.

Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. 2001 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
0 32141
Скачать документ

Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. 2001

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий курс МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
предназначен в качестве учебной дисциплины для студентов и слушателей
юридических и экономических факультетов высших учебных заведений России
и СНГ.

В данном Курсе МЭП рассматривается как отрасль международного публичного
права. Курс строится на основе двух частей — Общей части и Особенной
части.

В Общую часть включены темы, связанные с отдельными аспектами и
проблемами международного экономического правопорядка — источниками,
субъектами МЭП, населением и территорией в МЭП, экономической
интеграцией, международной экономической безопасностью.

Особенная часть представляет собой изложение специфических вопросов и
проблем правового регулирования МЭО на основе выделенных отраслей МЭП
(подотраслей международного права) — международного торгового права,
международного финансового права, международного инвестиционного права,
права международной экономической помощи, международного трудового
права.

Материал курса сознательно изложен в сжатой, ёмкой форме, однако в нем
находят отражение практически все значимые тенденции и явления МЭО,
научные и политические доктрины, акцентируется внимание на тех
проблемах, которые могли бы стать предметом теоретического рассмотрения
и обобщения.

Для удобства материал курса структурно разделен на параграфы,
обозначенные порядковыми номерами. Каждый параграф содержит в себе
информацию, объединенную единым контекстом.

В конце каждой главы имеются вопросы, помогающие уяснению материала,
заостряющие внимание на тех или иных правовых проблемах прикладного
характера либо развивающие темы, стимулирующие к размышлению в заданном
направлении. Каждой главе предпослана библиография.

Данный курс может быть полезен для практических работников в сфере
международных отношений, международных экономических отношений,
внешнеэкономической деятельности, для всех, кто интересуется вопросами и
проблемами современного мира.

Об авторе этой книги

ШУМИЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – юрист-международник с большим опытом
научной, учебной и практической работы. Окончил МГИМО в 1980 году.
Владеет английским, французским и итальянским языками.

Работал в Министерстве внешней торговли СССР, Министерстве внешних
экономических связей РФ, в торговом представительстве за рубежом,
генеральным директором ряда внешнеторговых предприятий и организаций,
юридическим советником крупных предприятий, адвокатом, деканом
Международно-правового факультета Всероссийской Академии внешней
торговли Минторга РФ Был по работе более чем в 20 странах.

Принимал участие в разработках ряда законов по вопросам
внешнеэкономической деятельности, в международных торгово-экономических
переговорах, заключении международных торговых договоров и
многосторонних конвенций. Осуществлял официальное взаимодействие с
УНИДРУА и работу по вступлению СССР/РФ в эту международную организацию.

Преподавал в ряде институтов и академий страны, в Институте
международных отношений в Риме Автор большого числа научных публикаций в
России и за рубежом (Франция, США, Италия) Кандидат юридических наук.

В настоящее время — заведующий кафедрой публичного права Всероссийской
академии внешней торговли Минторга РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АКТ страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана

АНЗЮС Договор о безопасности Австралии, Новой Зеландии и США

АСЕАН Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

АТЭС Организация Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

БМР Банк международных расчетов

БТН Брюссельская таможенная номенклатура

ВАВТ Всероссийская академия внешней торговли

ВВП внутренний валовой продукт

ВК Временный комитет

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВП внутригосударственное право

ВТО Всемирная торговая организация

ВТО Всемирная туристская организация

ВЭД Внешнеэкономическая деятельность

ГА Генеральная Ассамблея

ГАЗ Горьковский автомобильный завод

ГАТС Генеральное соглашение по торговле услугами

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле

ГДР Германская Демократическая Республика

ГС Гармонизированная система описания и кодирования товаров

ГТК Государственный таможенный комитет

ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

ЕВС европейская валютная система

ЕИБ Европейский инвестиционный банк

ЕОУС Европейское объединение угля и стали

ЕС Европейский Союз

ЕТТ Единый таможенный тариф

ЕЭК Европейская экономическая комиссия

ЕЭП Европейское экономическое пространство

ЕЭС Европейское экономическое сообщество

ЗСТ зона свободной торговли

ИД Исполнительный Директорат

ИКАО Международная организация гражданской авиации

ИМО Международная морская организация

ИНКОТЕРМС Международные правила толкования торговых терминов

ИНМАРСАТ Международная организация морской спутниковой связи

ИНТЕЛСАТ Международная организация спутниковой связи

ИНТЕРПОЛ Международная организация криминальной полиции

ИФАД Международный фонд сельскохозяйственного развития

КАМАЗ Камский автомобильный завод

КАРИКОМ Карибское сообщество и Карибский общий рынок

КАСТ Карибская ассоциация свободной торговли

КЕС Комиссия европейских сообществ

КМП Комиссия международного права

КНДР Корейская Народно-Демократическая Республика

КНР Китайская Народная Республика

КОКОМ Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю

КОР Карибский общий рынок

КС Карибское сообщество

ЛАГ Лига арабских государств

ЛАИ Латиноамериканская ассоциация интеграции

ЛАСТ Латиноамериканская ассоциация свободной торговли

ЛАЭС Латиноамериканская экономическая система

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

MAP Международная ассоциация развития

МБРР Международный банк реконструкции и развития

МБЭС Международный банк экономического сотрудничества

МВФ Международный валютный фонд

МГИМО Московский государственный институт международных отношений

МД международный договор

МЖМП Московский журнал международного права

МИБ Международный инвестиционный банк

МИД Министерство иностранных дел

МИГА (МАГИ) Международное инвестиционно-гарантийное агентство (по
другому переводу: Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций)

ММВБ Московская межбанковская валютная биржа

МО международные отношения

МОК Международный олимпийский комитет

МОМВ Международная организация мер и весов

МОМД Международная организация по морскому дну

МОС Международная организация по стандартизации

МОТ Международная организация труда

МП международное право

МПР международно-правовое регулирование

МПС Международная палата судоходства

МПС Министерство путей сообщения

МРТ международное разделение труда

МСАС Международный союз авиационных страховщиков

МТ международная торговля

МТО Международная торговая организация

МТП многосторонние торговые переговоры

МФ Министерство финансов

МФА Соглашение о международной торговле текстилем

МФК Международная финансовая корпорация

МЧП международное частное право

МЭК Межгосударственный экономический комитет

МЭК Международная электротехническая комиссия

МЭО международные экономические отношения

МЭП международное экономическое право

НАТО Организация Североатлантического договора

НАФТА Североамериканская ассоциация свободной торговли

НБН наиболее благоприятствуемая нация

НДС налог на добавленную стоимость

НИНК Национальная иранская нефтяная компания

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИС новые индустриальные страны

НМЭП новый международный экономический порядок

НЦБ Национальное центральное бюро

ОАГ Организация американских государств

ОАЕ Организация африканского единства

ОАО открытое акционерное общество

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ООН Организация Объединенных Наций

ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти

ОПИК Корпорация заграничных частных инвестиций

ОРС Орган по разрешению споров

ОСП общая система преференций

ОУП общие условия поставок

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ОЭС – ЭКО Организация экономического сотрудничества
центрально-азиатских государств

ПНБ принцип наибольшего благоприятствования

ПО производственное объединение

ПРООН Программа развития ООН

РНБ режим наибольшего благоприятствования

PC развивающиеся страны

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

САЭЕ Совет арабского экономического единства

СБ Совет безопасности

СБСЕ Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

СВИФТ Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций

СДР специальные права заимствования

СЕАТО Организация договора Юго-Восточной Азии

СИБ Северный инвестиционный банк

СИМЕ Межправительственный комитет по вопросам миграции

СКВ свободно конвертируемая валюта

СМ Совет министров

СНГ Содружество независимых государств

СНК Совет народных комиссаров

СП смешанные (совместные ) предприятия

СССР Союз Советских Социалистических Республик

СТС Совет таможенного сотрудничества

СФРЮ Социалистическая Федеративная Республика Югославия

США Соединенные Штаты Америки

СЭВ Совет экономической взаимопомощи

СЭЗ свободная экономическая зона

ТНК транснациональные корпорации

ТРИМ (ТРИМС) Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер

ТРИП (ТРИПС) Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную
собственность

ТС таможенный союз

УНИДРУА Международный институт по унификации частного права

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФИАТА Международная федерация ассоциаций экспедиторов

ФКР Фонд капитального развития

ФМС Федеральная миграционная служба

ФПГ финансово-промышленная группа

ФРГ Федеративная Республика Германии

ЦАОР Центрально-американский общий рынок

ЦБ Центральный банк

ЦИК Центральный исполнительный комитет

ЭВМ электронно-вычислительная машина

ЭКОСОС Экономический и социальный совет

ЭС экономический союз

ЮАР Южно-Африканская Республика

ЮНЕСКО Организация Объединенных Нации по вопросам образования, науки и
культуры

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ЮНИДРУА Международный институт по унификации частного права

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН

ЮНИСИСТ Международная система научно-технической информации

ЮНСИТРАЛ Комиссия ООН по праву международной торговли

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 Международное экономическое право и система международных
экономических отношений

Литература: Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.,
1997; Богуславский М.М. Международное экономическое право. 1986;
Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических
отношении. Киев, 1977; Вельяминов Г.М. Основы международного
экономического права. М., 1994; Ковалев А.А. Международное экономическое
право и правовое регулирование международной экономической деятельности
на современном этапе. М., ДА МИД РФ, 1998; Королев М.А.
Наднациональность с точки зрения международного права. — МЖМП, № 2,
1997; Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических
отношении. М., 1984; Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть.
М., 1997; Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М.,
1976; Томас В., Нэш Дж. Внешнеторговая политика: опыт реформ. Всемирный
банк. М., 1996; Усенко Е.Т. Проблемы экстерриториального действия
национального закона. — МЖМП, № 2, 1996; Шатров В.П. Международное
экономическое право. М., 1990; Шумилов В.М. Международное экономическое
право. М., 1999; Шумилов В.М. Категория «государственный интерес» в
политике и праве (системно-теоретические и международно-правовые
аспекты). — Право и политика, № 3, 2000, с. 4—17; Carreau D., Flory
T.,Juillard P. Droit international economique. Paris, 1990; Decaux E.
Droit international public. Paris, 1997.

1.1. Международный экономический правопорядок

1. Международные хозяйственные связи на протяжении веков оставались
одной из основных форм общения человечества. Война и развитие торговли
были главными внешними функциями древних государств.

В результате международного разделения труда формировались определенные
типы экономики: скотоводческие, земледельческие, промышленные. В Азии в
основном складывалась экономика аграрного типа, античная экономика
тяготела к промышленному типу, базировалась на железной технике.
Известно, что в VI веке до н.э. Афины были центром ремесленного
производства в античном мире.

Уже при рабовладельческом способе производства возник мировой рынок,
который был преимущественно внутриконтинентальным рынком: Финикия,
Древний Египет, Греция, Рим вели торговлю между собой и с
многочисленными городами-государствами Средиземноморья и Черного моря. С
Востока поступали ткани, парфюмерия, стекло, рис, пряности.

В средние века внутриконтинентальный рынок перерос в межконтинентальный:
Китай торговал не только с Индией, но и с Аравией, Южной Африкой;
Венеция и Генуя вели торговлю с Египтом.

Из Средиземноморья экспортировались оливковое масло, вино, медь, свинец,
мрамор, керамика, шерсть, ремесленная продукция. Ввозились же рабы,
хлеб, скот, шерсть, пенька.

К XIV веку сложились товаропотоки в районе Северной Европы, Балтийского
моря. Отсюда на международный рынок поступали лен, масло, ткани.

Торговые операции тесно переплетались с кредитно-ростовщическими. Из
меняльных контор выросли банкирские дома и банки.

К концу XVI века, после великих географических открытий (открытие
Америки), торговля стала мировой. Товарооборот расширялся за счет новых
товаров — табака, кофе, какао, чая, сахара, серебра, золота и др.
Мировое хозяйство стало колониальным, т.е. основанным на неэквивалентном
обмене товарами. Португалия, Испания, Франция представляли собой
колониальные империи. Колонии удовлетворяли основной внешний
стратегический государственный интерес — обеспечить экономику
необходимыми ресурсами.

С промышленного переворота в Европе XVII века началась индустриализация
западного мира, фабричное машиностроение. Антверпен и Амстердам
считались мировыми центрами торговли и кредита. Многие государства стали
защищаться от ввоза дешевых товаров, конкурирующих с национальными
товарами. Так, Англия ввела высокие пошлины на импорт готовых изделий.

В XIX веке Англия лидировала в мировом хозяйстве, английская
промышленность ушла вперед. В это время началось осуществление политики
свободной торговли — взаимного освобождения от таможенных пошлин
ввозимых в Англию и вывозимых из неё товаров.

Англия заключила двусторонние договоры с европейскими государствами о
взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования и вскоре
заняла доминирующие позиции в мировой промышленности, торговле,
кредитных отношениях, морском транспорте. Европейские государства
заключили друг с другом двусторонние договоры о взаимном предоставлении
режима наиболее благоприятствуемой нации. Россия в это время занимала
пятое место в мире по промышленному развитию.

США в середине XIX века экспортировали в основном сырье,
сельскохозяйственные продукты и придерживались протекционистской
политики, которая сочеталась с полной свободой импорта иностранного
капитала. К концу XIX — началу XX вв. США превратились в первую
индустриальную страну мира.

В XX веке человеческое общество прошло через гигантские технологические
сдвиги. Научно-технический прогресс изменил структуру промышленности,
характер всей производственной деятельности человечества. Колониальная
система распалась. Мир вступил в стадию интеграционных процессов.
Взаимопроникновение экономик выразилось в интенсивном трансграничном
движении товаров, услуг, инвестиций, рабочей силы. Индустриальная эпоха
начала сменяться эпохой информационной, постиндустриальной.

В настоящее время в международном разделении труда наблюдается тенденция
к созданию единого планетарного рынка товаров, услуг, капиталов. Мировое
хозяйство становится единым комплексом.

2. Национальные экономики разных государств, таким образом, связаны
между собой хозяйственными связями, которые и образуют международные
экономические отношения (МЭО).

Международные экономические отношения находят свое практическое
выражение в международной торговле, валютно-финансовых, инвестиционных и
других связях, т.е. в перемещении разного рода ресурсов.

Масштабы современной мировой экономики и международных экономических
отношений можно проиллюстрировать следующими данными. К концу XX века
совокупный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в мире
составил более 30 трлн. долларов в год, объем мировой торговли товарами
— более 10 трлн. долларов. Накопленные прямые иностранные инвестиции
достигли, примерно, 3 трлн. долларов, а ежегодные прямые инвестиции —
более 300 млрд. долларов.

Доля США в мировом ВВП превышала в этот период четверть совокупного
показателя, доля в экспорте — 12%. Доля стран ЕС в мировом экспорте
составила 43%, Японии — около 10%. Основные товаропотоки и
инвестиционные потоки сосредоточились в рамках «триады»: США—ЕС—Япония

Из движения товаров складывается международная торговля, т.е.
оплачиваемый совокупный товарооборот. Оплачиваемые импорт и экспорт
одной страны называются внешней торговлей.

В системе правового регулирования межгосударственных экономических
отношений сложилась своя «надстройка» — международное экономическое
право (МЭП). МЭП является одной из отраслей международного права.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Международное экономическое право — это система правовых
норм, регулирующих отношения между субъектами МП в связи с их
деятельностью в области международных экономических отношений (в
торговой, финансовой, инвестиционной, трудоресурсной сферах).

Таким образом, объектом регулирования в международном экономическом
праве являются международные экономические отношения — многосторонние и
двусторонние, трансграничное перемещение ресурсов (в самом широком
понимании «ресурсов» — от материальных до интеллектуальных).

МЭП имеет свои отрасли (подотрасли МП):

— международное торговое право, в рамках которого регулируется движение
товаров, включая торговлю услугами и правами;

— международное финансовое право, регулирующее финансовые потоки,
расчетные, валютные, кредитные отношения;

— международное инвестиционное право, в рамках которого регулируется
движение инвестиций (капиталов);

— право международной экономической помощи как совокупность норм,
регулирующих движение материальных и нематериальных ресурсов, не
являющихся товаром в принятом смысле;

— международное трудовое право, в рамках которого регулируется движение
трудовых ресурсов, рабочей силы.

Часть норм, регулирующих МЭО, входит в международно-правовые институты,
традиционно включаемые в состав других отраслей МП. Так, режим морских
исключительных экономических зон и режим морского дна как «общего
наследия человечества» устанавливаются международным морским правом;
режим рынка услуг в области авиаперевозок — международным воздушным
правом и т.д.

3. МЭО (в широком смысле этого понятия) имеют, как известно, два уровня
отношений — в зависимости от наличия публичного и частного элементов:

а) отношения публично-правового характера между субъектами МП:
государствами, международными организациями. Именно эти отношения в
сфере МЭО регулируются международным экономическим правом;

б) хозяйственные, гражданско-правовые (частно-правовые) отношения между
физическими и юридическими лицами разных стран. Эти отношения
регулируются внутренним правом каждого государства, международным
частным правом.

В то же время публичные субъекты: государства, международные организации
– вступают не только в МЕЖДУНАРОДНО-правовые, но зачастую и в
ГРАЖДАНСКО-правовые отношения.

Очень часто, особенно если речь идет о разработке природных ресурсов,
режим приема и защиты иностранных инвестиций определяется в соглашении
между принимающим государством и частным иностранным инвестором. В
соглашениях государство-импортер, как правило, обязуется не
предпринимать никаких мер по национализации или экспроприации имущества
инвестора. Такие соглашения называются «диагональными», а в западной
литературе — «государственными контрактами».

«Государственные контракты» («диагональные соглашения») — это предмет,
находящийся в сфере регулирования внутреннего права; это часть
внутреннего права. Вместе с тем, многие западные юристы считают, что это
— сфера так называемого «международного контрактного права».

4. Для международных хозяйственных связей всегда была актуальна проблема
иммунитета государства. Как должен действовать принцип иммунитета
государства, если государство вступает в частно-правовые отношения, в
«диагональные» соглашения?

Международно-правовой принцип иммунитета государства тесно связан с
понятием суверенитета. Суверенитет — это один из признаков государства,
его неотъемлемое свойство, заключающееся в полноте законодательной,
исполнительной и судебной власти на своей территории; в неподчинении
государства, его органов и должностных лиц властям иностранных
государств в сферах международного общения.

Иммунитет государства состоит в том, что оно неподсудно суду другого
государства (равный над равным не имеет юрисдикции). Иммунитетом
пользуются: государство, органы государства, имущество государства.
Различают иммунитета:

– судебный: государство не может быть привлечено к суду другого
государства в качестве ответчика, кроме случаев прямо выраженного им
согласия на это;

— от предварительного обеспечения иска: имущество государства не может
быть подвергнуто мерам принудительного характера в целях обеспечения
иска (например, на имущество не может быть наложен арест и т. п.);

— от принудительного исполнения вынесенного судебного решения:
государственное имущество не может быть подвергнуто мерам
принудительного исполнения судебного или арбитражного решения.

Западная правовая теория разработала доктрину «расщепления иммунитета»
(«функционального иммунитета»). Суть её в том, что государство,
вступающее в гражданско-правовой договор с иностранным
физическим/юридическим лицом для осуществления функций суверенитета
(строительство здания посольства, например), обладает указанными
иммунитетами.

В то же время, если государство вступает в такой договор с частным лицом
с коммерческими целями, то оно должно приравниваться к юридическому лицу
и, соответственно, не должно пользоваться иммунитетами.

Правовая доктрина СССР, социалистических стран, многих развивающихся
государств исходила из непризнания доктрины «расщепления иммунитета»,
имея в виду, что даже в экономическом обороте государство не
отказывается от суверенитета и не лишается его. Однако в современных
условиях, в условиях рыночной или переходной экономики, противодействие
функциональной теории иммунитета во многом лишается смысла, поскольку
субъекты хозяйственной деятельности больше не «огосударствлены».
Правовая политика и позиция России, стран СНГ должна принять (и
фактически приняла) доктрину «расщепления иммунитета», что будет
содействовать благоприятному правовому инвестиционному климату,
вхождению этих стран в правовое поле регулирования МЭО.

5. Государства, взаимодействуя в международных экономических отношениях,
вступают в правоотношения, несут юридические права и обязанности. Из
множества правоотношении образуется международный экономический
правопорядок.

На международный экономический правопорядок оказывают существенное
воздействие следующие обстоятельства:

а) в хозяйственных связях между национальными экономиками постоянно
противоборствуют две тенденции — либерализация и протекционизм.
Либерализация — это устранение ограничений в международных экономических
отношениях. В настоящее время в рамках Всемирной торговой организации
(ВТО) осуществляется скоординированное на многосторонней основе снижение
таможенных тарифов с целью их полной ликвидации, а также устранение
нетарифных мер регулирования. Протекционизм — это применение мер
ограждения национальной экономики от иностранной конкуренции,
использование тарифных и нетарифных мер для защиты внутреннего рынка;

б) на правовое положение того или иного государства в системе МЭО влияет
степень воздействия государства на экономику — экономическая функция
государства. Такое воздействие может осуществляться в диапазоне от
непосредственного участия в хозяйственной деятельности до разного уровня
государственного регулирования экономики.

Так, в СССР вся экономика была государственной. Во внешнеэкономической
сфере существовала государственная монополия на внешнеэкономическую
деятельность: внешнеэкономические функции осуществлялись через замкнутую
систему уполномоченных внешнеторговых объединений. Такой рыночный
инструмент регулирования импорта, как таможенный тариф, в плановой,
государственной экономике не имел определяющего значения.

В странах с рыночной экономикой государство не вмешивается в экономику
столь тотально, его вмешательство принимает формы государственного
регулирования. Право осуществления внешнеэкономических связей имеют все
субъекты хозяйственной деятельности. Основным инструментом регулирования
внешнеэкономических связей выступает таможенный тариф (наряду с
нетарифными мерами).

Глубинной основой различных подходов государства к управлению сферой
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являлись кардинально
противоположные взгляды на сущность государства и его роль в обществе.

Современное мировое хозяйство основано на принципах рыночной экономики.
Международный экономический правопорядок, следовательно, рассчитан на
взаимодействие между собой государств рыночного типа. Социалистические в
прошлом государства (около 30 государств), осуществляющие переход от
плановой, государственной, экономики к экономике рыночной, получили
специальный статус «государств с переходной экономикой».

Баланс между рыночными механизмами международных хозяйственных связей и
государственным регулированием экономики устанавливается в противоречиях
между либерализацией и протекционизмом.

6. Все то, по поводу чего государства вступают в правоотношения,
является предметом правоотношения. Предметом контрактных правоотношений
частных лиц в сфере международных экономических отношений могут быть:
товары, услуги, финансы (валюты), ценные бумаги, инвестиции, технологии,
права собственности (в т.ч. интеллектуальной собственности), другие
имущественные и неимущественные права, рабочая сила и т.п.

Предметом межгосударственных — публичных — правоотношений в сфере
международных экономических отношений, являются, как правило, правовые
режимы товарооборота, доступа товаров на внутренний рынок, защиты рынка,
принципы расчетов по товарообороту, использование тарифных и нетарифных
мер регулирования внешней торговли, импорта/экспорта, контроля за
мировыми ценами на товарных рынках, регулирования товаропотоков,
транспортировки товаров, правовой статус частных лиц, осуществляющих ВЭД
и т. п.

7. Для решения указанных вопросов государства используют следующие
методы регулирования:

— метод двустороннего регулирования отношений: в торговых договорах,
соглашениях о товарообороте или поставках товаров, соглашениях об
экономическом и научно-техническом сотрудничестве;

— метод многостороннего регулирования: «пакетом» соглашений системы ВТО,
включая тексты ГАТТ, ГАТС, ТРИП, а также многосторонними товарными
соглашениями и в рамках других международных организаций (ОПЕК и др.) и
соглашений;

— метод наднационального регулирования; элементы такого регулирования
используются в рамках международных организаций — ВТО, МВФ и т. п.;

— метод диапозитивного регулирования — с помощью диспозитивных норм
международного права;

— метод императивного регулирования — с помощью императивных норм
международного права.

8. Воля государств направляется государственными интересами. Именно они
приводят в действие механизм государства. Государства стремятся
воплотить свои интересы в право и таким образом легализовать их.
Следовательно, государственные интересы находят отражение в нормах
международного экономического права

В научной литературе и в политической практике в качестве синонима
термина «государственный интерес» часто используется термин
«национальный интерес».

Интересы выражают пути и способы удовлетворения потребностей. Другими
словами, интерес — это отношение к своим потребностям.

Потребности современного государства сегодня невозможно удовлетворить
без межгосударственного взаимодействия. Значит, объективный интерес
практически любого современного государства состоит в том, чтобы
участвовать в межгосударственном общении, в международных экономических
отношениях.

Главной ценностью, с точки зрения международных экономических отношений,
для всех ведущих государств являются на сегодня ресурсы (прежде всего
исчерпаемые), позволяющие государствам обеспечивать функционирование
своих национальных хозяйств.

Достаточно иметь в виду, что, например, эксплуатируемых запасов нефти на
земле осталось в среднем на 30 лет потребления (в том числе в Европе —
на 15 лет, на Ближнем Востоке — на 90 лет).

Вокруг основных ресурсов, товаропотоков, финансовых потоков и
товарных/инвестиционных рынков и разворачивается главная «борьба
интересов» — государственных и частных.

Так, государственные внешние долгосрочные стратегические интересы,
например, США, других развитых государств в международных экономических
отношениях заключаются в том, чтобы: управлять процессом формирования
единого мирового экономического пространства; поставить под контроль
источники и трансграничные потоки ресурсов, в частности, через
многосторонние организации и договоры; превратить свои транснациональные
корпорации в ударную силу по освоению мирового экономического
пространства.

В этих условиях государственные внешние стратегические интересы России
могут состоять в том, чтобы обеспечить посильное присутствие России в
международных финансовой, инвестиционной, торговой системах; помогать
своим предприятиям в освоении ими мирового экономического пространства,
защищать их частные интересы.

С точки зрения носителей того или иного интереса различаются:

— интересы государственные (одного государства);

— интересы групповые (нескольких государств, в том числе государств
одного цивилизационного типа);

— интересы международного сообщества в целом (общечеловеческие).

Соответственно интересы государственные можно подразделить на:

— интересы внутреннего развития (внутренние);

— интересы государства как субъекта международных отношений (внешние).

С точки зрения предмета, государственные интересы достаточно условно
подразделяются на: экономические, политические, территориальные,
правовые, интеллектуальные (духовные, социокулътурные) и т. п.

Можно различать интересы тактические и стратегические; долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные; нашедшие отражение в праве и не
закрепленные в нем.

В международных экономических отношениях интересы легализуются и
реализуются через международное экономическое право.

9. В течение всего XX века государства обеспечивали свои интересы силой
— как правило, военно-политической. Международное право XX века
покоилось на «балансе силы» между ведущими государствами.

В современных международных экономических отношениях государственные
интересы обеспечиваются экономической силой. Государства объединяются в
интеграционные группировки, которые и служат инструментом закрепления в
праве их интересов.

Это означает, что сила не ушла из международного права, а лишь меняет
свою форму — миропорядок во всё большей степени зависит от силы
экономической.

При этом надо иметь в виду, что для многих стран государственный интерес
в целом ряде вопросов все чаще совпадает с общечеловеческим интересом.
Экологические, информационные проблемы также порождают общечеловеческие
интересы.

Кроме того, в международном праве закреплен институт общего наследия
человечества. Общим наследием являются ресурсы морского дна, небесные
тела, включая Луну. Не исключено, что общим наследием человечества будет
признана и Антарктика. Это коллективные ресурсы человеческого общества.

Реализация общечеловеческих интересов требует особых методов
регулирования. Очевидно, что наиболее адекватным методом для решения
такого рода вопросов является метод наднационального регулирования,
зачатки которого уже присутствуют в системе правового регулирования
международных экономических отношений.

Общечеловеческие интересы, наряду с государственными интересами, также
(и во все большей степени) должны проникать в международное
экономическое право и закрепляться в нем.

10. Главная проблема для современного экономического правопорядка — это
применение государствами экономической силы, мер экономического
воздействия на основе самостоятельной оценки юридических фактов.

Такие меры экономического воздействия и принуждения могут применяться:

1. как контрмера в случае правонарушения;

2. как правонарушение.

Важно отделить одни случаи применения мер экономического принуждения от
других, правильно квалифицировать имеющиеся юридические факты.

По Уставу ООН (ст.2), запрещается угроза силой или её применение. Однако
под «силой» имеется в виду вооруженная сила. Вопрос с применением
экономической силы оказывается нерешенным.

В политической сфере (в системе ООН) существует орган — СБ ООН, —
который призван определять наличие применения силы и принимать решения о
контрмерах, а применительно к экономической силе такого механизма не
существует.

Конечно, СБ ООН неоднократно прибегал к экономическим санкциям (Южная
Родезия, ЮАР, Ирак, Югославия, Ливия, Никарагуа, Доминиканская
Республика и др.), но каждый раз речь шла о применении мер
ответственности в форме экономических санкций за нарушения Устава ООН в
политической сфере.

Зачастую экономические «контрмеры», которые государства предпринимают в
качестве мер ответственности, представляют собой неправомерное или
несоразмерное применение экономической силы. На практике такое
применение экономических мер воздействия может рассматриваться как
нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государства.

В качестве мер воздействия используются: прекращение поставок
продовольственной помощи, прекращение кредитования, свертывание программ
экономического сотрудничества, денонсация соглашений экономического
характера и т.п.

Иногда применение экономических мер воздействия и принуждения может
перерастать в экономическую агрессию или быть сопоставимым по своему
результату с вооруженными действиями.

Поэтому в системе международных экономических отношений по-прежнему
актуален вопрос о создании системы международной экономической
безопасности. Предлагается, например, наряду с уже существующим Советом
Безопасности ООН, создать Совет Экономической Безопасности ООН.

11. Юридически запрет на применение экономической силы в МЭП проистекает
из ряда международных актов: резолюции ГА ООН 2131/ХХ 1965 г. о
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и защите их
независимости и суверенитета; Декларации о принципах международного
права 1970 года; резолюции ГА ООН 3171/XXVIII о постоянном суверенитете
над естественными ресурсами 1973 г.; Хартии экономических прав и
обязанностей государств 1974 г.; резолюции ГА ООН 37/249 о защите
экономических отношений от отрицательных последствий политической
напряженности; резолюции ЮНКТАД-VI 152/VI 1983 года, осуждающей
применение принудительных экономических мер в МЭО как противоречащее
Уставу ООН и общепринятым нормам МП; резолюции ГА ООН от 20.12. 83 г.
«Экономические меры как средство политического и экономического
принуждения в отношении развивающихся стран» и др.

В 1931 и 1933 гг. СССР вносил в ООН предложения принять протокол об
экономическом ненападении. Основные положения этого протокола вошли
позднее в советский проект определения агрессии, хотя резолюция ГА ООН
3314/XXIX 1974 г. ограничилась определением лишь вооруженной агрессии.

При определении понятия «агрессии» в КМП ООН со стороны СССР
предлагалось включить в определение меры экономического давления,
нарушающие суверенитет другого государства, его экономическую
независимость и угрожающие основам жизни этого государства,
препятствующие эксплуатации естественных богатств, национализации этих
богатств, а также экономическую блокаду.

На 40-й сессии ГА ООН в 1985 году по инициативе СССР была принята
резолюция «Международная экономическая безопасность», а в январе 1986
года Правительство СССР приняло Меморандум «Международная экономическая
безопасность — важное условие оздоровления международных экономических
отношений». В эти же годы в ООН был представлен советский проект
определения экономической агрессии.

12. Идея реформирования, перестройки международных экономических
отношений получила выражение также в концепции «нового международного
экономического порядка» (НМЭП), выдвинутой развивающимися странами.

На VI специальной сессии ГА ООН в 1974 году была принята Декларация об
установлении нового международного экономического порядка и Программа
действий по установлению нового международного экономического порядка.

В 1979 году принята резолюция ГА ООН «Объединение и прогрессивное
развитие принципов и норм международного права, касающихся правовых
аспектов нового международного экономического порядка».

Во многом с учетом этих документов строятся межгосударственные
экономические отношения (например, между ЕС и развивающимися странами в
рамках Ломейских конвенций).

Таким образом, в современном международном правопорядке перед
государствами стоит двуединая задача:

1. обеспечить правовыми средствами поддержание и развитие системы
международных экономических отношений, стабильность правопорядка,
равновесие экономического пространства;

2. обеспечить правомерное применение принудительных мер экономического
характера в рамках института международной ответственности.

13. Следует отдельно остановиться на методе наднационального
регулирования в международных экономических отношениях. Явление
наднациональности имеет место в некоторых международных организациях,
когда они получают возможность обязывать своими конкретными действиями
(решениями) государства, не заручаясь их согласием на это в каждом
отдельном случае, т.е. приобретают в отношении них определенный объем
самостоятельных распорядительных полномочий.

Например, «наднациональный» характер правопорядка ЕС усматривается в
праве его органов издавать обязательные для государств-членов и их
граждан властные акты прямого применения, обладающие приоритетом перед
внутригосударственным правом, принимать решения большинством голосов.
При этом функционеры органов ЕС выступают в личном качестве, а не
находятся на службе у соответствующего государства.

Признаком «наднациональности» может быть, в частности, то, что:

1. внутреннее право наднационального объединения становится
внутригосударственным правом его членов;

2. внутреннее право наднационального объединения творится органом,
действующим юридически неподконтрольно государствам-членам и принимающим
обязательные для государств решения вне зависимости от отрицательного к
ним отношения со стороны одного или нескольких государств; при этом
соответствующие вопросы полностью или частично изымаются из их ведения;

3. международные чиновники, участвующие в органах наднациональных
объединений, выступают в личном качестве, а не как представители
государств;

4. решения принимаются органами наднациональных объединений большинством
голосов, путем пропорционального (взвешенного) голосования и без
непосредственного участия заинтересованных стран.

Элементы «наднациональности», как представляется, заложены в доктрине
норм jus cogens, в концепции морского дна как «общего наследия
человечества», в международном правосудии, в выдвигаемых в настоящее
время концепциях «единой мировой валюты», «Мирового центрального банка»
и др.

Очевидно, что метод наднационального регулирования уже сегодня активно
используется для управления интеграционными процессами, например, в
рамках Европейского Союза.

14. Если обобщить наиболее характерные черты и тенденции современного
международного экономического правопорядка, то общая картина может
выглядеть следующим образом.

Первое. В системе правового регулирования международных экономических
отношений фактически завершено переключение акцентов с метода
двустороннего регулирования на метод многостороннего регулирования. ВТО
и другие многосторонние экономические организации стали главными
инструментами правового регулирования международной торговой,
финансовой, инвестиционной систем.

Второе. Большое число вопросов внутренней компетенции государств
постепенно переходит в международно-правовую сферу регулирования, что
означает расширение объектной сферы международного права. Особенно
наглядно это проявляется в деятельности ВТО, в сферу регулирования
которой переходят вопросы применения тарифных и нетарифных барьеров,
интеллектуальной собственности, инвестиционных мер, экологических
нормативов и т.п.

Третье. В международных экономических отношениях де-факто сложилась
дифференциация государств в зависимости от уровня экономического
развития и от степени «рыночности» экономики того или иного государства.
Вся правовая система ВТО, по сути, рассчитана на государства с рыночной
экономикой, что должно означать легализацию определенной дискриминации
стран с нерыночной экономикой. На основе дифференциации государств по
этим основаниям еще возможны крупные столкновения государственных
интересов.

Четвертое. И в рамках ВТО, и за пределами системы ВТО имеют место
дифференцированные правовые режимы в разных секторах международных
экономических отношений. Например, в системе ВТО фактически сложилась
мировая зона свободной торговли авиатехникой на основании Соглашения о
торговле авиатехникой, а за пределами системы ВТО существует группа так
называемых международных товарных соглашений.

Пятое. Произошло и происходит укрепление международно-правового режима
МЭО. На протяжении срока действия ГАТТ-47 от государств-участников
требовалось, чтобы нормы ГАТТ были максимально совместимы с внутренним
законодательством; тем самым исходным принципом был принцип приоритета
норм внутреннего права. В системе ВТО (в ГАТТ-94) государства-участники
обязаны привести свое внутреннее право в соответствие с
международно-правовым режимом, действующим в системе ВТО. Тем самым
исходным принципом является принцип приоритета международно-правовых
норм.

Шестое. Большое место в правовом регулировании МЭО занимают нормы так
называемого «мягкого права», международных обычных норм, обыкновений,
нормы «серой зоны» (полулегальные нормы, подлежащие устранению в сроки,
предусмотренные, в частности, в соглашениях «пакета» ВТО). Всё это, с
одной стороны, придаёт необходимую гибкость существующему правопорядку,
с другой стороны, ослабляет эффективность права как системы.

Седьмое. В системе ВТО/ГАТТ и через международные договоры/обычаи
произошла легализация преференций, предоставляемых друг другу
государствами в рамках экономической интеграции. Интеграционные
объединения становятся «локомотивами» экономической силы на
макро-уровне, тогда как крупные транснациональные предприятия (ТНК)
давно уже являются локомотивами экономической силы на микро-уровне. С их
помощью происходит слом, перестройка существовавшего многостороннего
баланса государственных и групповых интересов.

Восьмое. В международных экономических отношениях заметно проявляется
явление «наднациональности». Наднациональная функция права в условиях
формирования единого мирового хозяйства — это объективный этап в
развитии систем правового регулирования. Речь идет о переходе от метода
многостороннего регулирования к методу наднационального регулирования.
Многие наднациональные элементы присущи деятельности, компетенции ВТО.

Девятое. Главная проблема в МЭО — это господство экономической силы
развитых государств, это неразборчивое применение государствами
экономических санкций на основании собственной квалификации юридических
фактов. Зачатки решения этой проблемы имеются в ВТО в форме
установленных процедур урегулирования споров. Однако этого пока явно
недостаточно.

Десятое. Образование единого мирового экономического пространства
проходит на фоне борьбы государственных стратегических интересов
отдельных государств и групп государств. Это и есть главное современное
противоречие — между международным разделением труда и государственной
формой существования современных обществ, между базисом и надстройкой.

Естественно, что все отмеченные процессы и явления в МЭО в той или иной
степени отражаются в международном праве, опираются на него или требуют
своего оформления в нем.

15. Следует различать понятие международного экономического права как
отрасли права и как учебной дисциплины.

Существует точка зрения, согласно которой и международные хозяйственные
отношения, и внутренние хозяйственные отношения регулируются единой
системой так называемого международного хозяйственного права,
«всемирного экономического права» ( В.М. Корецкий, Г. Эрлер),
построенного, таким образом, на переплетении публичного и частного
элементов.

В российской правовой теории впервые концепция хозяйственного права была
выдвинута в конце 20-х гг. XX века В.М. Корецким

В 1946 году И.С. Перетерский предложил идею «международного публичного
гражданского права», или «международного имущественного права»,
предметом которого являются экономические отношения субъектов
международного права. Эта идея и лежит в основе концепции МЭП как
отрасли международного публичного права.

Международное экономическое право — это своего рода «ресурсное право»,
регулирующее трансграничное движение разного рода ресурсов. С этой точки
зрения такая, например, сфера (часто выделяемая в отдельную отрасль
международного права), как «право научно-технического сотрудничества»,
«международное технологическое право» — по своему предмету распадается
на трансграничное перемещение товаров, услуг, финансовых средств,
экономической помощи, трудовых ресурсов. Это означает, что
«международного технологического права» как отрасли международного права
не существует, а все эти вопросы являются частью предмета МЭП.

В некоторых учебниках международного права в структуру международного
экономического права включают: международное таможенное право,
международное налоговое право, международное транспортное право и т.п.

Представляется, что и таможенное право, и налоговое право — это, скорее,
подотрасли формирующейся в настоящее время новой отрасли МП —
международного административного права.

В то же время следует иметь в виду, что наиболее активно развивающимся
сектором МЭО является сектор торговли услугами, в том числе
транспортными, страховыми, туристическими, банковскими. В этом смысле,
принимая во внимание совокупность норм, регулирующих те или иные вопросы
в данных секторах экономической деятельности, уже сегодня можно говорить
о соответствующих отраслевых или межотраслевых международно-правовых
институтах, в том числе институте «международного транспортного права».

Международное экономическое право как учебная дисциплина уже в настоящее
время из практических соображений может строиться по принципу
комплексного курса, охватывающего публично-правовую и частно-правовую
стороны регулирования международных экономических отношений.

Вполне оправданно также ожидать появления на базе отдельных отраслей
и/или институтов МЭП (либо на базе межотраслевых институтов)
самостоятельных учебных курсов с различным соотношением
публично-правового и частно-правового элементов — таких, например, как
«международное торговое право», «международное банковское право»,
«международное страховое право», «международное авторское право» и т.п.
Все эти курсы следует воспринимать как специализированные (авторские)
учебные дисциплины.

МЭП как наука и как учебная дисциплина стала складываться в России на
основе предыдущего научного, теоретического багажа в 80-х гг. XX века.
Большой вклад в это внесли известные правоведы: А.Б. Альтшулер, Б.М.
Ашавский, М.М. Богуславский, В.Д. Бордунов, Г.Е. Бувайлик, Г.М.
Вельяминов, С.А. Войтович, А.А. Ковалев, В.И. Кузнецов, В.И. Лисовский,
М.В. Почкаева, Б.Н. Топорнин, Г.И. Тункин, Е.Т. Усенко, Н.А. Ушаков,
Д.И. Фельдман, Л.А. Фитуни, И.С. Шабан, И.В. Шаповалов, В.П. Шатров и
многие другие.

Среди зарубежных юристов, в той или иной степени разрабатывавших вопросы
правового регулирования МЭО, необходимо отметить следующих правоведов:
Я. Броунли, П. Вейль, Д. Впньес, М. Виралли, Ф. Джессеп, Е. Ланген, В.
Леви, А. Пелле, П. Пиконе, Питер Верлорен ван Темаат, П. Рейтер, Е.
Совиньон, Т.С. Соренсен, Э. Уштор, В. Фикент-шер, П. Фишер, М. Флори, В.
Фридман, Г. Шварценбергер, Г. Эрлер и многие другие.

1.2. МЭП и внутреннее право

16. Международное экономическое право тесно взаимодействует с
национальными правовыми системами государств, которые можно объединить
обобщенным термином «внутреннее право».

Вопросы внутренней компетенции государств все чаще становятся предметом
международных соглашений (нетарифные меры регулирования импорта, режим
импорта услуг, правовой режим иностранных инвестиций и т.п.).

Таким образом, объектная сфера действия МЭП постоянно расширяется за
счет вопросов, которые ранее традиционно входили в круг сугубо
внутренних дел государств. В то же время имеется и другая тенденция: во
внутреннее право имплементируется все большее число норм МЭП. В этом
проявляется взаимопроникновение двух систем права.

17. В некоторых случаях внутреннее право как бы «выходит» за пределы
государственной границы. Такое явление получило название
экстратерриториального действия права (Лукашук И.И.). В российской
правовой литературе используется термин экстерриториальное применение
права.

Так, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.,
прибрежному государству предоставлено право специализированной
юрисдикции в зоне, прилегающей к его территориальным водам. Прибрежному
государству разрешено в этой зоне осуществлять контроль с целью
предотвращения нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных,
санитарных правил на его территории. «Выход» внутреннего права за
пределы государственной границы «разрешен» международным правом.

Явление экстратерриториального (т.е. выходящего за пределы
государственной территории) действия внутреннего права распространено в
сфере международных частно-правовых отношений.

Вместе с тем, в публично-правовой сфере МЭО попытки придать
экстратерриториальное действие внутреннему праву не могут не встретить
противодействия. Такие попытки предпринимаются, в частности, со стороны
США.

