилось упоминание о цене услуг, предоставляемых или
получаемых обществом. На наш взгляд, это служит основанием для
расширения круга сделок, к которым должны применяться правила статей о
крупных сделках.

В порядке, предусмотренном ст. 77 ФЗ “Об акционерных обществах”,
определяется рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки.
Именно эта стоимость сопоставлялась с балансовой стоимостью активов
общества. Но в действующей в настоящее время ст. 78 ФЗ “Об акционерных
обществах” появился новый абзац, в котором говорится, что в случае
отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого
имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае
приобретения имущества – цена его приобретения.

В связи с этим дополнением возникает несколько вопросов. Во-первых,
стоимость имущества по данным бухгалтерского учета может не совпадать с
рыночной стоимостью того же имущества. Кроме того, рыночная стоимость
объектов недвижимости нередко в несколько раз превосходит ту, которая
значится по балансу (с учетом амортизации), и, следовательно,
предусмотренное Законом сопоставление может в некоторых случаях выводить
из-под контроля действительно крупные сделки.

Во-вторых, допускается использование разных критериев при принятии
решений об отнесении сделки к крупной в зависимости от того, касается
это приобретаемого или отчуждаемого имущества. При совершении сделки,
связанной с приобретением имущества, с балансовой стоимостью активов
будет сопоставляться действительная рыночная стоимость имущества, т.е.
более высокая в отличие от сделок по отчуждению имущества.

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003
г. N 19, а также в судебно-арбитражной практике определены некоторые
подходы к разрешению споров, связанных с установлением суммы (размера)
сделки, которая может быть отнесена к крупной, сохраняющие свое значение
и в нынешних условиях.

Сумма (размер) соответствующей сделки должна определяться исходя из
стоимости реально отчуждаемого или приобретаемого имущества без учета
дополнительных начислений (неустоек, штрафов, пеней и т.д.), требования
об уплате которых могут быть предъявлены к соответствующей стороне в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Напомним, что решение об одобрении крупной сделки принимается либо
советом директоров (наблюдательным советом) общества, либо общим
собранием акционеров, при этом цена отчуждаемого или приобретаемого
имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным
советом) общества.

Статья 79 ФЗ “Об акционерных обществах” определяет единый порядок
одобрения совершаемых обществом крупных сделок для всех видов имущества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества принимает решение об
одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества.
В императивном порядке ФЗ “Об акционерных обществах” (п. 2 ст. 79)
определяет, что подобное решение принимается всеми членами совета
директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного
совета).

Обратим внимание на последнюю часть этого предложения. В качестве
иллюстрации того, как правильно применять данное положение, приведем
следующий судебный спор.

Организация-акционер обратилась в арбитражный суд с иском о признании
недействительным решения совета директоров о совершении обществом
крупной сделки ввиду того, что один из членов совета отсутствовал на
заседании и не принимал участия в голосовании, а за другого, также
отсутствовавшего члена совета директоров, проголосовало иное лицо на
основании выданной им доверенности. Истец, оспаривая указанное решение,
сослался на п. 1 ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах”, согласно которому
решение о совершении крупной сделки может считаться законным, если за
него проголосуют единогласно все члены совета директоров, а не только
присутствовавшие на заседании совета*(322).

Арбитражный суд в иске отказал, считая, что в соответствии с п. 3 ст. 68
ФЗ “Об акционерных обществах” решения на заседании совета директоров
принимаются большинством голосов членов совета директоров,
присутствующих на заседании, если законом или уставом общества не
предусмотрено иное. Суд отнес понятие “иное” лишь к определению
количества голосов, необходимых для принятия решения (квалифицированное
большинство, единогласно), а не к числу присутствующих. Исходя из
наличия кворума на заседании совета (присутствовало более половины
членов совета директоров), арбитражный суд признал оспариваемое решение
принятым без нарушения требований законодательства.

Суд апелляционной инстанции решение отменил, отметив в постановлении
следующее.

Пунктом 1 ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах” предусмотрены исключения
из общих правил принятия решений советом директоров акционерного
общества, установленных п. 3 ст. 68 рассматриваемого Закона. Решение
совета директоров о совершении крупной сделки может считаться согласно
п. 1 ст. 79 Закона принятым при условии, если за него проголосовали
единогласно все члены совета директоров, за исключением выбывших.
Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (подп. 4 п. 1
ст. 48 ФЗ “Об акционерных обществах”), и умершие.

Исходя из этого, наличие кворума для принятия решения о совершении
крупной сделки предполагает участие в заседании совета директоров
(голосование за решение) всех действующих членов совета. При этом каждый
член совета директоров должен принять личное участие в голосовании и не
может передавать свои полномочия по доверенности какому-либо иному лицу.