Так, по законодательству США возможен запрет экспорта оборудования той
или иной стране. Такой запрет, если он введен, обязателен для
предприятия, которое принадлежит или контролируется лицом, «являющимся
субъектом юрисдикции США». Субъектом же юрисдикции США, по этому
законодательству, признаются:

— гражданин или резидент США;

— лицо, фактически находящееся в США;

— любая корпорация, образованная по законам США или любого штата США;

— любая организация, независимо от того, где она создана и осуществляет
свою деятельность, если она принадлежит или контролируется указанными
выше лицами.

Следовательно, запрет, установленный во внутреннем праве США, согласно
этому закону, становится обязательным для предприятия где-нибудь в
Европе, если, скажем, контрольный пакет акций этого предприятия
принадлежит гражданину США. Другими словами, внутреннее право США
«проникает без спроса» в пространственную сферу действия другой
национальной правовой системы.

18. В процессе международных хозяйственных связей с участием
физических/юридических лиц взаимодействуют национальные правовые системы
разных государств. При этом взаимодействии постоянно возникают проблемы
«нестыковки» (коллизий) внутреннего права, «отсылки» из одной системы
права в другую. Решаются коллизии с помощью так называемых коллизионных
привязок: в отношениях наследования роль привязки играет закон места
жительства наследодателя; в вопросах правоспособности юридического лица
— закон места его учреждения; в отношениях собственности — закон места
нахождения вещи; в торговом мореплавании — закон флага и т. п.

Все указанные частно-правовые отношения с иностранным элементом образуют
сферу действия международного частного права (МЧП). Таким образом, МЧП
регулирует:

а) отношения между юридическими лицами разных стран в процессе
хозяйственных, научно-технических и культурных связей;

б) отношения с участием иностранных физических лиц в том, что касается
их имущественных, личных и процессуальных прав (в основном в области
гражданского, трудового, семейного законодательства).

19. Внутреннее право государства, находясь в действии, образует правовой
режим, состоящий из множества режимов с разным сочетанием способов,
методов, типов правового регулирования.

Так, на границах между государствами существует специальный режим
государственной границы и пограничный режим, которым определены порядок
и условия пересечения границы физическими лицами, транспортными
средствами, животными, товарами, а также пребывания и деятельности
(хозяйственной, промысловой и иной) в приграничной полосе (до 5 км).

Таможенный режим представляет собой совокупность положений, определяющих
статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу. По Таможенному кодексу РФ, существуют 15 разновидностей
таможенного режима: выпуск для свободного обращения, транзит, свободная
таможенная зона, экспорт, реэкспорт, переработка на таможенной
территории и др.

Санитарный режим — это совокупность правил, препятствующих
распространению болезней, а также предусматривающих меры по проведению
карантинных мероприятий на всех видах транспорта в случае опасности
распространения таких болезней, как холера, оспа, чума, тиф и др.

Ветеринарный режим — это совокупность правил, препятствующих
трансграничному распространению болезней животных.

Взаимодействие МЭП и внутреннего права можно представить как
взаимодействие двух режимов, каждый из которых состоит из бесчисленного
множества менее сложных ре-жимов.

Так, когда говорят о «национальном режиме», «режиме импорта/экспорта»,
об «инвестиционном режиме» и т.д., — ясно, что речь идет о внутреннем
праве.

Государство может заложить во внутренний правовой режим политику
протекционизма или открытой экономики в сфере торговли, инвестиций;
может предусмотреть определенные льготы и преференции в импортном или
инвестиционном режиме для тех или иных видов товаров, сфер
инвестиционной деятельности или для той или иной группы государств
(развивающихся стран, государств-участников совместного интеграционного
процесса).

В то же время международное экономическое право, если можно так
выразиться, «отслеживает», каков же внутренний правовой режим в той или
иной стране, и соответствующим образом строит свои правовые нормы
относительно того, в каких пределах допустимы протекционистские меры при
импорте товаров/капитала, при каких условиях возможно предоставление
льгот и преференций для товаров отдельных государств. Другими словами,
речь идет о международно-правовом РЕЖИМЕ применения внутреннего права.

Так, в международных договорах о взаимной защите инвестиций часто
предусматривается «принцип национального режима». Это означает, что
договором установлен международно-правовой режим, в соответствии с
которым уравниваются правовые возможности иностранного частного
инвестора на территории государства-партнера.

Соответственно, государства-партнеры отстраивают свою национальную
правовую систему с учетом требования международно-правовых договорных
норм: внутренний правовой инвестиционный режим закрепляет равенство
внутреннего и внешнего частного инвестора.

Если во внутреннем праве используется термин «национальный режим», то
применительно к МЭП правильнее бы до бы говорить о
«международно-правовом режиме предоставления национального режима» (и,
следовательно, о принципе предоставления национального режима).

Эти нюансы важны и с прикладной, и с научной точки зрения, потому что
разграничивают понятия, относящиеся к разным сферам и отраслям права,
акцентируют внимание фактически на «стыке» внутреннего и международного
экономического права.

Аналогичный подход должен быть и к «принципу наиболее благоприятствуемой
нации» и к некоторым другим.

В России внешнеторговый правовой режим функционирует на базе целого ряда
нормативных актов: Таможенный кодекс РФ 1993 года (готовится новая
редакция кодекса), Закон «О таможенном тарифе» 1993 года, Закон «О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 1995 года,
Гражданский кодекс РФ (первая часть ГК введена в действие с 1.01.95 г.;
вторая—с 1.03.96 г.), Закон «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» 1998
года и др.

В США, например, внутренний внешнеторговый правовой режим действует на
основе следующих, в основном, правовых актов: Закон о тарифах 1930 г.
(закон Смута-Холи), Закон о закупке американских товаров 1933 г.,
Единообразный торговый кодекс США 1952 г. (на основе которого штаты
принимают свои законы), Закон о торговле 1974 года, Закон о торговых
соглашениях 1979 г., Закон об управлении экспортом 1979 г., Закон о
торговле и тарифах 1984 г. Закон о торговле и конкуренции 1988 г., Закон
об осуществлении американо-канадской свободной торговли 1988 г., Закон о
таможне и торговле 1990 г. и др.

Международно-правовой режим МЭО функционирует на базе договорных,
обычно-правовых и рекомендательных норм, содержащихся, в частности, в
Уставе ООН (девятой главе «Международное экономическое и социальное
сотрудничество»), Генеральном соглашении по тарифам и торговле,
Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС), Соглашении о
торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИП),
Соглашении по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМ), Уставе ВТО,
Уставе МВФ, Римском договоре о создании ЕЭС, в соглашениях
государств-членов СНГ, Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров, в конвенциях МОТ, в решениях ВТО, МВФ, ОПЕК, в
резолюциях международных организаций, в «Принципах, определяющих
международные торговые отношения и торговую политику, способствующих
развитию» ЮНКТАД, в резолюциях ГА ООН «Хартия экономических прав и
обязанностей государств», «Комплекс согласованных на многосторонней
основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной
деловой практикой», «О протекционизме», «О мерах укрепления доверия в
МЭО», «О международной экономической безопасности»; в торговых,
платежных, кредитных, налоговых международных соглашениях, соглашениях о
защите инвестиций, об экономическом, научно-техническом сотрудничестве и
многих других источниках права.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Когда возник мировой рынок и как он развивался?

2. Что представляют собой международные экономические отношения? В чем
они находят свое практическое выражение?

3. Что является объектом регулирования в международном экономическом
праве?

4. Какие отрасли имеет международное экономическое право? Каковы
основания выделения именно этих отраслей МЭП?

5. Что понимается в международных экономических отношениях под
отношениями публично-правового характера? частно-правового характера?

6. Может ли государство быть субъектом международного частноправового
отношения?

7. Почему в международных хозяйственных связях с участием государства
важна проблема государственного иммунитета^

8. Что такое международный экономический правопорядок?

9. Какое воздействие оказывают на международный экономический
правопорядок явления либерализации и протекционизма?

10. Имеет ли значение для международного экономического правопорядка
степень участия того или иного государства в регулировании внутренней
экономики?

11. Что является предметом контрактных правоотношений в МЭО?

12. Что является предметом публично-правовых отношений в сфере МЭО?

13. Какие методы правового регулирования используются государствами в
МЭО?

14. В каком соотношении находятся понятия «государственный интерес»,
«воля государства» и «международное экономическое право»?

15. Почему проблема международной экономической безопасности является
актуальной?

16. Можно ли государствам применять экономическую силу?

17. Чем вызвано появление феномена наднационального регулирования?

18. В чем состоят характерные черты современного международного
экономического правопорядка?

19. В чем состоит связь современной концепции международного
экономического права с доктриной И.С.Перетерского «международного
публичного гражданского права» («международного имущественного права»)?

20. В чем проявляется взаимопроникновение МЭП и внутреннего права?

21. Почему попытки экстратерриториального применения национального права
в публично-правовой сфере являются угрозой стабильности международного
экономического правопорядка?

22. В чем состоит отличие международного экономического права от
международного частного права?

23. Что такое правовой режим?

24. Какие бывают виды правовых режимов?

25. Как взаимодействуют внутригосударственный правовой режим и
международно-правовой режим?

26. Что такое «государственные контракты»?

27. Какая взаимозависимость существует между системой МЭО и системой
МЭП?

28. Почему явление наднациональности зачастую связывают с политической
концепцией «мирового государства»?

Глава 2 Источники и субъекты международного экономического права

Литература: Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный
потенциал. М., 1999; Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности
международных авиационных организаций. М., 1989; Борисов К.Г.
Международное таможенное право. М., 1997; Волков Г.А. Законодательное
регулирование права государственной собственности на природные ресурсы.
— Государство и право, № 9, 1996; Вылегжанин А. Право на морские
природные ресурсы. — Хозяйство и право, № 5, 1997; Герчикова И.Н.
Международные экономические организации. М., 2000; Ерохин А.Н. Проблемы
создания совместных транснациональных объединений и
финансово-промышленных групп в СНГ. – МЖМП, № 3, 1995; Игнатов В., Бутов
В. Свободные экономические зоны. М., 1997; Кувшинов Е.С. Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации
(правовые аспекты). М., 1998; Международное космическое право / Под ред.
Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова. М., 1999; Розенберг М.Г. Международный
договор и иностранное право. М., 1998; Ушаков Н.А. Юридические
иммунитета государств и их собственности. М., 1993; Фолсом Р.Х., Гордон
М.У., Спаногл Дж.А. Международные сделки. М.,—Будапешт, 1996; Шибаева
Е.А. К вопросу о наднациональности межправительственных организаций
универсального характера.— МЖМП, № 4,1992; Шумилов В.М. Принцип наиболее
благоприятствуемой нации в международном праве (Проблемы теории и
практики).— Внешняя торговля. № 7, 1985; Шумилов В.М. «Эффективная
взаимность» — концепция протекционизма и дискриминации.— Внешняя
торговля, № 4, 1986; Шумилов В.М. Принцип наиболее благоприятствуемой
нации в международных экономических отношениях. — Советское игосударство
и право, 1987, № 2, Nascimbene В. Lo straniero nel diritto italiano.
Milano, 1988; Sauvignon E. La clause de la nation la plus favorisee.
Grenoble, 1972; Shaw M.N. International law. London, 1997; Vignes D. La
clause de la nation la plus favorisee et sa pratique contemporaine —
RCADI, Leiden, 1970, № 11, vol. 130; Virally М. Le principe de
reciprocite dans le droit international contemporain – RCADI, Leiden,
1967, № 11, vol. 122.

2.1. Универсальные и специальные источники международного экономического
права (МЭП)

20. Договоры и международные обычаи — это основная форма, в которой
выражены правила поведения государств, международных организаций в их
экономических отношениях. Это — универсальные источники международного
экономического права.

Как известно, в международном экономическом праве распространено деление
договоров на «договоры — законы» (правоустанавливающие) и
«договоры-сделки».

К первой категории договоров относятся, например, торговые договоры,
устанавливающие принципы торгово-экономических отношений; ко второй —
соглашения о взаимной поставке товаров в течение согласованного срока, о
строительстве объектов (трубопровод, АЭС), о поставке имущества в рамках
экономической помощи и т.п.

В МЭП широко применяются договоры: а) межгосударственные; б)
межправительственные; в) межведомственные.

По объекту регулирования международные договоры в МЭП можно
классифицировать с определенной долей условности на группы договоров,
регулирующие соответствующие комплексы международных экономических
отношений:

— договоры по вопросам международной торговли товарами и услугами;

—договоры по вопросам международных финансовых (кредитных, валютных,
налоговых и т.д.) отношений;

— договоры по вопросам движения инвестиций (в том числе о промышленном и
научно-техническом сотрудничестве);

— договоры по вопросам международной экономической помощи;

— договоры по вопросам международного регулирования труда.

Важную роль в процессе создания договорных норм играют международные
организации — ВТО, МВФ, МОТ и др., а также международные организации,
являющиеся организационной основой интеграционных процессов.

21. Значительную часть международного экономического права составляют
обычно-правовые нормы (универсальные, региональные, локальные).

Во второй половине XIX века, например, на основе латиноамериканской
«доктрины К. Кальво и Л. Драго» сложился обычай недопустимости
дипломатического и вооруженного вмешательства иностранных государств с
целью взыскания долгов с государства и его граждан. В 1907 году этот
обычай был закреплен Гаагской конвенцией об ограничении случаев
применения силы для взыскания по договорным долговым обязательствам.

В XX веке имело место обыкновение в рамках международных экономических
отношений предоставлять государствам, не имеющим выхода к морю,
специальные преимущества и права, причем другие государства не могли
претендовать на эти преимущества и права, ссылаясь на принцип наиболее
благоприятствуемой нации (ПНБ). Первоначально единичная практика
исключения из-под действия ПНБ указанных специальных преимуществ, будучи
зафиксированной в 1964 году в рекомендации ЮНКТАД, стала обычно-правовой
нормой, которая затем вошла в международные договоры: в Конвенцию о
транзитной торговле стран, не имеющих выхода к морю (ст. 10),
подписанную в 1965 году, и в Конвенцию ООН по морскому праву (ст. 126)
1982 года. С включением нормы в договоры она приобрела характер
обычно-договорной нормы.

Наиболее ярким примером фиксирования и создания обычно-правовых норм МЭП
служит Хартия экономических прав и обязанностей государств, принятая
резолюцией ГА ООН 3281 (XXIX) 12 декабря 1974 г.

22. Решения (резолюции) международных организаций относят к специальным
источникам международного экономического права.

В качестве резолюций ГА ООН были приняты, например:

— Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.;

— Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
ООН 1970 г.;

— Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов
и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 1980 г. и др.

В ЮНКТАД в 1964 году были приняты известные «Принципы, определяющие
международные торговые отношения и торговую политику, способствующие
развитию».

Указанные документы, являясь резолюциями международных организаций,
содержат в себе несколько видов норм, в частности:

— действующие обычно-правовые принципы и нормы МП и/или отраслевые нормы
МЭП (при этом конкретизируется, уточняется их содержание и взаимосвязь);

— новые принципы и нормы, которые в результате согласия государств
(opinio juris), без продолжительной практики и прецедентов, становятся
обычными нормами МП/МЭП (это обстоятельство и придает резолюциям
международных организаций характер специального источника МП);

— политические (рекомендательные) нормы, имеющие высокую обязательную
силу морально-политического характера (такие нормы зачастую становятся
этапом на пути формирования договорных или обычно-правовых норм МП/МЭП,
находят закрепление во внутригосударственном праве). Такого рода нормы
получили название «мягкого права».

Следует иметь также в виду, что решения международных судов и
арбитражей, внутригосударственные законы, решения национальных судов,
односторонние акты и действия государств, правовые доктрины помогают
установить существование обычно-правовой нормы, раскрыть содержание
норм, оказывают воздействие на процесс их формирования.

23. Системообразующую функцию в международном экономическом праве несут
специальные (отраслевые) принципы МЭП:

— принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами и
экономической деятельностью;

— принцип свободы выбора форм организации внешнеэкономических связей;

— принцип экономического сотрудничества;

— принцип взаимной выгоды;

— принцип экономической недискриминации;

— принцип наибольшего благоприятствования (принцип предоставления режима
наиболее благоприятствуемой нации);

— принцип национального режима (принцип предоставления национального
режима).

24. Принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами и
экономической деятельностью означает, в частности: право свободно
владеть, распоряжаться, эксплуатировать природные ресурсы,
контролировать их использование, в том числе деятельность ТНК по их
использованию, получать возмещение за использование природных ресурсов,
национализировать иностранную частную собственность за возмещение;
запрет на экономическое или другое принуждение с целью воспрепятствовать
использованию природных ресурсов.

25. Принцип свободы выбора форм организации внешнеэкономических связей
означает, в частности: право государства самостоятельно определять формы
и методы экономических отношений и внешнеэкономической политики,
устанавливать или не устанавливать контроль над экспортно-импортными,
валютными и прочими внешнеэкономическими операциями; запрет на
использование внешнеэкономического инструментария в качестве средства
противоправного принуждения (особенно против развивающихся стран).

Указанный принцип не носит абсолютного характера и ограничивается
обязанностью государств участвовать в общей либерализации международной
торговли, сокращать нетарифные меры регулирования доступа на свои рынки,
в согласованном порядке понижать общий уровень таможенного
регулирования, создавать преференциальный режим для товаров, ввозимых и
происходящих из развивающихся стран.

26. Принцип экономического сотрудничества означает, в частности, право:
свободно выбирать партнеров по МЭО и формы сотрудничества, получать
выгоды от международного разделения труда и международной торговли,
участвовать в урегулировании мировых экономических проблем.

Вместе с тем, данный принцип налагает и обязанности: содействовать
развитию МЭО, участвовать в общей либерализации международной торговли,
учитывать законные интересы третьих стран, особенно развивающихся.

27. Принцип взаимной выгоды означает взаимное право государств на
справедливое распределение выгод и обязательств сравнимого объема. В
международных экономических отношениях происходит интенсивный обмен
ресурсами. Как правило, ресурсам с одной стороны соответствует
«возмещение» (финансовое, товарное или прочее) с другой стороны.
Государства самостоятельно контролируют эквивалентность, выгодность
встречного возмещения. Такая оценка основана на принципе материальной
взаимности.

Вместе с тем, в международных экономических отношениях не всегда
возможна материальная взаимность. Так, если речь идет не о материальных
ценностях, а, например, о взаимном предоставлении национального режима в
сфере правового статуса юридических лиц, практически невозможно добиться
тождественности, равноценности этих правовых режимов в двух, а тем более
в нескольких, государствах. Следовательно, в таком случае выход — не в
материальной, а в формальной (юридической) взаимности. Это означает, что
государства предоставляют друг другу национальный режим (в этом и
состоит обмен «возмещениями») и не требуют, чтобы предоставляемые режимы
обязательно были равными. В противном случае это повлекло бы за собой
отрыв интересов отдельных государств от общих интересов мирового
сообщества.

Поэтому в отдельных случаях (когда вытекающие из правоотношения выгоды
поддаются сопоставлению или количественному измерению) соглашением
государств может предусматриваться так называемая материальная
взаимность — своего рода симметрия или адекватность этих выгод, условий.

С учетом этого материальную взаимность можно квалифицировать как частный
случай взаимной выгоды, но отнюдь не единственный, и не главный.

28. Вопрос о взаимной выгоде и формах взаимности особенно остро
возникает тогда, когда в конкретных правоотношениях задействованы, с
одной стороны, страна с рыночной экономикой, а с другой стороны — страна
с государственной экономикой (ранее к этой группе относились все
«социалистические государства», которые к началу XXI века в своем
большинстве получили статус государств с «переходной экономикой»).

«Нерыночность» экономики порождает со стороны рыночных государств особый
подход к экономическим отношениям со странами с государственной
экономикой. Подход заключается в применении к этим взаимоотношениям
специальных принципов — например, принципа так называемой «эффективной
взаимности».

Суть принципа в том, что со страной с государственной экономикой странам
с рыночной экономикой нельзя ограничиваться юридической взаимностью в
МЭО, потому что взаимодействующие субъекты международных хозяйственных
связей этих двух групп стран обладают разными «весовыми категориями»:
государственные предприятия в государственной экономике защищены
сильнее, чем частные предприятия в рыночных государствах. Отсюда следует
необходимость отхода от юридической («неэффективной») взаимности в
сторону взаимности «эффективной», когда сопоставляются конечные выгоды.

На практике это означает выдвижение разного рода дополнительных условий
(в дополнение к обмену «возмещениями», считающимися в обычных условиях
эквивалентными): если страны-партнеры, одна из которых с государственной
экономикой, договариваются о взаимном предоставлении наиболее низких
ставок таможенных пошлин, то при этом с последней требуют еще и взять
обязательство по гарантированному импорту определенного объема товаров.
Кроме того, в отношении стран с государственной экономикой вводятся
особые критерии для возбуждения антидемпинговых процедур при импорте
товаров из этих стран.

Получив признание в качестве «рыночных», страны «переходной экономики»
приобретают статус равноправных во взаимоотношениях с другими рыночными
государствами. Степень «рыночности» определяется в каждом конкретном
случае.

Можно сделать вывод, что сложившаяся система международно-правового
регулирования МЭО ориентирована на сосуществование на основе принципа
равенства государств только с рыночной экономикой. Получается, что
современный международный экономический правопорядок де-факто исходит из
определенной дискриминации нерыночных экономик.

29. Принцип экономической недискриминации означает, в частности: право
государства на предоставление ему, его физическим и юридическим лицам
либо товарам со стороны иностранного партнера общих условий, которые не
хуже условий, предоставляемых любому третьему государству и/или
физическим, юридическим лицам, товарам третьего государства; обязанность
государства не ухудшать для другой страны условия, общие для всех стран;
не устанавливать условия, ставящие иностранное государство, его
физических, юридических лиц либо товары в худшее положение с другими
государствами, лицами, товарами.

Существует достаточно много легализованных исключений из сферы действия
данного принципа. Не считается, например, дискриминацией развитых стран
предоставление общих невзаимных преференций развивающимся странам. Не
являются дискриминацией развитых стран преимущества, которые
предоставляют развивающиеся страны друг другу. Принцип преференций для
развивающихся стран юридически обособил группу развивающихся стран в
МЭО.

Не являются дискриминацией также:

— меры по защите внутреннего рынка и национальной экономики
(ограничения, запрещения импорта, экспорта и т.п.), если они применяются
ко всем государствам в одинаковом положении;

— ответные меры (реторсии), призванные обеспечить соблюдение права
государством-нарушителем;

— меры по предоставлению свободного доступа к морю для стран, не имеющих
выхода к нему;

— преимущества, предоставляемые государствами в рамках приграничной
торговли;

— преимущества, предоставляемые в рамках интеграционных объединений.

30. Принцип наиболее благоприятствуемой нации означает, в частности:
обязанность государства предоставить государству-партнеру, его
физическим, юридическим лицам, товарам в согласованной сфере наиболее
благоприятные условия, которые предоставлены любой третьей стране,
физическим, юридическим лицам либо товарам третьего государства.

Термин «принцип наиболее благоприятствуемой нации» применяется в
отношении государств-партеров, их физических, юридических лиц либо
товаров. Термин «принцип наибольшего благоприятствования» применяется в
отношении субъектов, не являющихся государствами, например (и чаще
всего) в отношении международных организации. В деловой практике эти
термины используются как синонимы.

Считается, что данная норма МЭП является договорной (конвенционной)
нормой, поскольку сфера применения этого принципа определяется в
международных договорах.

В западной правовой науке из-за метода сопоставления и уравнивания
условий, который заложен, в частности, в принципах экономической
недискриминации, наибольшего благоприятствования, данные принципы
рассматриваются зачастую как некие юридико-технические «стандарты», как
способы организации отношений.

В этом смысле, очевидно, способ, или метод, уравнивания условий в
хозяйственной среде взаимодействующих стран применялся государствами с
незапамятных времен — сначала в качестве обыкновения, затем —
международного обычая, подобно обычаю суверенного равенства.

Затем, когда появились таможенные тарифы как средство защиты
национальной экономики и регулирования импорта товаров, встал вопрос:
следует ли применить подобные методы уравнивания условий к тарифной
сфере? В своих торговых договорах государства определили, что принцип
наиболее благоприятствуемой нации будет применяться в тарифной сфере.

Следовательно, нужно различать два аспекта в вопросе предоставления
указанных «стандартов»:

а) откуда проистекает право требовать применения того или иного метода
уравнивания условий;

б) сфера применения (материального наполнения) этого «стандарта».

Получается, что сам метод уходит корнями в обычай, а сфера его
применения закрепляется международными договорами.

Именно поэтому, вероятно, стоило бы говорить о договорно-обычном
характере ПНБ.

В современных международных экономических отношениях государства в
договорном или обычно-правовом порядке используют «стандарт» наибольшего
благоприятствования (ПНБ), согласно классификации Комиссии
международного права ООН, в следующих сферах: таможенные пошлины;
таможенная обработка товаров; налоги и сборы; нетарифные меры
регулирования (технические стандарты, административные правила,
санитарные и карантинные формальности и т. п.); сфера валютно-финансовых
отношений; правовое положение иностранных физических и юридических лиц;
режим транспортировки (судов, грузов, транспортных средств); транзит;
режим интеллектуальной собственности; вопросы отправления правосудия
(доступ к судам, признание и исполнение иностранных судебных и
арбитражных решений); отдельные элементы режима дипломатических,
консульских и иных представительств; другие вопросы экономического
сотрудничества, в том числе в области промышленности, связи и других
видов хозяйственной деятельности.

Также как и в случае с принципом экономической недискриминации,
существует множество легализованных исключений из сферы действия ПНБ.
Как правило, это те же исключения, которые имеют место в сфере действия
принципа экономической недискриминации.

По мере того, как в мире, в рамках ВТО, снижается средний уровень
таможенного обложения товаров, соответственно снижается и значение ПНБ
для этой сферы МЭО. Однако это не исключает данный принцип из других
сфер МЭО, где его роль как метода уравнивания условий остается
по-прежнему важной.

Связь ПНБ с принципом экономической недискриминации означает уравнивание
условий «на нижнем уровне» (он не дает ухудшать условия), а ПНБ — «на
высшем уровне» (он требует улучшения условий). Таким образом, эти
принципы перекрывают возможности дискриминации и «сверху», и «снизу».
Сегодня эти принципы составляют определенное двуединство — по крайней
мере, в сфере международной торговли.

31. Принцип национального режима (принцип предоставления) национального
режима означает, в частности: обязанность государства обеспечить
иностранным государствам, иностранным физическим и юридическим лицам, а
также товарам на своей территории те же условия в согласованной сфере,
что и национальным товарам и субъектам экономической деятельности. Здесь
тоже заложен метод уравнивания условий («стандарт»), но на другой
основе.

Договорная и обычно-правовая сфера применения данного принципа во многом
совпадает со сферой применения ПНБ, однако она одновременно шире,
поскольку, как правило, охватывает правовой статус и «зоны действия»
юридических, физических лиц, т. е. частно-правовую сферу МЭО (доступ в
суды, помощь на море, право владения, пользования и распоряжения
частными лицами собственностью, право на получение образования, вопросы
охраны промышленной собственности и т. п.).

Значение принципа предоставления национального режима возрастает. Данный
принцип содействует некоей конвергенции правовых систем разных
государств, которая прослеживается в мире. На фоне процессов
формирования единого мирового экономического пространства идут процессы
унификации внутреннего законодательства, гармонизации и конвергенции
национальных правовых систем, которые ведут в перспективе к формированию
единого правового пространства.

В МЭП активно идет процесс систематизации действующих норм. Эти задачи
решаются целым рядом международных организаций: КМП ООН, ЮНКТАД, ЭКОСОС,
ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА и др.

2.2. Субъекты международного экономического права

32. В настоящее время на земле насчитывается около 220 государств и
государственно-подобных образований, около 7 тысяч международных
организаций, в том числе около 300 межправительственных.

В группу государств с наибольшим объемом международной торговли входят:
США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада,
Голландия, Гонконг, Бельгия, Китай. Россия занимает место в конце второй
десятки.

В системе международно-правового регулирования международных
экономических отношений фактически сложилась дифференциация государств.
Так, государства-субъекты МЭП дифференцируются по уровню экономического
развития на:

— экономически развитые страны с рыночной экономикой;

— развивающиеся страны, правовое обособление которых осуществлено через
принцип преференций для развивающихся стран;

— страны с «переходной экономикой», т.е. бывшие социалистические страны,
в которых экономика была государственно-монополизированной (всего около
30 государств).

В середине 60-х гг. XX века развивающиеся страны (бывшие колонии),
принимая во внимание несправедливый, неэквивалентный характер
международных экономических отношений, поставили вопрос об отступлении
от формального равенства государств в пользу равенства фактического. Для
этого был использован механизм Общей системы преференций (ОСП). Согласно
Общей системе преференций, развитые государства должны предоставлять
развивающимся странам односторонние уступки, льготы, преимущества в
различных сферах МЭО, прежде всего в форме снижения или невзимания
таможенных пошлин в международной торговле.

Преференциальный правовой режим для развивающихся стран был закреплен в
ГАТТ и в целой системе договоров и решений международных организаций. Он
стал законным исключением из действия принципа наиболее
благоприятствуемой нации.

Предусматривалось, что по мере развития национальной экономики
развивающиеся страны будут «в возрастающей степени принимать участие в
осуществлении прав и обязательств», вытекающих из ГАТТ, т.е. переходить
из статуса развивающейся страны в статус развитой страны, лишаясь тем
самым особых преференций.

На этом переходе произошло расслоение группы развивающихся стран,
которое тоже, в свою очередь, получило или получает определенную
международно-правовую легализацию. Из группы развивающихся государств
выделились:

а) группа «новых индустриальных стран», т.е. наиболее развитых из
развивающихся государств (Катар, Кувейт, ОАЭ, некоторые страны
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки);

б) наименее развитые страны, т. е. самые бедные государства мира
(Мозамбик, Эфиопия, Танзания, Непал, Вьетнам, Мьянма и другие
государства Африки и Азии — всего около 50);

в) собственно развивающиеся государства;

В соответствии с принципом преференций для развивающихся стран любое
государство вправе снизить, например, импортные пошлины на их товары
либо вовсе не взимать пошлины, и это не будет считаться дискриминацией
других (экономически развитых) государств, товарам которых такие
преференции не предоставляются. Следствием преференциального режима
является то, что большая масса товарных потоков в мировой торговой
системе обращается по льготным каналам.

33. Если в случае с развивающимися странами речь идет об адаптации к
современной системе МЭО государств с ненадлежащим уровнем экономического
развития, то в случае со странами с «переходной экономикой» речь идет об
адаптации к современным МЭО государств с недостаточно развитыми
рыночными элементами в экономике, стран с государственной,
монополизированной экономикой или с остатками такой экономики.

Современный международный экономический правопорядок строится на
закономерностях открытой экономики рыночного характера. При этом
открытая экономика исходит из существенного государственного
регулирования.

В арсенал форм и средств регулирования экономики могут, в частности,
входить: национализация, использование государственного планирования,
различные виды государственной монополии, в том числе элементы валютной
монополии, политика импортозамещения и ориентирования на экспорт,
инструменты протекционизма.

В настоящее время достаточно широко используется такая форма
государственной монополии, как предоставление исключительных прав
государственной или иной компании на осуществление внешнеторговых
операций с конкретным товаром.

Следует иметь в виду, что использование государственных предприятий для
осуществления внешней торговли рассматривается (в частности, в тексте
ГАТТ) как препятствие для международной торговли.

В ряде стран государство монополизировало импорт и/или экспорт отдельных
товаров, как правило, таких, которым принадлежит ведущая роль во внешней
торговле, а также военных технологий. Зачастую государство резервирует
за собой сферу обслуживания внешнеэкономических связей: например,
обязательным страхованием импорта национальными предприятиями через
национальную государственную страховую фирму или обязательными грузовыми
перевозками национальными перевозчиками.

Активная роль современного развитого государства в МЭО заключается во
внешнеполитической и правовой поддержке национальных предприятий (ТНК),
осваивающих зарубежную экономическую среду. Цель такой политики —
обеспечить внешний стратегический государственный интерес, состоящий в
контроле над отдельным товарным рынком или рынком услуг, над источниками
необходимых ресурсов.

В тех сферах, где национальные ТНК обладают достаточно мощной силой,
приоритетом на международном рынке (например, американские
авиапредприятия — на международном рынке авиауслуг), государство
проводит политику «дерегулирования», уменьшения степени государственного
воздействия. Причем такая политика, как правило, навязывается и вовне —
государствам, предприятия которых на данном международном рынке могут
составлять конкуренцию национальным ТНК.

34. Государства как первичные субъекты международного экономического
права обладают определенными экономическими правами несут экономические
обязанности.

Международное сообщество давно предпринимает попытки сформулировать
основные права и обязанности государств. Так, в 1949 году КМП ООН
подготовила проект Декларации прав и обязанностей государств, который
так и не был принят. В 1933 году была принята Межамериканская Конвенция
о правах и обязанностях государств.

Однако в целом государства с осторожностью подходят к такого рода
проектам.

Если попытаться «проинвентаризировать» вкратце экономические права и
обязанности государств, как они вытекают из Хартии экономических прав и
обязанностей государств 1974 года, то получится следующая картина.

Государства ИМЕЮТ ПРАВО:

— выбирать свою экономическую систему, формы организации ВЭС, средства
экономического развития, использования ресурсов, осуществления реформ;

— свободно осуществлять суверенитет над своими богатствами, природными
ресурсами и экономической деятельностью;

— национализировать, экспроприировать и передавать иностранную
собственность; регулировать споры по компенсациям за национализированную
иностранную собственность согласно внутригосударственному праву и
национальными судами; регулировать и контролировать иностранные
инвестиции, деятельность ТНК;

— участвовать в международной торговле и других формах экономического
сотрудничества, в принятии решений для урегулирования экономических и
финансовых проблем; заключать двусторонние и многосторонние соглашения в
области международного экономического сотрудничества, не подвергаться
дискриминации;

— участвовать в субрегиональном, региональном и межрегиональном
сотрудничестве в целях экономического развития; развивающиеся страны
(PC) вправе предоставлять торговые преференции другим PC, не
распространяя их на развитые страны.

Государства ОБЯЗАНЫ:

— сосуществовать в мире независимо от экономической системы,
способствовать международной торговле на основе взаимной выгоды, равных
преимуществ и взаимного предоставления РНБ; не применять экономические
меры принудительного характера, направленные на ущемление суверенных
прав государств или извлечение выгоды;

— сотрудничать в оптимальном использовании ресурсов, принадлежащих двум
и более государствам; не принуждать к предоставлению льготного режима
иностранным инвестициям; обеспечивать компенсацию в случаях
национализации, экспроприации или передачи иностранной собственности;
сотрудничать в деле осуществления права по регулированию и контролю за
деятельностью ТНК; обеспечить, чтобы выгоды от разработки ресурсов
морского дна (общее наследие человечества) распределялись между всеми
государствами;

— не подвергать другие государства дискриминации; сотрудничать в деле
содействия более рациональным и справедливым МЭО; учитывать интересы PC
в обеспечении развития мировой экономики; расширять и укреплять систему
преференций развитых стран для PC, содействовать экономическому развитию
наименее развитых из PC;

— сотрудничать в обеспечении либерализации мировой торговли, в
устранении препятствий международной торговле; содействовать развитию
международной торговли;

— обеспечить, чтобы политика субрегиональных, региональных и
межрегиональных объединений отвечала нуждам международного
экономического сотрудничества и учитывала законные интересы третьих
стран;

— содействовать международному научному и техническому сотрудничеству,
передаче технологии; сотрудничать в разработке руководящих положений в
отношении передачи технологии;

— осуществлять защиту, сохранение и улучшение окружающей среды.

35. Следует иметь в виду, что в силу внутреннего законодательства
федеративных государств субъекты федераций (и даже
административно-территориальные единицы простых государств) могут
обладать правом заключать международные договоры по ограниченному кругу
вопросов (пограничные, культурные, полицейские, экономические связи) под
контролем центральной власти.

Такие права имеют субъекты федераций и административно-территориальные
единицы в ФРГ, Швейцарии, Австрии; в некоторой степени — в США, Канаде.
При этом субъекты федераций и административно-территориальные единицы не
становятся субъектами МП.

В международных экономических отношениях некоторых федеративных
государств иногда делается так называемая «федеральная оговорка»
(например, торговый договор между США и Нидерландами 1956 года): если
тот или иной субъект федерации не предоставит национальный режим
физическим лицам другой стороны, то такие лица не будут пользоваться
национальным режимом в данном субъекте федерации.

36. В международных экономических отношениях частноправового характера
участвуют физические и юридические лица. В связи с этим возникает вопрос
о правовом статусе указанных лиц с точки зрения международного права.

Физические лица участвуют в гражданско-правовых отношениях с иностранным
элементом и, следовательно, являются субъектами МЭО. Однако статус
физических лиц как субъектов МЭО определяется национальными системами
права — внутригосударственным правом (юрисдикция государства в отношении
населения).

В правовой системе ЕС многие вопросы статуса физических лиц регулируются
в «наднациональном» порядке.

Вместе с тем, статус физических лиц в МЭО является предметом
международно-правового регулирования. В орбиту МПР вовлечен широкий
спектр вопросов, касающихся статуса физических лиц — граждан
(резидентов), иностранных граждан (нерезидентов), лиц без гражданства,
беженцев и т.д.

Международно-правовым основанием статуса физических лиц являются:
Всеобщая Декларацией прав человека 1948 года, Пакты о правах человека
1966 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года
(с последующими протоколами), Декларация о правах человека в отношении
лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают (рез. ГА
ООН от 13.12.85 г.), и др.

Физические лица в сфере МЭО имеют право: покидать свою страну и
возвращаться в нее; владеть, пользоваться имуществом (собственностью);
трудиться; пользоваться процессуальными гарантиями; переводить доходы,
сбережения или другие личные денежные средства за границу с учетом
внутренних валютных правил и т.п..

В соответствии с внутренним законодательством иностранцы, как правило,
подразделяются на две категории: постоянно проживающих на территории
страны пребывания и временно находящихся.

Критерии разделения определяются внутренним законодательством в
международных договорах между заинтересованными государствами в
зависимости от сроков пребывания (например, 183 и более дней в году)
и/или от цели и характера пребывания иностранца.

Факт постоянного или временного проживания влияет на правовое положение
иностранца: например, вопросы дееспособности временно пребывающего
иностранца решаются по законам государства, гражданином которого он
является, а постоянно проживающего иностранца — по закону страны
пребывания, если иное не предусмотрено в международном договоре.
Существуют различия в принципах налогообложения и т. п.

Иностранец подчиняется двум правопорядкам — отечественному и страны
пребывания (конкурирующая юрисдикция). К правовому режиму иностранцев в
стране пребывания применяют, как правило, три «стандарта»:

1) национальный режим;

2) РНБ;

3) специальный режим (например, упрощенный порядок перехода
государственной границы в приграничных районах в целях осуществления
приграничной торговли или запрет иностранцам на осуществление отдельных
видов работ).

Как правило, все эти виды режимов используются одновременно в сочетании
применительно к различным сферам правоотношений. В гражданско-правовой
сфере иностранцам обычно предоставляется национальный режим — в правах и
обязанностях.

Постановления, касающиеся правового положения физических
лиц-иностранцев, содержатся также в торговых договорах, консульских
конвенциях, договорах о правовой помощи, договорах об избежании двойного
налогообложения, о взаимной охране авторских прав, о взаимной охране
прав промышленной собственности и др.

37. Юридические лица являются основными «операторами» международных
хозяйственных связей. Все в большей степени деятельность юридических
лиц, их статус в МЭО становится предметом международно-правового
регулирования (МПР).

Постановления, касающиеся правового положения иностранных юридических
лиц или затрагивающие различные стороны их деятельности, содержатся в
торговых договорах, консульских конвенциях, договорах о правовой помощи,
договорах об избежании двойного налогообложения, договорах в области
транспорта, купли-продажи товаров, международных расчетов, охраны прав
на промышленные образцы и товарные знаки.

Именно юридические лица в основном осуществляют трансграничное
перемещение товаров, услуг, капиталов, финансов и т.д. При этом многие
юридические лица объективно стремятся к тому, чтобы закрепиться в том
или ином секторе национальной, иностранной и международной экономики, на
том или ином национальном и международном рынке, создать и/или развить
определенную инфраструктуру на пути движения товаров, услуг, капиталов,
финансов и т.п.

В результате этого процесса происходит возникновение и становление
транснациональных корпораций (ТНК) — крупных национальных предприятий с
зарубежными активами. Сегодня ТНК играют роль «двигателей мировой
экономики», международного регулятора производства и распределения
продукции, основных носителей инвестиций.

Различают следующие разновидности ТНК:

1. юридические лица с национальным капиталом, но международные по сфере
деятельности (имеют дочерние предприятия и филиалы за рубежом);

2. юридические лица, принадлежащие капиталу нескольких стран и
международные по сфере деятельности;

3. международные объединения производственного и научно-технического
характера, не являющиеся юридическими лицами.

ТНК — это, как правило, экономически единая система, состоящая из
материнской компании, дочерних предприятий, филиалов, отделений,
контролируемая и управляемая из одного центра посредством договора,
акций, управленческого контроля.

Роль и вес ТНК в МЭО очень ощутимы. Средства ряда ТНК сопоставимы с
бюджетами отдельных государств, поэтому международно-правовая
регламентация их деятельности — объективная необходимость.

Некоторые правовые доктрины даже признают за ТНК статус субъектов МП. В
связи с этим выдвигаются и/или используются концепции
«квазимеждународного права», создаваемого соглашениями ТНК с
государствами, или «транснационального права».

Однако на практике деятельность ТНК, их статус, как и многие другие
вопросы, определяются национальным правом, а в особо значимых для
государств аспектах — международным правом.

В то же время, следует отметить, США в целях внешнеэкономической
политики стремятся закрепить принцип, согласно которому на систему ТНК
распространяется действие законодательства « страны базирования», т. е.
страны, в которой находится «штаб-квартира» материнской компании.

В практике ООН используется также термин «многонациональные компании»,
под которыми понимаются компании, принадлежащие государствам или
контролируемые ими, в отличие от ТНК, собственниками которых являются
частные лица. Часто термины «ТНК» и «многонациональные компании»
употребляются как синонимы.

38. В Хартии экономических прав и обязанностей государств (ст.2)
содержится принцип: государство имеет право «регулировать и
контролировать деятельность транснациональных корпораций в пределах
действий своей национальной юрисдикции и принимать меры к тому, чтобы
такая деятельность не противоречила законам, нормам и постановлениям и
соответствовала его экономической и социальной политике.
Транснациональные корпорации не должны вмешиваться во внутренние дела
принимающего государства».

К началу XXI века в мире функционировали более 40 тыс. ТНК (в 1970 г. —
7 тыс.), которые контролировали за пределами своих стран до 250 тыс.
дочерних предприятий. Основная часть ТНК сосредоточена в США, ЕС и
Японии.

Треть мировой торговли приходится на внутрифирменные каналы в рамках
ТНК, до половины объемов международной торговли находится под их
контролем. Две трети платежей за передачу технологии осуществляется в
системе ТНК. ТНК контролируют до 40% промышленного производства.
Основные рынки, на которых сосредоточена деятельность ТНК: электроника,
нефтепереработка, химия, автомобилестроение.

Учитывая значение проблемы, ЭКОСОС ООН учредил Центр по ТНК и Комиссию
по ТНК. Комиссия разработала Кодекс поведения ТНК (Док. ООН Е/С.10.1996.
S. 2), нормы которого носят рекомендательный характер.

В Кодексе поведения предусмотрено, что ТНК обязаны:

— уважать суверенитет страны пребывания;

— исходить из экономических целей и задач политики, проводимой
государством в стране пребывания;

— уважать социально-культурные цели, ценности и традиции страны
пребывания;

— не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания;

— не заниматься деятельностью политического характера;

— воздерживаться от практики коррупции;

— соблюдать законы и постановления, касающиеся ограничительной деловой
практики;

— соблюдать положения, касающиеся передачи технологии и охраны
окружающей среды.

Комиссия ООН по ТНК приняла на себя функции по наблюдению за
осуществлением Кодекса и функции координационного характера. Центр ООН
по ТНК действует в качестве секретариата Комиссии.

Вопросы регламентирования деятельности ТНК решаются и на региональном
уровне. ОЭСР в 1976 году приняла Декларацию о международных инвестициях
и многонациональных предприятиях и «Руководящие принципы для
многонациональных предприятий» (в приложении к Декларации) — документ
«мягкого права», также содержащий рекомендательные нормы. В основу
Декларации положен принцип предоставления национального режима
иностранным многонациональным предприятиям. При этом предприятиям
предписываются обязанности:

— соблюдать МП;

— подчиняться праву страны пребывания;

— учитывать политику страны пребывания;

— сотрудничать со страной пребывания;

— исключить практику подкупа и субсидий;

— не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания;

— соблюдать принцип обеспечения конкуренции;

— соблюдать порядок налогообложения, трудовое право, право социального
обеспечения;

— распространять достижения в науке, технике и технологии.

В 1970 г. государствами Андской группы (Колумбия, Чили, Венесуэла, Перу,
Эквадор) был принят Кодекс иностранных инвестиций, содержавший
унифицированные правила деятельности ТНК в странах региона. Эти правила
были введены государствами-участниками во внутригосударственное право.

Распространенной формой юридического лица являются смешанные предприятия
(СП), т. е. предприятия, капитал которых принадлежит лицам различных
государств. Большая часть ТНК — это смешанные предприятия. Участниками
СП могут быть также государства и международные организации.

Большое значение в МЭО имеют такие юридические лица ТНК, как банки,
товарные, валютные и фондовые биржи, аукционы.

Обычно к иностранным юридическим лицам применяется РНБ (во всем что
касается внешней торговли) или национальный режим (как правило, в
области судебной защиты). Как и физические лица, иностранные юридические
лица имеют право на дипломатическую защиту своего государства.

39. Важным стимулом для роста числа российских ТНК должно стать
«Положение о финансово-промышленных группах и порядке их создания,
утвержденное Указом Президента РФ от 5.12.93 г. Расширение
инвестиционной деятельности этих групп за границы России автоматически
превращает ФПГ в средние и крупные ТНК.

Задача создания и развития системы ТНК ставится также и в рамках СНГ.

40. В практике МЭО существует также понятие «международного юридического
лица». К международным юридическим лицам относятся юридические лица,
созданные либо непосредственно в силу международного договора (МБРР),
либо на основании внутреннего закона одного или более государств в
соответствии с международным договором (Банк международных расчетов —
БМР).

41. Свою юрисдикцию в международных экономических отношениях государство
осуществляет посредством государственных органов.

Прерогатива осуществлять внешнеэкономические отношения принадлежит
высшим (центральным) органам исполнительной власти и зарубежным органам
внешних сношений.

Внутригосударственными органами внешних сношений являются: глава
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, глава
правительства, министерство иностранных дел и министр иностранных дел,
другие министерства и ведомства, имеющие соответствующую компетенцию,
например Министерство внешней торговли в Италии или Министерство
торговли в России:

Зарубежными органами внешних сношений являются, в частности,
дипломатические и консульские представительства.

В функции дипломатических представительств, согласно Венской конвенции о
дипломатических сношениях 1961 г., входит, в частности, развитие
отношений с государством пребывания в области экономики.

В функции консульских представительств, согласно Венской конвенции о
консульских сношениях 1963 г., входит, в частности: охрана и защита
интересов своего государства, физических и юридических лиц; поощрение
торговли и содействие развитию экономических связей; наблюдение за
экономической жизнью своего округа; консульская легализация документов;
представительство в судебных или иных учреждениях государства
пребывания; выполнение поручений следственных или судебных органов
представляемого государства.

42. В России в качестве зарубежных органов внешнеэкономических связей
заметную роль играют торговые представительства РФ (торгпредства). В
функции торгпредств в стране пребывания входит:

— представлять и защищать государственные интересы по всем вопросам
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

— проводить внешнеэкономическую политику государства;

— содействовать развитию экономических связей России со страной
пребывания и улучшению структуры взаимной торговли;

— осуществлять контроль за соблюдением государственных интересов всеми
российскими участниками ВЭД, координировать их деятельность в стране
пребывания;

— защищать в стране пребывания интересы предприятий и организаций
России.

В странах, где нет торгпредств, соответствующие функции выполняют
непосредственно работники российских посольств. Прослеживается тенденция
на постепенную замену института торгпредств и торговых представителей
аппаратами экономсоветников и торговых советников посольств.

Институт торгпредств был впервые введен Советским государством и получил
международно-правовое признание. Все торгпредства учреждены на основе
международных договоров.

Торгпредства являются органами государства. Они входят в состав
посольств РФ и пользуются соответствующими иммунитетами. Штатный состав
торгпредств определяется Министерством торговли РФ по согласованию с МИД
РФ и другими ведомствами.

Торгпредства не вправе осуществлять коммерческую деятельность в стране
пребывания. Торгпредство работает под общим руководством посла.

На практике в странах пребывания за торгпредствами иногда отказывались
признавать статус органа государства, предоставлять им судебный
иммунитет. Были случаи, когда иностранные суды представляли торгпредства
в качестве лица, несущего универсальную ответственность за действия всех
российских организаций, осуществлявших ВЭД. К торгпредствам
предъявлялись иски бывшими собственниками национализированного в России
имущества. В 1927 году имел место полицейский налет на торгпредство СССР
в Лондоне, в 1940 году — в Париже.

Зачастую высказываются предложения превратить торгпредства РФ в подобие
государственных торговых домов за границей с правом осуществления
коммерческой деятельности и соответствующим изменением их правового
статуса.

Как известно, государство не несет имущественной ответственности по
хозяйственным договорам своих юридических лиц.

43. Россия как субъект международного экономического права имеет свои
особенности. Эти особенности определяются в основном двумя
обстоятельствами:

1. тем, что экономика РФ представляет собой экономику переходного типа
(от государственно-монополистической к рыночно-регулируемой);

2. тем, что РФ является федеративным государством.

Государственно-монополистический характер экономики СССР, некоторых
других стран, а также государственная монополия на ВЭД имели результатом
выделение этой группы государств в МЭО как государств «с нерыночной
экономикой», государств, «ведущих государственную торговлю», «торгующих
государств».

Общего международно-правового закрепления это выделение не получило,
однако де-факто активно использовалось во внешнеэкономической политике и
практике ряда государств.

В настоящее время в России тотальный государственный контроль за
экспортно-импортными операциями сменился системой государственного
регулирования с помощью рыночных инструментов — мер тарифного и
нетарифного регулирования. В 1992 году все российские предприятия
получили право на ВЭД без специального разрешения.

В организационную систему регулирования ВЭД РФ сегодня включены
следующие, в частности, государственные органы: Президент РФ,
Федеральное Собрание, Правительство, МИД РФ, Министерство торговли,
Министерство экономики, Государственный таможенный комитет РФ,
Министерство финансов, ЦБ РФ, Федеральная служба России по валютному и
экспортному контролю, Министерство науки и технологий РФ, — а также
различные правительственные и межведомственные комиссии (например,
Комиссия Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и др.)

В той или иной степени к решению вопросов и проблем МЭО имеют отношение
и другие министерства, ведомства и структуры: Министерство по атомной
энергии, Министерство государственного имущества, Министерство по делам
СНГ, Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения,
Министерство культуры, Министерство природных ресурсов, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта,
Министерство юстиции, Госкомитет по рыболовству, Госкомитет по
стандартизации и метрологии, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг,
Федеральная миграционная служба, Российское авиационно-космическое
агентство и другие.

В настоящее время образованы и действуют около 70 двусторонних
межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.
Рабочие аппараты этих комиссий находятся в своем большинстве в
Министерстве торговли РФ.

44. Россия — сложное, федеративное государство. Конституция РФ (ст.71
«к») относит внешнюю политику, международные отношения, международные
договоры к исключительной компетенции «центра».

К совместному ведению Федерации и ее субъектов (ст. 72, ч. 1 «о»)
относится координация международных, внешнеэкономических связей
субъектов.

Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 1995
года (ст. 8) разрешает субъектам Федерации «заключать соглашения в
области внешнеторговых связей с субъектами иностранных федеративных
государств, административно-территориальными образованиями иностранных
государств». Так, между Нижегородской областью РФ и Землей Северный Рейн
— Вестфалия, ФРГ, подписано и действует соглашение о
торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

Такие соглашения являются не международно-правовыми, а административными
или гражданско-правовыми и подчинены внутреннему праву соответствующих
государств.

На практике некоторые субъекты РФ заключили соглашения с иностранными
государствами о торгово-экономическом сотрудничестве. Башкортостан — с
Болгарией и Румынией; Республика Коми — с Чехией и Словакией; Удмуртия,
Марий Эл и Мордовия — с Венгрией.

В целом практика РФ пока идет в основном по пути регулирования
международных связей субъектов на общефедеральном уровне (Соглашения
России с Польшей о сотрудничестве Санкт-Петербурга, Калининградской
области с регионами /воеводствами Польши).

Не всегда вопрос об участии субъектов Федерации во внешних связях
решается одинаково. Конституция Татарстана 1992 года (ст.61) определила
статус республики как «суверенного государства, субъекта международного
права». Конституционный Суд РФ заключил, что положения о государственном
суверенитете Татарстана противоречит его статусу как субъекта Федерации.

В договоре 1994 года о разграничении предметов ведения между Федерацией
и Татарстаном было согласовано, что Татарстан может устанавливать
отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения, не
противоречащие Конституции и международным обязательствам РФ. Если же
исходить из Конституции РФ, то такие отношения и соглашения не относятся
к области МП.

Субъекты Федерации и уполномоченные ими органы отвечают по своим
внешнеэкономическим обязательствам находящимися в их собственности
средствами, не закрепленными за юридическими лицами в полное
хозяйственное ведение или оперативное управление.

45. В связи с активной деятельностью частных лиц в сфере международных
экономических отношений в правовой литературе выдвинута концепция
транснационального права.

Существует точка зрения (Фридман В., Джессеп Ф. и др.), что частные лица
— главные «операторы» в МЭО, и прежде всего — ТНК, вступая в договорные
связи со своими партнерами (субъектами частного и публичного права) по
всему миру, создают некую особую правовую систему, которая получила
название транснационального права, «квазимеждународного права».

В таком понимании данная концепция фактически смыкается с концепцией
«международного хозяйственного права», «всемирного экономического
права».

К «квазимеждународному праву» относят, в частности, и государственные
контракты. Приводится аргументация: современное МП регулирует не только
договоры между государствами; в наше время сфера его действия гораздо
более широкая; при определенных условиях она распространяется и на
государственные контракты. Подписывая такой контракт, государство
сознательно идет на «интернационализацию» двусторонних вопросов.

Зачастую транснациональное право понимается и как третья (помимо МП и
внутреннего права) — «промежуточная» — правовая система, образуемая
нормами договоров субъектов частного права между собой и нормами
«диагональных соглашений».

Таким образом, транснациональное право можно определить как совокупность
норм, регулирующих действия или события, выходящие за пределы
национальных границ, — точнее, отношения международного характера, не
подпадающие под действие ни международного права, ни внутреннего права
либо не полностью охваченные ими.

Разновидностью концепции транснационального права можно, видимо, считать
и доктрину lex mercatoria (лат. «торговое право»). Среди её
последователей называют Б. Гольд-мана, Ф. Фушара, К. Шмитхофа, Л.
Копельманаса, П. Лалива и др.

Lex mercatoria — это, согласно данной концепции, право, создаваемое
самими участниками международных частноправовых экономических отношений
автономно от национальных правовых систем.

Часто под lex mercatoria понимают просто обособленную от национального
права совокупность норм, регламентирующих внешнеэкономические операции:
куплю-продажу, подряд, аренду, передачу технологии, представительство,
перевозку, страхование, расчетные и кредитные отношения и т.д.

Источниками lex mercatoria называются международные договоры,
рекомендательные документы международных организаций, типовые законы,
разрабатываемые международными организациями, типовые контракты, своды
единообразных правил, международные торговые обычаи, арбитражные
решения, контрактные положения участников внешнеэкономической
деятельности. Возможно, поэтому в качестве синонима термина lex
mercatoria зачастую используют термин «международное контрактное право».
«Международное контрактное право» охватывает и «диагональные» соглашения
(государственные контракты).

Идея международного контрактного права нашла отражение в серии решений
международных арбитражей — в частности в решениях от 19.1.1977 г. и от
24.3.1982 г. по делам иностранных инвесторов против Ливии и Кувейта
(«Техасo с. Libye», «Ammoil с. Koweit»).

К сожалению, в современной российской правовой литературе мало внимания
уделяется указанным правовым концепциям, хотя здесь имеется простор для
достаточно серьезных теоретических построений и обобщений.

2.3. Режим хозяйственного использования территориальных пространств

46. С точки зрения МЭО, вопросы территории в МЭП имеют значение в
основном в аспекте вовлечения в экономический оборот природных ресурсов,
осуществления различных форм хозяйственной деятельности и использования
территории как предмета купли-продажи.

Разработка недр, природных ресурсов на государственной территории
(добыча полезных ископаемых, рыболовство в территориальных водах) не
может производиться иностранными государствами, их юридическими и
физическими лицами без согласия государства в той или иной форме,
например в форме концессионных соглашений.

В случае международно-правовой аренды территории государство-арендатор
осуществляет на этой территории свою юрисдикцию, права владения и
пользования в пределах соглашения об аренде (в XIX в. китайский город,
известный под названием Порт-Артур, был сдан Китаем в аренду России).

Режим хозяйственного использования внутренних морских вод (внутренние
моря, заливы, территориальное море, акватории портов и др.)
устанавливается прибрежным государством.

Исключительно внутренним правом прибрежного государства регулируется
рыболовство, судоходство, научная и изыскательская деятельность, порядок
доступа судов в порты и их пребывания там. При обслуживании иностранных
судов в портах применяются принципы предоставления национального режима
либо РНБ.

Хозяйственное использование международных рек (Дунай, Рейн, Нигер,
Конго, Амазонка) заключается в судоходстве. строительстве плотин для ГЭС
и ирригации, сбросе промышленных вод, рыболовстве, лесосплаве и др.

Прибрежные государства, определяющие международно-правовой режим
международной реки, пользуются правом судоходства на всем протяжении
реки. Такое право может предоставляться и торговым судам третьих стран.

Согласно Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1948 года навигация по
Дунаю объявлена свободной и открытой для граждан, торговых судов и
товаров всех государств на основе равенства в отношении портовых и
навигационных сборов и условий торгового судоходства.

Ряд положений относительно судоходства и несудоходного использования
международных рек содержится, в частности, в Барселонской конвенции и
Статуте о режиме навигационных водных путей международного значения 1921
года, Хельсинкских правилах несудоходного использования международных
рек 1966 года, Женевской конвенции о гидроэнергии водных потоков,
имеющих значение для нескольких государств, 1923 года.

Общие подходы в этих вопросах сводятся к тому, что все вопросы
использования международных рек решаются прибрежными государствами;
использование вод международной реки одним государством не должно
наносить ущерба водам этой реки в пределах другого государства.

47. Право мирного прохода иностранных судов через территориальное море
(12 морских миль) не допускает погрузки и выгрузки товаров, валют, лиц,
рыбную ловлю и т.п.

Прибрежное государство может установить морские коридоры для иностранных
судов (танкеров, судов с ядерными двигателями). Прибрежное государство
вправе в зоне, прилежащей к территориальному морю (прилегающая зона — 12
морских миль), осуществлять контроль с целью обеспечения иностранными
судами иммиграционных, таможенных, фискальных и санитарных правил
прибрежного государства.

На континентальном шельфе (200 морских миль) прибрежное государство
обладает суверенными правами в отношении разведки, разработки
минеральных ресурсов поверхности шельфа и недр, живых ресурсов (рыбные
запасы, крабы, кораллы, жемчуг), возведения необходимых для этого
сооружений, установок.

Вместе с тем, другие государства вправе прокладывать на континентальном
шельфе подводные кабели и трубопроводы при согласовании их трасс с
прибрежным государством, а также вести научные исследования с согласия
прибрежного государства. Как правило, прибрежные государства
регламентируют разведку и разработку природных ресурсов, научную
деятельность на шельфе своим внутригосударственным правом.

В режиме открытою моря со вступлением в силу в 1994 г. Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. появились существенные изменения в институтах
свободы рыболовства и добычи минеральных ресурсов. Конвенцией было
введено понятие «исключительной экономической зоны» (200 морских миль),
правовой режим которой включает право прибрежного государства на
разведку, разработку живых и неживых ресурсов, другие виды экономической
деятельности (производство энергии путем использования силы течений,
ветра), создание и использование искусственных островов, установок,
сооружений, ведение научных исследований, сохранение морской среды.

Иностранные государства в исключительной экономической зоне могут
участвовать в промысле живых ресурсов зоны, научных исследованиях,
создании сооружений, но только по соглашению с прибрежным государством.
В то же время, в экономической зоне сохраняются такие «свободы открытого
моря», как свобода судоходства, свобода полетов над открытым морем,
свобода прокладки кабелей и трубопроводов.

Государство, не имеющее выхода к морю, договаривается с прибрежным
государством о предоставлении ему возможности пользоваться каким-либо
портом прибрежного государства (суда под флагом Чехии, например,
пользуются польским портом Щецин).

Территория за пределами континентального шельфа получила название
«международного района морского дна» (или «Района») и статус «общего
наследия человечества». Конвенцией ООН по морскому праву предусмотрено,
что финансовые и экономические выгоды от деятельности в «Районе» должны
распределяться на основе принципа справедливости с учетом интересов и
нужд PC. От имени человечества осуществлять все права на ресурсы и
деятельность в «Районе» должен «Международный орган по морскому дну».

48. Использование воздушного пространства идет по пути формирования
рынка услуг, в частности, на коммерческие перевозки, научные
исследования, разведку природных ресурсов, аэрофотосъемку,
сельскохозяйственные работы.

На международном рынке услуг по авиаперевозкам происходит жесткая
конкурентная борьба с участием государств и крупных авиапредприятий.

На рынке международных воздушных перевозок используются так называемые
коммерческие права (свободы воздуха»): на транзитный полет, выгрузку или
погрузку пассажиров, грузов, перевозки между третьими странами и др.
Указанные права предоставляются судам государства регистрации и
государства-эксплуатанта.

Воздушные перевозки по своему правовому статусу подразделяются на
регулярные и нерегулярные перевозки.

Регулярные перевозки над или на территории государства, согласно
Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (160
стран-участниц, РФ участвует с 1970 года), допускаются только по
специальному разрешению государства.

Нерегулярные перевозки подразделяются на:

а) перевозки с осуществлением коммерческих прав; такие перевозки также
требуют обязательного разрешения соответствующего государства;

б) перевозки без осуществления коммерческих прав; такие перевозки
осуществляются на основе упрощенной процедуры (по диспетчерскому
разрешению и т.п.).

Облегченный порядок разрешений на нерегулярные перевозки применяется
участниками Парижского многостороннего Соглашения о коммерческих правах
при нерегулярных воздушных сообщениях в Европе 1956 года.

В 1978 году в США был принят Закон о дерегулировании деятельности
авиапредприятий на внутренних авиалиниях, а в 1979 году — Закон о
конкуренции на международном воздушном транспорте, распространивший
действие Закона 1978 года на международные воздушные перевозки.

Суть «дерегулирования» — либерализация чартерных перевозок, свободный
доступ к рынкам, свободные цены на этом рынке услуг. Этой правовой
политикой государство обеспечивает свободу действий для своих
авиапредприятий с тем, чтобы содействовать установлению их господства на
рынке авиауслуг.

В качестве санкций за отказ от принципов «дерегулирования»
предусматривается возможность «прекращения, приостановления или
изменения разрешения иностранному перевозчику выполнять полеты в США».

С этой же целью обеспечения приоритета американских авиапредприятий на
рынке услуг со стороны США осуществляется линия на увеличение пределов
ответственности авиаперевозчика вне зависимости от его вины.

Монреальским соглашением ряда авиакомпаний 1966 года этот предел
установлен в размере 75 тыс. долларов на человека. Гватемальский
протокол 1971 года (не вступивший в силу) увеличил его до 100 тыс.
долларов. Повышение пределов материальной ответственности объективно
ведет к утверждению на международном рынке авиауслуг крупных
авиакомпаний, прежде всего компаний США.

В своем воздушном пространстве государства вправе устанавливать
воздушные коридоры, запретные зоны, производить досмотр воздушного
судна, аэрофотосъемку, перевозку каких-либо определенных материалов
(военное снаряжение и др.).

Помимо комплекса многосторонних соглашений, вопросы международных
воздушных сообщений регулируются в двусторонних межправительственных
соглашениях, а порядок использования коммерческих прав конкретизируется
в соглашениях между авиапредприятиями.

49. Деятельность государств в космическом пространстве (свыше 100 км над
уровнем моря) сопровождается возникновением и развитием рынка
космических услуг: по телевещанию, связи, выводу объектов на орбиту,
научным исследованиям, дистанционному зондированию земли,
картографированию, метеорологии.

В настоящее время происходят процессы коммерциализации космической
деятельности. Договором о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела, 1967 года предусмотрено, что космическая
деятельность может осуществляться негосударственными предприятиями,
однако с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего
государства-участника Договора. Государства несут ответственность за
такую деятельность национальных юридических лиц.

Международно-правовое регулирование космической деятельности
осуществляется рядом многосторонних соглашений — Конвенцией о
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1974 года;
Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 года и др. Комитетом ООН по использованию
космического пространства в мирных целях были разработаны и приняты в
качестве резолюций ГА ООН, в частности: «Принципы использования
государствами искусственных спутников Земли для международного
непосредственного телевизионного вещания» 1982 года, «Принципы,
касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического
пространства» 1986 года и др.

Большая часть вопросов прикладного использования космоса решается между
заинтересованными государствами в двустороннем порядке.

Согласно резолюции ГА ООН 1721 (XVI) от 20.12.61 г. связь с помощью
спутников должна стать доступной всем государствам на всемирной основе,
исключающей дискриминацию. Координация эксплуатации систем спутниковой
связи осуществляется в рамках Международного союза электросвязи в
соответствии с Международной конвенцией электросвязи 1982 года.

В соответствии с принципами международного космического права все
государства имеют равное право на исследование и использование космоса;
запрещается национальное присвоение космоса; на государствах лежит
ответственность за национальную космическую деятельность; государства
сохраняют свою юрисдикцию над запускаемыми космическими объектами и
право собственности на них вне зависимости от их местонахождения.

По Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах
1979 года природные ресурсы Луны являются «общим наследием
человечества». Международный режим их эксплуатации будет выработан,
когда такая эксплуатация станет возможной.

50. Особый международно-правовой режим установлен в Антарктике. Договор
об Антарктике (38 государств-участников) был принят в 1959 году.

В соответствии с Договором в Антарктике провозглашена свобода научных
исследований. В этой зоне сохраняется юрисдикция государства в отношении
физических лиц, а также «свободы открытого моря» — судоходства,
рыболовства, прокладки кабелей и трубопроводов.

С точки зрения МЭО, интерес представляет вопрос о международно-правовом
регулировании использования природных ресурсов Антарктики.

Что касается живых ресурсов, то государства жестко регламентируют их
промысел. Так, по Конвенции о сохранении тюленей Антарктики 1972 года
разрешен отлов только трех из шести видов тюленей в рамках установленных
лимитов.

Согласно Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980
года устанавливаются квоты вылова и меры по сохранению всех популяций
рыб, моллюсков, ракообразных, птиц, тюленей, китов.

Что касается промышленной разработки минеральных ресурсов, то она, на
основании Протокола 1991 года к Договору об Антарктике, запрещается до
тех пор, пока не вступит в силу юридически обязательный режим в
отношении освоения минеральных ресурсов Антарктики. Не исключено, что
ресурсы Антарктики также будут объявлены «общим наследием человечества».

Любая деятельность в Антарктике, включая туризм, прежде чем она будет
допущена, должна пройти на национальном и, в случае необходимости, на
международном уровнях процедуру предварительной оценки её воздействия на
окружающую среду Антарктики.

Поскольку Антарктика рассматривается также как резерв пресной воды,
важно, что использование антарктических ледников «не является
деятельностью по освоению минеральных ресурсов», и, следовательно,
запрет на разработку минеральных ресурсов не распространяется на
использование льда Антарктики.

51. Важное значение в международной хозяйственной деятельности
приобретают так называемые «свободные экономические зоны». Рассмотрим
основные виды и правовой статус таких зон.

Под «свободной экономической зоной» (СЭЗ) понимается часть национального
экономического пространства (зачастую географически обособленная), на
которой используются специальные льготы и стимулы, не применяемые на
остальной части территории, — особый таможенный, налоговый,
инвестиционный режим. В СЭЗ государство сокращает масштабы своего
вмешательства в экономические процессы.

Первые зоны свободной торговли, свободные таможенные зоны (территории),
— часто их называют «зоны франко» — появились, в основном при портах — в
Гамбурге, Бремене, Копенгагене, еще в прошлых веках. В этих зонах ввоз и
вывоз товаров не облагается таможенными пошлинами.

Промышленно-производственные зоны относятся к зонам второго поколения,
поскольку связаны с обслуживанием не только товара, но и капитала. Они
пользуются существенными налоговыми и финансовыми льготами.

Технологические зоны — зоны третьего поколения (70— 80-е гг. XX в.),
создаваемые вокруг крупных научных центров. В них концентрируются
национальные и иностранные исследовательские, проектные и
научно-производственные предприятия, пользующиеся единой системой
налоговых и финансовых льгот. Крупнейший в США технопарк «Силикон Вэлли»
дает 20% мирового производства вычислительной техники и компьютеров. В
нем занято 20 тыс. работников. Всего в США более 80 технологических зон.

Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом
предпринимательской деятельности для организаций, оказывающих
финансово-экономические, страховые, и иные услуги.

Наиболее распространенными сервисными зонами являются оффшорные зоны и
налоговые (вольные) гавани. В них создается благоприятный
валютно-финансовый, фискальный режим. Чтобы пользоваться этим режимом,
существует два условия: не быть резидентом государства оффшорной зоны и
не извлекать прибыли на её территории.

Оффшорный бизнес концентрируется, как правило, в банковском, страховом
деле, морском судоходстве, операциях с недвижимостью, в трастовой
(доверительной) деятельности, в экспортно-импортных операциях,
консалтинге. В настоящее время в мире насчитывается более 300 оффшорных
зон и «налоговых гаваней» — в Лихтенштейне, Панаме, острове Мэн
(Великобритания), Антильских островах, Гонконге, Либерии, Ирландии,
Швейцарии, Маврикии, Израиле, Малайзии и др. Капитал, задействованный в
сфере оффшорного бизнеса, достигает 500 млрд. долларов.

Комплексные зоны характеризуются сочетанием характеристик и особенностей
других разновидностей СЭЗ, установлением льготного режима хозяйственной
деятельности на территории отдельных административных образований
(«открытые районы» Китая, зона «Манаус» в Бразилии, территория «Огненная
Земля» в Аргентине).

Выделяют 4 основные группы льгот, применяемых в СЭЗ:

1. таможенные (внешнеторговые): снижение или отмена пошлин, упрощение
порядка внешнеторговых операций;

2. налоговые: льготы по налогооблагаемой базе, снижение налоговых
ставок, освобождение от налогов;

3. финансовые: льготные кредиты, субсидии в форме низких цен на
коммунальные услуги, снижения арендной платы;

4. административные: упрощение процедур регистрации предприятия, режима
въезда-выезда иностранных граждан и т. п.

К концу XX века в мире функционировало более 4 тыс. разного рода
свободных экономических зон (СЭЗ) — таможенных зон, технопарков, зон
свободной торговли, оффшорных зон, специальных экономических зон. Через
СЭЗ проходит до 30% мирового товарооборота.

В России развитие системы СЭЗ идет неравномерно. Практически созданные
СЭЗ находятся в стадии становления, определения тактики и приоритетов.
Наиболее известной является СЭЗ «Находка» (3,3 тыс. предприятий, в т.ч.
более 2 тыс. — частные, около 400 — с иностранными инвестициями).

52. Международная хозяйственная деятельность неразрывно связана с
проблемами ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Все больше и больше природных
ресурсов вовлекаются государствами в экономический оборот.

Государства не могут уже игнорировать вопросы сохранения ресурсов,
охраны окружающей среды. Так, заключены специальные конвенции или
приняты международные документы:

— по борьбе с загрязнением моря (Конвенция о гражданской ответственности
за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 года; Международная конвенция о
вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению
моря нефтью, 1969 года и Протокол к ней 1973 года о загрязнении моря
иными веществами; Конвенция 1973 года по предотвращению загрязнения моря
нефтью и другими жидкими веществами; Конвенция по предотвращению
загрязнения моря с судов 1972 года; Договор о запрещении размещения на
дне морей и океанов ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения 1971 года);

— по урегулированию промысла отдельных видов рыбы (Конвенция ООН по
морскому праву устанавливает правила промысла и сохранения тососевых
анадромных видов; их отлов в открытом море разрешен лишь по соглашению с
государством происхождения);

— по регулированию использования ядерных источников энергии на
космических объектах (резолюция ООН 1992 года «Принципы, касающиеся
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве»);

— по сохранению природных ресурсов Антарктики (Конвенция о сохранении
тюленей Антарктики 1972 года; Международная конвенция о регулировании
китобойного промысла 1946 года; Конвенция о сохранении морских живых
ресурсов Антарктики 1980 года, вступила в силу в 1982 году; Конвенция по
регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 1988 года, не
вступила в силу из-за противодействия PC; Протокол 1991 года об охране
окружающей среды к Договору об Антарктике, в котором Антарктика
определена как «природный заповедник» и запрещается «любая деятельность,
связанная с минеральными ресурсами, за исключением научных
исследований»);

— по борьбе с загрязнением воздуха (Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, Конвенция о
трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года),

— по защите фауны и флоры (Конвенция о защите дикой фауны и флоры и
природных сред их обитания в Европе 1979 года; Конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, 1973 года и др.).

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Почему международные договоры и международные обычаи являются
«универсальными» источниками МЭП?

2. Являются ли «договоры-сделки» источником международного
экономического права?

3. Какие бывают виды договоров? Как классифицируются договоры по объекту
регулирования?

4. Какова роль международно-правового обычая в поддержании
международного экономического правопорядка?

5. Может ли Хартия экономических прав и обязанностей государств являться
свидетельством существования того или иного международного обычая?

6. Что такое ПНБ (РНБ)?

7. В чем заключается роль отраслевых принципов МЭП?

8. В чем состоит взаимосвязь между принципом взаимной выгоды и принципом
взаимности?

9. Какая связь существует между принципом недискриминации и ПНБ?

10. Почему принцип недискриминации, ПНБ, принцип предоставления
национального режима называют технико-правовыми «стандартами»?

11. Уменьшается или усиливается значение ПНБ, принципа предоставления
национального режима в МЭО?

12. По каким критериям сложилась дифференциация государств в
международных экономических отношениях?

13. В чем состоят права и обязанности государств в МЭО?

14. В чем особенности положения России как субъекта МЭП?

15. Какие государственные органы задействованы в организационно-правовой
системе внешнеэкономических связей России?

16. Чем определяется правовой статус физически лиц в МЭО?

17. Какие существуют виды ТНК?

18. Каков правовой статус ТНК?

19. В чем заключается доктрина «транснационального права»?

20. Является ли субъектом МЭП «международное сообщество государств» в
целом?

21. Каким образом устанавливаются правовые основы хозяйственного
использования международных рек?

22. Как регулируется хозяйственная деятельность на водных пространствах?
В воздушном пространстве? В космосе?

23. Как регулируется использование ресурсов Антарктики?

24. Что такое «свободные экономические зоны»?

25. Каким образом связаны вопросы охраны окружающей среды с
международными экономическими отношениями?

Глава 3 Экономическая интеграция государств и международное
экономическое право

Литература. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. М.,
2000; Кузнецов В.И. СЭВ и «Общий рынок». М., 1978; Моисеев Е.Г.
Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М., 1997; Основы
права Европейского Союза, п/р Кошкина С.Ю. М., 1997; Рогов В.В. Зона
свободной торговли: опыт Латинской Америки — «Внешнеэкономический
бюллетень», № 7, 1999, стр. 22-25; Сотников A.В., Исламова Г.Р.
Таможенный союз: теория, опыт, практика. М., ВАВТ, 1998; Сотников А.В.
Союз Беларуси и России: режим взаимной и внешней торговли. М., 1999;
Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1988; Хиршлер М., Циммерман Б.
Западно-европейские интеграционные объединения. Право. М., 1987; Шмаков
В.А. IV Ломейская конвенция как договорно-правовой институт установления
нового международного экономического порядка — МЖМП, № 4, 1995; Bouhuis
J. Droit institutionel de 1’Union Europeenne, Paris, 1997; Cartou L.
Communautes europeenes, Paris, 1986; Eisemann P.M. L’integration du
droit international et comnnmautaire dans 1’oidre juridique national,
Kluwer, 1996: Isaac G. Droit communautaire general,
Pari????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????

53. Интеграция — это процесс объединения суверенных государств с целью
установления расширенного экономического пространства, в котором могут
свободно циркулировать товары, услуги, финансы, инвестиции, рабочая
сила.

Внешним проявлением интеграции является:

— образование единых товарных рынков;

— создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы;

— концентрация и переплетение капиталов;

— проведение согласованной внешнеэкономической политики.

На практике различают следующие организационно-правовые формы
интеграционных объединений:

1. зона свободной торговли: в этом случае отменяются таможенные пошлины
в торговле между странами-участницами при сохранении каждой из них
национальных таможенных тарифов в торговле с третьими странами;

2. таможенный союз: вводится единый таможенный тариф по отношению к
третьим странам;

3. общий рынок: отменяются таможенные пошлины и нетаможенные барьеры при
перемещении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, финансов;

4. экономический союз: характеризуется свободным перемещением товаров,
услуг, капиталов, рабочей силы, финансов, единой внешнеэкономической
политикой, усилением и расширением сферы «наднационального» метода
регулирования;

5. единое экономическое пространство: характеризуется соответствующей
политической надстройкой, единой валютой, тенденциями конфедеративного
устройства.

Основным источником международно-правового регулирования (МПР)
интеграционных процессов является международный договор, а
институционным механизмом — международная организация (органы
интеграционного объединения).

54. Приведем несколько важных выдержек из текста ГАТТ. Так, согласно ст.
XXIV, п. 8а, «таможенный союз означает замену двух или нескольких
таможенных территорий единой таможенной территорией». Согласно ст. XXIV,
п. 8b, зона свободной торговли означает группу из двух или нескольких
таможенных территорий, в которых таможенные пошлины и другие торговые
барьеры отменяются в отношении почти всех видов торговли между
интегрированными территориями в отношении товаров, произведенных в таких
территориях.

Из текста ГАТТ (ст. XXIV, п.5): «… Положения настоящего Соглашения не
должны служить препятствием созданию между территориями договаривающихся
сторон таможенного союза или зоны свободной торговли либо заключению
предварительного соглашения, необходимого для создания таможенного союза
или зоны свободной торговли…»

Признаками «таможенного союза», по определению Постоянной палаты
международного правосудия (международный судебный орган периода Лиги
Наций), являются: «…единообразие таможенных законов и таможенных
тарифов; единство таможенных границ и таможенной территории по отношению
к третьим государствам; освобождение от импортных и экспортных пошлин
при обмене товаров между государствами-партнерами; распределение
взимаемых пошлин в соответствии с установленной квотой».

55. Явления интеграции прослеживаются на глобальном и региональном
уровнях.

На ГЛОБАЛЬНОМ уровне интеграция проявляется:

1. в создании международно-правовых связей между региональными
интеграционными объединениями;

2. в создании, функционировании и развитии транснациональных рынков
товаров и услуг (в рамках системы ВТО и за пределами этой системы).

В качестве метода международно-правового регулирования интеграционных
процессов выступает не только координационный, присущий МП, но и
субординационный метод (элементы наднационального регулирования в ЕС).

Однако наиболее комплексный и управляемый характер приобретает
интеграция на РЕГИОНАЛЬНОМ уровне: в Европе, Северной и Южной Америке,
Азии, Тихоокеанском регионе, на Среднем и Ближнем Востоке, в Африке.

56. Интеграционное объединение — это экономическое пространство со
специальным (льготным) правовым режимом. С точки зрения МЭП, в связи с
интеграционными процессами возникает проблема соотношения этого
«внутриинтеграционного» режима и ПНБ. Подобные вопросы вставали в связи
с созданием ЕЭС, ЕАСТ, ЛАСТ.

Если допустить, что в силу ПНБ третьи государства могут требовать
«внутриинтеграционные» льготы, это будет означать невозможность
интеграции, запрет на интеграцию.

Эта проблема рассматривалась в Комиссии международного права ООН при
подготовке «проекта статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой
нации», который мог бы стать международной конвенцией.

Следует отметить, что ст. XXIV текста ГАТТ предусматривает «таможенные
союзы», «зоны свободной торговли» в качестве исключения из-под сферы
действия ПНБ. Однако на практике ни одно из соглашений о таможенном
союзе или зоне свободной торговле не отвечало полностью требованиям
ГАТТ, и тем не менее за всеми этими объединениями было признано право на
освобождение от обязательств, вытекающих из ПНБ.

С учетом этого можно утверждать, что льготы, предоставляемые
государствами друг другу в рамках интеграционных объединений, не
подпадают под сферу действия ПНБ либо на основании международного
договора (ГАТТ, двусторонние торговые договоры, предусматривающие
подобные исключения), либо на основании сложившегося
международно-правового обычая.

В связи с установлением международно-правовых связей между
интеграционными объединениями новые черты привносятся и в практику
применения ПНБ: происходит своего рода «перемещение» применения этого
принципа с межгосударственного уровня на уровень «интеграционное
объединение — интеграционному объединению».

Так, например, в 1983 году было заключено Соглашение об экономическом
сотрудничестве между ЕЭС и Андским пактом, предусматривающее (ст.4)
взаимное предоставление РНБ.

Аналогичное положение содержалось в соглашении между ЕЭС и странами—
членами АСЕАН, а также в проекте рамочного соглашения между ЕЭС и СЭВ.

57. Среди региональных интеграционных объединений наибольший интерес
представляет Европейский Союз, в рамках которого процесс интеграции
происходит в наиболее управляемой форме.

Создание европейского экономического пространства берет начало с
образования самостоятельных, но взаимосвязанных организаций — ЕОУС (1951
г.), Евратома и ЕЭС (1957г.).

Впоследствии развитие организационно-правовой структуры ЕС основывалось
на следующих актах: Брюссельский договор 1965 года, Люксембургский
договор 1971 года, Единый Европейский Акт 1986 года, Шёнгенское
соглашение 1990 года, Маастрихтские соглашения 1992 года, Амстердамский
договор.

В настоящее время состояние и уровень интеграции в регионе
характеризуются следующими результатами:

— ликвидированы ограничения во взаимной торговле стран-участниц
(полностью остаточные таможенные барьеры были отменены в 1994 году);
создан общий рынок товаров и услуг, в том числе общий рынок для
применяемых в ядерной области материалов и оборудования (Евратом) и
общий рынок угля и стали (ЕОУС);

— установлен Единый таможенный тариф (ЕТТ) в отношении третьих стран
(уровень таможенного союза);

— достигнута свобода передвижения капиталов, рабочей силы;

— обеспечено проведение единой торговой политики;

— осуществляется единая политика субсидирования и протекционизма в
отношении аграрного сектора на базе единой системы цен с помощью
компенсационных сборов и финансирования через сельскохозяйственный фонд,
а также единая политика в области транспорта;

— ускорен процесс превращения национальных монополий в ТНК;

— создана валютно-финансовая система и единая денежная единица — «евро»;

— осуществлено сближение и унификация внутренних систем права по целому
ряду направлений;

— создана, функционирует и развивается особая система права — ПРАВО ЕС;
создается однородная юридическая среда для предпринимательской
деятельности;

— количество членов ЕС возросло с 6 до 15 государств; сложилась система
прикрепления к ЕС большой группы PC — свыше 60 государств — участников
Ломейских конвенций.

58. В 1960 году по инициативе Великобритании, после вступления в силу
Стокгольмской Конвенции 1959 года, была образована Европейская
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) с Секретариатом в Женеве.

В 1966 году в рамках ЕАСТ сложилась зона свободной торговли
промышленными товарами при сохранении национальных таможенных тарифов
для торговли с третьими странами. В настоящее время в ЕАСТ участвуют
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

В 1977 году было заключено Соглашение между ЕАСТ и ЕЭС о создании зоны
свободной беспошлинной торговли (для промышленных товаров), а в 1992
году — Соглашение о создании Европейского экономического пространства
(ЕЭП).

В ЕЭП обеспечивается свободное перемещение людей, товаров, услуг,
капиталов, людей. Созданы органы ЕЭП: Совет ЕЭП, Совместный комитет,
Консультативный комитет и др.

Между государствами ЕАСТ и ЕС подписаны также двусторонние соглашения об
импорте некоторых сельскохозяйственных товаров, а между ЕС и Норвегией,
Исландией — двусторонние соглашения о свободной торговле рыбой.

59. Главными органами ЕС являются Европейский совет (Совет ЕС), Комиссия
ЕС, Европейский парламент, Европейский суд.

«Наднациональный» характер правопорядка ЕС усматривается в праве его
органов издавать обязательные для государств-членов и их граждан
властные акты прямого применения, обладающие приоритетом перед
внутригосударственным правом, принимать решения большинством голосов.
При этом функционеры выступают в личном качестве, а не находятся на
службе у государства своего гражданства.

Источником «наднациональной» компетенции является Римский договор 1957
года. Право ЕС включает в себя учредительные международные договоры,
договоры о присоединении, правовые акты, изданные органами ЕЭС / ЕС
(постановления, директивы, решения).

60. В праве ЕС большое место уделяется регулированию таких комплексов
правоотношений, как применение таможенных барьеров, нетарифных
(технических) барьеров, защитных мер.

В ходе строительства общего рынка товаров в ЕС фактически изначально
создавался дифференцированный режим импорта:

— режим импорта внутри общего рынка;

— режим импорта в Сообщество из третьей страны-участницы ГАТТ;

— режим импорта в Сообщество из третьего государства с монополией
внешней торговли, являющегося членом ГАТТ;

— режим импорта в Сообщество из третьего государства с монополией
внешней торговли, не являющегося членом ГАТТ;

— режим импорта из PC.

Все эти режимы различались охватом товаров и некоторыми условиями,
например правилами определения происхождения товаров, констатации
«ущерба производству» и применения защитных мер, введения количественных
ограничений, антидемпинговых процедур и др.

В целом в ЕС вопросы экспорта-импорта товаров, услуг решались и решаются
в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО.

61. Что касается тарифного регулирования, то члены Сообщества в течение
многих лет составляли «совместные списки либерализованных товаров» и
завершили эту работу принятием Единого таможенного тарифа (ЕТТ).

Римский договор (ст.ст. 32, 33) запретил устанавливать контингента в
торговле между государствами — членами ЕС. Запрещается субсидирование
экспорта. Предпринимателям запрещается (ст.ст. 85, 86) «осуществлять
любую координирующую деятельность, которая имеет целью или результатом
воспрепятствовать, ограничить или нарушить свободу конкуренции внутри
Общего рынка», злоупотреблять «своим доминирующим положением в Общем
рынке или в существенной его части».