Постановление суда апелляционной инстанции является правильным Обзор
практики разрешения споров… (П. 3)//Вестник ВАС РФ. 2001. N 7..

В том случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного
совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто,
возможно развитие ситуации по двум сценариям.

Первый – констатируется факт отсутствия одобрения крупной сделки, что
исключает ее совершение исполнительным органом от имени общества.

Второй – по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества
вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания
акционеров, при этом решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство голосов акционеров-владельцев голосующих
акций, принимавших участие в собрании акционеров.

Общее собрание акционеров принимает решение об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
более 50% балансовой стоимости активов общества. При этом решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство в 3/4 голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании
акционеров.

Необходимо иметь в виду, что Закон не содержит никаких изъятий из этой
нормы. Даже в том случае, когда члены совета директоров акционерного
общества, являясь акционерами, в совокупности обладают 3/4 голосов, они
не могут принять решение об одобрении крупной сделки вне процедуры
собрания.

Рассмотрим пример. Закрытое акционерное общество обратилось в
арбитражный суд с иском о признании недействительным договора
купли-продажи, по которому истец приобрел у общества с ограниченной
ответственностью недвижимость на сумму более 10 млн. руб., и применении
последствий недействительности ничтожной сделки.

Исковые требования обосновывались тем, что сумма сделки превышает 50%
балансовой стоимости активов общества и для ее заключения необходимо
решение общего собрания акционеров, принятое большинством в 3/4 голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.
Однако такое решение не принималось. Данная сделка была заключена по
решению совета директоров общества.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. При рассмотрении дела было
установлено, что балансовая стоимость активов акционерного общества на
момент заключения сделки составляла менее 5 млн. руб. Решение совета
директоров общества о предоставлении генеральному директору права на
заключение этого договора не может рассматриваться как правовое
основание для совершения такой сделки, поскольку совет директоров вышел
за пределы своей компетенции.

Ответчик обжаловал решение суда, указав, что члены совета директоров,
принимавшие решение о совершении сделки, в совокупности обладали числом
голосов, которое позволило бы им на общем собрании акционеров принять
положительное решение о заключении сделки.

Апелляционная инстанция правомерно отклонила жалобу, оставив решение без
изменения.

Наличие у членов совета директоров акционерного общества акций,
позволяющих им при голосовании на общем собрании принимать решение о
совершении крупной сделки, сумма которой превышает 50% балансовой
стоимости активов общества, не дает им права брать на себя функции
общего собрания акционеров. Для совершения такой сделки в соответствии
со ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах” во всех случаях необходимо
решение общего собрания акционеров, принятое квалифицированным
большинством голосов.

Новая редакция ст. 79 ФЗ “Об акционерных обществах” обязывает определять
существенные условия совершаемой крупной сделки в решении об одобрении
крупной сделки. К таким условиям относятся:

– указание лица (лиц), являющегося стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке;

– цена сделки;

– предмет сделки.

Общество по своему усмотрению вправе установить иные существенные
условия, которые необходимо указать при одобрении крупной сделки.
Внесенные изменения направлены на защиту интересов акционеров и снятие
рисков с обществ по опротестованию принятых на общем собрании акционеров
решений. Очевидно, в бюллетене для голосования на общем собрании
акционеров необходимо указывать все вышеперечисленные условия договора,
что позволит получить доказательства о волеизъявлении акционера, с одной
стороны, и подтвердить выполнение обязательств по одобрению конкретной
крупной сделки – с другой.

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются
только положения гл. ХI ФЗ “Об акционерных обществах” о сделках с
заинтересованностью.

Необходимо отметить, что согласно п. 7 ст. 79 ФЗ “Об акционерных
обществах” положения рассмотренной статьи о порядке одобрения крупных
сделок не применяются к обществам, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа.

В том случае, когда единственный акционер одновременно не осуществляет
функции единоличного исполнительного органа, для заключения обществом
(генеральным директором) крупной сделки достаточно письменного согласия
этого акционера на ее совершение.

Так, закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском
о применении последствий недействительности кредитного договора,
заключенного обществом с акционерным коммерческим банком. Исходя из
суммы предоставленного по договору кредита, истец расценил этот договор
как крупную сделку, однако генеральный директор общества заключил его в
отсутствие необходимого в таком случае решения общего собрания
акционеров.

Суд первой инстанции признал требования истца правомерными и
удовлетворил иск.

Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отказал, поскольку
акционерное общество – истец имеет в качестве единственного акционера
другое юридическое лицо, которое письменно дало согласие на получение
кредита у акционерного банка – ответчика по делу в сумме и на условиях,
предусмотренных заключенным между истцом и ответчиком договором.

Вывод суда кассационной инстанции по данному делу является правильным,
так как в обществах, состоящих из одного акционера, документом,
равноценным решению общего собрания акционеров, является решение этого
акционера или иной письменный документ, в котором выражена его воля
(согласие на совершение сделки).

Серьезные правовые последствия вызывает изменение квалификации крупных
сделок, совершенных с нарушением требований, установленных законом.
Исходя из смысла ст. 78 и 79 ФЗ “Об акционерных обществах” в редакции
1999 г., эти сделки рассматривались как ничтожные и являлись
недействительными независимо от признания их таковыми судом (ст. 166,
168 ГК РФ).

Вместе с тем отсутствовал единый подход арбитражных судов к оценке
совершаемых акционерным обществом крупных сделок с точки зрения их
оспоримости или ничтожности. В федеральных арбитражных судах различных
округов сложилась неодинаковая практика.

В ФЗ “Об акционерных обществах” в редакции от 7 августа 2001 г.
установлено, что крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст.
79, может быть признана недействительной по иску общества или акционера
(п. 6), т.е. относиться к оспоримым.

Из этой нормы следуют два вывода. Во-первых, если крупная сделка,
заключенная при отсутствии решения (одобрения) соответствующего органа
общества, не будет оспорена и признана недействительной судом, то она
имеет юридическую силу. Во-вторых, изменяется срок исковой давности по
искам о признании крупной сделки недействительной. Действующее
законодательство не исключает возможности обращения в суд с иском о
признании недействительной ничтожной сделки (если, например, стороны
расходятся в оценке, является ли данная сделка противоречащей закону или
нет). Такие иски могут предъявляться в течение 10-летнего срока исковой
давности, установленного п. 1 ст. 181 ГК РФ (для исков о применении
последствий недействительности ничтожной сделки). Отнесение крупных
сделок к категории оспоримых означает, что иски о признании их
недействительными могут предъявляться в течение сокращенного годичного
срока исковой давности, предусмотренного п. 2 ст. 181 ГК РФ, что резко
снижает возможности судебной защиты экономических интересов акционерных
обществ.

Заключение

Переход к созданию и функционированию акционерных обществ на базе
разгосударствления собственности и экономики, на основе массовой
приватизации открыл для России в целом и всех ее субъектов возможность
организовать жизнь (и прежде всего производство, торговлю, банковскую
систему) в новых правовых условиях. Масштабный и столь значимый для
страны процесс происходил и продолжается не без трудностей, сложностей
разного рода, в том числе и правовых, но он создает предпосылки и
гарантии необратимости происходящих преобразований и обеспечения выхода
нашей страны на общепризнанный цивилизованный рыночный путь развития.

Создание и деятельность современных акционерных обществ не только
открыли фактически новую правовую нишу в отечественной действительности,
но они потребовали еще раз внимательно вдуматься в позиции, достижения
правовой и экономической мысли в императорской России, а сегодня с их
учетом более основательно вести дело обновления экономики и права, науки
и практики, их реструктуризацию, перевод на уровень, соответствующий
достигнутому в развитых зарубежных странах, нашими партнерами и
конкурентами.

Как уже было отмечено, гражданский кодекс РФ содержит лишь наиболее
общие правила о правовом статусе акционерных обществ, а его
регламентация закреплена в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

Акционерное общество – наиболее распространенная форма хозяйственного
общества, и его уставный фонд разделяется на заранее определенное число
одинаковых долей, называемых акциями, которые являются ценными бумагами
равной номинальной стоимости.

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера,
их передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и
участник акционерного общества при выходе из него по общему правилу не
может потребовать от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот
выход возможно лишь путем продажи или иного отчуждения своих акций
другому лицу. Поэтому при выходе участников основной капитал
акционерного общества не уменьшается.

Организация акционерного капитала с помощью акций дает возможность
быстрого отчуждения и приобретения акций, особенно с помощью биржевого
механизма и предъявительских акций, что, по сути, означает возможность
почти мгновенного переливания капитала из одной сферы деятельности в
другую в соответствии со складывающейся рыночной конъюнктурой. В
нынешних российских условиях форма акционерных обществ получила
совершенно не свойственное ей развитие путем использования не для
концентрации капитала, а для его раздачи в процессе приватизации
государственного и муниципального имущества.