Что касается нетарифных барьеров, то в ЕС все годы шла и продолжается
работа по их выявлению и скоординированному устранению. В ЕС действует
принцип взаимного признания технических норм и стандартов
стран-участниц, позволяющий товару свободно обращаться на территории ЕС.

Были приняты директивы по сближению технических предписаний о проведении
испытаний и контроля по товарным группам: транспортные средства,
химическая продукция, моющие средства, измерительные и электроприборы,
станки, медицинские товары, пищевые продукты, текстиль и др. — во всех
важнейших сферах промышленной деятельности.

Что касается защитных мер, то их применение допускается, когда «
какой-либо товар импортируется в таких увеличенных количествах и при
таких условиях, что они причиняют или угрожают причинить серьезный ущерб
отечественным производителям…» (ст. XIX ГАТТ).

При этом в правовом режиме для государств с монополией внешней торговли
существуют особенности: критериями применения защитных мер являются
«экономическая структура стран» и «интересы Сообщества», а не наличие
или угроза ущерба или «кризисной ситуации».

В ЕС действуют правила ГАТТ, касающиеся защиты против демпинга и
субсидированного экспорта. Наличие демпинга устанавливается путем
сравнения экспортной цены с нормальной ценой товара. Правовой режим
определения «нормальной цены» также различен для стран с рыночной
экономикой и стран с нерыночной экономикой.

Что касается инвестиций, то в рамках ЕС на основе принятой директивы
1988 года осуществлялась программа либерализации взаимного движения
капиталов. В результате к 1994 году страны-участницы сняли все
ограничения на передвижение капитала и обязались не вводить новых.

В ЕС ведется работа по сближению акционерного законодательства
стран-участниц. Введен институт «европейской компании» и завершается
определение правового статуса такой компании (из 13 директив,
составляющих основу этого статуса, 10 уже приняты), разработан типовой
проект устава. Это будет поощрять слияния западноевропейских компаний в
крупные ТНК, подчиняющиеся единому правопорядку.

62. В качестве дополнительной фактологической информации следует
привести некоторые сведения из истории ЕС, представляющие интерес с
точки зрения права.

Договор о создании Европейского объединения угля и стали был подписан в
Париже 18 апреля 1951 года Бельгией, ФРГ, Францией, Италией,
Люксембургом, Нидерландами. Вступил в силу в 1953 году.

Договоры о создании Европейского Экономического Сообщества и
Европейского сообщества по атомной энергии были подписаны в Риме теми же
странами 25 марта 1957 года. Вступили в силу в 1958 году.

С 1 января 1973 года к «шестерке» присоединились Дания, Ирландия,
Великобритания, в 1981 году — Греция, в 1986 году — Испания и
Португалия, в 1995 году — Австрия, Финляндия, Швеция.

Заявления о вступлении в ЕС подали Кипр, Мальта, Марокко, Турция. В 1996
году вступило в силу соглашение о таможенном союзе Турции с ЕС.

Соглашения об ассоциации с ЕС имеют Венгрия, Польша, Чехия, Словения,
Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Латвия, Литва. Первые пять стран
вместе с Кипром в июне 1997 года утверждены Комиссией ЕС кандидатами на
первоочередное присоединение к ЕС.

В 1994 году подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и ЕС (вступило в силу в 1997 году). С февраля 1996 года
действует Временное соглашение о торговле между Россией и ЕС.

В 1990 году ЕС и США подписали Трансатлантическую хартию. В 1991 году
между ЕС и Японией подписаны рамочное соглашение и совместная
декларация, регулирующие взаимоотношения в экономической сфере.

63. Кроме Европы, региональная интеграция активно осуществляется и на
других континентах, во всех «центрах экономической силы».

В Северной и Южной Америке созданы Североамериканская ассоциация
свободной торговли (НАФТА), Латиноамериканская ассоциация интеграции
(ЛАЙ), «Андская группа», торговый пакт «МЕРКОСУР».

Страны Карибского бассейна ставят целью создание зоны свободной торговли
в рамках Карибского Сообщества (КАРИКОМ). В Азии процессы интеграции
направляются через Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), Организацию экономического сотрудничества центрально-азиатских
государств.

Арабские страны образовали общий рынок в рамках Лиги арабских государств
(ЛАГ). Стремятся развивать интеграционные процессы в своем регионе также
и африканские государства.

В Америке, Азии, Африке в последние десятилетия возникло более 30 зон
свободной торговли, таможенных и экономических союзов.

Постепенно набирают силы межрегиональные формы интеграции.
Прослеживается тенденция к усилению взаимодействия между интеграционными
объединениями государств. Все интеграционные объединения государств в
качестве институционной основы имеют соответствующие многосторонние
межгосударственные организации с руководящими и вспомогательными
органами.

64. Очевидно, что ИНТЕГРАЦИЯ как правовое явление отличается от просто
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА и, соответственно, международная
экономическая организация, являющаяся инструментом интеграции,
отличается от международной экономической организации, обеспечивающей
различные формы экономического сотрудничества. Некоторые из этих отличий
заключаются в следующем:

1. Государства-члены интеграционного объединения передают
интеграционному «центру» больший по сравнению с традиционными
международными экономическими организациями объем компетенции;

2. В рамках интеграционного объединения создается СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ для
движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, не подпадающий под
действие ПН Б, если сторонами не согласовано иное;

3. Международные экономические организации, являющиеся инструментами
интеграции, имеют специфическую внутреннюю структуру, предусматривающую
наличие не только органов по выражению и обеспечению национальных
интересов государств-участников, но и органов по формированию и
обеспечению общерегиональных интересов, в том числе органов с
наднациональными функциями и компетенцией субординационного характера;
характерной тенденцией становится образование международных судов,
правомочных решать дела, связанные с проблемами интеграции;

4. В рамках интеграции происходит ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ, СЛИЯНИЕ
государственных ИНТЕРЕСОВ, а не только их КООРДИНАЦИЯ,
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ (баланс национальных интересов государств-членов и
региональных интересов интеграционного объединения в целом);

5. В рамках интеграционных объединений появляются элементы «права
интеграции», обладающего определенной автономией как по отношению к
внутреннему праву, так и к МП.

Не обязательно, впрочем, чтобы в интеграционных процессах того или иного
межгосударственного объединения наличествовали все эти признаки
полностью.

65. С точки зрения альтернатив интеграции Россия в настоящий период
имеет возможности выбора приоритетов:

1. наращивать степень своей интегрированности с Европейским
экономическим пространством;

2. обеспечить перспективу интеграции в рамках межгосударственных
объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

3. в первоочередном порядке развивать процесс реинтеграции бывших
республик СССР, восстанавливать связи, существовавшие в Совете
Экономической Взаимопомощи (СЭВ); речь идет о цивилизационном
пространстве в рамках СНГ;

4. совмещать все вышеуказанные подходы или использовать их в сочетании.

Внешнеэкономическая политика России свидетельствует о попытках охватить
все возможные пути включения в процессы интеграции.

В 1989 году было заключено Соглашение СССР с ЕЭС и Евратомом о торговле,
коммерческом и экономическом сотрудничестве, включавшее предоставление
сторонами друг другу РНБ.

В 1994 году между Россией и ЕС подписано Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве сроком на 10 лет (вступило в силу в декабре 1997 года)
Основными целями Соглашения являются развитие экономических связей,
перевод торговых отношений на недискриминационную основу, создание
условий для постепенной интеграции России в Европейское экономическое
пространство.

С февраля 1996 года вступило в силу Временное соглашение о торговле
между Россией и ЕС, охватившее многие вопросы: режим импорта, условия
конкуренции, охрана прав на интеллектуальную собственность,
сотрудничество в таможенной области, создание контактной группы по углю
и стали. Соглашением предусмотрено предоставление импортируемым товарам
режима не менее благоприятного, чем произведенным национальной
промышленностью. Этот режим распространяется также на внутренние налоги
и сборы в отношении ввезенных товаров.

ЕС запрещается применять к импорту товаров из России количественные
ограничения. В то же время Россия сохраняет за собой право введения квот
на товары, ввозимые из ЕС до вступления во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Применение антидемпинговых мер допускается только в
соответствии с положениями ВТО и только после предварительных
консультаций.

Главным вопросом в экономических взаимоотношениях России и ЕС в начале
XXI века станет создание зоны свободной торговли и разработка механизма
ее функционирования.

О заинтересованности России участвовать в интеграционных процессах,
происходящих в Азии, свидетельствует ее вступление в АТЭС.

66. Однако основные государственные интересы России состоят в
развертывании процессов интеграции на территориях бывшего СССР — в
рамках СНГ.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) подписано
Россией, Беларусью и Украиной 8 декабря 1991 года. Специальный протокол
об участии в нем подписали 21 декабря 1991 года Азербайджан, Армения,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан.

В Соглашении к сфере совместной деятельности сторон относится, в
частности, формирование и развитие общего экономического пространства,
таможенной и миграционной политики, развитие системы транспорта, связи,
энергетики. Предусмотрена координация кредитно-финансовой политики,
поощрение и защита инвестиций, сближение законодательств.

В октябре 1993 года рядом государств СНГ подписан рамочный Договор о
создании Экономического союза, который предусматривает поэтапное
углубление интеграции путем формирования межгосударственной ассоциации
свободной торговли, таможенного союза, общего рынка, валютного союза.
Договором зафиксирован приоритет норм Договора перед внутренним правом
стран-участниц.

Высшими органами Союза являются высшие органы СНГ В качестве постоянного
органа Союза создан Межгосударственный экономический комитет (МЭК),
являющийся координирующим и исполнительным органом.

В апреле 1994 года подписано Соглашение о создании зоны свободной
торговли, направленное на постепенную отмену таможенных пошлин, налогов,
сборов, количественных и других препятствий во взаимной торговле,
применение унифицированной товарной номенклатуры.

В настоящее время, в соответствии с этим Соглашением, таможенные пошлины
при импорте из стран-участниц на практике не взимаются, а НДС и акцизы
взимаются по тем же ставкам, которые применяются к товарам российского
производства. Сборы за таможенное оформление взимаются на общих
основаниях.

Договор о создании Таможенного союза подписан в январе 1995 года. В
Таможенном союзе участвуют Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан (с марта
1996 года), Россия.

В ходе работы по формированию Таможенного союза произведена отмена
тарифных и количественных ограничений в торговле, унификация нормативных
актов, связанных с тарифным и нетарифным регулированием во внешней
торговле, унификация ставок акцизов на ввозимые товары, определен
порядок совместного ведения таможенной статистики, таможенного контроля
на внешней границе, сняты таможенные границы с Беларусью и Казахстаном.

Гармонизируется хозяйственное законодательство, согласовывается
бюджетная, налоговая, валютно-финансовая политика, разрабатываются
документы, касающиеся единой технологии таможенного дела.

Для управления процессом интеграции созданы Межгосударственный Совет на
уровне глав государств и правительств, постоянный исполнительный орган —
Интеграционный комитет, а также Межпарламентский комитет как орган
межпарламентского сотрудничества.

Организационной и технической подготовкой заседаний высших органов СНГ,
МЭК и других органов занимается Исполнительный секретариат СНГ.

Межгосударственный Совет вправе принимать решения, имеющие юридически
обязательный характер для органов и организаций государств-участников, а
также решения, подлежащие трансформации во внутреннее право. Более того,
государства-участники обязываются обеспечить ответственность должностных
лиц государственной власти за исполнение решений органов управления
интеграцией (ст. 24).

В декабре 1996 года Межгосударственный Совет одобрил решение глав
правительств «четверки» об определении Интеграционного комитета в
качестве исполнительного органа Таможенного союза.

Интерес к участию в Таможенном союзе проявляют Азербайджан, Молдова,
Таджикистан, Узбекистан.

67. На еще более высокую ступень интеграции нацелен
российско-белорусское взаимодействие. Предполагается более интенсивное
формирование общего рынка, единого экономического пространства со
свободным передвижением товаров, услуг, капиталов, рабочей силы.

Формируются единые энергетическая и транспортная системы. Проводится
унификация финансовых систем. Изучаются предложения по введению общей
валюты.

В декабре 1999 года было подписан Договор о создании Союзного
государства Беларуси и России.

68. В рамках СНГ на основе ст. 22 Устава Содружества действует в
качестве постоянного органа Экономический суд СНГ. В июле 1992 года на
Совете глав государств СНГ было заключено Соглашение о статусе
Экономического суда СНГ, утверждено Положение об Экономическом суде.

К ведению Суда отнесены межгосударственные экономические споры,
возникающие при исполнении обязательств по соглашениям и в соответствии
с решениями органов СНГ, а также споры о соответствии внутренних актов
государств соглашениям и решениям органов СНГ.

Споры могут рассматриваться лишь при согласии заинтересованных
государств или по заявлению органов СНГ. Возможность суброгации, т.е.
передачи претензий частными организациями государствам, не
предусмотрена. Государство, в отношении которого Судом принято решение,
должно обеспечить его исполнение.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что такое интеграция?

2. Какие различаются организационно-правовые формы интеграционных
объединений?

3. Какие методы международно-правового регулирования применяются в
управлении интеграционными процессами?

4. Как текст ГАТТ определяет понятия «таможенного союза», «зоны
свободной торговли»?

5. Как проявляется интеграция на глобальном и на региональном уровнях?

6. Где процессы интеграции приобрели наиболее эффективный и управляемый
характер? Почему?

7. Когда возникло Европейское Экономическое Пространство (ЕЭП)?

8. В чем усматриваются наднациональные черты правопорядка ЕС?

9. Какие примеры региональной интеграции можно привести?

10. Каково место России в мировых интеграционных процессах?

11. Как соотносится «внутриинтеграционный» режим и ПНБ?

12. Чем понятие экономической интеграции отличается от понятия
экономического сотрудничества?

Глава 4 Урегулирование споров в международных экономических отношениях

Литература. Вельяминов Г.М. Порядок урегулирования споров в Всемирной
торговой организации — МЖМП, 1999, № 1, с. 101; Лазарев C.Л.
Международный арбитраж. М., 1991; Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения
международных споров М., 1977; Нешатаева Т.Н. Международные организации
и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М.,
1998; Рогов С.Н. Системы разрешения международных торговых споров в ГАТТ
и ВТО – МЖМП, 1998, № 1,; Фисенко И.В. Практика Экономического суда СНГ
– МЖМП, 1997, № 3; Шинкарецкая Г.Г. Компетенция международных судов и
арбитражей — СЕМП.1989—1991. СПб, 1992, Petersmann E.-U. The GATT/WTO
Dispute Settlement System: International Law, International
Organisations and Dispute Settlement, Hague-Boston-London, 1997.

69. Международный спор — это правоотношение, в котором сталкиваются
государственные интересы участников. Объектом, предметом спора в МЭО
могут быть: правовые режимы, долги и их обслуживание, погашение суммы
ущерба и компенсаций и т.п.

В МЭО, как и в других сферах международных отношений, государства
свободно, по обоюдному согласию, выбирают конкретные средства мирного
урегулирования споров: переговоры, консультации сторон, следственные или
согласительные процедуры, посредничество (добрые услуги), международный
арбитраж — постоянный или ad hoc, судебное разбирательство, разрешение
споров в международных организациях.

70. Стороны спора по взаимному согласию могут передать спор, например,
на рассмотрение СБ ООН, который выносит рекомендации. Так, рассмотрев
спор Мальты и Ливии о разграничении континентального шельфа, СБ ООН в
1980 году рекомендовал этим государствам обратиться в Международный суд
ООН, что и было сделано.

За свою историю Международный суд рассмотрел около 80 дел, вынес более
20 консультативных заключений. Ряд дел непосредственно затрагивают сферу
МЭО.

Так, в 1957 году Международный суд ООН рассмотрел очень известное дело
по спору между Францией и Норвегией о норвежских займах. Из решения Суда
вытекает, что к договору между государством и иностранным гражданином
или юридическим лицом применяется внутреннее право данного государства,
и, соответственно, к обязательствам по займам должно применяться право
страны, выпустившей заем.

В 1952 году Международный Суд рассмотрел жалобу Великобритании на Иран
по поводу национализации иранским правительством англо-иранской нефтяной
компании. Иран заявил о неподсудности этого вопроса Международному Суду.
Суд также признал неподсудность этого спора и не принял дело к
рассмотрению.

71. В рамках ЕС важная роль принадлежит Суду ЕС. Регламент Суда ЕС
утвержден Советом ЕС. Признание обязательной юрисдикции этого Суда —
одно из условий членства в ЕС.

Суд ЕС уполномочен: регулировать межгосударственные споры; аннулировать
действие законодательных актов и решений, принимаемых другими главными
органами ЕС; обязывать государства — члены ЕС выполнять взятые на себя
обязательства; давать толкование норм права ЕС.

Истцами в Суде могут выступать государства-члены ЕС, национальные
судебные органы, юридические и физические лица. Решения Суда имеют
обязательную для сторон силу.

72. В рамках СНГ межгосударственные споры, возникающие при исполнении
экономических обязательств, подсудны Экономическому суду СНГ. Он может
также разрешать споры, отнесенные к его ведению соглашениями
государств-членов.

Формально Суд был создан как «Хозяйственный суд Содружества» на
основании ст. 5 Соглашения о мерах по обеспечению расчетов между
хозяйственными организациями стран-участниц СНГ от 15.5.92 г.

Впоследствии название Суда было пересмотрено. Соглашение о статусе
Экономического суда и Положение об Экономическом суде подписаны 6.7.92
г.

Фактически Суд появился в 1994 году, тогда же был принят Регламент и
вынесено первое решение. Экономический суд СНГ принимает решения,
исполнение которых обеспечивается соответствующим государством.

Суд компетентен также давать толкование соглашений, решений органов СНГ,
актов законодательства бывшего СССР в период их применения — в связи с
конкретными делами и по запросам национальных высших органов власти и
управления, национальных высших органов, разрешающих экономические
споры, институтов СНГ. К началу XXI века Судом было рассмотрено около 20
дел и вопросов.

73. В системе ВТО механизм разрешения межгосударственных споров основан
на ст. XXII ГАТТ, на «Договоренности об уведомлениях, консультациях,
урегулировании споров и наблюдений», принятой 28.12.79 г. по итогам
Токийского раунда переговоров государств — участников ГАТТ (с
уточнениями и дополнениями от 29.11.82 г., 30.11.84 г.), а также на
«Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение
споров», принятой по итогам Уругвайского раунда переговоров.

В результате в рамках ВТО создана единая для всех многосторонних
соглашений ВТО система разрешения споров:

1. Первый этап урегулирования споров — это межправительственные
консультации, которые начинаются по инициативе стороны, считающей, что
её права, интересы затронуты по любому из соглашений ВТО. Если по
истечении 60 дней спор не урегулирован, любая сторона может просить о
создании специальной группы экспертов.

2. Группа экспертов (обычно из 3 человек) формируется в личном качестве
из высококвалифицированных специалистов в предмете спора. Она
рассматривает представления и аргументацию сторон, выясняет применимость
к предмету спора положений соответствующего соглашения, готовит доклад с
выводами, решением и рекомендациями и не позднее чем в 6-месячный срок
представляет его Органу по разрешению споров (ОPC). Если
сторона-участница ВТО не выполнит рекомендацию группы экспертов, то в
отношении неё другой стороной спора может быть применена приостановка
действия согласованных тарифных уступок, истребовано возмещение
причиненного ущерба и т.п. Пути решения спора и ответственности виновной
стороны на основании вынесенных рекомендаций могут быть следующими:

— признать рекомендации, принять меры для ликвидации нарушения;

— выплатить компенсацию или предложить компенсацию;

— запросить у ОРС полномочий и осуществить контрмеры путем, в частности,
приостановки согласованных таможенных уступок (в результате этого
увеличивается ставка тарифа на товар или товары, ввозимые из
страны-нарушительницы, или принимаются эквивалентные меры, если речь
идет о сфере услуг).

3. Орган по разрешению споров (ОРС) в течение 60 дней автоматически
принимает доклад группы экспертов. Функции ОРС выполняет Генеральный
Совет ВТО, специально собираясь для рассмотрения споров. ОРС обладает
большими правами по контролю (наблюдению) за исполнением рекомендаций
группы экспертов. Решение, рекомендации группы экспертов могут быть
обжалованы любой стороной спора в Органе по апелляциям ВТО. Спор
считается решенным только после того, как отклонение от правил или их
нарушение устранено.

4. Орган по апелляциям ВТО создается решением ОРС в составе 7 человек,
действующих в личном качестве. Задача Органа — дать правовую оценку
решению, рекомендациям группы экспертов с точки зрения их правомерности,
соответствия прецедентам и правилам ВТО. Решение Органа по апелляциям
передается в ОРС.

Указанный механизм разрешения споров в рамках ВТО эффективно работает
только в том случае, если соответствующие системы передачи информации
отработаны на национальном уровне. Практическая задача создания
национальных правил и процедур по выявлению нарушений и передаче
информации об этом стоит перед многими странами-членами ВТО.

Запуск процедурного механизма разрешения споров в ВТО фактически
означает укрепление эффективности МЭП, дальнейшее развитие
международного процессуального права — применительно к сфере
международной торговли.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что такое международный спор? Какие бывают международные споры?

2. Что может быть предметом спора в межгосударственных экономических
отношениях?

3. Какие средства урегулирования межгосударственных споров используются
в МЭО?

4. Какие вопросы, касающиеся сферы МЭО, затрагивались при рассмотрении
некоторых дел Международным судом ООН?

5. Какие международные судебные органы существуют в ЕС? СНГ?

6. Какова компетенция Суда ЕС?

7. Как разрешаются международные споры в рамках ВТО?

Глава 5 Международно-правовая ответственность в международных
экономических отношениях

Литература: Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики. М., 1997;
Василенко В.А. Международно-правовые санкции. М., 1982; Тункин Г.И.,
Шишкин В.М. О международно-правовых принципах нового международного
экономического порядка — Советское государство и право, № 9, 1980;
Ушаков Н.А. Основания международной ответственности. М., 1983; Boisson
de Chazoumes L. Les contre-mesures dans les relatios economiques
internationales, Pedone, 1992; Pitrone A. Preferenze tariffarie
generalizzate della Comunita, Roma, 1977.

74. Вопрос о международно-правовой ответственности государства в сфере
МЭО стал подниматься в XIX — XX вв. в связи с действиями в отношении
иностранцев, иностранных компаний и их собственности, в том числе в
случаях национализации, гражданских войн и т.п.

Основанием для юридической ответственности является юридический факт
правонарушения. Именно в случае правонарушения должна вступать в
действие санкция нарушенной юридической нормы. Однако для МП в целом и
для МЭП в частности характерна неразвитость санкций, ограниченное
применение института ответственности. Все это зачастую делало и делает
МЭП малоэффективным.

Только в конце XX—начале XXI вв. проблема юридической ответственности
государств начинает занимать заметное место. В 1996 году, после
40-летней работы, КМП ООН приняла проект статей об ответственности
государств и представила его ГА ООН. Государствами постепенно
нарабатываются процедуры квалификации юридических фактов правонарушения
и применения мер ответственности.

75. Международные правонарушения (преступления, деликты) могут состоять:

— в нарушении правовых ЗАПРЕТОВ: колониализм, наркоторговля,
работорговля, пиратство;

— в неисполнении правовых ОБЯЗАННОСТЕЙ (обязательств): дискриминация,
невозврат долга, непринятие мер по либерализации внешнеторгового режима;

— в нарушении ПРАВ другого государства или злоупотреблении своими
правами: противодействие использованию национальных природных ресурсов,
злоупотребление правом на репрессалии;

Во всех этих случаях налицо ФАКТ нарушения НОРМЫ права, что и является
ОСНОВАНИЕМ ответственности.

76. Важно также иметь в виду, что похожие юридические факты (и даже одни
и те же юридические факты) могут представлять собой:

а) правонарушение в сфере МЭП;

б) правонарушение в другой отрасли МП.

Если правонарушение вытекает из правоотношения, которое имеет место в
сфере МЭО, в сфере движения материальных ресурсов и их правового режима,
то это нарушение МЭП. Здесь объектом правонарушения является
международный экономический правопорядок.

Вторым критерием может служить характер ущерба: если ущерб от
правонарушения носит материальный, имущественный характер, то
правоотношения по возмещению ущерба также следует отнести к сфере МЭП.

В качестве третьего критерия квалификации того или иного правонарушения
как нарушения МЭП можно использовать субъективную сторону правонарушения
— цель, которая ставилась при совершении действий, явившихся
правонарушением. Если изначально ставилась цель нанести материальный
ущерб или вред экономическому правопорядку, то такие правоотношения
относятся к МЭП.

В принципе же все вопросы, связанные с процедурой применения мер
ответственности за правонарушения в МЭО, должны быть, видимо, отнесены к
сфере формирующейся в настоящее время отрасли международного
процессуального права.

77. Объекты правонарушений в межгосударственных экономических отношениях
чрезвычайно разнообразны. Государство может пострадать: в отношении
своих ресурсов — от их незаконной эксплуатации или использования; в
отношении своих таможенных границ — от организованной контрабанды; в
отношении своих органов за рубежом — от нарушения их иммунитета; в
отношении своих договорных прав — от нарушения торгового договора; в
отношении своей финансовой системы — от направленных мер по её
дестабилизации путем организованного фальшивомонетничества, создания
условий долговой зависимости, невозврата долгов, валютно-кредитных
блокад; в отношении своей хозяйственной инфраструктуры — от
технологической блокады, прямого разрушения промышленных,
технологических объектов; в отношении своего экономического пространства
— от организованного подрыва товарного рынка, эмбарго, экономической
агрессии; в отношении своей экологии — от террористических действий или
от индустриальных факторов, не содержащих признаков правонарушения; в
отношении права защиты своих физических и юридических лиц за рубежом —
от действий, затрагивающих их статус и собственность, включая принятие
неправомерных актов внутреннего законодательства; в отношении принципа
невмешательства во внутренние дела — от принятия законов или судебных
решений, затрагивающих юрисдикцию других государств.

78. Вред несет сам факт правонарушения, даже если правонарушение не
имеет заметных последствий. Условно вред можно подразделить на
нематериальный и материальный (ущерб).

Учитывая, что в МЭО (в широком смысле этого понятия), помимо государств,
участвуют также физические и юридические лица, ущерб в МЭО может
проистекать:

1. из правоотношений между государствами;

2. из правоотношений между иностранным физическим, юридическим лицом и
государством;

3. из правоотношений между физическими и/или юридическими лицами с
иностранным элементом.

Два последних случая — это компетенция внутреннего права, однако
действия внутренних и прежде всего судебных, органов государства в связи
с такими случаями могут стать предметом международной ответственности.

Международному сообществу в целом наносится ущерб в случае незаконной
разработки ресурсов на пространствах, являющихся общим наследием
человечества, в случаях организованного подрыва международных товарных
или финансовых рынков.

Вместе с тем, международная ответственность в некоторых случаях имеет
место даже тогда, когда вредные последствия являются результатом
действий, не запрещенных МП (объективная/абсолютная ответственность).
Речь идет о вреде, причиненном иностранным воздушным судном третьим
лицам на поверхности (Конвенция 1952 года); ущербе, причиненном
космическими объектами (Конвенция 1972 года) и др. В случаях объективной
/абсолютной ответственности предельный размер возмещения материального
ущерба оговаривается в международном договоре.

79. Условно ответственность можно подразделить на ответственность
политическую и материальную. Реализуется ответственность в предъявлении
претензии — заявлении, дипломатическом представлении (первичная
ответственность).

В случаях преступления претензия может быть предъявлена любым
государством или группой государств, а не только пострадавшим
государством.

Если государство-правонарушитель не выполняет обязанности восстановить
статус-кво, устранить нарушение, могут вступать в силу контрмеры
(вторичная ответственность).

В качестве мер ответственности могут использоваться такие, в частности,
меры, как: ограничения импорта товаров из государства-правонарушителя,
введение квотирования, лицензирования импорта/экспорта товаров в
торговле с государством-правонарушителем, установление специальных
нетарифных мер регулирования внешнеэкономических связей, национализация
собственности государства-правонарушителя и/или его
юридических/физических лиц.

80. В качестве индивидуальных или коллективных контрмер в МЭО выступают
различные формы действий: эмбарго, бойкот, блокада, секвестр фондов,
арест активов.

Под ЭМБАРГО обычно понимается полное или частичное прекращение
экономических связей, запрет органам государства на внешнеэкономические
связи с государством-нарушителем, приостановка экспорта определенного
вида товара, группы товаров или импорта товара, группы товаров.

Экономический БОЙКОТ — комплекс мероприятий всеобъемлющего характера,
направленных на прекращение как на уровне государственных органов, так и
на уровне частных лиц импорта отдельного товара и/или финансовых,
транспортных и иных отношений с соответствующим государством.

Различают две категории бойкота: первичный и вторичный. Первичный
касается государства-нарушителя, вторичный — любого третьего
государства, осуществляющего запрещенные связи с
государством-нарушителем.

БЛОКАДА — это изоляция государства-правонарушителя, прекращение
экономических отношений, в том числе на уровне юридических и физических
лиц, со стороны третьих стран с целью истощения экономических ресурсов,
принуждения к выполнению требований. Она может распространяться на
различные сферы экономических взаимоотношений: торговая блокада,
кредитная блокада, технологическая блокада.

Указанные виды контрмер особенно активно применялись во время
противостояния в международной системе двух блоков государств,
различающихся своим внутренним социально-экономическим строем. Зачастую
применение этих мер выходило за рамки правомерных и соразмерных
вменяемым правонарушениям.

81. Такие случаи, когда меры экономического характера применяются в
качестве мер ответственности за правонарушения в неэкономической сфере
отношений, находятся за пределами правового регулирования МЭП.

Так, в 1994 году в качестве мер ответственности за нападение кубинских
военных истребителей на иностранные гражданские воздушные судна (погибли
несколько человек) США применили контрмеры экономического характера:
приостановили чартерные авиарейсы между США и Кубой, ввели запрет на
импорт продуктов, содержащих кубинский сахар и др.

Имеется довольно много подобных примеров. Например, в качестве
коллективных санкций, по Уставу ООН (в силу ст. 39, 41, 42) возможны
принудительные меры с применением силы военного и невоенного характера,
в том числе полная или частичная приостановка экономических отношений.

После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году Совет Безопасности ООН принял
резолюцию № 661, в которой Ираку была объявлена экономическая блокада;
соблюдение санкций вменялось государствам в обязанность, «независимо от
любого контракта или лицензии».

В резолюции № 670 любые акты правительства Ирака, противоречащие
резолюциям СБ ООН, признавались недействительными и ничтожными. В силу
этого суды государств не должны были применять соответствующих законов
Ирака в том случае, когда их законодательство к ним отсылает. Резолюция
освобождала государства от обязанности выполнять международные договоры
в той мере, в какой они препятствовали осуществлению санкций.

По поводу Ливии СБ ООН в 1992 году резолюцией 748 ввел воздушное эмбарго
и эмбарго на поставки оружия. В ответ на применение мер воздействия
Ливия национализировала американские и британские нефтяные компании.

Полный экономический бойкот вводился против Родезии: резолюцией № 418 от
4.11.77 г. СБ ООН рекомендовал установить тотальное эмбарго в отношении
поставок оружия в ЮАР, политика которой квалифицировалась как угроза
миру и международной безопасности.

На региональном уровне экономические меры ответственности применялись,
например, в рамках Организации американских государств (ОАГ) против Кубы
в 1962 году («карантин» Кубы) и Доминиканской Республики в начале 60-х
гг.

Впрочем, эти действия в рамках ОАГ были не просто экономическими мерами,
а силовыми акциями (и в основном противоправными, хотя и
обосновывавшимися «подразумеваемым разрешением» ООН).

В результате блокады, имевшей целью помешать доставке советских ракет на
Кубу, допускались меры задержания и осмотра судов третьих стран в
открытом море, был причинен ущерб физическим и юридическим лицам третьих
государств, которые не давали согласия на применение санкций.

82. Правовые нормы, регулирующие ответственность государства,
применяются особым образом в случае национализации или экспроприации
иностранной собственности.

МЭП признает принцип постоянного суверенитета государств «над всеми
своими богатствами, природными ресурсами и экономической деятельностью».
Государство никогда не может быть лишено своей право- и дееспособности
изменять назначение или методы эксплуатации этих ресурсов. Признается
также право государства национализировать свои ресурсы, соответствующие
экономические структуры.

Ранее национализация расценивалась не только как недружественный акт, но
и как международное правонарушение. Соответственно, государству,
осуществившему национализацию, вменялось в обязанность возместить ущерб
путем реституции в натуре или выплатой эквивалентной суммы, т.е. полной
рыночной стоимости.

Позднее за государствами было признано право на национализацию.
Изменился и подход к проблеме компенсации. При расчете компенсации
следовало учитывать не только суммы стоимости национализируемого
имущества, но и подлежащие зачету суммы прибылей бывших иностранных
собственников в период монополии на свою деятельность, суммы налоговой
задолженности, другие обстоятельства: период эксплуатации местных
ресурсов, сроки окупаемости первоначально вложенного капитала, вклад в
социально-экономическое развитие страны, политику реинвестиций и др.

Важным является вопрос об ответственности государства по концессионным
договорам. В соответствии с резолюцией ГА ООН 1803 от 1962 года,
«соглашения, свободно заключенные суверенными государствами или между
суверенными государствами, должны соблюдаться».

Это положение ставит в один ряд международные договоры и концессионные
договоры с точки зрения принципа их добросовестного соблюдения. Вместе с
тем, это не делает концессионные договоры международными договорами, что
в свое время было признано и Международным Судом ООН в деле об
Англо-иранской нефтяной компании.

Следовательно, аннулирование в ходе национализации концессионного
договора не может быть расценено как акция, аналогичная нарушению
международного договора. В то же время отказ от концессионного договора
является, по сути, национализацией, экспроприацией договорных прав
иностранной компании и, значит, должен влечь за собой компенсацию.

83. В связи с вопросом о международной ответственности в МЭО важно также
иметь в виду, что в ходе работы Женевской конференции 1964 года
(ЮНКТАД-I) развивающимися странами (PC) была поставлена проблема
исторической и юридической ответственности промышленно развитых
(богатых») государств перед развивающимися («бедными») странами за
колониальный гнет, экономическую отсталость, неэквивалентный обмен на
мировом рынке, потери от ухудшения цен на сырьевые товары производства
PC.

Среди решений Конференции была и рекомендация «Рост и помощь», в которой
предусматривается, чтобы каждая экономически развитая страна «приложила
усилия к тому, чтобы выделить для развивающихся стран финансовые ресурсы
в минимальной сумме нетто, приближающейся в максимальной степени к
одному проценту её национального дохода.

На ЮНКТАД-II в 1968 году было принято решение: «Целевое задание по
объему помощи»,— в котором рекомендовалось, чтобы каждая экономически
развитая страна стремилась ежегодно переводить в развивающиеся страны
финансовые средства в минимальной сумме нетто, составляющей один процент
её внутреннего валового продукта.

Ряд стран, в том числе СССР, воздержался при голосовании указанных
решений.

Кроме того, на ЮНКТАД-I было принято в качестве специального принципа
положение о компенсации ухудшения соотношения экспортных и импортных цен
и краткосрочных сокращений экспортной выручки развивающихся стран,
экспортирующих сырьевые товары.

Позиция СССР по этому вопросу сводилась к тому, что неправомерно
возлагать ответственность за экономическую отсталость PC на ВСЕХ
промышленно развитых стран без различия. СССР не несёт такой
ответственности, хотя признает право PC на возмещение бывшими
колониальными державами ущерба, причиненного их экономике в период
колониальной зависимости.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Какие формы международно-правовой ответственности государств могут
иметь место?

2. Что такое первичная и вторичная ответственность ?

3. Несет ли государство ответственность за проведенную национализацию?

4. Чем экономический бойкот отличается от эмбарго?

5. Какие коллективные санкции применяются в МЭП?

6. В чем состоит проблема применения экономических санкции при
сложившемся международном правопорядке?

7. В каких случаях использование экономической силы можно
квалифицировать как контрмеры в отношении государства-нарушителя?

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 6 Международное торговое право

Литература: Борисов К.Г. Международный теризм и право. М., 1999; Буйи М.
Торговое право. Словарь. М., 1993; Вельяминов Г.М. Правовое
урегулирование международной торговли. М., 1972; Григорян С.А. Всемирная
торговая организация и Россия: правовые аспекты. Ростов-на Дону, 2000;
Дмитриев С.В. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и проблема
создания Всемирной торговой организации — МЖМП, 1997, № 1; Додонов В.Н.,
Доронина Н.Г., Крутских В.Е. Право международной торговли.
Словарь-справочник / Под ред. Б.И. Пугинского. М., 1997; Дюмулен И.И.
Нетарифные ограничения в международной торговле. Зарубежная практика.
М., ВАВТ, 1997; Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ВАВТ,
1997; Зименков Р.И. Либерализация международной торговли: подход
Вашингтона — США—Канада: экономика, политика, культура, 1999, № 2, С.
36—47; Ковалев А.А. Актуальные проблемы доступа российских товаров на
рынок Европейского Союза (антидемпинговые процедуры) — МЖМП, 1998, № 4;
Международное торговое право. Некоторые вопросы теории и практики/Под
ред. Лисовского. М., 1979; Смирнова Е.В. Государственное стимулирование
экспорта в США — Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 5, С. 44—51;
Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных
отношениях. М., 1995; Шепенко Р.Ф. Субсидии и компенсационные пошлины:
правила ГАТТ и законодательство РФ – МЖМП, 1998, № 2; Шишаев А.И.
Нетарифное регулирование торговли товарами между Россией и ЕС. —
Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 8, С. 7—17; Шумшов В.М.
Государственные и частные интересы в международном экономическом
правопорядке (теоретические и политико-правовые аспекты). —
Внешнеэкономический бюллетень, 2000, № 3, С. 46—55; Шумилов В.М.
Соглашения о международном экономическом правопорядке. — Закон, 2000, №
5, С. 108—111; Шумилов В.М. Генеральное соглашение о тарифах и торговле
в международных торгово-экономических отношениях. – Советское
государство и право, 1988, № 9; Iaboni E. Lo scambio internationale di
merci e valute nel diritto pubblico dell’ecoiionlia, Roma, 1991; Qureshi
A.H. The World Trade Organisation: implementing international trade
norms. N.Y., 1996.

6.1. Международный правопорядок в области международной торговли (МТ)

84. Международная торговля (МТ) — наиболее ранняя и наиболее развитая
форма МЭО, на долю которой приходится около 80% объема мирового
экономического оборота.

Под международной торговлей понимается оплачиваемый совокупный
товарооборот между странами. Понятие «международной торговли» отличается
от понятия «внешней торговли». Внешняя торговля — это торговля
какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого импорта
и оплачиваемого экспорта.

Торговое право складывалось, начиная с XII—XIII вв., как обычное
сословное право купцов в средиземноморских городах, закреплявшееся в
статутах купеческих гильдий и городских статутах.

С расширением коммерческих связей развивалось и торговое право как
отрасль частного внутригосударственного права. В XVIII—XIX вв. во многих
странах принимаются, наряду с гражданскими, торговые кодексы (это
явление получило название «дуализма частного права»).

Сфера торгового права постоянно расширялась — от вопросов обращения
движимого имущества до операций с недвижимостью, услугами,
имущественными и неимущественными правами, к области производства,
транспорта, страхования — и охватывает сегодня практически всю
предпринимательскую деятельность и международные экономические связи
предприятий.

В этом аспекте торговое право является предметом изучения правовых
дисциплин «Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«Международное частное право».

Вместе с тем, поскольку взаимодействуют национальные экономики, товарные
рынки разных стран, объективно необходимо обеспечивать правовое
регулирование таких вопросов, как условия доступа товаров одного
государства на рынки других государств, меры регулирования товарооборота
и защиты национального рынка, степень вмешательства государства в
торгово-экономические процессы и некоторые другие. Все эти вопросы
регулируются «международным торговым правом».

Международное торговое право — это совокупность норм, регулирующих
отношения между государствами в области международной торговли.

Характер взаимодействия международного торгового права и
внутригосударственного торгового (предпринимательского, гражданского)
права принципиально остается тем же, что и при взаимодействии в целом
между МП и внутренним правом.

Таким образом, ПРЕДМЕТОМ международно-правового регулирования (МПР) в
рассматриваемой сфере являются действия государств по обеспечению МТ.
При этом ПРЕДМЕТОМ МТ выступают:

— материальные вещи (готовая продукция, машины и оборудование, сырьевые
товары);

— услуги (транспортные, коммуникационные, научно-технические,
финансово-кредитные, страховые, информационно-вычислительные,
туристические и др.);

— интеллектуальная собственность (авторские права, патентные права и
т.п.);

— имущественные права (права собственности); неимущественные права.

Все они входят в понятие ТОВАР. Регулирование рынков осуществляется на
различных уровнях: глобальном, региональном, двустороннем, отраслевом.

85. Юридически правопорядок в области МТ строится на основе принципов и
норм, закрепленных в системе двусторонних и многосторонних договоров, а
также в международно-правовых обычаях.

Фактический правопорядок как реальное состояние отношений, закрепленное
международным торговым правом, зачастую определяют понятием «режим»
(например, режим наибольшего благоприятствования, режим Ломейских
конвенций, режим Общей системы преференций и т.п.).

Источники международного торгового права отличаются многообразием. Как
правило, в международной торговой системе государства применяют два
основных метода МПР:

— метод двустороннего регулирования;

— метод многостороннего регулирования.

Во второй половине XX в. акцент постепенно перемещался в сторону
многостороннего регулирования МТ.

Многие принципы международного торгового права получили свое закрепление
и развитие в основополагающих двусторонних договорах — договорах о мире,
дружбе, сотрудничестве, торговле, мореплавании и т.п.

В содержании «политических» и «общеэкономических» договоров вопросы
торговли составляют лишь часть общей проблематики.

Наиболее детально правовой режим торговых отношений определяется в
торговых договорах. Именно торговые договоры создают правовую базу для
всего комплекса торгово-экономических связей. В них определяется
правовое положение юридических и физических лиц одной страны на
территории другой, устанавливаются принципы торговых отношений, в том
числе применения тарифных и нетарифных мер регулирования, защитных и
ограничительных мер, порядок торговых расчетов, вопросы транзита
товаров, судоходства, разрешения споров; предусматриваются меры по
контролю за реализацией договора (например, создание совместных
комиссий) и т. п.

В практике бывшего СССР, преимущественно во взаимоотношениях между
государствами-членами СЭВ, в которых существовала
планово-централизованная экономика и государственная монополия на
внешнюю торговлю, широкое распространение получили соглашения о
товарообороте и платежах, заключавшиеся обычно на 5-летний срок
действия. В этих соглашениях устанавливались перечни конкретных товаров,
подлежавших поставке, с указанием их объемов. Товарные контингенты и
объемы уточнялись ежегодными протоколами и включались в государственные
планы соответствующих стран.

Помимо «общенормативных» договоров, в международной торговой системе
широко используются договоры, содержащие конкретные обязательства
(иногда их называют «договоры-сделки», «договоры-контракты»,
«самоисполнимые договоры» и т.п.), например договоры о поставках
отдельных согласованных товаров по какому-либо случаю: в связи с
совместным строительством объекта, в рамках научно-технического
сотрудничества, на условиях взаимосвязанных поставок и т.д.

86. Переход к многостороннему регулированию международной торговли
обозначился сразу после второй мировой войны параллельно с созданием
Бреттонвудской валютно-финансовой системы.

Уже в 1945 году США вышли с предложением создать для этих целей
Международную торговую организацию (МТО). В дальнейшем работа по
созданию МТО сконцентрировалась под эгидой ЭКОСОС ООН. Разработка Устава
(Хартии) МТО осуществлялась на Лондонской конференции в октябре 1946
года, Женевской конференции в августе 1947 года и завершилась на
конференции в Гаване (ноябрь 1947 г. — март 1948г.).

Устав МТО, получивший название Гаванской хартии, был подписан более чем
50 государствами и должен был вступить в силу после ратификации
большинством подписавших стран. Однако Хартия не была ратифицирована ими
(из-за изменившейся позиции США) и не вступила в силу. СССР не принимал
участия в создании МТО.

Гаванская хартия, помимо положений о создании и порядке функционирования
МТО в качестве специализированной организации ООН, содержала нормы,
регулировавшие ограничительную торговую практику, использование
международных товарных соглашений как формы стабилизации сырьевых
рынков, закрепляла ПНБ и принцип недискриминации при установлении
запрещений и ограничений в торговле.

Государственная торговля трактовалась в Уставе как некое исключение, а
государственные внешнеторговые предприятия стран с
планово-централизованной экономикой приравнивались к картельным
монополиям, в отношении которых также предусматривались определенные
ограничительные меры.

Еще в ходе работы в Женеве по подготовке гаванской конференции группа из
23 государств провела переговоры о тарифных уступках и 30 октября 1947
года подписала Заключительный акт первой тарифной конференции, который
включал в себя текст Генерального соглашения о тарифах и торговле
(ГАТТ).

Обязывающий характер положений ГАТТ проистекал для
государств—учредителей из Протокола о временном применении ГАТТ от
30.10.47 г., а для присоединившихся впоследствии государств — из
соответствующих протоколов о присоединении.

Страны-участницы обязывались соблюдать общие принципы I—IV и IX глав
Гаванской хартии. В соответствии с Протоколом о временном применении
ГАТТ положения части II (ст. III-XXIII) ГАТТ подлежали применению в
максимальной степени, совместимой с национальным законодательством.

С 1 января 1948 года Протокол о временном применении ГАТТ вступил в
силу. В дальнейшем развитие международной торговой системы
осуществлялось в основном под влиянием ГАТТ, к которому постепенно
присоединилась преобладающая часть государств. Развивалась и
административная, политическая, правовая инфраструктура ГАТТ.

По окончании Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров в
рамках ГАТТ (сентябрь 1986 – декабрь 1993 гг.) была учреждена Всемирная
торговая организация (ВТО). Соглашение об учреждении ВТО подписано в г.
Марракеше, Марокко, 15 апреля 1994 года 104 государствами.

С 1 января 1995 года ВТО начала свою деятельность. В течение 1995—1996
гг. ГАТТ и ВТО существовали параллельно. Затем страны— участницы ГАТТ
вошли в ВТО, и ГАТТ окончательно стал составной частью ВТО. В настоящее
время членами ВТО являются более 130 государств, еще около 30
государств, в том числе и Россия, находятся в процессе присоединения.

Соглашения, входящие в систему ВТО, регулируют практически все важнейшие
аспекты международной торговли: применение ПНБ и исключений из него,
тарифных и нетарифных мер регулирования, защитных мер, преференций и др.

В рамках ВТО функционируют: Генеральное соглашение о торговле услугами
(ГАТС), Соглашение по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной
собственности (ТРИП, или ТРИПС), Соглашение по текстилю и одежде,
Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение о правительственных
закупках, Соглашение о гражданской авиатехнике, Соглашение по торговым
аспектам инвестиционных мер (ТРИМ, или ТРИМС) и другие.

С принятием тем или иным государством на себя обязательств по ГАТТ (ВТО)
отпадает необходимость регулировать ту же сферу взаимоотношений с
другими государствами-участниками двусторонними торговыми договорами.
Поэтому действие многих таких договоров было либо приостановлено
полностью или частично, либо прекращено.

Если в системе ГАТТ преобладающая часть норм Генерального соглашения
подлежала применению «в максимальной степени, совместимой с национальным
законодательством» (т. е. как бы закреплялся приоритет внутреннего права
по сравнению с правилами ГАТТ), в системе ВТО произошло усиление
международно-правового режима и обеспечивается приоритет
международно-правовых норм.

Кроме того, в системе ВТО в результате заключения ряда соглашений
произошла своего рода дифференциация существовавшего правопорядка. Так,
в соответствии с Соглашением о торговле гражданской авиатехникой
страны-участницы отменили все таможенные пошлины, другие виды обложений,
а также количественные ограничения импорта гражданской авиатехники,
несовместимые с положениями ГАТТ.

В рамках Соглашения образовалась зона особых условий торговли
гражданской авиатехникой — фактически мировая зона свободной торговли
одной группой товаров. ПНБ, действующий в ВТО, не гарантирует получения
участниками ВТО тех преимуществ, которые вытекают из Соглашения о
торговле гражданской авиатехникой. Условием получения этих преимуществ
является обязательное присоединение к нему.

Таким образом, наряду с режимом ГАТТ, появился международно-правовой
режим Соглашения о торговле гражданской авиатехникой (по его образцу
могут возникнуть и другие соглашения). Впрочем, все эти «режимы»
являются составной частью системы ВТО.

87. В ряде случаев многостороннее регулирование в международной торговой
системе и вне системы ВТО охватывает лишь отдельные товарные рынки, как,
например, это имеет место с международными товарными соглашениями: по
сахару, пшенице, какао, кофе, олову, каучуку, оливковому маслу, хлопку,
джуту, свинцу, цинку.

Цель этих соглашений — регулировать транснациональные рынки товаров,
обеспечить их устойчивость, согласовать интересы стран-экспортеров и
стран-импортеров, установив надлежащее соотношение между спросом и
предложением путем применения системы квот, стабилизационных запасов,
гарантированных обязательств на покупку и продажу. На основе ряда
товарных соглашений (по сахару, кофе, какао, каучуку) созданы
соответствующие международные органы.

88. В регулировании транснациональных товарных рынков участвуют также и
международные организации. В 60-е гг. XX в. появились первые организации
стран-производителей сырьевых товаров. Так, в сентябре 1960 года на
Багдадской конференции была создана Организация стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), задачи которой состояли в координации торговой и ценовой
политики на мировом нефтяном рынке. В 1962 году был создан Альянс стран
— производителей какао; в 1968 году был образован Межправительственный
совет стран — экспортеров меди; в 1970 году возникла Ассоциация стран —
производителей каучука; в 1974 году — Международная ассоциация по
бокситам и Союз стран — экспортеров бананов; в 1975 году — Ассоциация по
вольфраму; в 1979 году — Международная ассоциация по чаю и др.
Существует также большое число региональных объединений: Организация
стран Латинской Америки и Антильских островов — производителей сахара
(1974 г.), Организация африканских стран-производителей нефти (1987 г.),
Организация стран СНГ по углю и стали (1993 г.) и др.

89. Заметное воздействие на правовой режим международной торговой
системы оказала Конференция ООН по торговле и развитию. В условиях
биполярной структуры международных отношений, фактически в противовес
Генеральному соглашению о тарифах и торговле, исполнявшему под эгидой
США и вне рамок ООН функции международной торговой организации, блок
социалистических стран в союзе с развивающимися странами добивался
решения вопроса о создании в ООН единого организационного аппарата по
международной торговле.

Эта работа началась с резолюции ГА ООН 1707 (XVI) от 19.12.61 г.
«Международная торговля как важнейший инструмент экономического
развития» и завершилась резолюцией 1785 (XVII) от 8.12.62 г. с
соответствующей рекомендацией в адрес ЭКОСОС и Подготовительного
комитета Конференции.

Первая Конференция ООН по торговле и развитию состоялась с 23.3. по
16.6.64 г. в Женеве. В ней приняли участие представители 119 стран. На
Конференции был принят основополагающий документ под названием «Принципы
международных торговых отношений и торговой политики, способствующие
развитию» и около 60 рекомендаций по вопросам торговли сырьевыми
товарами, готовыми изделиями, финансирования, расширения МТ, торговли
развивающихся стран и др.

На Женевской Конференции ООН по торговле и развитию 1964 года
развивающиеся страны, осознав свои специфические интересы, впервые
выступили как организованное целое в рамках образованного ими
самостоятельного блока — так называемой «Группы 77». Тем самым в мировой
торговой политике фактически состоялось оформление нового «центра
интересов» на оси «Север — Юг» (по аналогии с противостоявшими блоками
«Восток — Запад»).

На основании резолюции ГА ООН 1995 (XIX) от 30.12.64 г. Конференция ООН
по торговле и развитию была учреждена в качестве постоянного органа ГА
ООН. На второй сессии ЮНКТАД в Дели в 1968 году были приняты резолюции:
15 (II) о торговых отношениях между странами с различными
социально-экономическими системами; 11 (II) «Особые проблемы стран, не
имеющих выхода к морю»; 2—7, 12, 14 (II) по вопросам морских перевозок и
международного морского права; 21 (II) по вопросам Общей системы
преференций для развивающихся стран.

На последующих сессиях ЮНКТАД были приняты резолюции о разработке Хартии
экономических прав и обязанностей государств, Декларации об установлении
нового международного экономического порядка, об отказе от мер
экономического принуждения. В рамках или под эгидой ЮНКТАД принята
интегрированная программа для сырьевых товаров, создан Общий фонд для
сырьевых товаров, разработаны правила контроля за ограничительной
деловой практикой ТНК, кодекс в области передачи технологии и т.д.

На сложившийся правопорядок в области МТ существенное влияние оказывают
интеграционные процессы, а также введенная по решению ЮНКТАД Общая
система преференций для развивающихся стран, поскольку в обоих случаях
речь идет об особых, преференциальных отношениях.

90. Можно считать сложившимся и общепризнанным международно-правовым
обычаем исключение из РНБ для льгот и преимуществ, которые
предоставляются в рамках зон свободной торговли, таможенных союзов и
других форм интеграционных объединений государств.

Это означает, что в общем режиме наибольшего благоприятствования,
основанном на положениях ВТО, других многосторонних и двусторонних
договоров, имеет место большое число исключений, охватывающих
значительную часть экономического пространства (по оценке Всемирного
банка, свыше 40% мировой торговли). Однако следует иметь в виду, что:

1. основным объектом регулирования клаузулами (договорными положениями)
о предоставлении РНБ является таможенно-тарифная сфера, а поскольку в МТ
ведется линия на снижение уровня тарифных ставок и устранение в
последующем тарифных барьеров, то соответственно снижается и роль ПНБ
как регулятора данной сферы (что не умаляет его значения для других сфер
применения);

2. в практике предоставления ПНБ происходит своего рода «перемещение»
применения ПНБ с межгосударственного уровня (государство — государству)
на уровень «интеграционное объединение — интеграционному объединению»
(ЕС – НАФТА и др.).

91. На Женевской Конференции ООН по торговле и развитию 1964 года была
принята рекомендация о введении Общей системы преференций для PC (ОСП).
Предусматривалась возможность изъятия из ПНБ в пользу PC путем
предоставления им в одностороннем порядке как действующих между
развитыми странами уступок, преимуществ, так и дополнительных уступок,
преимуществ, которые на развитые страны вообще не распространялись бы.
PC получали бы право предоставлять друг другу преференции, которые также
не распространялись бы на развитые страны. Таким образом, ОСП должна
была стать каналом отступления от формального равенства в пользу
равенства фактического.

В Специальном комитете ЮНКТАД по преференциям (1970 г.) было
согласовано, что преференции предоставляются индивидуально каждой
развитой страной путем введения внутренним законодательством своей
автономной специфической «схемы преференций».

СССР ввел систему беспошлинного импорта из PC в 1965 году. В 70-х гг.
были введены схемы преференций большинством развитых стран.

В 1964 году к тексту ГАТТ была добавлена вступившая в силу в 1966 году
Часть IV (ст. XXXVI – XXXVIII), смысл которой состоял в том, что
развитые страны «не ожидают взаимности со стороны развивающихся
государств в вопросе снижения или отмены таможенных тарифов и других
барьеров».

Освобождение PC от обязательства соблюдать ПНБ в рамках ГАТТ было
оформлено в 1971 году на основании ст. XXV (п.5) ГАТТ, допускающей «в
исключительных обстоятельствах» временное освобождение от обязательств
по ГАТТ. После «Токио-раунда» (1973-1979 гг.) на сессии стран-участниц
ГАТТ было принято решение о том, что правомерными исключениями из ПНБ
(теперь уже на постоянной, а не временной основе) признаются:

1. тарифные преференции по ОСП;

2. предоставление более льготных — «дифференцированных» — условий в
соответствии с соглашениями, выработанными в ходе МТП ГАТТ;

3. тарифные преференции, действующие между самими PC;

4. специальный режим для наименее развитых из PC.

Предусматривалось, что PC по мере развития национальной экономики должны
будут «в возрастающей степени принимать участие в осуществлении прав и
обязательств, вытекающих из Генерального соглашения».

Эти положения формализовали градацию PC, их расслоение, вычленение из
состава PC группы наименее развитых, группы наиболее развитых —
«конкурентоспособных» — стран (новые индустриальные страны — НИС).

К «новым индустриальным странам» (НИС) первого поколения относят: в Азии
— Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконг (с 1997 года под юрисдикцией
Китая); в Латинской Америке — Аргентину, Бразилию, Мексику. К НИС
второго поколения относят: Малайзию, Таиланд, Индию, Чили. К НИС
третьего поколения относят: Кипр, Тунис, Турцию, Индонезию. К НИС
четвертого поколения — Филиппины. Критерии отнесения к НИС, по методике
ООН, — размер ВВП на душу населения, среднегодовые темпы его прироста,
удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (более 20%), объем
экспорта промышленных изделий и их доля в общем вывозе, объем прямых
инвестиций за рубежом.

Схема преференций ЕЭС была введена с 1.7.71 г. и в дальнейшем она
пересматривалась и продлевалась Советом ЕС. Кроме того, особая, по сути
преференциальная, система (полная ликвидация тарифных барьеров без
обязательной взаимности) создана ЕС в рамках Ломейских конвенций.
Различия между этими системами также формализуют дифференциацию режима
для PC.

92. Правовой режим международной торговой системы находится под
определенным воздействием региональных экономических комиссий ООН, ГА
ООН, других органов и учреждений ООН.

Именно ГА ООН приняла в 1974 году Хартию экономических прав и
обязанностей государств, Декларацию о новом международном экономическом
порядке. По решению ГА ООН, СБ ООН неоднократно предпринимались
различные санкции экономического характера (ЮАР, Родезия, Ливия, Ирак).

Большое влияние на экономический правопорядок оказывают документы,
принимаемые в рамках ОБСЕ, в частности Заключительный акт СБСЕ 1975
года.

93. В сферу МПР во все более широкой степени вовлекаются вопросы,
традиционно регулировавшиеся внутренним правом, в частности в том, что
касается осуществления внешнеторговых связей между
физическими/юридическими лицами различных стран.

Ряд этих вопросов попадает в сферу МПР через процессы унификации
частно-правовых норм внутригосударственного права. В 1966 году в
качестве вспомогательного органа ГА ООН была создана Комиссия ООН по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая занимается унификацией
и кодификацией норм в области торгового и международного торгового
права, а также осуществляет работу по подготовке международных
конвенций.

К числу международных организаций, образованных в целях содействия МТ,
относится также: Международная торговая палата, Международное бюро
таможенных тарифов, Международный институт по унификации частного права
(УНИДРУА/ЮНИДРУА) и некоторые другие.

В России официальным депозитарием информации УНИДРУА является
Всероссийская Академия внешней торговли.

Так, ЮНСИТРАЛ подготовила, например, Конвенцию ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 года (вступила в силу 1.1.88
г., подписали более 40 стран-участниц), в которой государства-участники
согласовали вопросы, касающиеся порядка заключения и формы
внешнеторговых контрактов, содержания прав и обязанностей
продавца/покупателя, ответственности сторон контракта и др.

Принятие единообразных норм по этим вопросам должно, по замыслу
государств-участников, способствовать устранению правовых барьеров в МТ.

Международная торговая палата, являющаяся международной
неправительственной организацией, обобщила и унифицировала торговые
обычаи и обыкновения, применявшиеся в ряде стран в том что касается
правовых условий поставки товаров. В результате были созданы
факультативные Международные правила по толкованию торговых терминов —
Инкотермс, широко применяющиеся в коммерческой практике. В настоящее
время действует Инкотермс в редакции 2000 года.

94. В регулировании международной торговой системы принимают участие
правовые комплексы, состоящие из норм МП/МЭП и норм
внутригосударственного права, в том числе соответствующих обычаев,
обыкновений, а также из судебных решений и решений международных
организаций.

Правовой режим международной торговой системы основан на следующих, в
частности, специфических международно-правовых принципах.

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ (СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ)

Обязанность международного экономического сотрудничества прямо
закреплена Уставом ООН. При этом роль МТ подчеркивается рядом резолюций
ГА ООН: № 1421 (XIV) от 25.12.59 г. (мировая торговля как фактор
развития мирных отношений между государствами); № 1519 (XV) от 15.12.60
г. (расширение международной торговли способствует укреплению мира); №№
1785 (XVII), 2205 (XXII) от 28.12.66 г. (сотрудничество в области МТ как
фактор, способствующий установлению дружественных отношений).

Право «свободно торговать с другими странами» зафиксировано в
«Принципах» ЮНКТАД 1964 года. Многие положения, развивающие этот
принцип, содержатся в Хартии экономических прав и обязанностей
государств 1974 года.

Данный принцип означает:

— право на участие в МТ;

— право свободно заключать двусторонние и многосторонние международные
договоры по вопросам МТ;

— право объединяться в международные организации, в том числе в
организации производителей товаров;

— право участвовать в решении мировых проблем в области МТ;

— право пользоваться выгодами от МТ;

— обязанность государств развивать взаимную торговлю, не наносить ущерба
торговым интересам других стран, учитывать растущую взаимозависимость
государств в международной торговой системе, укреплять принцип
универсальности в МП;

— обязанность не устанавливать норм ВП, препятствующих торговле;

— обязанность воздерживаться от любых форм демпинга;

— обязанность укреплять многостороннюю торговую систему, поддерживать
дисциплину в системе ВТО;

— право государств, не имеющих выхода к морю, на свободный доступ к морю
в целях МТ.

95. ПРИНЦИП ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

Данный принцип вытекает из положений текста ГАТТ, последующих решений,
соглашений системы ВТО и означает:

— обязанность государств устранять препятствия в МТ, не устанавливать
запрещений и ограничений на импорт или экспорт иных, кроме таможенных
пошлин, налогов, сборов; не применять ограничения, несовместимые с
правилами ГАТТ (standstill), и устранять ограничения, противоречащие
правилам ГАТТ (rollback);

— обязанность снижать уровень таможенного обложения импортируемых
товаров, а также не применять к иностранным товарам ставки внутреннего
налогообложения, имеющие дискриминационный, протекционистский или
фискальный характер;

— право государств на встречное понижение ставок таможенных пошлин;

— право требовать устранения незаконных запрещений и ограничений, а
также право на применение контрмер;

— право на участие в выработке мер в целях устранения препятствий в МТ.

96. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Данный принцип вытекает из положений текста ГАТТ, последующих решений и
соглашений системы ВТО и означает:

— право и обязанность государств на защиту своей экономики только с
помощью мер таможенно-тарифной политики, а также с помощью нетарифных
мер (запреты, контингента, лицензии) на основаниях и в пределах,
разрешенных соглашениями системы ВТО;

— право государств на применение мер, защищающих национальную экономику,
национальных товаропроизводителей от ущерба, который может быть нанесен
чрезмерным объемом импорта; от ввоза товаров, экспорт которых
субсидируется государством-экспортером;

— право государств на применение антидемпинговых мер и компенсационных
пошлин;

— обязанность не применять антидемпинговые меры произвольно;

— обязанность не осуществлять целенаправленное субсидирование экспорта.

97. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ТРАНЗИТА

Данный принцип вытекает из положений текста ГАТТ, «Принципов» ЮНКТАД
1964 года, Конвенции 1965 года о транзитной торговле государств, не
имеющих выхода к морю, и означает:

— право на свободу транзита через территорию государства-участника
международной торговой системы и на освобождение транзитных товаров от
таможенных пошлин и транзитных сборов;

— право государства, не имеющего выхода к морю, на свободный доступ к
морю в целях осуществления международной торговли;

— обязанность прибрежных государств предоставлять свободу транзита
товарам, а также доступ к морским портам судам государства, не имеющего
выхода к морю.

98. ПРИНЦИП ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Данный принцип вытекает из положений текста ГАТТ, последующих решений и
соглашений системы ВТО и означает:

— обязанность государств предоставлять товарам иностранного
происхождения тот же режим на внутреннем рынке, что и национальным
товарам, в частности, в области налогообложения; национальных законов,
подзаконных актов, регулирующих внутреннюю торговлю; финансовых,
административных, транспортных мер;

— обязанность государств обеспечить национальный режим иностранным
товарам на всей своей территории, включая
административно-территориальные образования (т. е. и в том, что
касается, в частности, местных налогов).

Внутренний правовой режим в том, что касается отечественных и
иностранных товаров на национальном рынке, во все более глубокой степени
становится предметом правового регулирования в международном торговом
праве. С учетом происходящей конвергенции и интеграции экономик значение
принципа предоставления национального режима возрастает.

99. ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ

Применительно к МТ данный принцип МП понимается двояко:

1. как РАВЕНСТВО В ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ государств-партнеров,
идентичность, взаимообусловленность прав и обязанностей в
правоотношениях, предметом которых являются экспортно-импортные операции
(формальная взаимность) — например, взаимное предоставление РНБ;

2. как РАВЕНСТВО (симметрия, адекватность) РЕЗУЛЬТАТОВ реализации прав и
обязанностей, выгод, условий, режимов в том, что касается взаимного
доступа товаров на национальные рынки государств-партнеров (материальная
взаимность), — например, при требовании, чтобы предоставляемые взаимно
режимы наибольшего благоприятствования были равноценны в охвате товарной
номенклатуры и/или по уровню таможенного обложения товаров и т.п.

Принцип материальной взаимности применяется, в частности, при
согласовании таможенных уступок в системе ВТО. Согласно этой процедуре
государства-партнеры в рамках многосторонних переговоров согласовывают
размеры снижения уровней таможенных пошлин на группы товаров,
представляющие взаимный интерес, или договариваются не повышать тарифные
ставки на них.

Применялся также метод «линейного» снижения ставок на согласованный
процент по широкой гамме товаров. Согласованные ставки фиксируются в
списках тарифных уступок и в силу ПНБ распространяются на все другие
государства. Сами списки тарифных уступок становятся неотъемлемой частью
текста ГАТТ.

Если какому-то государству необходимо поднять согласованный уровень
таможенной ставки, то соответствующее государство должно вновь вступить
в переговоры с прежними партнерами, с главными поставщиками данного
товара/группы товаров и предложить им равноценную уступку по другому
товару/группе товаров.

При присоединении к ГАТТ государство приобретает право на все уступки,
содержащиеся в приложенных к тексту ГАТТ перечнях, однако взамен должно
предложить снижение ставок собственного тарифа.

Такая процедура рассчитана на государства, в которых таможенные тарифы
играют роль основного регулятора объемов доступа товаров на национальные
рынки. Поэтому при присоединении в свое время к ГАТТ государств с
планово-централизованной экономикой (Польша — 1967 г.; Румыния — 1971
г.; Венгрия — 1973 г.) каждый раз вставала проблема адаптировать принцип
взаимности к рынку, где роль основного регулятора импорта играет
директивный план, а не таможенный тариф.

Очевидно, что страна с планово-централизованной экономикой, в отношении
которой должны были при присоединении к ГАТТ вступить в действие
зафиксированные в перечнях ставки таможенных пошлин, получала реальное
расширение доступа своих товаров на рынки других стран-членов ГАТТ.

В то же время предоставляемые ею ответные ТАРИФНЫЕ уступки не расширяли
фактический доступ иностранных товаров на её рынок; для этого
требовалось воздействовать на систему планирования, например возложив на
планово-централизованное государство в качестве компенсации
обязательство ежегодного увеличения импорта в определенном размере. Эта
разновидность материальной взаимности получила название «эффективной
взаимности» и внедрялась развитыми государствами с рыночной экономикой в
качестве основного «принципа» в торговых взаимоотношениях с
государствами плановой экономики.

В Заключительном акте СБСЕ 1975 года (в преамбулу раздела
«Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей
среды») была включена выработанная государствами-участниками совместно в
результате сложного компромисса следующая формулировка: «признавая, что
такое сотрудничество может развиваться на основе равенства и обоюдного
удовлетворения партнеров и ВЗАИМНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ В ЦЕЛОМ СПРАВЕДЛИВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СРАВНИМОГО ОБЪЕМА, при соблюдении
двусторонних и многосторонних соглашений».

Вне ГАТТ государства с рыночной экономикой в качестве противовеса
директивно-плановому импорту вводили контингентирование импорта из
государств с планово-централизованной экономикой и применяли другие
меры, которые рассматривались последними как дискриминационные.

Принцип материальной взаимности утверждается и в сфере международной
торговли услугами — транспортными, информационными, финансовыми и др.

Так, согласно Директиве ЕС от 15.12.89 г. (ст.9), Комиссия ЕС должна
контролировать, чтобы эффективность доступа на рынки третьих стран
кредитным учреждениям ЕС была сопоставима с эффективностью режима,
предоставляемого кредитным учреждениям третьих стран на рынке ЕС и чтобы
национальные режимы для иностранных кредитных учреждении обеспечивали бы
одинаковые конкурентные условия по сравнению с национальными кредитными
учреждениями.

100. ПРИНЦИП ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ

Международно-правовой принцип взаимной выгоды применительно к
международной торговле зафиксирован в ряде документов: резолюции
ЮНКТАД-II № 15 (II) (расширение экономических отношений между Востоком и
Западом на основе взаимности); «Принципах» ЮНКТАД 1964 года (МТ должна
быть взаимовыгодной) и др.

Данный принцип означает:

— право государств на учет их интересов при решении вопросов и проблем
МТ;

— право пользоваться выгодами от МТ, самостоятельно оценивать степень
выгодности;

— обязанность государств обеспечивать свою выгоду при соблюдении
принципов и норм МП, учитывать интересы других стран при осуществлении
своей ВЭД и участии в МТ;

— обязанность не применять в МТ принудительные меры, направленные на
извлечение выгоды или ущемление прав других государств;

— обязанность государств не обуславливать оказание экономической помощи
развивающимся странам требованиями политического и военного характера.

Взаимная выгода не всегда сводится к материальной взаимности.
Материальная взаимность — лишь частный случай взаимной выгоды. Как
правило, взаимовыгодность оценивается государствами в контексте
достаточно широких комплексов экономических и политических
взаимоотношений .

101. ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ В ТОРГОВЛЕ

Данный принцип имеет характер общеобязательной обычно-правовой нормы и
подтвержден в «Принципах» ЮНКТАД 1964 года, Хартии экономических прав и
обязанностей государств 1974 года, Заключительном акте СБСЕ 1975 года.
Он означает:

— право государства не подвергаться дискриминации, пользоваться общим
для всех режимом в отношении доступа товаров на иностранный рынок, в
отношении условий деятельности физических/юридических лиц на иностранном
рынке;

— обязанность предоставлять иностранным товарам, иностранным
физическим/юридическим лицам одного государства режим не менее
благоприятный, чем товарам и лицам любого третьего государства; не
допускать различий между ними в ущерб отдельному
государству/государствам; не выдвигать дополнительных условий;

— право предоставлять иностранным товарам, иностранным
физическим/юридическим лицам какого-либо государства-партнера более
благоприятные условия по сравнению с общим недискриминационным режимом;

— право на защиту национального рынка от иностранного импорта,
наносящего ущерб экономике, путем принятия законных ограничительных мер
при одинаковых обстоятельствах к товарам, физическим/юридическим лицам
любого государства без каких-либо различий;

— обязанность PC не подвергать дискриминации развитые государства
независимо от характера их экономики.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что современный экономический
правопорядок, в основе которого находится система ВТО, рассчитан на
взаимодействие государств с рыночной экономикой. В этом смысле он
сориентирован на дискриминационный режим в отношении государств с
планово-централизованной, государственно-монополистической экономикой,
хотя в рамках конвергенции и интеграции национальных экономик таких
государств становится все меньше и меньше.

102. ПРИНЦИП НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ (ПНБ)

Данный принцип вытекает из системы двусторонних торговых договоров,
существующих между государствами, текста ГАТТ, последующих решений,
соглашении системы ВТО. Он подтвержден в «Принципах» ЮНКТАД 1964 года,
Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года,
Заключительном акте СБСЕ 1975 года.

Рекомендации о взаимном предоставлении РНБ содержались в резолюциях
международных экономических конференций 1922 года и 1927 года (Женева),
проходивших под эгидой Лиги Наций.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ:

Содержащаяся в международных договорах формулировка о предоставлении РНБ
называется КЛАУЗУЛОЙ о наиболее благоприятствуемой нации.

Клаузула — это форма договорной конкретизации ПРИНЦИПА наибольшего
благоприятствования. Существует множество «клаузул», но только один
«принцип». Этот принцип объединяет группу международно-правовых норм,
регулирующих тесно связанные друг с другом вопросы, в том числе нормы
международно-правового обычая.

В этом смысле данный целостный комплекс норм представляет собой ИНСТИТУТ
международного экономического права. Существо ПНБ заключается в
специфическом МЕТОДЕ достижения равноправия — приравнивании к режиму,
распространенному на третье государство.

Государство, которое согласилось предоставить РНБ, называется
БЕНЕФИЦИРУЮЩИМ государством. Государство, в отношении которого принято
это обязательство, является БЕНЕФИЦИАРОМ. Как правило, государства
выступают одновременно в двух качествах — бенефицирующего государства и
бенефициара.

Односторонние клаузулы о РНБ встречаются крайне редко — например, в
договорах, на основании которых РНБ предоставляется судам государства,
не имеющего морского берега, в портах бенефицирующего морского
государства.

Что касается понятия РЕЖИМа, то возможно двоякое понимание этого термина
применительно к институту наибольшего благоприятствования:

1. РЕЖИМ как комплекс правоотношении, складывающихся во
внутригосударственном праве в целях реализации клаузулы (режим наиболее
благоприятствуемой нации);

2. РЕЖИМ как комплекс правоотношений, складывающихся в
межгосударственных отношениях на основе ПНБ и заложенного в нем МЕТОДА
(режим предоставления режима наиболее благоприятствуемой нации).

Сфера применения ПНБ достаточно широка, хотя метод, заложенный в данном
принципе, позволяет в потенциале применять ПНБ и в тех областях
взаимоотношений, где государства предпочитают пока метод материальной
взаимности.

На практике наиболее распространенной областью применения ПНБ является
сфера таможенно-тарифного регулирования доступа товаров на национальные
рынки. Именно в этой сфере предоставление РНБ является универсальной
нормой МЭП, содержащей элементы когентности — от jus cogens (при
соблюдении законных исключений).

С уменьшением роли таможенных тарифов в качестве инструмента торговой
политики, возрастанием доли вывоза не товаров, а капиталов
соответственно видоизменяется и сфера применения ПНБ.

Общепризнанными, универсальными императивными можно считать также нормы
обычно-правового и договорного характера, в соответствии с которыми
законными исключениями из сферы действия ПНБ в области МТ являются:

— преимущества, предоставляемые товарам и лицам в рамках приграничной
торговли;

— преимущества для PC в соответствии с ОСП;

— преимущества в отношении государств, не имеющих выхода к морю;

— преимущества, вытекающие из участия в экономических интеграционных
объединениях государств.

Права и обязанности, вытекающие из клаузулы о НБН, теоретически остаются
«замороженными», пока не возникнут соответствующие правоотношения с
ТРЕТЬИМ ГОСУДАРСТВОМ. Под «третьим государством» в данном случае может
пониматься как государство, не являющееся участником договора (случай
двустороннего договора), так и государство-участник многостороннего
договора, которое не является ни бенефицирующим государством, ни
государством-бенефициаром.

Клаузула о НБН «приводится в действие» распространением соответствующего
режима на третье государство независимо от того, проистекает ли этот
режим из соглашения (двустороннего или многостороннего) между
бенефицирующим государством и третьим государством, из
внутригосударственных актов или односторонних действий; является ли этот
режим национальным режимом, а также независимо от того, пользуется ли
третье государство фактически предоставленным ему режимом или нет, было
ли обусловлено распространение режима на третье государство каким-либо
требованием или нет.

Соответственно действие клаузулы между бенефицирующим государством и
бенефициаром прекращается, когда третье государство теряет свое
положение наиболее благоприят-ствуемой нации (если третьих государств
несколько, то ВСЕ третьи государства).

103. Одной из сложных теоретических проблем в МЭП является практика
применения «обусловленной» клаузулы о НБН, т.е. предоставления РНБ под
«условием о возмещении». В принципе единственным «возмещением» при
реализации ПНБ должно быть ответное предоставление РНБ.

В двусторонности обязательства и заключается выгодность ПНБ для
бенефицирующего государства и для сообщества государств. Однако на
практике предоставление РНБ зачастую обусловливалось требованиями со
стороны бенефицирующего государства от бенефициара:

— определенных компенсаций;

— материальной взаимности (условий взаимного режима);

— предоставления займов;

— условий для проникновения на рынок услуг бенефициара;

— улучшения условий для физических/юридических лиц на иностранном рынке;

— урегулирования финансовых и имущественных претензий;

— расширения контактов в области культуры и информации;

— а также политическими условиями.

В настоящее время как в доктрине, так и в практике государств
преобладает презумпция необусловленности клаузул о НБН.

104. ПНБ тесно связан с принципом недискриминации. Принцип
недискриминации не позволяет ухудшать условия, а ПНБ препятствует
постепенному накоплению условий для «положительной» дискриминации в
пользу лишь отдельных государств.

При универсальном применении ПНБ в таможенно-тарифной сфере произошло
своего рода «наложение» одного принципа на другой, и они «работают» в
новом качественном единстве. В этих условиях не только дискриминация
является отрицанием ПНБ, но и отказ в РНБ представляет собой
дискриминацию. Из этого следует, что в современных условиях отрицание
или ущемление ПНБ в данной сфере — это нарушение ЮРИДИЧЕСКОГО характера.

104. ПНБ в системе ВТО распространяется в безусловной форме на
экспортные, импортные, транзитные операции, платежи по
экспортным/импортным операциям, таможенные пошлины, любые сборы,
взимаемые в связи с внешнеторговыми операциями, на все правила и
формальности, с ними связанные.

Согласно Генеральному соглашению о торговле услугами (ГАТС) ПНБ
применяется также в сфере МТ услугами при трансграничном движении услуг.

Согласно Соглашению по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной
собственности, включая торговлю поддельными товарами (ТРИП, или ТРИПС),
применение ПНБ, наряду с национальным режимом, предусматривается в
области прав интеллектуальной собственности.

Таким образом, ПНБ в международной торговой системе означает:

— право государств на максимально благоприятные ставки таможенного
тарифа на иностранной таможенной территории в отношении своих товаров, а
также на максимально благоприятные сборы в связи с импортом, экспортом,
транзитом;

— обязанность государств распространять на иностранные товары
максимально благоприятные ставки таможенных тарифов и сборов;

— право не предоставлять государствам-бенефициарам в силу ПНБ те
преференциальные ставки, сборы и другие преимущества (например, отмена
ставок и сборов), — которые имеют место в приграничной торговле, в
торговле с PC в рамках ОСП, в отношении государств, не имеющих выхода к
морю, — вытекают из участия в экономических интеграционных объединениях;

— право бенефицирующего государства предоставлять третьим государствам
максимально благоприятные условия в более широкой сфере взаимоотношений,
чем таможенно-тарифная сфера, без обязанности распространять эти условия
на бенефициара, если только такое распространение в более широкой сфере
не предусмотрено договором между бенефицирующим государством и
бенефициаром.

105. ПРИНЦИП ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ PC

Данный принцип провозглашен в «Принципах» ЮНКТАД 1964 года, закреплен в
тексте ГАТТ, последующих решениях, соглашениях системы ВТО, Хартии
экономических прав и обязанностей государств 1974 года, Белградском
Договоре о глобальной системе торговых преференций 1988 года (вступил в
силу 19.4.89 г.) и др.

Секретариат ЮНКТАД, таким образом, мотивировал необходимость в
данном принципе (док. ООН TD/B/C.2/A.C.1/7): «Традиционный принцип
наиболее благоприятствуемой нации предназначается для установления
равенства режимов, но он не принимает во внимание тот факт, что в мире
существует неравенство экономических структур и уровней развития;
предоставлять равный режим странам, которые экономически не равны,
означает равенство режима только с формальной точки зрения, но в
действительности равносильно неравенству режима. Отсюда необходимость
предоставления преференций в пользу развивающихся стран». Данный принцип
означает:

— право PC на специальные (особо льготные) ставки таможенных пошлин и
другие преференции в отношении их товаров на рынках развитых стран без
предоставления встречного возмещения;

— право PC не предоставлять развитым странам те преференции, которые
имеют место в торговле между самими PC;

— право PC на применение субсидий, в т.ч. экспортных, в целях
социально-экономического развития;

— обязанность PC не подвергать дискриминации развитые государства
независимо от характера их экономики;

— обязанность развитых государств снижать или отменять пошлины на товары
PC без встречного возмещения, а также их право постепенно отменять
преференции по мере развития того или иного развивающегося государства;

— обязанность PC по мере развития во все большей степени брать на себя
обязательства, характерные для развитых государств в МТ.

106. Заметное место в международной торговой системе занимают нормы так
называемого «мягкого права». Данный термин используется для обозначения:

1. особого вида международно-правовых норм, не порождающих четких,
твердых прав и обязанностей, а устанавливающих лишь общие направления
взаимодействия государств (для таких норм характерны формулировки:
«принять меры», «стремиться», «добиваться» и т.п.);

2. морально-политических норм резолюций международных организаций,
совместных заявлений и др.

В последнее десятилетие заметным явлением в международной торговой
системе стало применение рядом государств защитных мер, формально не
входивших в круг ведения ГАТТ и не запрещенных им, — например,
соглашений об упорядочении рынков, о добровольных ограничениях экспорта
и др. Эти меры получили название «серой зоны». По результатам
Уругвайского раунда МТП ГАТТ нетарифные меры «серой зоны» объявлены
незаконными и подлежат устранению в течение 5 лет после вступления в
силу Соглашения об учреждении ВТО.

6.2. Тарифные и нетарифные меры регулирования МТ

107. В международной торговой системе в том, что касается доступа
иностранных товаров на национальные рынки взаимодействуют две тенденции:
либерализация и протекционизм.

Соответственно этим тенденциям в международном торговом праве закреплены
принцип либерализации торговли и принцип защиты национального рынка. Во
внешнеторговой политике государств используются для этого тарифные и
нетарифные меры как в актах внутригосударственного права, так и в
международно-правовой позиции государств при решении проблем МТ, в том
числе в рамках ВТО.

Идея создания глобального единого экономического пространства, из
которой исходит современный международный экономический порядок,
реализуется через принцип свободы торговли, устранение нетарифных
барьеров, согласованное снижение ставок таможенных пошлин до их полной
ликвидации.

С учетом этого регулирование импорта путем прямого установления
количественных объемов ввоза практически во всех основных
государствах-участниках МТ заменено или заменяется на таможенно-тарифное
регулирование товаро-потоков. Таможенно-тарифное регулирование несет
фискальные и/или защитные функции. Практика знает применение следующих
видов таможенных пошлин:

— импортные;

— экспортные (используются редко);

— транзитные (в настоящее время практически не применяются).

В зависимости от методики установления уровня таможенных пошлин
различают пошлины:

— специфические, т. е. в виде фиксированной суммы с единицы измерения;

— адвалорные, т. е. в виде процента от декларируемой продавцом стоимости
товара;

— альтернативные (комбинированные), когда таможенные органы
самостоятельно выбирают между специализированной и адвалорной в сторону
более высокой.

Обычно таможенные тарифы содержат несколько уровней ставок:

— общие ставки (или, иначе, максимальные, генеральные, автономные);

— наиболее благоприятные (минимальные);

— преференциальные.

Однако поскольку почти все государства, задействованные в международную
торговую систему, связаны через ВТО или двусторонние торговые договоры
обязательством о предоставлении РНБ, применение «общих», максимальных,
ставок в отношении товаров какого-либо государства фактически означает
дискриминацию этого государства в МТ.

Структура таможенных тарифов крупных развитых государств, как правило,
содержит 2—3 колонки с соответствующими ставками пошлин. В ряде
государств тарифы более дифференцированы: в тарифе Венесуэлы — 7
колонок, Сенегала — 9, Мали — 17.

Структура таможенных тарифов по мере развития МТ усложнилась.
Первоначально существовали одноколонные тарифы и применялась единая
ставка ко всем импортировавшимся товарам, независимо от страны
происхождения. Это не позволяло гибко решать торгово-политические
задачи.

В современных тарифах товары распределяются по группам в соответствии с
производственными признаками. Для развитых государств характерно, что
уровень ставок импортных пошлин, как правило, прямо пропорционален
степени обработки ввозимого товара: чем технологичнее товар, тем выше
пошлина. Это стимулирует ввоз сырья и обеспечивает защиту национальной
промышленности.

В свою очередь, такая практика развитых государств не соответствует
объективным групповым интересам PC, так как именно они являются
основными поставщиками сырьевых ресурсов в развитые страны. По этой
причине многие PC в целях развития национальной экономики стремятся к
повышению степени обработки вывозимого сырья, что повышает и его цену.

Действующий в настоящее время таможенный тариф России в качестве базовых
предусматривает ставки РНБ. В отношении товаров из стран, не являющихся
наиболее благоприятствуемыми нациями, базовые ставки увеличиваются
вдвое.

В отношении товаров из PC базовые ставки уменьшаются вдвое. Товары,
происходящие из 46 наименее развитых государств, ввозятся беспошлинно.
Товары из стран СНГ также ввозятся беспошлинно.

В определенные периоды (1992—1995 гг. и с 1999 г.) в России применяются
экспортные пошлины на некоторые сырьевые, продовольственные,
фармацевтические товары, химическую продукцию в целях устранения ценовых
диспропорций на внутреннем и внешнем рынках.

108. Процесс оценки товаров в целях таможенного обложения может
превратиться в дополнительный барьер импорту, особенно если таможенные
органы сами контролируют и определяют (как правило, в сторону повышения)
стоимость товаров с тем, чтобы получить в бюджет государства больший
объем пошлин.

В ст. VII ГАТТ был установлен принцип: таможенная стоимость должна
основываться на фактической стоимости товара. По итогам Токио-раунда
было принято Соглашение о применении статьи VII ГАТТ (Кодекс по
таможенной оценке товаров), уточненное и дополненное в ходе Уругвайского
раунда. В настоящее время оно является частью пакета документов ВТО,
обязательных для всех государств-участников ВТО.

В основу таможенной оценки товара, согласно Соглашению, должна быть
положена «цена сделки», т. е. реально уплаченная или подлежащая уплате
сумма. Дополнительные расходы покупателя (комиссионные расходы,
стоимость упаковки, фрахта, страховки и т.д.) могут включаться в эту
цену по усмотрению стран-участниц Соглашения.

Что касается цен, которые образуются при обращении товаров между
предприятиями, входящими в одну ТНК, — «трансфертных цен», — то они сами
по себе не могут считаться неприемлемой основой для таможенной оценки.
Однако таможенное учреждение вправе усомниться в обоснованности таких
цен, и в этом случае бремя доказывания обоснованности лежит на
импортере.

109. ВМТ постоянно усложняется номенклатура товаров. Понятно, что
процесс состыковки номенклатуры должен быть в поле зрения государств,
чтобы обеспечить сопоставимость статистических данных и контроль за
правовыми режимами. Отсюда вытекает необходимость унифицированного
подхода к классификации товаров.