В то же время при наличии огромного числа мелких акционеров, как правило
некомпетентных в предпринимательской деятельности и заинтересованных
только в получении дивидендов, руководители акционерного общества
приобретают фактически бесконтрольную возможность распоряжения собранным
громадным капиталом, что создает большую опасность злоупотреблений с их
стороны или со стороны его учредителей.

В соответствии со ст. 97 ГК РФ акционерные общества подразделяются на
два типа: акционерное общество открытого типа и акционерное общество
закрытого типа.

Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди
неопределенного круга лиц, а потому только оно вправе проводить открытую
подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно отчуждают
принадлежащие им акции, количество которых не может быть ограничено.

В акционерном обществе закрытого типа акции распределяются только между
учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество
не вправе проводить открытую подписку на свои акции, а его участники
приобретают имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из
общества акционерами третьим лицам. Закрытые акционерные общества
получили большое распространение из-за боязни работников
приватизированных предприятий допустить посторонних лиц к управлению
делами общества. Число участников в закрытом акционерном обществе не
должно быть свыше 50.

Одной из важных форм контроля акционеров за деятельностью руководителей
общества является принцип публичного ведения дел, который означает
необходимость периодической публикации для всеобщего сведения годовых
отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, сведения о
которых не могут составлять коммерческую тайну акционерного общества
открытого типа (п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Устав является единственным учредительным документом акционерного
общества, где записана определенная система органов управления. В уставе
указывается компетенция этих органов, а также фиксируются другие
необходимые сведения, в частности о категориях выпускаемых акций, о
размере его уставного капитала. В данном случае учредительный договор
заключается между учредителями при создании такого общества и носит
характер договора об их совместной деятельности, который утрачивает силу
с момента достижения своей цели – создания соответствующего акционерного
общества (п. 1 ст. 98 ГК РФ).

Акционерное общество может быть создано одним субъектом гражданского
права или может сохраняться в случае приобретения всех его акций одним
участником (п. 6 ст. 98 ГК РФ), что открывает возможность создания
акционерных обществ (предприятий) с полным государственным или
муниципальным участием. Однако единственным участником акционерного
общества не может быть другое хозяйственное общество, состоящее из
одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).

Для обеспечения гарантии прав кредиторов акционерного общества
действующее законодательство предъявляет весьма жесткие требования к
уставному капиталу. Акционерное общество в целях реальной гарантии
интересов кредиторов не вправе объявлять и выплачивать дивиденд как до
полной оплаты уставного капитала, так и при уменьшении чистых активов до
суммы меньшей, чем стоимость объявленного уставного капитала и
резервного фонда общества (п. 3 ст. 102 ГК РФ).

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по
решению общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством. При этом его преобразование допускается
только в иной вид хозяйственного общества или производственный
кооператив (ст. 104 ГК РФ).

Список литературы

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) // “Российская газета” от 25 декабря 1993 года

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая
и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября
1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001
г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23
декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта,
9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня 2006
г.).

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с
ограниченной ответственностью” (с изм. и доп. от 11 июля, 31 декабря
1998 г., 21 марта 2002 г., 29 декабря 2004 г

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ “Об акционерных
обществах” (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа
2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6
апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января 2006
г.).

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 27 августа 2002 г. N
1720/02//Вестник ВАС РФ. 2002. N 12.

Специальная литература:

1. Брагинский М.И. Гражданское право России: Курс лекций /, М.И.
Брагинский, В.В. Залесский, Н.И. Клейн, В.Н. Литовкин. – М.: Юрид. лит.,
1996

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
марта 2001 г. N 62″Обзор практики разрешения споров, связанных с
заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность”

3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред Т.Е. Абовой, М.М.
Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). – Юрайт-Издат,
2005 г.

4. Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. – ЗАО
Юстицинформ, 2005 г..

5. Макарова О.А. Корпоративное право: Учебник. – Волтерс Клувер, 2005
г..

6. Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ:
Учеб.-практич. пособие. – М.: Дело, 2004. Глава 3. Учреждение
акционерного общества и его ликвидация: правовое регулирование

7. Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ:
Учеб.-практич. пособие. – М.: Дело, 2004.

8. Обзор практики разрешения споров… (П. 3)//Вестник ВАС РФ. 2001. N
7.

9. Попондопуло В.Ф., Скворцов О.Ю. Актуальные проблемы науки и практики
коммерческого права. Сборник научных статей. Выпуск 5 – Волтерс Клувер,
2005 г..

10. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону “Об акционерных
обществах” (постатейный). – “Волтерс Клувер”, 2005 г.

11. Шапкина Г.С. Новое в российском акционерном законодательстве
(изменения и дополнения Федерального закона “Об акционерных
обществах”)//Вестник ВАС РФ. 2002. N 1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020