Ранее построение национальных тарифов осуществлялось на основе
Брюссельской товарной номенклатуры Совета таможенного сотрудничества
(СТС). Начиная с 1988 года развитые государства перешли на тарифы,
которые основаны на Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров (ГС), также разработанной СТС на основе Международной
стандартной товарной классификации ООН. В настоящее время осуществляется
переход на ГС и других стран. Россия перешла на ГС в 1991 году.

110. Линия на сокращение уровня таможенного обложения товаров с
последующей ликвидацией пошлин является одним из важнейших направлений
деятельности ВТО. Решения о снижении уровня таможенного обложения
принимались в рамках ГАТТ на следующих многосторонних торговых
переговорах:

1. Женева (Швейцария) — 1947 г.

2. Аннеси (Франция) — 1949 г.

3. Торки (Великобритания) — 1950 г.

4. Женева – 1956 г.

5. «Диллон — раунд», Женева — 1960—1961 гг.

6. «Кеннеди — раунд», Женева — 1964—1967 гг.

7. «Токио — раунд», Токио — Женева — 1973—1979 гг.

8. «Уругвайский раунд», г. Пунта-дель-Эсте (Уругвай) — Женева –
1986-1994 гг.

Результатом деятельности ГАТТ стало снижение средней величины таможенных
пошлин примерно с 60% в 1947 году до 40% в середине 50-х годов, около
10% — в 70-х годах, 5— 7% — в 90-х годах.

В соответствии с решениями Уругвайского раунда МТП ГАТТ (после
«четырехстороннего соглашения» 1993 года между США, ЕС Японией и
Канадой) подлежат полной отмене пошлины на ряд товаров (строительное,
медицинское оборудование, фармацевтическая продукция, цемент, офисную
мебель и др.). Одновременно должно быть произведено снижение пошлин на
некоторые другие товары, в том числе товары PC, проведена гармонизация
пошлин. В результате общая величина таможенного обложения снизится до
3%.

Кроме того, тарифная работа в ВТО идет не только по пути прямого
снижения ставок, но и по пути своеобразного «замораживания» (по
терминологии ГАТТ — «связывания» или «консолидирования») ставок на
существующем или согласованном уровне.

По итогам Уругвайского раунда, доля «связанных» ставок в тарифах
развитых государств возрастет до 98—99%, PC — до более 70% всей товарной
номенклатуры.

h

d

,

H

c

?

c

A

¬

>

¤

&

гулировании МТ занимают антидемпинговые и компенсационные пошлины.
Фактически речь идет об экономических контрмерах, санкционируемых
международным экономическим правом в ответ на правонарушение,
выражающееся в демпинге и субсидировании экспорта.

Антидемпинговые пошлины — это дополнительные пошлины, взимаемые с
товаров, продаваемых на экспорт по цене ниже их цены на внутреннем рынке
страны-экспортера.

Статья VI ГАТТ в случае демпинга разрешает применять антидемпинговую
пошлину в размере, равном разнице между «нормальной» и фактической
экспортной ценой, и только тогда, когда результатом демпинга является
материальный ущерб национальной промышленности.

Компенсационной называется пошлина, которая, согласно ст. VI ГАТТ,
«устанавливается с тем, чтобы нейтрализовать действие субсидии или
льготы, установленной прямо или косвенно в отношении экспорта или
производства какого-либо товара».

Вышеприведенные положения были развиты по итогам Токио-раунда в
Соглашении о применении ст. VI ГАТТ («Антидемпинговый кодекс») и
Соглашении о субсидиях и компенсационных мерах 1979 года.

В ходе Уругвайского раунда Соглашения были модернизированы и включены в
обязательный пакет ВТО. Зачастую введение антидемпинговых и
компенсационных пошлин используется произвольно, противоправно,
выборочно — в нарушение международного экономического права.

Для установления антидемпинговой пошлины необходимы три условия:

1. должен быть констатирован ФАКТ демпинга;

2. должно быть констатировано причинение ущерба национальному
производству;

3. должна быть выявлена причинная связь между демпингом и ущербом.

Антидемпинговое расследование осуществляется государственными
компетентными органами по заявлению соответствующей национальной отрасли
производства, которая должна быть представлена производителями, имеющими
более чем 50%-ную долю в отечественном производстве данного продукта.

Материальный ущерб может быть выражен в таких формах, как сокращение
продаж, прибыли, объема выпуска продукции, доли на рынке,
производительности, доходов по инвестициям, недоиспользование
производственных мощностей.

Ущерб выражается также и в факторах неблагоприятного воздействия на
внутренние цены, товарные запасы, занятость, темпы роста, уровень
зарплаты, объемы инвестиций и т. д.

Если в ходе расследования невозможно установить конкретного поставщика
демпингового товара, то антидемпинговая пошлина может быть введена не
против товаров невыявленной организации-экспортера, а в отношении
товаров определенной страны. Устанавливается такая пошлина в размере н
на срок, способных нейтрализовать ущерб от демпинга (но не более чем на
5 лет).

112. Компенсационные меры могут применяться только в отношении субсидий,
признанных «специфическими». Таковыми они признаются, если субсидия
предоставляется только отдельным предприятиям, группам предприятий или
отраслям промышленности. Если же право на субсидию общедоступно,
установлены объективные критерии ее получения, то такая субсидия не
является «специфической».

Выделяются две категории специфических субсидий:

— запрещенные (направлены на экспорт продукции или на использование
отечественных товаров вместо импортных); в отношении них действует
ускоренная и упрощенная процедура применения компенсационных мер;

— дающие основания для судебного разбирательства; в этих случаях
субсидирующая сторона обязана отозвать субсидию или компенсировать
ущерб.

В число разрешенных, «неспецифических», субсидий входит финансирование
НИОКР, регионального развития, адаптации предприятий к требованиям
охраны окружающей среды и т.п.

Под субсидией понимается вклад, дотация правительства или
государственного органа: передача средств, прямые переводы, кредитные
гарантии, финансовые льготы, налоговые льготы, любые формы поддержки
доходов и цен.

Материальный ущерб от субсидирования считается существующим, если общая
величина субсидии в стоимости товара выше 5%. Компенсационные пошлины
вводятся властями импортирующей страны на основе итогов расследования.

Программы субсидирования, существующие в странах с переходной
экономикой, должны быть прекращены или приведены в соответствие с
Соглашением в течение 7 лет с даты вступления в силу Соглашения об
учреждении ВТО. Развивающимся странам предоставляется для этого 8 лет.
Для наименее развитых из PC этот срок не установлен.

113. По мере снижения общего уровня тарифных ставок в рамках ГАТТ
(теперь — ВТО) объективно возрастала значимость НЕТАРИФНЫХ МЕР
регулирования — как разрешенных к применению в определенных пределах,
так и «незаконных».

Новая волна протекционизма, охватившая в 70-80-е гг. XX в. развитые
страны, состояла в основном из нетарифных барьеров и ограничений как
«второго (и теперь, возможно, главного) эшелона» защиты национальных
рынков.

Нетарифные ограничения охватывают большую группу разнородных мер.
Классификационные перечни таких мер разработаны, в частности, в ВТО и
ЮНКТАД в целях контроля за правовой дисциплиной в международной торговой
системе, разработки соответствующих международных соглашений, содействия
унификации внутреннего права в части применения нетарифных мер.

Принято различать:

1. нетарифные ограничения, специально — дополнительно к пошлинам —
созданные для регулирования доступа иностранных товаров на национальные
рынки: квотирование, лицензирование, запреты, добровольные ограничения
экспорта, таможенные сборы и формальности и т.п. Их применение
регулируется, среди прочего, в торговых договорах, в других двусторонних
и многосторонних договорах;

2. нетарифные ограничения, воздействие которых на товаропотоки является
побочным, скрытым (хотя при этом может быть и сознательно используемым):
технические стандарты, санитарные нормы, административные формальности,
налоги, акцизные сборы, субсидии и др. Большинство нетарифных
ограничений этой группы, являясь инструментами внутренней экономической
политики, находятся пока за пределами международно-правового
регулирования. Это фактически «третий — самый глубокий — эшелон защиты
национального рынка.

По различным оценкам, нетарифные ограничения охватывают около 20—30%
мировой торговли. Всего насчитывается около 600 видов таких ограничений.

114. Нетарифные ограничения (квоты, лицензии, запреты и т.п.)
используются также и для регулирования ЭКСПОРТА. Происходит это, как
правило, в следующих случаях:

— при квотировании и лицензировании экспорта товаров, являющихся
дефицитными на национальном рынке (данное ограничение разрешено ст. XI,
п. 2а ГАТТ);

— при экспорте товаров в рамках международных товарных соглашений в
целях стабилизации соответствующего транснационального товарного рынка;

— при экспорте текстильных изделий и одежды в соответствии с Соглашением
по текстильным изделиям и одежде, вступившим в силу в рамках ВТО с 1.1.
95 г.;

— при экспорте товаров двойного (гражданского и военного) назначения;

— при экспорте товаров стратегического значения (вооружения, военные
материалы и т.п.).

115. Правила ВТО (ст. XX-XXI ГАТТ) допускают исключения из режима
применения тарифных и нетарифных ограничений «по соображениям
безопасности» страны. Именно со ссылкой на эти статьи зачастую
ограничивался или запрещался экспорт из США в СССР, а затем в Россию,
высокотехнологичных товаров.

116. Средства нетарифного регулирования воздействуют на товаропотоки по
трем направлениям:

— повышают цену попавших на национальный рынок иностранных товаров;

— препятствуют потреблению, сбыту иностранных товаров на национальном
рынке;

— количественно ограничивают или запрещают ввоз и потребление
иностранных товаров.

Согласно ст. 1, III ГАТТ, применение любых мер регулирования, в том
числе и нетарифных, должно осуществляться в соответствии с ПНБ и
принципом предоставления национального режима. И хотя ст. XI ГАТТ
запрещает государствам использовать какие-либо меры регулирования помимо
таможенных, — сказалась недостаточность, гибкость положений ГАТТ,
множественность допустимых исключений.

В ходе Уругвайского раунда были предприняты усилия ужесточить дисциплину
применения нетарифных мер и, в частности, полностью устранить
использование мер «серой зоны».

Ряд статей ГАТТ, прямо посвященных количественным ограничениям, запретам
и др., были в ходе МТП ГАТТ развиты в отдельных соглашениях, получивших
название «Кодексов»: в Соглашении по техническим барьерам в торговле,
Соглашении по процедурам лицензирования импорта, Соглашении по
интерпретации статьи VII ГАТТ («Кодексе по таможенной оценке»),
Соглашении по применению санитарных и фитосанитарных мер.

С 1.1.95 г. все эти «кодексы» вошли в правовую систему ВТО и обязательны
для всех государств-членов ВТО. Налицо общая тенденция: поставить под
контроль практику применения нетарифных мер, детализировать правовой
режим их использования, обозначить линию на устранение нетарифных
ограничений.

117. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В 30—40-е гг. XX в. в большинстве развитых стран были приняты законы,
разрешавшие исполнительной власти применять прямое административное
регулирование внешней торговли — количества и номенклатуры
импорта/экспорта.

Учитывая это, в ГАТТ были включены положения, касающиеся количественного
регулирования (ст. XI—XIV): государства должны были отказаться от
применения количественных ограничений; допускались они только в целях
«обеспечения внешнего финансового положения и равновесия платежного
баланса» (т.е. когда налицо был платежный дисбаланс), а также при
некоторых других обстоятельствах.

Наиболее распространенная форма количественных ограничений –
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. Лицензия может быть индивидуальной. Это, как правило,
разовое, ограниченное во времени, разрешение на импорт/экспорт товара
применительно к определенному государству, регламентирующее все стороны
сделки.

Генеральная лицензия — это постоянно действующее разрешение, которое
предоставляет право любому лицу или фирме импортировать перечисленные в
ней товары без каких-либо ограничений по стоимости и количеству из любой
страны или только из определенных указанных в лицензии стран. Часто в
генеральной лицензии перечисляются лишь товары, запрещенные к ввозу,
имея в виду, что непоименованные, т. е. все остальные, товары подпадают
под общий режим генеральной лицензии.

Автоматическая лицензия выдается по заявке импортера без формальностей
или с упрощением их до минимума. Применение лицензирования, даже в
автоматическом варианте, ухудшает условия для конкуренции иностранных
товаров с национальными товарами, вызывает дополнительные расходы,
сохраняет наготове карательную мощь государства, является, по сути,
дискриминационным ограничением.

Еще одной формой количественных ограничений является КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ,
т. е. ограничение импорта товара определенным количественным объемом.
Обычно оно используется как глобальное или индивидуальное КВОТИРОВАНИЕ.

Глобальная квота устанавливает размер импорта товара в стоимостных или
натуральных единицах на период времени без распределения долей по
странам. Экономическая функция глобального квотирования — защита
интересов национальных монополий, удерживание внутренних цен от
понижений. Внешнеэкономическая функция — воздействие на экспортирующую
страну.

При индивидуальной квоте общий размер квоты распределяется по странам
либо пропорционально их доле в импорте за предыдущий период, либо на
основе двусторонних соглашений. Очевидна дискриминационная
направленность этого вида нетарифных ограничений.

В настоящее время в международной торговой системе распространяется
применение так называемых ТАРИФНЫХ КОНТИНГЕНТОВ, в рамках которых ввоз
определенного количества товаров осуществляется по сниженным ставкам
таможенных пошлин или беспошлинно. Товары, ввозимые сверх тарифного
контингента, облагаются обычными пошлинами.

118. Непосредственное отношение к количественному регулированию импорта
имеют соглашения о ДОБРОВОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЭКСПОРТА.

Это соглашения между экспортирующей и импортирующей странами,
заключенные по инициативе импортирующей стороны, на основе которых
экспортирующая сторона берет на себя обязательство ограничить вывоз
определенных товаров.

Первые такие соглашения были заключены США с Японией и странами Западной
Европы в начале 60-х гг. XX в. по текстильным изделиям и прокату черных
металлов. В 70—80-х гг. число таких соглашений стало быстро расти.
Особенно распространены добровольные ограничения экспорта в области
черных металлов, химических, текстильных товаров, радиоэлектроники,
автомобильной промышленности и др.

Зачастую такие соглашения заключаются между импортирующей и
экспортирующей фирмами; в этом случае «неправительственный» характер
соглашения выводит данные торговые взаимоотношения из-под международного
контроля.

Добровольные ограничения экспорта являются также предметом некоторых
многосторонних соглашений, как это имеет место, например, в рамках
Соглашения по текстильным изделиям и одежде.

Практика добровольных ограничений экспорта долгое время находилась в
«серой зоне» международного экономического правопорядка. В Соглашении по
защитным мерам содержится обязательство государств-членов ВТО «не
добиваться, не применять и не сохранять добровольных ограничений
экспорта, соглашений о регулировании рынков или любых других подобных
мер, применяемых к экспорту или импорту».

119. НАЛОГИ КАК НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ввозимые товары, наряду с таможенными пошлинами или в их отсутствие,
часто облагаются уравнительным или пограничным налогом на таможенной
границе (импортные налоги, сборы, портовые сборы и др.), а также
различными налогами и сборами внутри страны (акцизы, НДС, скользящие
импортные сборы и др.).

Таким образом, существующие системы налогообложения экспорта/импорта
построены на одном из двух принципов: «принципе происхождения», когда
товары облагаются налогом по месту их производства, происхождения;
«принципе назначения», когда товары облагаются налогом по месту их
потребления, назначения.

В соответствии со ст. III ГАТТ внутренние налоги не должны применяться
так, чтобы создавать защиту для внутреннего производства и внутреннего
рынка. При этом импортированные товары не должны облагаться внутренними
налогами любого рода, в том числе превышающими налоги и сборы,
применяемые к аналогичным товарам отечественного происхождения (принцип
предоставления национального режима).

Согласно ст. VIII ГАТТ, величина внутреннего налога должна быть
ограничена примерной стоимостью оказанных услуг, платежом за которые он
является, а сам он не должен преследовать протекционистские и фискальные
цели.

Суд ЕС в одном из своих постановлений подчеркнул, что «любой денежный
сбор, независимо от названия, величины или способа взимания, которым
облагаются отечественные или иностранные товары в связи с пересечением
границы, представляет собой налог, равноценный по своему действию
таможенной пошлине, и подпадает под действие статей 9, 12, 13 и 16
Римского договора (отмена таможенных пошлин внутри. — Авт.) даже в том
случае, если этот сбор не имеет дискриминационного или
протекционистского характера, а облагаемый им товар не конкурирует с
внутренним производством».

Одной из важнейших проблем в современной международной торговой системе
является практика применения «скользящих импортных сборов» в отношении
сельскохозяйственных товаров в рамках ЕС.

Основу единой политики ЕС в области сельскохозяйственных товаров
составляют внутренние цены на рынке ЕС. Они делятся на три группы:
контрольные, минимальные, «шлюзовые».

Контрольные цены устанавливаются ежегодно Советом министров ЕС.
Минимальные цены — это гарантированные закупочные цены, по которым
государственные органы в странах ЕС закупают сельскохозяйственные товары
на рынке ЕС. Шлюзовые цены устанавливаются на товары, по которым не
определяются контрольные цены.

КЕС определяет по каждому товару уровень мировых цен СИФ и ежедневно
публикует размеры компенсационных сборов. Рассчитываются эти сборы как
разница между мировой ценой и контрольной ценой ЕС (с поправками на
транспортные расходы и качество). Эти сборы взимаются при ввозе
сельскохозяйственных товаров (2/3 номенклатуры сельскохозяйственных
товаров) на рынок ЕС вместо пошлин или, как это имеет место в отношении
обработанных продовольственных товаров, — вместе с таможенными
пошлинами. Эта система представляет собой элемент государственного
регулирования внешней торговли, инструмент коллективной защиты
агропромышленного комплекса ЕС.

В Соглашении по сельскому хозяйству (ст. 4, п. 2; 5, 6), входящем в
пакет документов ВТО, предусмотрено, что государства-члены ВТО не должны
прибегать к использованию нетарифных мер — количественным ограничениям,
лицензированию, скользящим импортным налогам. Они должны быть
пересчитаны в таможенные пошлины и заменены эквивалентными ставками
импортных пошлин. Фактически речь идет о трансформации единой
сельскохозяйственной политики ЕС.

120. ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

Технические барьеры — это требования к стандартам, системам измерения,
качеству, технике безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам
упаковки и маркировки и др., используемые в целях регулирования импорта
иностранных товаров.

Защитные, протекционистские функции технических барьеров состоят в
увеличении издержек производства и реализации товаров, в возможности
прямого запрета на ввоз того или иного товара. Так, существующая в
Японии система норм и стандартов на легковые автомашины оказалась почти
непреодолимым барьером для автомашин производства ЕС и США.

Объектами применения технических барьеров становятся прежде всего:
электроинструменты и электрооборудование, металлообрабатывающее и
деревообрабатывающее оборудование, медицинское оборудование,
оборудование для пищевой промышленности, фармацевтические товары,
химические препараты, игрушки, одежда. Только в США действуют более
20.000 промышленных стандартов. Примерно столько же их в ЕС.
Техническими барьерами, по некоторым приблизительным оценкам, может
задеваться более 1/3 оборота МТ.

Решение проблем, связанных с техническими барьерами, осуществляется по
трем направлениям:

— международная унификация, гармонизация норм и стандартов;

— взаимное признание национальных норм и стандартов;

— установление общих международно-правовых правил применения технических
норм и стандартов.

В 1979 году, по результатам Токио-раунда, было заключено первое
многостороннее Соглашение по техническим барьерам в торговле. По итогам
Уругвайского раунда было согласовано и принято в 1993 году более
совершенное Соглашение по техническим барьерам в торговле, которое вошло
в пакет документов ВТО.

121. ТНК преодолевают технические барьеры двумя основными путями:

— приспосабливают промышленное производство к существующим национальным
стандартам;

— создают новые — согласованные на взаимной основе — стандарты, сближая
существующие национальные стандарты стран производства и потребления
(гармонизация).

122. Учитывая роль и значение стандартов в развитии мирового хозяйства
активизировали свою работу международные организации, занимающиеся
вопросами стандартизации: Международная организация по стандартизации
(МОС), Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международная
организация мер и весов (МОМВ), Международная организация
законодательной метрологии (МОЗМ). Секретариат МОС определил, что
общая потребность в международных стандартах составляет до 20 тысяч и
для их разработки потребуется более 10 лет.

123. Соглашение по техническим барьерам в торговле распространяется как
на товары — промышленные и сельскохозяйственные, так и на процессы их
производства и обработки.

Согласно Соглашению, каждое государство вправе принимать и использовать
технические регламенты и стандарты с целью обеспечить качество экспорта,
защиту жизни и здоровья людей, животных, растений, требования
производства и производственных процессов, а также отклоняться от
международных стандартов, если этого требуют фундаментальные
географические, климатические факторы, технологические проблемы.

Каждое государство обязано:

— формулировать и применять стандарты таким образом, чтобы не создавать
препятствий МТ;

— применять к импортируемым товарам те же стандарты, ставки сборов за
сертификацию поставщиков, что и к аналогичным национальным товарам
(национальный режим);

— использовать стандарты в отношении одинаковых товаров разных стран
происхождения, а также процедуры определения соответствия стандартам на
основе принципа наибольшего благоприятствования;

— обосновывать стандарты достижениями науки и техники;

— извещать другие страны о принимаемых стандартах, учитывать их реакцию
по формулированию стандартов.

Соглашение предусматривает обмен информацией о технических барьерах,
публикацию норм, правил, стандартов, участие всех членов ВТО в работе
МОС, МЭК, других организаций. Соглашение, по сути, может служить
прецедентом того, как могут регулироваться некоторые другие проблемные
вопросы, существующие в международной торговой системе.

124. САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ НОРМЫ также используются в МТ как
нетарифные барьеры. Их основное предназначение — охрана здоровья
населения, защита животного мира, сельского хозяйства от рисков,
возникающих в связи с распространением болезней, их переносчиков,
загрязняющих веществ, токсинов, болезней, переносимых животными,
растениями или продукцией из них.

Устанавливаются эти нормы санитарно-ветеринарными властями, органами
здравоохранения в отношении сельскохозяйственных продуктов, пищевых
товаров, медикаментов, предметов парфюмерии, химикатов и т.п.

Внешне санитарные и фитосанитарные требования, как правило, одинаковы к
национальным и иностранным товарам. На практике же применение этих норм
превращает их в средство ограничения доступа на национальный рынок.

Наиболее частый пример — запреты импорта мяса под предлогом болезни
скота. В 1997 году президентом США был отменен запрет на ввоз в США
мексиканских авокадо, действовавший с 1914 года по фитосанитарным
соображениям. Очевидно, что данный запрет был мерой торговой политики,
так как он был введен под давлением калифорнийских производителей
авокадо, а Мексика, ведущий производитель этой культуры (46% мирового
оборота), экспортирует авокадо в крупные европейские страны без
каких-либо нареканий со стороны их служб фитосанитарного контроля.

Обычно провести разграничение между функциями санитарных норм как
протекционистских барьеров и как собственно санитарных бывает нелегко.
Критерий должен быть таков: если применение этих норм нарушает принцип
недискриминации, вступает в противоречие с принципом национального
режима, то соответствующие нормы и практика их применения могут
рассматриваться как инструменты конкурентной борьбы и протекционизма.

В ст. XX ГАТТ «Общие исключения» говорится, что Генеральное соглашение
«не должно толковаться страной-участницей как препятствие к принятию и
осуществлению мер, необходимых для охраны жизни и здоровья человека,
животных, растений». Возможно, вследствие этого применение санитарных и
фитосанитарных норм на долгое время оказалось вне международно-правового
надзора.

В пакет документов ВТО вошло Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер, фактически дополняющее Соглашение по сельскому
хозяйству. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер
признает за всеми странами право вводить эти меры, но требует, чтобы они
основывались на научно обоснованных международных стандартах.

Вместе с этим разрешается устанавливать более высокий уровень защиты по
сравнению с международными стандартами при условии достаточного
обоснования, а также временные меры без достаточного обоснования.

125. Дополнительным барьером в МТ зачастую являются ТАМОЖЕННЫЕ
ФОРМАЛЬНОСТИ и УСЛОЖНЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ
ДОКУМЕНТАМ.

Современную международную торговлю обслуживает более 600 типов различных
документов. Многие страны активно используют несовпадение национальных
требований к внешнеторговым документам. В связи с этим набирает силу
тенденция унификации как самих документов, так и требований к ним.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле содержит ряд положений,
касающихся упрощения формальностей и документов. Так, статья V ГАТТ
провозглашает свободу транзита; Соглашение о применении статьи VII ГАТТ
(«Кодекс по таможенной оценке товаров») упрощает процедуру таможенной
оценки товаров; статья VIII ГАТТ прямо указывает на необходимость
сокращения экспортно-импортных формальностей и упрощения документации;
статья Х требует обязательной публикации полной информации о
внешнеторговых формальностях.

Вопросы внешнеторгового делопроизводства являются предметом
регулирования целого ряда международных многосторонних договоров:

— Международная конвенция по упрощению и согласованию таможенных
процедур (Конвенция Киото);

— Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля
грузов на границах;

— Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров;

— Таможенная конвенция международной перевозки грузов с применением
книжки TIR;

— Правила ООН для электронного обмена данными в управлении торговли и на
транспорте (ООН/Эдифакт);

— Таможенная конвенция по контейнерным перевозкам;

— Конвенция по содействию международным морским перевозкам и др.

126. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Постепенное управляемое снижение эффективности средств
таможенно-тарифного регулирования компенсируется не только более
интенсивным использованием нетарифных мер, но и регламентированным
применением защитных мер.

Защитные меры (safeguards) — это разрешенное или заранее согласованное
временное ограничение ввоза какого-либо товара в случае ущерба от его
импорта национальному производству. Допустимость применения защитных мер
проистекает из ст. XIX ГАТТ. При этом такие меры должны применяться в
соответствии с ПНБ.

Запрещено избирательное, селективное применение защитных мер (ст. IX
ГАТТ). Из-за несовершенства положений ГАТТ имело и имеет место
злоупотребление защитными мерами. Учитывая эту практику, еще в ходе
Токио-раунда МТП началась работа над Соглашением по защитным мерам.

Соглашение было окончательно согласовано во время Уругвайского раунда и
вошло в пакет документов ВТО. В Соглашении определены основные условия
применения защитных мер, критерии понятия «серьезного ущерба», пределы
срока применения мер; запрещаются меры «серой зоны»; предусматривается
учреждение Комитета по защитным мерам для наблюдения за выполнением
Соглашения, а также процедуры контроля.

Формой защитной меры может быть только временное повышение пошлины или
введение квоты. Максимальный срок её использования — 4 года (с возможным
неавтоматическим продлением на такой же срок). Соглашение не
распространяется на защитные меры, установленные в рамках Соглашения по
текстильным изделиям и одежде и Соглашения по сельскому хозяйству.

Введение защитных мер осуществляется только по результатам специального
«расследования» компетентными органами импортирующей страны с
обязательным взаимодействием с Комитетом по защитным мерам, публичным
уведомлением всех сторон и т.п.

127. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ

В течение продолжительного периода (до 1995 года) в России существовал
институт спецэкспортеров: экспорт стратегически сажных сырьевых товаров
осуществлялся только организациями, зарегистрированными МВЭС РФ. Функции
регулирования внешнеэкономической деятельности с 1998 года
осуществлялись Министерством промышленности и торговли РФ, с 1999 года —
Министерством торговли РФ, с мая 2000 года — Министерством
экономического развития и торговли.

После отмены института спецэкспортеров сохранился порядок (ПП №758 от
1.7.94 г.), в соответствии с которым для вывоза большинства
стратегически важных сырьевых товаров, кроме нефти, требуется
обязательная регистрация контракта уполномоченными Министерства,
регулирующего внешнеэкономическую деятельность. В середине 1996 года был
ликвидирован последний вид экспортных пошлин — на нефть, введенный вновь
в 1999 году.

Только по некоторым категориям продукции право экспорта закрепляется
государством за определенными организациями. Речь идет о вооружениях,
боеприпасах, взрывчатых веществах, военной и ракетно-космической
технике, спецматериалах и спецоборудовании, ядах, наркотических
веществах, алмазах и т. п.

Россией приняты обязательства о добровольных ограничениях экспорта
урана, алюминия, минеральных удобрений. В 1992—1994 гг. экспорт ряда
товаров — энергоносителей, цветных металлов, пшеницы — квотировался в
целях сохранения равновесия внутреннего рынка.

В настоящее время квотирование экспорта осуществляется в тех случаях,
когда это необходимо для выполнения международных обязательств России
(Указ Президента № 1007 от 23.5.94 г.). В 1994 году были введены квоты
на экспорт: карбида кремния, текстильных изделий, необработанного
алюминия (квотирование прекращено в феврале 1996 года), изделий из стали
(по Соглашению с ЕОУС).

Лицензируется экспорт из России специфических товаров и товаров военного
и двойного назначения. Так, Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов контролирует экспорт диких животных, рогов, кораллов,
лекарственного сырья.

Вывоз товаров двойного назначения осуществляется с разрешения
Межведомственной комиссии по экспортному контролю. Выдаются лицензии на
эти товары Министерством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.

В России осуществляются мероприятия по стимулированию экспорта. В
соответствии с Указом Президента от 30.11.95 г. «О первоочередных мерах
по поддержке экспортеров» возможна, например, финансовая поддержка
экспорта за счет средств федерального бюджета.

Минфин вправе предоставлять льготные кредиты из бюджетных средств при
условии, что пользоваться ими могут только экспортеры машинотехнической
продукции и лишь в пределах текущего финансового года. В феврале 1996
года Правительством РФ принята программа развития экспорта до 2005 года.

128. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА В РОССИЮ

В 1996 году в России была — впервые в новейшей истории — введена квота
на импорт текстильных изделий из ЕС; с 1997 года введены квоты на спирт,
алкогольную продукцию, сахар. Квота на сахар, например, составляет 1500
тыс. тонн в год, в том числе для Украины — 950 тыс. тонн.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 854 от 6.11.92 г.
осуществляется лицензирование специфических товаров: для ввоза
химических средств защиты растений необходимо разрешение Министерства
сельского хозяйства и продовольствия; ввоза промышленных отходов —
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Лицензии
выдает Министерство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность.

В соответствии с законами РФ «О сертификации продукции и услуг», «О
стандартизации» осуществляется контроль за качеством импорта,
соответствием его внутренним стандартам.

Министерство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность, совместно с
ГТК определяют перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации
(продукты питания, фармацевтика, виды топлива, бытовая техника и т. п.).
В России признаются сертификаты соответствия, выданные Международной
электротехнической комиссией (МЭК). Соглашения о взаимном признании
сертификатов заключены Россией с Германией, Францией, Китаем,
Сингапуром.

С 1.7.92 г. в России применялся Временный импортный таможенный тариф, а
с 1994 года — постоянно действующий. В мае 1995 года был утвержден новый
тариф. В нем используются адвалорные, специфические и комбинированные
ставки пошлин. Тариф имеет трехколоночную структуру. Подавляющее
большинство ставок колеблется в диапазоне 5 — 40%. Планируется поэтапное
снижение уровня ставок (до средней ставки 15% в начальном периоде XXI
века).

Порядок определения страны происхождения товаров устанавливается ГТК.
Предоставление сертификата о происхождении товара обязательно в случаях:

— если товар происходит из страны, которой предоставлены преференции по
ОСП;

— если импорт квотируется или регулируется другими нетарифными мерами;

— если это предусмотрено в международном договоре или законодательством
РФ.

В соответствии с законом «О таможенном тарифе» возможно применение
антидемпинговых, компенсационных, специальных (защитных,
антидискриминационных), сезонных пошлин.

С февраля 1993 года ввозимые товары облагаются налогом на добавленную
стоимость (НДС) и акцизами. Ставки НДС к импортируемым и национальным
товарам одинаковы. Не облагаются НДС, в частности: товары гуманитарной
помощи, вклады в уставные фонды предприятий, товары из стран СНГ и др.

За таможенное оформление товара взимается таможенный сбор в размере
0,15% от общей фактурной стоимости товара.

6.3. Международно-правовое регулирование транснациональных товарных
рынков

129. В международной торговой системе существуют особые правовые режимы,
в рамках которых осуществляется контроль за движением того или иного
определенного товара, являющегося «чувствительным» для экономики
производящих и/или потребляющих стран.

Первые соглашения, регулирующие трансграничный оборот одного товара
появились в 30-х гг. XX в. Товарное соглашение о регулировании
производства и сбыта сахара было подписано 6.5.37 г., но ему
предшествовал ряд многосторонних межправительственных соглашений,
начиная с 1864 года, относительно возврата пошлин и премий за сахар.

Известны также международное соглашение по пшенице от 22.4.42 г.
(Аргентина, Австралия, Канада, Великобритания, США); соглашение об
установлении .международного контроля над производством и экспортом
олова от 9.11.42 г.; соглашение о регулировании производства и экспорта
каучука от 7.5.34 г.; межамериканское соглашение по кофе от 28.11.40г.

На основании этих соглашений, как правило, создавались специальные
органы (бюро, комитеты, советы), уполномоченные осуществлять контроль за
реализацией соглашения, производить расследования по жалобам, давать
рекомендации.

Гаванская хартия 1946 года побуждала заключать товарные соглашения между
основными импортирующими и основными экспортирующими государствами с
целью стабилизации цен на отдельные виды сырьевых товаров. Однако
товарные соглашения создавались и функционировали автономно.

Только в 60-е гг. ЮНКТАД приняла на себя координирующие функции в том,
что касается развития правового режима торговли сырьевыми товарами. Эти
вопросы в последующем становятся предметом регулирования Интегрированной
программы для сырьевых товаров ЮНКТАД 1976 года, Ломейских конвенций
между ЕС и PC начиная с 1975 года, соглашений ВТО.

130. Зона, в пределах которой осуществляется движение товара и
финансовых средств в его оплату, взаимодействуют интересы импортеров и
экспортеров, образует трансграничный товарный РЫНОК.

Преобладающая часть всех товарных рынков находится в правовом поле
пакета соглашений ВТО. Вместе с тем, и в рамках ВТО, и за пределами этой
системы образовались или образовываются правовые режимы, регулирующие
отдельные товарные рынки, товарные секторы и целые группы товаров: рынок
услуг, рынок полуфабрикатов, рынок машин и оборудования, рынок сырьевых
товаров.

Налицо тенденция к потоварной детализации международно-правового
регулирования (МПР) международной торговли, к дифференциации правовых
режимов в зависимости от специфики товара/товарной группы.

Вместе с тем, практика реализации товарных соглашений столкнулась с
таким количеством проблем, споров, нарушений, что зачастую ставятся под
сомнение перспективы потоварного / секторального регулирования рынков.

В зависимости от преобладания на рынке спроса или предложения
соответственно формируется «рынок продавца» (кобальт, никель, цинк,
бананы), «рынок покупателя» (вольфрам, марганец, железо), уравновешенный
рынок (фосфаты).

На многостороннем уровне взаимодействие государств-импортеров и
государств-экспортеров по поводу какого-либо товара или товарного
сектора в части цен, правового режима стабилизации рынка, согласования
интересов осуществляется в основном в рамках международных товарных
соглашений, международных организаций.

Существуют товарные соглашения по пшенице, сахару, оливковому маслу,
кофе, какао, молочным продуктам, говядине, натуральному каучуку, джуту,
тропической древесине.

131. Глубина воздействия каждого из этих соглашений на рынок не
одинакова: цели некоторых соглашений можно характеризовать как
координирующие (по пшенице, оливковому маслу, мясу), обеспечивающие
рамочное взаимодействие государств-экспортеров и государств-импортеров,
в частности, в том что касается процедур консультаций, разрешения
споров, устранения практики недобросовестной конкуренции; цели других
(по сахару, кофе, каучуку, молочным продуктам) как
«интервенционистские», т. е. направленные на экономическое регулирование
рынка воздействием либо на объемы производства, либо на уровень цен,
либо на масштабы экспорта.

Часть соглашений (по джуту, тропической древесине) направлены на
развитие рынка путем совершенствования производства, товарных качеств,
исследования рынка.

Стабилизирующее, регулирующее воздействие соглашений достигается
различными способами. В Соглашении по молочным продуктам ВТО установлены
минимальные экспортные цены на разные виды молочных продуктов. Контроль
за ценами, санкции на отклонение от установленных цен дают
соответствующие товарные комитеты, функционирующие в рамках Соглашения.

В основе Соглашения по кофе лежит увязывание объемов экспорта с уровнем
цен на рынке. Глобальная экспортная квота, ежегодно распределяемая
Международным советом по кофе, состоит из двух составных частей —
неизменяемой части (70% квоты) и изменяемой (30%).

Неизменяемая часть распределяется между государствами-экспортерами
пропорционально их экспортному потенциалу. Изменяемая распределяется в
качестве резервов по товарным стокам (складам). В зависимости от
колебаний цены товарные массы этой части квоты либо выбрасываются на
рынок из резерва, либо направляются в резерв.

В Соглашениях по натуральному каучуку и какао еще более усилены
механизмы взаимодействия цены и контроля за объемами экспорта,
предусмотрена система единого товарного запаса.

132. Международные товарные соглашения содержат условия, которые вполне
могут рассматриваться как льготные, в том что касается цен, квот. В
каком соотношении режим товарных соглашений находится с ПНБ?

На практике этот режим находится за пределами сферы действия ПНБ. К
примеру, к экспортной квоте, устанавливаемой товарным соглашением,
фактически невозможно применить механизм наибольшего
благоприятствования. Зачастую товарные соглашения рассматриваются как
составная часть общих преференциальных мероприятий в пользу PC, и в этом
качестве соглашения оказываются вне РНБ.

Комиссия международного права ООН в ходе своей работы над Проектом
статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации сформулировала
положение о том, что «государство-бенефициар не приобретает в силу
клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации права на режим,
распространяемый бенефицирующим государством в рамках соглашения,
открытого для всех государств-членов международного сообщества,
заключенного под эгидой Организации Объединенных Наций или какой-либо
организации универсального характера системы Организации Объединенных
Наций, объектом которого является экономический режим какого-либо
сырьевого товара, если предоставление преимуществ клаузулы о наиболее
благоприятствуемой нации противоречит объекту и цели такого соглашения».
В окончательный текст Проекта (1978 г.) это положение не вошло.

133. С начала 80-х гг. XX в. как в рамках универсальных (ГАТТ, ЮНКТАД),
так и в рамках региональных (ОЭСР, ЕС) организаций и соглашений
активизировались усилия по многостороннему регулированию рынка
сельскохозяйственных продуктов.

Сельское хозяйство в крупных развитых странах стабильно развивается
только благодаря сохранению аграрного протекционизма. Это же позволило
занять ведущее место в экспорте сельскохозяйственных товаров.

Правила ГАТТ не распространялись на международную торговлю
сельскохозяйственными товарами. По итогам Уругвайского раунда было
заключено Соглашение по сельскому хозяйству от 7.4.89 г., которое
направлено на сокращение субсидий производителям и экспортерам (на
20—34%), снижение таможенных пошлин (на 24—37%) в торговле, гармонизацию
национальных норм в области санитарии и фитоса-нитарии.

Соглашение содержит обязательство стран-участниц не применять и не
вводить новые нетарифные барьеры, а действующие нетарифные меры
(количественные ограничения импорта, выборочное лицензирование,
добровольное ограничение экспорта, скользящие импортные сборы и др.)
перевести в тарифный эквивалент, также подлежащий снижению.

134. Важная роль в регулировании товарных рынков отводится
специализированным международным организациям. В соответствии с
Соглашением по какао функционирует Международная организация по какао,
располагающаяся в Лондоне. Высшим органом организации является Совет,
состоящий из представителей всех участвующих в Соглашении государств.
Совет проводит регулярные сессии в конце каждого полугодия
сельскохозяйственного года для какао (1.10.-30.09.), а также специальные
сессии по необходимости.

Экспортирующие и импортирующие государства-участники имеют в Совете по
1000 голосов, распределяющихся по сложной схеме. Под руководством Совета
функционируют Исполнительный, Финансовый, Статистический комитеты.

Секретариат организации состоит из экономического отдела,
административного отдела, канцелярий Исполнительного директора и
Управляющего стабилизационным запасом. Стабилизационный запас объемом в
250 тыс. тонн финансируется за счет сборов с торговли какао
стран-участниц.

Международная организация по кофе со штаб-квартирой в Лондоне была
создана в соответствии с Международным соглашением по кофе 1962 года.
Высшим органом организации является Международный совет по кофе,
состоящий из представителей всех государств-участников. Совет собирается
на очередные и внеочередные сессии. Имеются также Исполнительный комитет
и Секретариат.

Международная организация по натуральному каучуку была создана в 1980
году, находится в г. Куала-Лумпур, Малайзия. Высшим органом её является
Международный совет по натуральному каучуку, ежегодно избирающий
Председателя и Заместителя председателя поочередно от экспортирующих и
импортирующих стран.

Решения и рекомендации в Совете принимаются раздельным простым
большинством. Советом учреждаются комитеты: по административным
вопросам, по операциям со стабилизирующим запасом, по статистике и др.
Совет назначает Исполнительного директора и Управляющего
стабилизационным запасом.

Объем стабилизационного запаса составляет более 500 тыс. тонн и состоит
из обычного и чрезвычайного запаса. Финансируется запас экспортирующими
и импортирующими государствами-участниками пропорционально доле голосов
в Совете. Закупка каучука в запас начинается, если мировые цены падают
ниже определенного уровня; при превышении согласованного уровня мировых
цен осуществляется продажа товара из запаса.

Международная организация по сахару существует с 1937 года в Лондоне.
Высшим органом организации является Международный совет по сахару. Совет
назначает Исполнительного директора, Управляющего фондом финансирования
запасов и Секретаря. Существуют также Исполнительный комитет,
Статистический комитет, Комитет по специальному резерву квот,
Консультативный комитет по фонду финансирования запасов и др.

Международный совет по оливковому маслу функционирует с 1959 года,
размещается в Мадриде, Испания. В Совете созданы комитеты:
экономический, технический, по пропаганде потребления, др.

Международный совет по олову размещается в Лондоне. Имеет комитеты.
Совет дает ежеквартальную оценку вероятного объема производства и
потребления олова, производит исследования. В настоящее время нет
действующего многостороннего товарного соглашения по олову.

Международный совет по пшенице был преобразован в 1942 году из
Консультативного комитета по пшенице, созданного по международному
товарному соглашению 1933 года. Основная задача Совета — наблюдение за
положением на рынке пшеницы.

135. Помимо международных организаций, существуют и другие
институциональные формы многостороннего взаимодействия
государств-экспортеров и импортеров, изучения товарных рынков —
межправительственные исследовательские группы, неформальные соглашения и
др.

Под эгидой ФАО функционируют, в частности, межправительственные
исследовательские группы по чаю, цитрусовым, зерновым, рису, бананам,
виноградарству и виноделию, арахисовым и др. Под эгидой ЮНКТАД
функционируют международные исследовательские группы по свинцу, цинку,
никелю, Комитет по вольфраму.

Относительно автономно функционируют Международная исследовательская
группа по каучуку, Международный секретариат по шерсти, Международный
консультативный комитет по хлопку, Международный институт хлопка и др.

Неформальные (по сути, «джентльменские») соглашения заключаются в рамках
ФАО. Они не имеют формально юридического характера, каких-то особых
процедур заключения и исходят сугубо из прагматических соображений.
Такие соглашения (по чаю, рису, бананам) обычно фиксируют индикативные
цены, устанавливают экспортные квоты для государств-производителей и т.
п.

136. Кроме организаций, обеспечивающих взаимодействие государств,
производящих и потребляющих тот или иной вид товаров, имеются, как уже
отмечалось ранее, межправительственные организации, объединяющие только
производящие (экспортирующие) государства: ОПЕК, Межправительственный
совет стран-экспортеров меди, Союз стран-экспортеров бананов, Ассоциация
стран-экспортеров железной руды и др.

137. В мае 1976 года в ЮНКТАД была принята резолюция 93 (IV)
«Интеграционная программа для сырьевых товаров». Программа имеет целью
через международные механизмы регулирования стабилизировать товарные
сырьевые рынки по максимально возможной номенклатуре товаров, а также
воздействовать на оптимальное соотношение мировых цен на сырьевые товары
и готовую продукцию.

Предполагалось, что Программа в первую очередь должна применяться к 18
товарам: бананы, бокситы, какао, кофе, медь, хлопок, жесткие волокна
(сизаль, копра, др.), железная руда, джут, марганец, мясо, фосфаты,
каучук, сахар, чай, тропическая древесина, олово, растительное масло.
Каждый товар, по замыслу, должен был стать предметом многосторонних
переговоров государств-экспортеров и государств-импортеров. Ряд товаров
легли в основу новых товарных соглашений (каучук, джут, древесина).

Кроме того, предусматривалось учреждение Общего фонда для сырьевых
товаров с целью финансирования стабилизационных запасов по
«Интегрированной программе». Договор об учреждении Фонда был принят в
1980 году и должен набрать для вступления в силу 90 ратификаций при ряде
условий, касающихся суммарного объема взносов. К настоящему времени
итоги реализации «Интегрированной программы» являются неутешительными.

138. Своя система стабилизации товарных рынков существует во
взаимоотношениях между ЕС и PC в рамках Ломейских конвенций. Первая
Ломейская конвенция была подписана 28.2.75 г. между ЕС и 46
государствами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ).

Действующая IV Ломейская конвенция между ЕС и 68 государствами АКТ
подписана 15.12.89 г. на 10-летний срок. В основу стабилизационных
механизмов Конвенции положены так называемые программы «Стабэкс» и
«Сисмин».

«Стабэкс» — это система, согласно которой ЕС гарантирует государствам
АКТ определенный уровень экспорта сырьевых товаров; в ней заложен также
механизм компенсации потерь вследствие конъюнктуры мирового рынка тем
государствам, экономика которых зависит от экспорта небольшой
номенклатуры сырьевых ресурсов.

Система «Стабэкс» применяется к 12 группам товаров, в основном
сельскохозяйственным: арахисовые, какао, кофе, хлопок, кокосовые,
продукты пальм, кожи, древесина, чай, железная руда, др. При этом должны
быть соблюдены два условия: доля товара в экспорте страны АКТ за
предыдущий год должна быть не менее 5%, объем экспорта в ЕС данного
товара не может быть уменьшен более чем на 4,5% против согласованного
уровня.

Система «Сисмин» направлена на финансовую поддержку и обеспечение
конкурентоспособности минеральносырьевого потенциала стран АКТ. Она
охватывает следующие виды минерального сырья: медь, кобальт, бокситы,
алюминий, фосфаты, марганец, олово, железистые пириты, уран.

Финансовая помощь по этой программе оказывается, если: а) доля
соответствующего вида ресурсов в общем объеме экспорта за предыдущие 4
года не менее 15%; б) имеет место угроза сокращения объемов производства
определенного вида минерального сырья или объемов его экспорта, либо в)
объем экспорта всех видов сырья в совокупности составляет не менее 20%
общего объема экспорта страны АКТ. Финансирование по программе «Сисмин»
оказывается в форме специальных — льготных — кредитов под 1% годовых
сроком на 40 лет с отсрочкой платежей по процентам на 10 лет.

Протокол по сахару, приложенный к IV Ломейской конвенции, представляет
собой региональное международное соглашение по стабилизации рынка сахара
и регулированию объемов его экспорта. В Протоколе содержатся
обязательства сторон по купле-продаже согласованного ежегодного объема
сахара (максимум немногим более 1,2 млн. тонн в год) при ценах,
фиксируемых на основе определенного механизма. На практике реализация
Протокола встречает значительные трудности.

139. Метод многостороннего «потоварного» или «секторального»
регулирования применяется не только в области сырьевых товаров, но и в
области готовой продукции и/или полуфабрикатов — в первую очередь по тем
товарам (группам товаров), которые можно отнести к категории
экономически «чувствительных», остро реагирующих на колебания рынка,
кризисы мировой экономики, или которые обладают технической,
технологической спецификой.

Так, в рамках ГАТТ в 1973 году было заключено Соглашение о международной
торговле текстилем, охватывавшим все виды искусственных и синтетических
хлопчатобумажных и шерстяных тканей и изделий из них (и получившим
название «МФА»).

В Соглашении устанавливались обязательства не вводить новые
односторонние или двусторонние ограничения в торговле этими товарами, а
по уже действующим вводился специальный контроль с целью последующего
устранения мер количественного регулирования экспорта/импорта.
Соглашение продлевалось пять раз.

В 1994 году, когда оно перестало существовать, в нем участвовали на
стороне импортеров 9 государств, на стороне экспортеров — 31
государство. Соглашением предписывалось, чтобы государства-экспортеры и
государства-импортеры в двусторонних соглашениях определяли экспортные
квоты на основе жестких правил, с учетом согласованных ежегодных темпов
прироста. Всего было заключено около 90 таких соглашений (и около 30
соглашений существовало за пределами этой системы).

С 1.1.95 г. Соглашение МФА было заменено Соглашением по текстилю и
одежде ВТО. Последнее содержит перечень товаров по Гармонизированной
системе, на которые распространяется его действие, и предусматривает
перевод торговли текстильными товарами до 2005 года на принципы ГАТТ.

С 1.1.2005 года ни одно государство не вправе применять нетарифные
ограничения на импорт текстиля и одежды. Что касается ограничительных
мер, действовавших вне рамок МФА, каждая страна обязана представить
10-летнюю программу их устранения в Орган по торговле текстилем (Оrgane
de surveillance des textiles — O.S.T.).

140. В ходе Токио-раунда было подготовлено многостороннее Соглашение о
торговле гражданской авиатехникой, вступившее в силу с 1.1.80 г. Оно
объединяет более 20 государств, практически всех мировых производителей
авиатехники (кроме России), и создает трансграничную товарную зону
свободной торговли для государств-участников.

Соглашение распространяется на гражданские самолеты, вертолеты, запчасти
к ним, обслуживающую технику. Оно сохранило свой «ограниченно
многосторонний» статус, т. е. применяется между участвующими в нем
государствами и не распространено на всех государств-членов ВТО. Такой
же статус в системе ВТО имеют, в частности, Соглашение о торговле
говядиной и Соглашение о торговле молочными продуктами.

141. Многие трансграничные товарные рынки не имеют специфического
многостороннего международно-правового регулирования, если не считать
таковым режим, созданный в рамках ВТО. Некоторые рынки управляются
ограниченным числом ТНК, зачастую не заинтересованных в создании
международных товарных соглашений или каких-либо межгосударственных
многосторонних механизмов.

Часть товарных рынков находится под определяющим влиянием региональных
экономических организаций, организаций стран-производителей или
стран-экспортеров, государств или групп государств, доля которых в
производстве и/или экспорте является наиболее заметной.

Примером регулирования рынка действиями основных государств-экспортеров
может служить мировой нефтяной рынок. Как известно, страны ОПЕК в 1997
году приняли решение об увеличении с декабря 1997 года на 10%
национальных квот производства нефти (с 25 до 27,5 млн. баррелей в день;
1 баррель — 159 литров).

В результате согласованного увеличения объема производства нефти мировые
цены на неё к марту 1998 года упали на 40%. Падение цен на мировом рынке
сильно ударило по российскому экспорту нефти. Цена на российскую нефть
упала за этот период в средиземноморских портах со 127 до 83 долларов за
тонну (при нулевом уровне рентабельности при 102 долларов за тонну).

В марте 1998 года Саудовская Аравия (25% мировых запасов нефти), Кувейт,
ОАЭ, Иран, Венесуэла, Ливия, Алжир и Нигерия договорились о суммарном
сокращении на период 1998 года добычи нефти на 160 тысяч тонн в день,
после чего цены на нефть сразу же поднялись на 15% (на российскую нефть
в средиземноморских портах — до 104 долларов за тонну), а в конце 1999
года достигали 128 долларов за тонну.

Таким образом, ОПЕК играет важную роль в балансировании спросом и
предложением на мировом рынке нефти. ОПЕК рекомендует государствам, не
являющимся членами организации, но оказывающим влияние на мировой рынок
(Норвегия, Россия, Мексика и др.) сокращать добычу нефти.

Фактически такая рекомендация представляет собой предложение взять на
себя обязательство по добровольному ограничению экспорта. Мексика,
например, последовала этой рекомендации и взяла на себя обязательство
сократить производство нефти.

6.4. Система ВТО

178. В 1943 году в на американо-английских консультациях по вопросам МТ
был поставлен вопрос о создании международной торговой организации
(МТО). В 1945 году США предложили союзникам провести Международную
конференцию по торговле и развитию и создать МТО.

В феврале 1946 года на первой сессии ЭКОСОС была принята резолюция о
созыве Конференции ООН по торговле и занятости, и на основе её создан
Подготовительный комитет из представителей 19 государств.
Подготовительный комитет выработал Устав МТО и проект Генерального
соглашения о тарифах и торговле.

Уже в сентябре 1947 года проект Устава МТО был направлен правительствам
на рассмотрение, а между государствами, участвовавшими в работе
Подготовительного комитета, начались многосторонние переговоры о
взаимном снижении таможенных пошлин.

В Заключительный акт Второй сессии Подготовительного комитета были
включены текст ГАТТ, списки тарифных уступок, Протокол о временном
применении ГАТТ.

С 21.11.47 г. по 24.3.48 г. в Гаване проходила Конференция ООН по
торговле и занятости, принявшая Устав МТО. С 1.01.48 г. вступил в силу
текст ГАТТ; предполагалось, что он будет действовать до вступления в
силу Устава МТО.

Однако Устав МТО, подписанный государствами-участниками Конференции ООН
по торговле и занятости, не был ратифицирован новым (республиканским)
составом конгресса США и другими государствами, и, соответственно, так и
не вступил в силу. Единственным многосторонним документом,
регулировавшим МТ, осталось ГАТТ, просуществовавшее, с последующими
дополнениями, до конца 1993 года.

143. Текст ГАТТ содержал 38 статей, 9 приложений и приложенные списки
тарифных уступок (ГАТТ-47). Наиболее важные статьи ГАТТ-47:

СТАТЬЯ I устанавливает ПНБ в отношении таможенных пошлин, сборов,
методов их взимания, перевода платежей за импорт/экспорт, мер
регулирования импорта/экспорта, взаимных таможенных уступок.

СТАТЬЯ III устанавливает принцип предоставления национального режима в
отношении внутренних налогов, сборов, законов, правил, относящихся к
купле-продаже, перевозке, распределению, использованию, переработке
товаров на внутринациональном рынке. Из этого режима исключаются нормы,
регулирующие правительственные закупки.

СТАТЬЯ V провозглашает принцип свободы транзитных перевозок, которые
подлежат освобождению от всех таможенных пошлин, транзитных сборов,
кроме сборов, соразмерных административным расходам и стоимости
предоставленных услуг; статья распространяет РНБ на транзитные
перевозки.

СТАТЬЯ VI посвящена правилам применения антидемпинговых и
компенсационных пошлин.

СТАТЬЯ VII определяет общие принципы оценки товара для таможенных целей.

СТАТЬЯ VIII формулирует обязанности по сокращению таких нетарифных
ограничений, как сборы и формальности, связанные с импортом/экспортом.

СТАТЬЯ IX распространяет РНБ на требования, предъявляемые к маркировке
товаров.

СТАТЬЯ XI запрещает введение или сохранение количественных ограничений
на импорт/экспорт, будь то в форме квот, лицензий или других мер, кроме
таможенных пошлин, налогов и сборов. Статья определяет также исключения
из этого общего запрета.

СТАТЬЯ XII разрешает временное применение количественных ограничений в
целях обеспечения своего внешнего финансового положения, предотвращения
угрозы сокращения валютных резервов, равновесия платежного баланса.

СТАТЬЯ XIII устанавливает недискриминационный режим в отношении
запрещений, ограничений импорта/экспорта.

СТАТЬЯ XIV определяет временные исключения из недискриминационного
режима в отношении запрещений, ограничений импорта /экспорта.

СТАТЬЯ XVI направлена на устранение практики субсидирования экспорта.

СТАТЬЯ XVII посвящена практике действий государственных предприятий в
МТ; такие предприятия в экспортно-импортных операциях должны
руководствоваться исключительно коммерческими соображениями и не
допускать дискриминации в своей внешней торговле.

СТАТЬЯ XVIII-бис предусматривает регулярное проведение многосторонних
торговых переговоров на основе потоварного подхода на предмет снижения
таможенных пошлин, закрепления пошлин на существующем или согласованном
уровне.

СТАТЬЯ XIX разрешает государствам временно на недискриминационной основе
приостанавливать свои обязательства по таможенным уступкам, принимать
защитные меры в случае угрозы причинения ущерба отечественным
производителям.

СТАТЬЯ XX позволяет государствам прибегать на недискриминационной основе
к мерам, являющимся исключениями из режима ГАТТ, в случаях защиты
общественной морали; охраны жизни, здоровья человека, животных,
растений; импорта/экспорта золота и серебра; охраны художественных,
исторических, археологических ценностей; исполнения международных
товарных соглашений и др.

СТАТЬЯ XXI позволяет государствам отступать от положений ГАТТ по
соображениям безопасности, в том числе в отношении расщепляемых
(радиоактивных) материалов; торговли оружием; мер, принимаемых в
исполнение обязательств на основании Устава ООН для сохранения
международного мира и безопасности.

СТАТЬЯ XXIV формулирует исключения из РНБ в прользу преимуществ в рамках
приграничной торговли, таможенных союзов, зон свободной торговли.

СТАТЬЯ XXV (п. 5) предусматривает в исключительных обстоятельствах
возможность временного освобождения соответствующего государства от
обязательств по ГАТТ при условии одобрения такого освобождения
квалифицированным большинством голосов.

СТАТЬЯ XXIX устанавливает обязательство государств соблюдать принципы
глав I—VI и IX Устава МТО (Гаванской хартии).

СТАТЬЯ XXXVI посвящена принципам и целям содействия развитию PC и
закрепляет (п. 8) отказ от взаимности при предоставлении развитыми
государствами преференций в пользу PC.

144. Важная особенность ГАТТ, заложенная в его конструкции, состоит в
чрезвычайной гибкости его положений, возможности саморазвития этой
правовой системы, совершенствования правовой и организационной
инфраструктуры ГАТТ в соответствии с меняющимися условиями МТ.

Сложившееся на основе ГАТТ учреждение без малого 50 лет выполняло
функции международной торговой организации.

Процесс модификации, модернизации положений ГАТТ проходил в несколько
этапов. В 1954-1955 гг. была осуществлена безуспешная попытка создать на
базе ГАТТ Организацию Торгового Сотрудничества. В 1964 году в текст ГАТТ
была добавлена Часть IV (ст. XXXVI—XXXVIII), касающаяся условий
применения положений ГАТТ к PC. Она вошла в силу в 1966 году.

По итогам Токио-раунда были приняты соглашения и договоренности, которые
уточняли, расширяли сферу действия ГАТТ: Соглашение по техническим
барьерам в торговле (Кодекс по стандартам), Соглашение по толкованию и
применению статей VI, XVI и XXIII ГАТТ (Кодекс по субсидиям и
компенсационным пошлинам), Соглашение по применению статьи VII ГАТТ
(Кодекс по таможенной оценке), Соглашение по применению статьи VI ГАТТ
(Кодекс по антидемпингу) и др.

Становление ГАТТ как международной организации происходило постепенно. В
отличие от других международных организаций в системе ГАТТ не было
только такого признака, как единый учредительный акт, который определял
бы компетенцию, сферу действия, организационную структуру, привилегии,
иммунитета и т.п. По этой причине ГАТТ часто квалифицировали как
«параорганизацию».

145. Высшим органом ГАТТ являлись Сессии Договаривающихся Сторон (один
раз в год или по необходимости) с чрезвычайно широкой компетенцией.
Каждое государство-участник обладало одним голосом. Решения принимались
большинством голосов либо квалифицированным большинством, хотя на
практике, согласно прецедентной норме, большинство решений принимались
консенсусом. Под консенсусом подразумевалось отсутствие возражений.

На XVI Сессии Договаривающихся Сторон был создан постоянный оперативный
руководящий орган — Совет представителей Договаривающихся Сторон (Совет
ГАТТ) со следующей компетенцией:

— осуществлять рассмотрение срочных вопросов между Сессиями;

— осуществлять контроль за работой комитетов и других вспомогательных
органов;

— осуществлять подготовку к Сессиям Договаривающихся Сторон.

Совет формировался из представителей Договаривающихся Сторон и получал
право избирать своих должностных лиц. Голосование и принятие решений
происходило так же, как и на Сессиях Договаривающихся Сторон. Заседания
Совета проводились, как правило, 1 раз в месяц.

Техническое обеспечение работы ГАТТ осуществлялось Секретариатом.
Первоначально его функции исполнялись Временной комиссией для
Международной торговой организации. В составе Секретариата были созданы:

— департамент конференций, связи и управления;

— департамент торговой политики;

— департамент торговли и развития.

В 1964 году был создан Центр международной торговли с целью поиска
рынков сбыта для товаров, производимых в PC. Секретариат возглавлялся
Генеральным директором, который исполнял также функции Исполнительного
секретаря, как они предусмотрены в тексте ГАТТ (ст. XVIII, XXIII, XXVI).

Кроме того, в качестве вспомогательных органов были созданы постоянные
комитеты, подкомитеты, группы, в частности: Комитет по торговле и
развитию, Комитет по торговым переговорам, Антидемпинговый комитет,
Комитет по текстилю, Комитет по ограничениям, вытекающим из состояния
платежного баланса, Комитет по вопросам бюджета, финансирования и
управления, Подкомитет по протекционистским мерам, затрагивающим PC,
Подкомитет по торговым проблемам наименее развитых стран,
координационная «Группа 18» и др.

После Токио-раунда были образованы: Комитет по техническим барьерам в
торговле, Комитет по правительственным закупкам, Комитет по субсидиям и
компенсационным пошлинам, Комитет по оценке в таможенных целях, Комитет
по лицензированию импорта, Комитет по торговле гражданской авиатехникой,
Комитет по системе защитных мер, Совет по мясу, Международный совет по
уступкам — всего более 20 комитетов. Антидемпинговый комитет был
преобразован в Комитет по антидемпинговой практике.

146. Основным направлением деятельности ГАТТ являлось проведение
многосторонних торговых переговоров («раундов») по снижению уровня
таможенного обложения товаров и устранению нетарифных ограничений.

Первые раунды в Женеве (1947 г.), Аннеси (1949 г.), Торки (1950-1951
гг.), Женеве (1955-1956 гг.) были посвящены исключительно вопросам
снижения ставок таможенных тарифов в отношении промышленных товаров на
основе уступок, достигнутых в двусторонних контактах по «потоварному»
принципу.

Во время «Дилон-раунда» (1961—1962 гг.), кроме вопросов снижения пошлин,
обсуждались проблемы, связанные с созданием ЕЭС (применение к ЕЭС
исключения из ПНБ). В ходе «Кеннеди — раунда» (1963—1967 гг.), помимо
решения о «линейном» снижении уровня таможенного обложения промышленных
товаров, были приняты также соглашения по некоторым нетарифным барьерам,
в том числе по антидемпингу (первый антидемпинговый кодекс) и утверждено
исключение из принципа взаимности в пользу PC.

Предмет переговоров во время «Токио-раунда» (1973— 1979 гг.) был
значительно расширен: снижение тарифов, ограничение нетарифных барьеров,
реформа системы ГАТТ. В результате был подписан целый комплекс
соглашений, дополняющих и расширяющих сферу действия ГАТТ, уточняющих
правила применения и толкования ряда положений Генерального соглашения.

Уругвайский раунд МТП (1986—1993 гг.) завершился коренным изменением
всей системы ГАТТ, решением о трансформации ГАТТ в ВТО. Предмет
переговоров Уругвайского раунда МТП состоял из следующих вопросов:
сокращение и отмена тарифов и нетарифных методов регулирования торговли;
торговля тропическими товарами; торговли товарами, производимыми из
природного сырья; торговля текстильными товарами и одеждой; торговля
продукцией сельского хозяйства; пересмотр положений ГАТТ; принятие
дополнений и изменений к соглашениям и договоренностям, заключенным в
ходе «Токио-раунда»; субсидии и компенсационные пошлины; урегулирование
споров; аспекты интеллектуальной собственности, связанные с торговлей;
инвестиционные меры, связанные с торговлей; торговля услугами.

В соответствии с Декларацией министров по Уругвайскому раунду МТП
(сентябрь 1986 г.) государства-участники ГАТТ приняли на себя
обязательства:

1. не предпринимать ограничительных мер, несовместимых с правилами ГАТТ
(Standstill);

2. осуществлять постепенную отмену всех ограничительных мер,
несовместимых с правилами ГАТТ, без требований взаимности (Rollback»).

В 1987 году был создан Орган контроля по обязательствам «Standstill» и
«Rollback».

148. Заключительный акт Уругвайского раунда, принятый в г. Марракеше,
Марокко, состоит из трех частей:

— Марракешского соглашения об учреждении ВТО и четырех приложений к нему
(1А, 1В, 1С, 2, 3,4);

— Декларации и решения министров (о мерах в пользу наименее развитых
стран; о взаимоотношениях ВТО с МВФ; по предупреждению попыток обхода
антидемпинговых мер; по различным видам услуг; по отдельным соглашениям
и др.);

— договоренности об обязательствах в области финансовых услуг.

Приложения к Соглашению об учреждении ВТО содержат текст ГАТТ в редакции
1994 года (ГАТТ-94), тексты Генерального соглашения по торговле услугами
(ГАТС), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИП, или ТРИПС) и еще свыше 50 соглашений и
договоренностей.

Весь этот комплекс документов рассматривается как единый пакет. Это
означает, что страна вступающая в ВТО, должна принять обязательства по
всему пакету (кроме четырех соглашений с ограниченным кругом участников:
о торговле гражданской авиатехникой, о правительственных закупках, по
молочным продуктам, по говядине).

Все статьи ГАТТ-47 без каких-либо изъятий, с принятыми изменениями и
дополнениями, перешли в текст ГАТТ-94 (за исключением Протокола о
временном применении ГАТТ).

В ГАТТ-94 вошли также протоколы о тарифных уступках, протоколы о
присоединении, договоренности о толковании ряда статей ГАТТ.

Вместе с тем, ГАТТ-94 отличается от ГАТТ-47 тем, что его составными
частями стали соглашения и договоренности, ранее носившие
самостоятельный характер и обязательные только для тех государств,
которые их подписали.

Кроме того, если положения ГАТТ-47 (часть II) должны были применяться в
степени, максимально совместимой с национальным законодательством, то
теперь государства-участники должны привести национальное
законодательство в полное соответствие с пакетом документов ВТО, в том
числе и с ГАТТ-94.

В ГАТТ-94 вошел также Марракешский протокол к ГАТТ 1994 года, состоящий
из согласованных тарифов на сельскохозяйственные и иные товары,
преференциальных тарифов, уступок нетарифного характера, обязательств
относительно внутренних и экспортных субсидий для сельскохозяйственных
товаров.

149. Собственно Соглашение об учреждении ВТО состоит из 16 статей,
определяющих компетенцию, функции, структуру и статус ВТО, её
привилегии, иммунитеты, процесс принятия решений.

В функции ВТО входит (ст. III):

— содействие выполнению Соглашения об учреждении ВТО и многосторонних
торговых соглашений системы ВТО;

— обеспечение многосторонних торговых отношений;

— обеспечение исполнения Договоренности о правилах и процедурах,
регулирующих разрешение споров;

— обеспечение функционирования Механизма наблюдения за торговой
политикой;

— сотрудничество с МВФ и МБРР.

Высшим органом ВТО является Конференция министров (раз в 2 года),
состоящая из представителей государств-членов. Конференция вправе
принимать решения по любому вопросу деятельности ВТО и многосторонних
торговых соглашений системы ВТО.

К исключительной компетенции Конференции министров относится решение
следующих вопросов:

— освобождение от обязательств по Соглашению об учреждении ВТО или
любому соглашению системы ВТО;

— утверждение поправок к Соглашению об учреждении ВТО или любому
соглашению системы ВТО;

— утверждение соглашения о вступлении нового члена в ВТО.

Соглашением подтверждается практика принятия решений консенсусом. В
обязательном порядке консенсусом утверждаются поправки к статье IX
Соглашения об учреждении ВТО, ст. I и ст. II ГАТТ-94, ст. II (п. 1)
ГАТС, ст. IV ТРИПС. Если решения не могут быть приняты консенсусом, то
они принимаются большинством голосов. Квалифицированное большинство в
три четверти голосов требуется в следующих случаях:

— толкование положений Соглашения об учреждении ВТО;

— освобождение от обязательств по Соглашению об учреждении ВТО или
соглашению системы ВТО;

— утверждение поправок.

Квалифицированное большинство в две трети требуется в следующих случаях:

— утверждение поправок, не требующих трех четвертей голосов;

— утверждение соглашения о вступлении нового члена в ВТО.

Каждое государство обладает одним голосом. ЕС обладает числом голосов,
равным числу его членов.

В перерывах между Конференциями министров главным органом является
Генеральный совет, собирающийся на заседания по мере необходимости и
осуществляющий полномочия Конференции министров.

К исключительной компетенции Генерального совета относится:

— выполнение функций Органа по рассмотрению споров и Механизма по
наблюдению за торговой политикой;

— утверждение бюджета ВТО.

Совет, наравне с Конференцией министров, вправе давать обязательное
толкование положений Соглашения об учреждении ВТО. Совет предпринимает
действия по сотрудничеству с международными организациями, принимает
свои правила процедуры.

Генеральный совет осуществляет руководство Советом по торговле товарами,
Советом по торговле услугами, Советом по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности. В рамках ВТО действуют: Комитет по
торговле и развитию, Комитет по ограничениям, вытекающим из состояния
платежного баланса, Комитет по бюджету, финансированию и управлению, а
также комитеты, созданные в соответствии с многосторонними соглашениями
системы ВТО.

Механизм по наблюдению за торговой политикой представляет собой систему
контроля за исполнением государствами-участниками ВТО обязательств по
принятому пакету документов. Каждый год торговая политика нескольких
стран-участниц подвергается глубокому и всестороннему рассмотрению на
предмет проверки её соответствия принятым обязательствам.

Государства-участники обязаны уведомлять Секретариат ВТО о всех
национальных мерах, затрагивающих экспорт или импорт товаров по
согласованному перечню. Рассмотрение торговой политики ЕС, США, Японии,
Канады проводится раз в два года, остальных государств — в 4 — 6 лет.
Рассмотрение осуществляется Генеральным советом (в качестве Органа по
наблюдению за торговой политикой) на основе двух докладов —
правительства соответствующей страны и Секретариата ВТО.

Секретариат ГАТТ был преобразован в Секретариат ВТО (около 500
сотрудников). Секретариат возглавляется Генеральным директором,
назначаемым Конференцией министров.

150. К органам ВТО относятся: Конференция министров, Секретариат,
Генеральный совет. Структурно Секретариат состоит из следующих
подразделений: Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами,
Совет по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность,
Комитет по финансовым услугам, Комитет по торговле и развитию, Комитет
по ограничениям, вытекающим из состояния платежного баланса, Комитет по
бюджету, финансам и управлению, Орган по наблюдению за торговой
политикой, Орган по рассмотрению споров, Комитет по сельскому хозяйству,
Орган по наблюдению за торговлей текстильными товарами.

Генеральный совет структурно состоит из следующих подразделений: Комитет
по доступу на рынки, Комитет по техническим барьерам в торговле, Комитет
по сельскому хозяйству, Комитет по антидемпинговой практике, Комитет по
импортному лицензированию, Комитет по защитным мерам, Комитет по
субсидиям и компенсационным мерам, Комитет по таможенной стоимости,
Комитет по правилам происхождения, Комитет по инвестициям, связанным с
торговлей, Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам.

151. Соглашение об учреждении ВТО различает два вида членства:
первоначальное и путем присоединения. Первоначальными членами ВТО
становятся государства-участники ГАТТ-47 и ЕС; для этого они должны
принять соглашения, содержащиеся в приложении IA, а также ГАТС и ТРИПС.

Любое другое государство вправе присоединиться к Соглашению об
учреждении ВТО на условиях, согласованных с ВТО. Процедура присоединения
является довольно сложной, трудоемкой и длительной.

Присоединяющаяся страна должна известить Генерального директора ВТО о
своем намерении присоединиться к ВТО, передать Меморандум о
внешнеторговом режиме в отношении товаров и услуг. Генеральный совет
создает Рабочую группу, в которой могут участвовать все члены ВТО.
Рабочая группа изучает внешнеторговый режим страны, её законодательство
и практику его применения в консультациях, неформальных встречах,
двусторонних переговорах вырабатывает условия присоединения: протокол по
тарифным; обязательствам, протокол по сельскому хозяйству, протокол по
доступу на рынок и протокол о присоединении. Затем Рабочая группа
представляет доклад с выводами Генеральному совету ВТО, который
принимает решение двумя третями голосов. Это решение вступает в силу
через 30 дней после принятия (ратификации) его присоединившейся страной.

Правительство России передало странам-участницам ГАТТ Меморандум о
внешнеторговом режиме России в феврале 1994 года, после чего началась
работа в рамках Рабочей группы по присоединению России к ВТО.

152. Отдельно следует остановиться на вопросе о международно-правовом
регулировании сферы услуг в МЭО и на торговых аспектах прав на
интеллектуальную собственность.

Под услугой в международном обороте принято понимать такую деятельность,
которая не воплощается в материальном продукте, а проявляется в
некотором полезном для потребителя эффекте, удовлетворении конкретной
потребности получателя услуги.

Термин «услуги» охватывает разнородные виды деятельности в самых
различных отраслях экономики. В число услуг входят: транспортировка,
банковское дело, страхование, туризм, телекоммуникационная связь,
строительство, образование, реклама, медицинское обслуживание, обработка
информационных данных и др. — всего 140—160 видов услуг.

До 90-х гг. XX в. использование отдельных видов услуг в международном
обороте регулировалось в двусторонних соглашениях и на многостороннем
уровне — отдельными отраслевыми соглашениями.

По инициативе США вопрос международно-правового регулирования (МПР) всей
сферы услуг был включен в предмет переговоров Уругвайского раунда ГАТТ.
Предполагалось, что торговля услугами будет частью режима ГАТТ. Однако в
связи с противодействием такому подходу со стороны PC вся область услуг
стала предметом нового, отдельного многостороннего соглашения —
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), вступившего в
действие с 1.1.95 г.

ГАТС содержит 29 статей, а также приложения, касающиеся отдельных видов
услуг. Фактически ГАТС формализует существование в международной
торговой системе дифференцированного правового режима в сфере услуг: с
одной стороны, в рамках режима ГАТС существуют общеобязательные нормы,
относящиеся ко всем видам услуг, а, с другой стороны, в специальных
Перечнях зафиксированы согласованные на двусторонней либо групповой
основе конкретные обязательства отдельных государств по некоторым видам
услуг. В этом смысле механизм, заложенный в ГАТС, напоминает механизм
ГАТТ: через фиксацию барьеров и либерализацию режима между отдельными
государствами/ группами государств — ко всеобщей либерализации режима в
отдельном секторе услуг, а затем и во всей сфере услуг.

Основными принципами, «запускающими» заложенный механизм (также как и в
ГАТТ, только с перемещенными акцентами) являются:

— принцип предоставления национального режима, в соответствии с которым
иностранные поставщики услуг и сами услуги должны пользоваться тем же
режимом, что и национальные услуги, поставщики услуг;

— ПНБ, в соответствии с которым государства-участники ГАТС предоставляют
друг другу в сфере услуг режим наибольшего благоприятствования.

При этом в ГАТС определены виды услуг, которые исключаются из сферы
действия ПНБ (морской транспорт, телекоммуникации и др.).

188. ГАТС становится наиболее ярким примером «проникновения»
международного права в сферы, регулировавшиеся внутригосударственными
(национальными) системами права. Нет сомнений, что со временем на базе
ГАТС (по аналогии с ГАТТ) возникнут новые соглашения, интерпретирующие и
развивающие положения ГАТС, а также регулирующие по секторальному
принципу рынки специфических видов услуг. Первый раунд переговоров
планируется на 2000-й год.

Проблемы либерализации сферы услуг во многом связаны со сложностью
количественной оценки барьеров в торговле услугами, их перевода в
унифицированные показатели, отсутствием гармонизированной системы
классификации услуг, статистики по структуре и объемам потоков услуг.

Обычно защитные меры в этой сфере принимают форму национальных законов,
актов исполнительной власти, ведомственных инструкций, непризнания
иностранных квалификационных сертификатов, дипломов.

Продажа услуг является составным элементом внутрипроизводственной
международной деятельности ТНК. Зачастую внутрифирменная передача
информации, технологии, финансов осуществляется как трансграничная
поставка услуг. ТНК, особенно в наукоёмких отраслях, продажу товаров
сопровождают продажей услуг: компьютеры продаются вместе с программным
обеспечением; продажа бытовой электроники сопровождается фирменным
обслуживанием, доступным во многих странах. Кроме того, происходит
размывание границ между отдельными видами услуг. Так, банки выпускают
кредитные карточки, выполняют функции транспортных агентств и т.п.

153. В МЭО существует большое число правительственных и
неправительственных организаций, выполняющих те или иные функции в сфере
услуг.

Организация международной гражданской авиации (ИКАО) занимается
унификацией правил полетов и эксплуатации воздушных транспортных
средств. Международная морская организация (ИМО) занимается унификацией
правил по морской транспортировке. Всемирная туристская организация (по
другому переводу: Всемирная организация по туризму) определяет нормы и
стандарты содержания гостиниц.

В 1965 году был образован Комитет ЮНКТАД по невидимым товарам и
финансированию, связанному с торговлей. В круг ведения Комитета входит,
в частности, содействие в проведении политики в области торговли
услугами, рассмотрение мер по улучшению торгового баланса PC в торговле
услугами, включая туризм, перевозки, страхование.

В том же году был создан Комитет ЮНКТАД по морским перевозкам. Членами
Комитета являются более 100 стран. Комитет дважды в год проводит
очередные сессии. В круг ведения Комитета входит, в частности,
содействие сотрудничеству в области морских перевозок; принятие
рекомендаций, в том числе о деятельности линейных конференций PC,
развитии торгового флота; разработка мер по совершенствованию портовых
операций; сбор и публикация статистических данных; проведение
исследований в области морских перевозок.

Важнейшим результатом деятельности Комитета была разработка и принятие
Кодекса поведения линейных конференций (картельных объединений
судовладельцев). Решение о разработке такого Кодекса было принято в
конце 1972 года на XXVII сессии ГА ООН. В 1974 году была принята
Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций (вступила в силу в
1983 году). При активном участии Комитета подготовлена и принята также
Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 года.

154. В системе ВТО действует Соглашение о торговых аспектах прав на
интеллектуальную собственность (ТРИП).

Интеллектуальная собственность — это продукты творческой деятельности в
производственной, научной, литературной, художественной областях,
носящие нематериальный характер. Вместе с тем, интеллектуальная
собственность воплощается в определенные материальные объекты или
сопровождает их, присутствует как компонент качества, цены товара. С
этой точки зрения она сама становится разновидностью товара.

Однако в отличие от товара как материальной вещи, интеллектуальная
собственность сама по себе в состоянии приносить прибыль её владельцам,
только если обеспечена специальной правовой охраной со стороны
государства.

К объектам права интеллектуальной собственности относятся: патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, программы для ЭВМ,
«ноу-хау», торговые секреты, авторские и смежные права и др.

Во внутригосударственных правовых системах отношения по созданию и
использованию интеллектуальной собственности регулируются нормами
авторского права, патентного права и другими институтами гражданского и
торгового права.

Защита интеллектуальной собственности непосредственно связана с
деятельностью по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Под
недобросовестной конкуренцией, в частности, понимают: распространение
искаженных сведений о товаре, характере, способе, месте его
изготовления, потребительских свойствах и других качествах товара;
самовольное использование товарного знака, фирменного наименования,
маркировки товара; копирование формы, упаковки, внешнего оформления
товара и др.

Вопросы интеллектуальной собственности уже давно являются предметом
разнообразных международных соглашений. На многостороннем уровне они
регулируются следующими соглашениями: Парижская конвенция по охране
промышленной собственности 1883 года (с последующими изменениями и
дополнениями), Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений 1886 года (с последующими редакциями 1928,
1948, 1971 гг.), Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года,
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных
знаков 1891 года и связанный с ней Венский договор о регистрации
товарных знаков 1973 года, Вашингтонский договор о патентной кооперации
1970 года, Ниццское соглашение о международной классификации изделий и
услуг для регистрации знаков 1957 года, Римская конвенция о
международной защите артистов-исполнителей, изготовителей звукозаписи и
предприятий радиовещания 1961 года, Договор об интеллектуальной
собственности в отношении интегральных микросхем 1989 года, Евразийская
патентная конвенция 1994 года и др.

В 1967 году была учреждена Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), которая призвана содействовать охране
интеллектуальной собственности во всем мире. В ВОИС участвуют более 130
государств.

155. Некоторые вопросы интеллектуальной собственности нашли отражение в
тексте ГАТТ. Так, в статье IX приводятся некоторые требования к
маркировке товаров. Согласно статье XX (d) из общего режима ГАТТ
исключаются меры по обеспечению исполнения законов об охране патентов,
товарных знаков, авторских прав. Статьи XII (п. 3с) и XVIII (п. 10)
предписывают, чтобы принимаемые государствами при определенных
обстоятельствах ограничительные, защитные меры не препятствовали
исполнению законов об охране патентов, товарных знаков, авторских прав.

В преддверии Уругвайского раунда был поставлен вопрос о гармонизации в
рамках ГАТТ национальных законодательств в области охраны прав на
интеллектуальную собственность, что вызвало противодействие со стороны
ряда PC. По результатам компромиссных переговоров в ходе Уругвайского
раунда было принято Соглашение О торговых аспектах прав на
интеллектуальную собственность (ТРИП, или ТРИПС), которое вошло в
«пакет» соглашений системы ВТО.

ТРИП предусматривает предоставление национального режима и РНБ в области
прав интеллектуальной собственности гражданам других
государств-участников.

Государства-участники должны принять на себя обязательства по
обеспечению соответствующего правового режима на своем рынке в
отношении: авторских и смежных прав, товарных знаков, использования
географических наименований, патентов, топологии интегральных микросхем,
защиты конфиденциальной информации.

Всеми вопросами реализации ТРИП будет заниматься созданный в ВТО Совет
по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность.

Государства-участники, согласно ТРИП, обязуются:

— создать национальные механизмы по охране прав на интеллектуальную
собственность;

— принять соответствующие законы по защите прав национальных и
иностранных собственников;

— принимать меры по борьбе с фальсификацией товаров и товарных знаков, в
том числе путем приостановки выпуска товара таможней в свободное
обращение на территории импортирующей страны;

— информировать Совет о всех законах и подзаконных актах, касающихся
режима интеллектуальной собственности.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Каков характер взаимодействия между международным торговым правом и
гражданским правом (предпринимательским правом)?

2. Какие международно-правовые акты определяют правовой режим в
международной торговой системе?

3. Как происходило становление систем многостороннего регулирования МТ?

4. Что такое Гаванская Хартия?

5. Действует ли в настоящее время текст ГАТТ?

6. В чем проявляется потоварная дифференциация правовых режимов в
международной торговой системе?

7. Какова роль международных товарных соглашений?

8. В чем состоит значение ЮНКТАД с точки зрения правового регулирования
международной торговой системы?

9. Какова роль ПНБ в международной торговой системе?

10. Для чего была необходима Общая система преференций?

11. Применяется ли ПНБ в системе ВТО? С какими особенностями?

12. Что такое «мягкое право»?

13. В чем состоят регулирующие функции тарифных и нетарифных мер,
применяемых государствами при импорте товаров? Какова стратегия ВТО в
отношении таких мер?

14. Что понимается под нетарифными мерами регулирования?

15. В чем особенности торгово-экономических взаимосвязей между ЕС и PC в
рамках Ломейских конвенций?

16. В чем состоят особенности правового режима по Соглашению о торговле
авиатехникой, входящему в «пакет» соглашений ВТО?

17. В каком соотношении находятся ВТО и ГАТТ?

18. Какие комплексы правоотношений находятся в сфере регулирования ВТО?

19. На каких принципах основана международная торговая система?

20. Каким образом вопросы интеллектуальной собственности связаны с
международной торговлей?

Глава 7 Международное финансовое право

Литература: Александровский Е. Правовой механизм реализации проектов
Всемирного банка в России. — Хозяйство и право, 1998, № 2; Альтшулер
А.Б. Международное валютное право. М., 1984; Вернер Ф. Эбке.
Международное валютное право. М., 1996; Дернберг P.Л. Международное
налогообложение М.-Будапешт, 1997; Ерпылева Н.Ю. Международное
банковское право: механизм правового регулирования банковской
деятельности. — Государство и право, 1996, № 12; Кувшинов Е.С.
Регулирование валютно-финансовых отношений в международном экономическом
праве. — Государство и право, 1996, № 12; Левина Л.А. Правовое положение
Международного валютного фонда и Всемирного банка. М., 1996; Лисовский
В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений. М.,
1984; Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации.
Правовые аспекты деятельности. М., 1999; Пебро М. Международные
экономические, валютно-финансовые отношения. М., 1994: Сушкевич А.Г.
Кредитные союзы США. – США-Канада: экономика, политика, культура, 1999,
№ 1, С. 61—73; Шишаев M.Г. Международные параорганизации (клубы) и долги
России. — Государство и право, 1999, №9, С. 102-113.

7.1. Международный правопорядок в мировой финансовой системе

156. Международные хозяйственные отношения с использованием денег
представляют собой особый вид МЭО, главная составляющая которых —
платежно-расчетные и кредитные отношения.

Движение товаров и услуг сопровождается транснациональным движением
валютно-финансовых потоков, отражающихся в национальных платежных
балансах. Совокупность правовых норм, регулирующих эти отношения,
образует международное финансовое право (как отрасль международного
экономического права), иногда называемое международным валютным правом.

В международных финансовых отношениях — также как, например, и в
международной торговой системе, — отчетливо прослеживается тенденция
взаимопроникновения международного права и внутригосударственного права,
усиление воздействия международного финансового права на национальные
системы регулирования финансовых отношений, конвергенции финансовых
систем, унификации национальных законодательств.

В международных финансовых отношениях в широком понимании этого термина
участвуют не только государства, но и физические/юридические лица —
преимущественно банки, биржи, фонды и другие кредитные учреждения.

На практике отношения в валютно-финансовой сфере носят, как правило,
комплексный характер: так, при реализации торгового договора или
соглашения об экономическом сотрудничестве возникает вопрос
кредитования, в процесс включаются межбанковские механизмы, которые
функционируют в рамках гражданско-правового, административно-правового,
государственно-правового законодательства той или иной страны. По этой
причине некоторые учебные курсы, рассматривающие проблемы МПР
валютно-финансо-вых отношений, также строятся по комплексному принципу—с
включением вопросов публично-правового и частноправового характера.

157. Предметом правоотношений в международном финансовом праве являются:
национальные валюты, международные расчетные единицы (резервные валюты),
условия обратимости валют, национальные правовые режимы в финансовой
сфере, формы международных расчетов, состояние платежного баланса,
правовые режимы международных валютных рынков (рынков золота), кредиты,
долговые обязательства и т.п.

Финансы (мировые деньги) обслуживают международную торговлю товарами и
услугами, миграцию капиталов, рынки труда. Связующим звеном между
национальными финансовыми системами является валютный курс, т. е. цена
национальной валюты, выраженная в валюте другого государства, либо
«корзиной» валют, либо международными расчетными единицами.

Валюта сама становится товаром, предметом купли-продажи на валютных
рынках. Курсовое снижение цены национальной валюты под влиянием импорта
вызывает удешевление национальных товаров на внешних рынках, рост
экспорта. Это ведет к притоку валюты от экспорта, снижению спроса на нее
и выравниванию курса.

Состояние финансовых платежей и поступлений государства в его
взаимоотношениях с другими государствами (включая совокупные
взаимоотношения между национальными и иностранными
физическими/юридическими лицами) фиксируется в платежном балансе страны.

Так, поступления могут состоять из финансовых средств, поступающих в
оплату за экспортируемые товары и услуги, в том числе за фрахт
отечественных судов, обслуживание иностранных туристов; из процентов и
дивидендов по акциям иностранных предприятий; доходов национальных
предприятий за рубежом (или части доходов смешанных обществ); из частных
переводов физических лиц, работающих за рубежом; из гуманитарной помощи;
из долгосрочных и краткосрочных займов, предоставленных иностранными
государствами и предприятиями; из иностранных инвестиций, в том числе в
форме продажи национальных предприятий и недвижимости на национальной
территории; из сумм, выручаемых от продажи валюты иностранным
государством для создания ими резервов.

Таким образом, финансовые операции, регистрируемые в платежном балансе,
условно можно разделить на три группы:

— операции, связанные с передачей права собственности на товары и услуги
(по текущим счетам);

— операции, связанные с передачей права собственности на капитал (по
счетам от сделок с капиталом);

— операции по приобретению резервов (по счетам официальных резервов).

Отрицательное (пассив) или положительное (актив) сальдо платежного
баланса свидетельствует о нарушении равновесия в экспорте-импорте
товаров, услуг, капиталов.

Положительное сальдо баланса, например по текущим операциям,
сигнализирует о том, что страна экспортирует товаров и услуг больше, чем
импортирует; у государства накапливаются денежные обязательства в
иностранной валюте, а, значит, оно располагает инвестиционным
потенциалом.

Отрицательное сальдо свидетельствует об оттоке средств: страна
становится должником по отношению к внешнему миру, ухудшается курс
национальной валюты, государство приступает к продаже валютных резервов.

В качестве резервов государством могут накапливаться, в частности,
запасы золота, иностранной валюты (доллары США, немецкие марки, японские
иены и др.), СДР — специальные права заимствования. Зачастую резервы,
или часть их, помещаются в зарубежные банки под проценты.

В случае дефицита платежного баланса национальные правительства
стремятся ликвидировать его всеми имеющимися средствами. Россия,
например, пытается избавиться от дефицита за счет привлечения кредитов
МВФ. Другие страны, в частности PC, в течение продолжительного времени
компенсируют дефицит привлечением долгосрочных иностранных инвестиций.

Для регулирования платежного баланса зачастую используются и методы
корректировки валютного курса путем девальвации или ревальвации
национальной валюты. Девальвация — это понижение её цены по отношению к
другим валютам, позволяющее производителю за то же количество
иностранной валюты получить большее количество национальной валюты.

Для получения прежней цены в национальной валюте и покрытия издержек
владелец может продать свой товар на внешнем рынке по более низкой цене.
В результате национальные товары на внешнем рынке становятся дешевле,
облегчается их экспорт. При этом уменьшается количество иностранной
валюты, выручаемой за единицу товара.

Одновременно становятся дороже импортируемые товары, увеличивается
количество национальной валюты, выручаемой за единицу иностранного
товара.

158. Первой многосторонней мировой валютно-финансовой системой,
направленной на регулирование платежных балансов, была Парижская
валютная система (1867— 1922 гг.), в которой участвовали Германия,
Италия, Франция, Норвегия, Голландия, Дания, Швеция, а позже
присоединились Россия, Япония, США. В соответствии с этой системой
устанавливался фиксированный курс национальной валюты к весовой единице
золота. Бумажные банкноты свободно обменивались на золото.

Вторая система — система золотодевизного стандарта — стала результатом
решений Генуэзской конференции 1922 года и складывалась под воздействием
итогов первой мировой войны 1914—1918 гг. и Великой депрессии 1929—1933
гг. При золотодевизном стандарте национальные валюты обменивались не на
золото, а на банкноты, векселя, чеки (девизы) других стран, в частности
США, которые, в свою очередь, могли быть обращены в золото.

На международной конференции в Бреттон-Вудсе, США, в 1944 году
юридическое оформление получила так называемая Бреттонвудская валютная
система. Был установлен фиксированный курс доллара США к золотому
стандарту (35 долларов за тройскую унцию — 31,1 г), а также
фиксированные курсы всех остальных валют к доллару. Обмен долларов на
золото мог производиться только центральными банками и
правительственными учреждениями других стран в казначействе США.

Для регулирования отношений в рамках системы создавались Международный
валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития.

До 70-х гг. США покупали на мировом рынке золото, когда его цены
снижались (с целью выравнивания его цены), и продавали золото, когда его
цена возрастала и превышала допустимые пределы.

В случае отрицательного сальдо платежного баланса использовались
национальные валютные резервы, а затем, по соглашению с МВФ, резервы МВФ
в форме специальных кредитов, обусловленных определенными требованиями.
При «фундаментальном неравновесии» баланса предусматривалась возможность
девальвации национальной валюты.

В начале 70-х гг. Бреттонвудская система фактически развалилась. В
декабре 1971 года было заключено Смитсоновское соглашение, направленное
на модификацию Бреттон-вудской системы: цена золота повышалась до 38
долларов за унцию без возобновления обмена долларов на золото, прошла
ревальвация валют других стран, расширились пределы колебаний курсов (с
1% до 2,25% в каждую сторону). Однако эти меры не помогли.

На очередной сессии МВФ в Кингстоне, Ямайка, в 1976 году были определены
основы четвертой многосторонней валютной системы, подписано соглашение,
вступившее в силу в 1978 году.

В соответствии с Ямайским соглашением, упразднялась функция золота как
курсового стандарта, золото превращалось в обычный товар со свободной
ценой на него; в качестве коллективной резервной валюты вводился
стандарт СДР — специальные права заимствования.; государства получали
право выбора любого режима валютного курса, фиксированные курсы были
заменены плавающими.

В результате несколько десятков стран привязали свои курсы к доллару,
целый ряд стран — к французскому франку (зона франка) и другим валютам;
около 20 стран — к СДР и около 30 стран — к другой «корзине» валют.
Некоторые страны (США, Канада, Великобритания, Япония) установили режим
независимого плавания. В рамках ЕС получили развитие механизмы
Европейской валютной системы (ЕВС).

159. Основой ЕВС, созданной в 1979 году, стала денежная единица — экю
(European currency unit), представлявшая собой корзину из 12 европейских
валют. Каждая европейская валюта имела фиксированный курс по отношению к
экю.

Источниками правового регулирования отношений по созданию ЕВС являются:
введенный Маастрихтским договором о Европейском союзе 1991 года новый
раздел в тексте Римского договора о создании ЕЭС — Раздел IV
«Экономическая и валютная политика»; протоколы к Маастрихтскому договору
— об Уставе Европейской системы центральных банков и Европейского
центрального банка; об Уставе Европейского валютного института; о
процедуре, касающейся чрезмерного дефицита; о переходе к третьему этапу
Экономического и валютного союза и др.

В 1999 году был создан Европейский центральный банк, страны ЕС перешли в
безналичных расчетах к единой валюте — евро. Экю прекратило
существование. В 2002—2003 гг., после 6-месячного параллельного хождения
валют, планируется произвести полную замену национальных валют в
наличном обращении на евро. Все банковские счета будут конвертированы в
евро. Национальные валюты утратят статус платежных средств.

160. Трансграничное движение финансовых средств осуществляется через
механизмы платежно-расчетных, валютных, кредитных операций.

Международные расчетные операции представляют собой платежи по денежным
требованиям и обязательствам, возникающим из отношений между
государствами, юридическими/физическими лицами различных государств.

Международные расчеты — функция банков. Деятельность банков в сфере
международных расчетов является объектом государственного регулирования.
Расчетные операции между банками регламентируются, в зависимости от той
или иной формы расчетов, сводами правил и обычаев, кодифицированных
Международной торговой палатой и периодически пересматриваемых, —
Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов
1933 года (в редакции 1993 года), Унифицированными правилами по
инкассированию товарных документов 1936 года (в редакции 1978 года). К
указанным Унифицированным правилам присоединяются не государства, а
банки.

Расчеты с использованием векселей производятся в соответствии с
Женевскими конвенциями о переводных и простых векселях 1930 года, а с
использованием чеков — в соответствии с Женевской чековой конвенцией
1931 года. Указанные конвенции содержат, в частности, единообразные
законы, соответственно, о переводном и простом векселе и о чеке. Многие
вопросы, касающиеся порядка расчетов, ведения счетов, являются предметом
межбанковских (корреспондентских) соглашений.

В 1930 году был создан Банк международный расчетов (БМР) со
штаб-квартирой в Базеле, Швейцария. В функции БМР входит: содействовать
взаимодействию центральных банков стран-участниц, выполнять роль
доверенного лица, агента по осуществлению международных расчетов. БМР
создан в форме акционерного общества. Акционерами Банка являются главным
образом промышленно развитые государства. Россия присоединилась к БМР в
сентябре 1996 года.

161. Общие принципы взаимных платежно-расчетных отношений между
государствами устанавливаются в двусторонних торговых, платежных
договорах, договорах об экономическом сотрудничестве и т.п.

Широкое применение в мире соглашения о платежах получили в годы мирового
экономического кризиса 1929— 1933 гг., когда в большинстве промышленно
развитых государств были введены валютные ограничения, отменена
свободная обратимость валют и свобода валютных операций.

Обобщая практику применения соглашений о платежах, можно выделить два
основных подхода государств к организации расчетного процесса:

— расчеты в свободно конвертируемой валюте на основе действующих на
валютном рынке курсов в соответствии с национальными правилами валютного
регулирования каждой из стран;

— расчеты по клиринговой системе, при которой происходит зачет встречных
денежных требований и обязательств путем безналичных проводок по
клиринговым счетам, открытым уполномоченными банками двух стран друг
другу.

Для клиринговых расчетов характерным является обеспечение равенства
товарных поставок и платежей между двумя странами. В случае превышения
импорта над экспортом по результатам года образовавшаяся задолженность
погашается в следующем году. Понятно, что клиринговая система в большей
степени соответствует централизованной экономике.

Она активно применялась Советским Союзом в торговле с государствами
Центральной и Восточной Европы и некоторыми другими странами.
Применяется метод клирингового регулирования расчетов и во
взаимоотношениях между PC. По мере решения проблем с платежными
балансами, либерализацией валютного режима, обратимостью валют
государства, как правило, переходят на расчеты в свободно конвертируемой
валюте на основе платежных соглашений и межбанковских корреспондентских
договоров.

В настоящее время двустороннее регулирование платежно-расчетных
отношений фактически применяется в сочетании с многосторонним
регулированием через систему МВФ.

162. Валютные операции осуществляются в форме купли-продажи валюты,
ценных бумаг и в некоторых других формах, связанных с движением
капитала, с инвестированием.

При Ямайской валютной системе, когда разрешен свободный выбор режима
валютного курса, возросли масштабы валютных спекуляций. Так, например,
летом и осенью 1992 года в результате международных валютных спекуляций
резко понизился курс фунта стерлингов. В 1997 году произошел мощный
обвал на валютном рынке в странах Юго-Восточной Азии.

Своеобразными центрами мирового валютного рынка являются Лондон,
Нью-Йорк, Токио. Центры регионального уровня — Франкфурт-на-Майне,
Цюрих, Париж, Брюссель, Сингапур, Гонконг.

Мировой валютный рынок имеет децентрализованный характер; на нем
функционируют биржи, банки, ТНК, брокерские фирмы, инвестиционные фонды.

Основная часть (80—90%) операций с валютой совершается между крупными
банками по унифицированным правилам путем сделок с немедленной поставкой
валюты (т. е. на второй рабочий день со дня заключения сделки) или
срочных сделок (форвардных, опционов, фьючерсных, сделок своп).

163. Международный валютный рынок тесно связан с международным кредитным
рынком, на котором происходит движение денежного (ссудного) капитала
между странами на условиях возвратности, срочности, уплаты процента.

Важнейшей частью международного кредитного рынка является еврорынок.
Основными участниками рынка еврокредитов выступают государственные
органы, государственные предприятия, ТНК, банки, международные
финансово-кредитные организации.

Кредиты могут предоставляться: по твердой процентной ставке, по
плавающей ставке; бывают кредиты «стенд-бай» (комиссионные взимаются
банком вне зависимости от того, пользуется ли клиент кредитом или нет);
«синдицированные кредиты» (когда банки объединяются в синдикаты в целях
диверсификации рисков и с учетом национальных законодательств,
запрещающих банкам предоставлять одному заемщику кредит в размере,
большем, чем определенный процент от собственного капитала банка).

В случаях банковского кредитования в качестве обеспечения возвратности
кредита используются залог, поручительство, гарантия. Как правило,
частными международными краткосрочными кредитами (до 1 года)
финансируются внешнеторговые поставки сырьевых товаров или услуг.

Среднесрочное кредитование (1—5 лет) используется при экспорте машин и
оборудования. Долгосрочный кредит (свыше 5—7 лет) предоставляется для
финансирования крупномасштабных проектов на компенсационной основе, при
сооружении объектов промышленности или инфраструктуры.

Другими основными видами активных банковских операций в современных
условиях являются фондовые, лизинговые, факторинговые, форфейтинговые,
трастовые операции.

164. Рост внешней задолженности многих стран в 70— 80-х гг. XX века
обострил проблему валютных рисков, платежеспособности заемщиков. В связи
с этим усилилась координация политики государств по отношению к
странам-должникам, по надзору за деятельностью коммерческих банков.

Осуществлению ряда межгосударственных мероприятий способствует
деятельность неправительственных институтов, межбанковских клубов.

Одним из них является так называемый «Парижский клуб» стран-кредиторов.
Основное направление его работы — выработка и согласование условий,
касающихся пересмотра ранее заключенных кредитных соглашений,
перегруппировка долговых обязательств стран-членов МВФ.

Клуб не имеет устава или других формальных правил, регламентирующих его
деятельность. Процедуры работы клуба основываются на 40-летней практике.
Для участия в переговорах в клуб приглашают уполномоченных
представителей стран-кредиторов, стран-заемщиков, стран-гарантов, МВФ,
МБРР, ЮНКТАД.

Условием предоставления отсрочки платежей по кредитам является, как
правило, выполнение предложенной МВФ программы стабилизации экономики.

Заметную работу по контролю за международной кредитной деятельностью,
сбору информации о странах-заемщиках и решению долговых обязательств
ведет «Лондонский клуб» кредиторов.

165. Важную роль в обеспечении правопорядка в мировой финансовой системе
занимают международные организации — региональные и универсальные.

Так, в 1950—1958 гг. страны ОЭСР на базе Европейского платежного союза
(ЕПС) фактически перевели взаимные платежи на многостороннюю основу.

В 1958 году на основании Римского договора о создании ЕЭС возник
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) со штаб-квартирой в Люксембурге.

166. В апреле 1964 года страны СЭВ отказались от использования
двустороннего и многостороннего клиринга в своих расчетных и кредитных
отношениях и перешли на многосторонние расчеты в переводных рублях,
создав для этого Международный банк экономического сотрудничества
(МБЭС). Среднесрочным и долгосрочным кредитованием капиталовложений в
странах СЭВ занимался Международный инвестиционный банк (МИБ).

По Бреттонвудскому соглашению 1944 года (вступило в силу в декабре 1945
года) был создан МВФ, представляющий собой на сегодня универсальную
организацию, ядро международной финансовой системы.

В 1962 году десять крупных развитых стран подписали с МВФ Генеральное
соглашение о займах, в соответствии с которым обязались в случае
необходимости предоставлять Фонду кредиты; в свою очередь, эти страны и
сами вправе получать через механизм МВФ дополнительные кредиты.

Одновременно с МВФ по соглашению 1944 года был учрежден и Международный
банк реконструкции и развития (МБРР). Позднее МВФ и МБРР получили статус
специализированных учреждений ООН. МВФ находится в тесном взаимодействии
с ВТО.

На основании многосторонних соглашений при МБРР созданы Международная
ассоциация развития (MAP), Международная финансовая корпорация (МФК),
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.

В 1974 году ГА ООН учредила Специальный фонд ООН в качестве части
Специальной программы ООН по оказанию чрезвычайной помощи PC. Существует
также Фонд капитального развития ООН, который из средств от добровольных
взносов государств-членов ООН предоставляет займы по льготным процентным
ставкам преимущественно наименее развитым из PC.

В международной финансовой системе функционируют региональные кредитные
организации и фонды: Северный инвестиционный банк, Азиатский банк
развития, Исламский банк развития, Финансовая корпорация АСЕАН,
Африканский банк развития, Африканский фонд развития, Межамериканский
банк развития, Карибский банк развития, Центральноамериканский банк
экономической интеграции, Андская корпорация развития, Андский резервный
фонд, Арабский валютный фонд и другие.

С апреля 1991 года началась деятельность Европейского банка
реконструкции и развития, созданного для содействия переходу к рыночной
экономике стран Центральной и Восточной Европы. Учредителя ЕБРР являются
ЕС и Европейский инвестиционный банк.

Уставной капитал ЕБРР составлял в 1996 году 20 млрд. долларов США. США
имеют 10% акций ЕБРР, Великобритания, Италия, Франция, ФРГ, Япония — по
8,5%. От размера доли в уставном капитале зависит число голосов, которым
страна располагает для принятия решений в ЕБРР. Важнейшие решения Банка
принимаются при 85% голосов.

В соответствии со статьей XV ГАТТ во всех случаях, когда
государства-члены ВТО решают вопросы валютных резервов, платежных
балансов, иностранной валюты, они обязаны консультироваться с МВФ.

7.2. Система МВФ и Всемирного банка

167. Первые международные многосторонние валютные, финансовые,
банковские организации появились в середине 20-х гг. XX в. Они
образовывали единую систему международных валютно-финансовых отношений,
основанную на свободном движении золота и обратимости валют. Во время
2-й мировой войны началась работа по организации послевоенной
валютно-финансовой системы.

В июне 1943 года прошла Вашингтонская конференция с участием 30 ведущих
стран мира. Весной 1944 года состоялось многостороннее совещание в г.
Атлантик-Сити, США, которое завершилось «Совместным заявлением экспертов
Объединенных и Присоединившихся Наций об учреждении Международного
валютного фонда».

На международной валютной конференции Объединенных Наций в
Бреттон-Вудсе, США, проходившей 10—22 июля 1944 года, были подписаны:

— Соглашение о Международном валютном фонде (вступило в силу 27.12.45
г.);

— Соглашение о Международном банке реконструкции и развития (вступило в
силу 27.12.45 г.).

В мае 1946 года в г. Саванне, США, состоялась учредительная сессия МВФ и
МБРР. На ней были сформированы Советы Управляющих, Исполнительные
Директораты Фонда и Банка. С 1.3.47 г. МВФ и МБРР официально приступили
к осуществлению своей деятельности.

168. Поскольку статус МБРР, по Соглашению, не позволял Банку
инвестировать собственные средства в экономику PC, напрямую участвовать
в кредитовании частных предприятий, приобретать их акции, в марте 1951
года был выдвинут проект создания Международной финансовой корпорации с
целью предоставления долгосрочных кредитов в частный сектор PC. Вопрос
обсуждался на нескольких сессиях ЭКОСОС. В 1954 году ГА ООН на IX сессии
приняла резолюцию с поручением Банку составить проект соглашения об
учреждении МФК и представить его государствам-членам МБРР. Сессия МВФ и
МБРР в Стамбуле в сентябре 1955 года приняла решение о создании МФК в
качестве филиала МБРР. Соглашение о МФК, заключенное посредством
процедуры принятия, вступило в силу 25.7.56 г.

В конце 50-х гг. в связи с проблемой роста задолженности, для смягчения
условий предоставляемой им помощи, стимулирования инвестиционной и
предпринимательской деятельности, по инициативе США, возникла
Международная ассоциация развития (MAP). На сессии Совета Управляющих
МБРР (1.10.59 г.) было принято решение об учреждении MAP в качестве
филиала МБРР. В 1960 году Исполнительный Директорат Банка разослал текст
Соглашения о MAP на утверждение государствам-членам. Соглашение вступило
в силу 24.9.60 г.

В 1988 году в рамках МБРР было учреждено Многостороннее агентство по
гарантиям инвестиций — МАГИ (по другим переводам и применяемым
аббревиатурам — МИГА, МАИГ), призванное поощрять иностранные инвестиции,
предоставлять гарантии на инвестиции одного государства-члена в другом
государстве-члене путем страхования и перестрахования некоммерческих
рисков (экспроприация, война, революция, внутриполитические беспорядки).

Согласно Внутренним Правилам МБРР, МФК, MAP и МИГА являются филиалами
Банка. Система этих организаций получила название Всемирного банка.

169. В Соглашения о МВФ и МБРР трижды вносились поправки. Первая серия
поправок была утверждена на сессии Советов Управляющих Фонда и Банка в
Рио-де-Жанейро 31.5.68 г. и вступила в силу 28.7.69 г.

Вторая серия поправок была утверждена 30.4.76 г. и вступила в силу
1.1.78 г. Она касалась изменений валютно-финансового механизма в связи с
переходом на Ямайскую валютную систему (отказ от золотого паритета,
введение СДР, принцип свободы выбора валютного курса и др.).

Третья серия поправок была утверждена 28.6.90 г. и вступила в силу
11.11.92 г. Она внесла в Соглашения МВФ и МБРР положения, в соответствии
с которыми Исполнительные Директораты получили возможность
приостанавливать (при поддержке 70% голосов и более) права
государства-члена участвовать в голосовании и связанные с этим права.

В случае возникновения споров по вопросам толкования Соглашений право
вынесения окончательного решения принадлежит Совету Управляющих.
Согласно Внутренним Правилам Фонда и Банка, предварительно спор
выносится для обсуждения на заседании Исполнительного Директората.
Апелляция подается в Совет Управляющих, решение которого является
окончательным.

Членом МБРР, в соответствии с Соглашением (ст. II), может быть только
государство, являющееся участником МВФ. Членами МФК и MAP могут быть
только члены МБРР.

170. В сентябре 1990 года впервые на сессии Совета Управляющих МВФ в
качестве «специально приглашенной делегации» присутствовала делегация
правительства СССР.

В 1991 году СССР был предоставлен статус ассоциированного члена МВФ с
возможностью получать техническую помощь, но без права получения
кредитов.

Во внутригосударственном порядке взаимоотношения между Россией и МВФ,
Всемирным банком были оформлены постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 22.5.92 г. «О вступлении Российской Федерации в
Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития
и Международную Ассоциацию развития», а также Указом Президента РФ от
16.5.96 г. «О мерах по обеспечению перехода к конвертируемости рубля».

Россия заняла 9-е место среди государств-членов МВФ по размеру
выделенной ей квоты в капитале МВФ (свыше 4,3 млрд. СДР, что равно 3%
общей суммы квот), получила возможность назначать своих Директоров в
Исполнительные Директораты Фонда и Банка, имеет право на получение
кредитов.

171. Многие вопросы организации и управления в МВФ зависят от величины
квоты государства-члена в уставном (подписном) капитале Фонда.

Квоты образуют объединенные денежные запасы. На их основе определяется
сумма, которую государство может занять у организации или получить при
распределении СДР. Ответственность государств перед Фондом
ограничивается размером квоты. Размер квоты каждого государства
рассчитывается по стандартной формуле с учетом величины его валового
национального продукта, среднего уровня золото-валютных ресурсов,
международных поступлений и платежей, степени колебаний в объемах
экспорта, среднегодового объема импорта — в сопоставлении с размером
квот других государств. До 25% своей квоты государство должно оплатить в
СДР или СКВ, а остальную часть может внести в установленные сроки в
национальной валюте. Весь подписной капитал находится в собственности
Фонда. Квоты государства в МВФ и МБРР должны быть одинаковы.

Когда государство — член МВФ, имеющее отрицательный платежный баланс,
израсходует свой валютный резерв, оно может воспользоваться своим
«правом специального заимствования» и обратиться к МВФ с просьбой о
займе. В этом случае МВФ обращается к другому государству-члену,
имеющему большой валютный запас, о выделении необходимых средств.
Страна-кредитор получает дополнительные специальные права заимствования.
Итог действий системы заимствований выражается в поддержании
относительного равновесия балансов, курсовых соотношений.

172. Компетенция МВФ обладает по отношению к государствам-членам
определенными наднациональными чертами. Как известно, вопрос о
наднациональности — это вопрос о соотношении суверенитета государства и
компетенции наднационального органа.

В настоящее время наднационального регулирования объективно требуют те
отношения и проблемы, которые затрагивают интересы всего человечества.

Элементы наднациональности были заложены в статье IV Соглашения о МВФ.
На её основании Фонд определял политику государств-членов в области
паритета национальных валют, без согласия государств менял курсы валют.
Государства были лишены права самостоятельно вводить валютные
ограничения на покупку волют, изменять их паритет, проводить девальвацию
и ревальвацию без согласия Фонда, должны были по требованию Фонда
предоставить отчеты о своем финансово-экономическом положении.

После внесения в статью IV в 70-х гг. некоторых изменений элементы
наднациональности в МВФ приобрели более мягкую форму. Естественно, с
отменой золотого паритета повысилась роль государств в определении
валютных курсов, но все основные н правовые вопросы функционирования
системы СДР по-прежнему находятся в компетенции МВФ.

Существует более 40 вопросов, решения по которым обязательны для
исполнения государств-членов. Причем для принятия решений в Фонде
достаточно большинства в 70-85% голосов, зачастую решения принимаются
органами ограниченного членского состава. Фонд осуществляет строгий
надзор за валютной политикой государств-членов на многостороннем и
одностороннем уровне. Государства не вправе манипулировать валютными
курсами в ущерб международной валютной системе, использовать изменения
валютного курса в целях неоправданного обогащения, вводить без согласия
Фонда ограничения по текущим международным операциям (ст. VIII),
прибегать к множественности валютных курсов. Государства обязаны
предоставлять Фонду статистические данные о состоянии экономики,
допускать представителей Фонда для изучения на месте экономического
положения (ст. XII).

173. Высшим органом МВФ является Совет Управляющих (далее — Совет),
состоящий из представителей всех государств-членов. Каждое государство
имеет право направить в Совет двух лиц — Управляющего и его заместителя
(обычно это министр финансов либо руководитель центрального банка)
сроком на 5 лет.

Заседания Совета проходят раз в год, как правило в сентябре-октябре,
совместно с Советом Управляющих МБРР. Чрезвычайная сессия может быть
созвана по требованию Исполнительного Директората, если за это выступают
5 Директоров или другое количество Директоров, которое располагает 1/4
всех голосов государств-членов.

Управляющие избирают Председателя Совета и его заместителя на следующую
сессию, а также выбирают состав Организационного комитета сроком на 1
год.

В компетенцию Совета входит: принятие новых членов, приостановление
членства, исключение, заключение соглашений с международными
организациями, утверждение соглашений с государствами о кредитовании,
увеличение или уменьшение основного капитала, одобрение всеобщего
пересмотра квот, распоряжение прибылью, утверждение бюджета Фонда,
разрешение споров по толкованию Соглашения о МВФ, одобрение всеобщего
изменения паритета валют, пересмотр норм по покупке иностранной валюты и
др.

Исполнительным органом МВФ является Исполнительный Директорат (далее —
ИД), состоящий из 40 Исполнительных Директоров — постоянных и временных.
Постоянные Директора назначаются на 2 года государствами, имеющими
наибольшие квоты. Временные Директора избираются на 2 года государствами
на основе географического представительства (в том числе 3 представителя
от европейских государств, 3 — от латиноамериканских государств). При
этом по одному представителю обязательно избираются от Китая и России.
Заседания ИД происходят по мере необходимости — как правило, несколько
раз в неделю. ИД следит за механизмом формирования валютных курсов,
принимает решения о предоставлении финансовой помощи
государствам-членам.

Большую роль в системе МВФ-МБРР играет Временный комитет Совета
Управляющих Фонда, имеющий статус консультативно-совещательного органа.
В его рамках были согласованы многие крупные вопросы, касающиеся
деятельности Фонда.

Директор-распорядитель МВФ назначается ИД Фонда из числа лиц, не
связанных с руководящими органами МВФ. Директор-распорядитель является
председателем ИД без права голоса (кроме случаев равного распределения
голосов), а также возглавляет Секретариат МВФ. Директор-распорядитель
обеспечивает связь между ИД, аппаратами Фонда и Банка, правительствами
государств-членов, между МВФ и Секретариатом ООН, другими международными
организациями.

Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне. Кроме того, в Париже и Женеве
имеются постоянные представительства МВФ. В 1991 году учреждено
представительство МВФ и МБРР в Москве.

Секретариат МВФ состоит из 7 региональных департаментов, нескольких
функциональных департаментов (расчетный, юридический, исследовательский,
денежных и валютных вопросов, налоговых проблем, центральных банков).
Региональные департаменты разрабатывают рекомендации по вопросам
экономического развития соответствующих стран и политику Фонда по
отношению к ним. Функциональные департаменты разрабатывают политику
Фонда в конкретных областях валютно-финансовых отношений. Сотрудники
аппарата МВФ не являются представителями государств, это служащие
международной организации, ответственные только перед организацией (в
отличие от Управляющих и Директоров).

174. Структура и порядок формирования руководящих органов МБРР — такие
же, как и в МВФ. В компетенцию ИД Банка входит принятие решений о
предоставлении кредитов в каждом конкретном случае.

Возглавляет МБРР Президент Банка, назначаемый ИД Банка из числа лиц, не
связанных с руководящими органами МБРР. Президент является Председателем
ИД Банка и возглавляет Секретариат МБРР. Члены Совета Управляющих Банка
по должности исполняют обязанности членов Советов Управляющих МФК и MAP.

Исполнительные Директора Банка одновременно являются Исполнительными
Директорами МФК и MAP. МФК и MAP не имеют своего штата сотрудников,
управление их деятельностью осуществляется аппаратом МБРР.

Правда, МФК имеет своего Президента и Вице-президента, а также
собственный орган — Комитет советников, состоящий из представителей
крупнейших банков, финансовых компаний и выносящий рекомендации частным
инвесторам по вопросам рационального размещения капиталов.

Секретариат МБРР состоит из территориальных отделов, 8 проектных
отделов, отделов экономического развития, экономического
программирования, технических операций, финансов, статистики. ИД имеет
право учреждать другие отделы и подразделения.

В качестве совместного комитета МВФ и МБРР в 1974 году был создан
Объединенный комитет Советов Управляющих МВФ и МБРР по переводу реальных
ресурсов развивающимся странам (Комитет развития).

В структуре МБРР действуют также: Консультативный Совет Банка из 7
представителей банковских, промышленных и торговых кругов; Экономический
комитет и Комитет по займам — из руководителей экономических отделов;
постоянные и временные комиссии, комплектуемые из числа Исполнительных
Директоров.

175. Групповые интересы государств-членов МВФ и МБРР согласовываются в
рамках разного рода комитетов и групп (по аналогии с «Группой 77» в
ЮНКТАД и ООН).

До 1975 года существовала «Группа 5» из постоянных членов Исполнительных
Директоратов Фонда и Банка. В 1975 году, когда по приглашению Президента
Франции в Рамбуйе, под Парижем, собрались главы 7 ведущих государств,
фактически сложилась «Группа 7» (G 7) — неформальная структура,
согласовывающая позиции для принятия важнейших решений, в том числе в
сфере МЭО. В 1998 году в «клуб» этих стран была допущена Россия (G 8),
хотя её участие в нем можно признать неполным, особенно после
валютно-финансового кризиса в России в августе 1998 года.

Органы МВФ и МБРР готовят специальные доклады для заседаний «Группы 7».
Решения Группы передаются для доработки и оформления в органы Фонда и
Банка. Так, на сессиях Фонда и Банка в 1987-1988 гг. были представлены и
утверждены решения «Группы 7» о списании части долгов наименее развитых
государств.

«Группа 10» состоит из государств-участников Генерального соглашения о
займах 1962 года. Государства-участники Соглашения предоставляют Фонду
займы для дополнительного кредитования государств-членов через механизм
МВФ и могут закупать в Фонде валюту в больших суммах и на приемлемых
условиях вне зависимости от их квоты. В рамках «Группы 10» встречаются
не главы государств, а министры финансов и управляющие центральными
банками.

В качестве своеобразного противовеса «Группе 10» развивающимися странами
сформирован «Комитет 24» («Группа 24»), который координирует позиции PC
в Советах Управляющих, Исполнительных Директоратах и других органах МВФ
и МБРР.

Система МВФ—Всемирный банк становится фактически главным мировым
финансово-экономическим центром, в котором решаются вопросы, касающиеся
не только государств-членов, отдельных групп государств, но и мирового
сообщества в целом, не только финансирования национальных программ
стабилизации, но и обеспечения функционирования глобальной сферы
обращения. Система МВФ — это фактически один из краеугольных камней
системы международной экономической безопасности сообщества государств.

176. Расширение компетенции системы МВФ — Всемирный банк происходит, как
и в случаях со многими универсальными международными организациями,
путем расширения предметной и юрисдикционной компетенции через
использование «подразумеваемой компетенции», норм «мягкого права»,
внеуставное регулирование, увеличение количества вопросов, по которым
принимаются обязательные для исполнения решения, перераспределение
компетенции между высшими и исполнительными органами в пользу последних.

Основными документами, регламентирующими договорную компетенцию МВФ и
МБРР, являются Внутренние Правила Фонда и Банка, решения, постановления
Советов Управляющих и Исполнительных Директоратов.

Самый обстоятельный из них — «Общие условия заключения кредитных
соглашений и соглашений о гарантиях» — был принят Советом Управляющих
МБРР в 1969 году (с дополнениями 1974 года). В 1979 году в МВФ были
приняты «Принципы выдвижения Фондом хозяйственно-политических условий
при предоставлении своих кредитов».

По кредитным соглашениям МВФ (как правило, это 3—5-летние соглашения
стенд-бай) автоматически предоставляются кредиты только в пределах
резервной доли государства-члена, т.е. в пределах разницы между размером
квоты и суммой национальной валюты, имеющейся в распоряжении Фонда.
Дальнейшее кредитование осуществляется четырмя долями («траншами») по
25% квоты государства. Использование первого транша происходит
полуавтоматически, а последующих — только по специальному решению ИД на
определенных условиях. Фонд, как правило, предоставляет краткосрочные
(до 12 месяцев) и среднесрочные (1—3 года).

Разновидностью кредитных соглашений, которые заключает МБРР, являются
проектные/программные соглашения, когда имеет место кредитование под
согласованный проект. При этом размер кредита не зависит от квоты
государства-члена в капитале МБРР. Банк предоставляет краткосрочные
(менее 10 лет), среднесрочные (10—20 лет) и долгосрочные (более 20 лет)
кредиты под средний процент более 11% годовых.

Разумеется, МВФ и МБРР заключают не только соглашения о предоставлении,
но и о заимствовании финансовых средств.

Кроме того, МБРР имеет соглашения с ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНКТАД,
МОТ, ИФАД – Международным фондом сельскохозяйственного развития.

177. МФК и MAP, в отличие от Фонда и Банка, имеют право заключать
международные соглашения не только с правительствами государств-членов,
но и с государственными и частными предприятиями государств-членов.
Средний срок кредитов МФК — 15 лет, MAP — 35—50 лет.

178. Чаще всего при принятии решений в МВФ и МБРР используется принцип
квалифицированного большинства голосов. Простым большинством принимаются
постановления оперативного характера, касающиеся обычных регулярных
операций Фонда и Банка.

Квалифицированным большинством (70—85% голосов) в обязательном порядке,
как это предусмотрено Соглашениями о МВФ и МБРР, принимаются
постановления по вопросам формирования Советов Управляющих, изменения
числа Исполнительных Директоров, толкования статей Соглашения, изменения
квот, утверждения валютных соглашений с государствами-членами, продления
сроков кредитования, использования золотых авуаров, установления
принципов и методов определения стоимости СДР, установления размеров
штрафных санкций и др.

В органах ограниченного членского состава — Исполнительном Директорате,
Временном комитете — при принятии решений, как правило, используется
метод консенсуса, под которым понимается отсутствие возражений. Полное
единогласие государств-членов МВФ требуется для изменения положений
Соглашения о МВФ, устанавливающих право выхода из организации,
предусматривающих обязательное согласие государства-члена на изменение
его квоты и порядок изменения валютного режима государства-члена.

179. Согласно Конституции РФ, в ведении Российской Федерации находятся,
в частности (ст. 71, 75, 106, 114), вопросы: финансового, валютного,
кредитного регулирования, денежной эмиссии, федерального бюджета,
федеральных налогов и сборов, единой финансовой, кредитной и денежной
политики.

До середины 80-х гг. XX века существовала государственная монополия на
банковские денежные операции, государственная валютная монополия, когда
при минимальном числе участников внешнеэкономических связей валютные
доходы концентрировались в руках государства, выручка от экспорта в
иностранной валюте сосредоточивалась на счетах Внешторгбанка СССР,
валютные ресурсы распределялись по отраслям и регионам в плановом
порядке.

Принципы платежно-расчетных отношений предусматривались в торговых
договорах, соглашениях о платежах, соглашениях о товарообороте и
платежах, которые заключались Советским Союзом. Применялись формы
расчетов в свободно конвертируемой валюте либо двусторонний клиринг
(например, в 1980 году с Индией, Египтом, Пакистаном, Китаем).

На основании межправительственных соглашений уполномоченные банки
подписывали специальные межбанковские соглашения, в которых определялись
специфические вопросы осуществления расчетов.

С 1986 года началось постепенное формирование валютного рынка. Закон
СССР «О валютном регулировании» 1991 года положил начало специальному
законодательному регулированию валютных отношений в стране.

В настоящее время основными нормативными актами РФ по вопросам
финансово-валютного регулирования являются: Закон РСФСР «Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» 1991 года; Закон РФ
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 9.10.92 г.; Закон РФ
«О государственном внутреннем долге Российской Федерации» от 13.11.92
г.; Закон РФ «О страховании» от 27.11.92 г.; Закон РФ «Об основах
налоговой системы» 1992 года; Закон РФ «О товарных биржах и биржевой
торговле» 1992 года; Федеральный Закон «О государственных внешних
заимствованиях Российской Федерации и государственных кредитах,
предоставляемых Российской Федерацией иностранным государствам, их
юридическим лицам и международным организациям» 1994 г.; Федеральный
Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 1995
года; Указ Президента РФ «О государственном регулировании внешнеторговых
бартерных сделок» от 18.8.96 г.; Постановление Правительства РФ от
6.3.93 г. № 205 «Об усилении валютного и экспортного контроля и о
развитии валютного рынка» и другие.

Законодательство РФ разграничивает понятие валютных операций на два
вида:

— текущие валютные операции (расчеты по экспортно-импортным операциям и
т.п.);

— валютные операции, связанные с движением капитала (прямые инвестиции,
портфельные инвестиции и т.п.).

Покупка и продажа иностранной валюты в РФ производится только через
уполномоченные кредитные учреждения, т.е. банки, биржи, получившие
лицензии Центрального банка РФ на проведение валютных операций. В целях
реализации валютной политики в России активно применяются различные
инструменты регулирования валютных операций, в том числе валютные
ограничения.

Так, например, часть экспортной выручки подлежит обязательной продаже
государству на внутреннем рынке в валютный резерв, Ограничивается вывоз
наличной национальной валюты за границу физическими лицами.

Российское законодательство различает понятия «резидент» и «нерезидент»
в том что касается субъектов валютного рынка. Резиденты — это физические
лица, имеющие постоянное место жительства в России, в том числе временно
находящиеся за границей; предприятия и организации с местонахождением в
России; дипломатические представительства РФ за рубежом; находящиеся за
границей филиалы и представительства резидентов.

Нерезидентами являются: физические лица, имеющие постоянное место
жительства за пределами России, в том числе временно находящиеся в РФ;
предприятия и организации с местонахождением за пределами РФ;
находящиеся в России иностранные дипломатические представительства;
находящиеся в России филиалы и представительства нерезидентов.

Резиденты и нерезиденты наделяются различными правами и обязанностями.
Так, резиденты могут открывать счета за рубежом, а российские
юридические лица участвовать в капитале иностранных банков в порядке и
на условиях, определяемых Центральным Банком РФ.

На нерезидентов эта компетенция ЦБ РФ не распространяется. В то же время
нерезидентам (иностранным предприятиям и гражданам) разрешено открывать
счета в рублях в банках России, что является формой допущения
нерезидентов на внутренний валютный рынок страны.

180. Финансовое положение России на международном рынке определяется
состоянием ее платежного баланса, т.е. соответствием внешних доходов и
расходов. Платежный баланс включает баланс по текущим операциям (условно
— внешнеторговый баланс) и баланс движения капитала.

Если внешнеторговый баланс России в 90-х годах сводился с положительным
сальдо вследствие превышения объемов экспорта над импортом, то баланс
движения капиталов был крайне неблагоприятным. В результате сводный
платежный баланс неизменно сводится с отрицательным сальдо. Это
означает, что имеет место кредитование Россией внешнего мира.

Отрицательное сальдо платежного баланса и, соответственно, дефицит
бюджета покрывается за счет кредитов МВФ, а также путем переноса
задолженности самой России на будущий период.

Формально Россию можно считать страной-кредитором, так как причитающиеся
ей суммы от государств-должников превышают объем долга самой России. В
то же время, если учесть, что возврат значительной части задолженности
других стран перед Россией достаточно проблематичен, фактически Россия
является нетто-должником.

Источником погашения государственных займов и выплаты процентов по ним
выступают средства бюджета. Ежегодно в законах о федеральном бюджете
устанавливаются предельные размеры государственных внешних заимствований
РФ и предоставляемых кредитов. Заимствование и кредиты осуществляются на
основе международных договоров Правительством РФ или по уполномочию
Правительства РФ.

181. В начале 90-х годов XX века страной был взят курс на вхождение в
мировую валютно-финансовую систему. В октябре 1991 года МВФ предоставил
СССР статус «ассоциированного члена» МВФ с возможностью получать от МВФ
техническую помощь, в том числе в форме программы экономических реформ,
но без права получения кредитов.

В последующем статус членства России в МВФ расширялся: в 1992 году
России было предоставлено право на получение кредитов, назначение своих
Директоров в Исполнительные Директораты МВФ и МБРР; по размеру
выделенной квоты в уставном капитале (4313 млн. СДР, или 3% от общей
суммы квот) Россия заняла 9 место среди государств-членов.

В мае 1995 года было принято Постановление Верховного Совета Российской
Федерации «О вступлении Российской Федерации в Международный Валютный
Фонд, Международный Банк реконструкции и развития и Международную
Ассоциацию развития».

Вместе с тем, Россия пока не приняла на себя обязательств по ряду
принципиальных статей Устава МВФ, касающихся, в частности, участия в
системе СДР, недопущения валютных ограничений по текущим
(внешнеторговым) операциям, компетенции органов МВФ и МБРР в отношении
государств-членов.

Вхождение в систему МВФ и МБРР дает возможность России, в том числе
через Парижский и Лондонский клубы государств-кредиторов, провести
переоформление, реструктуризацию внешней задолженности с учетом долгов
других стран перед Россией.

В качестве условий предоставления России кредитов МВФ выдвинул
требования по реформированию экономики, сдерживанию бюджетного дефицита,
пополнению доходов бюджета за счет сбора налогов, реформированию
банковской системы и другие.

Являясь с 1992 года членом МБРР, Россия получает кредиты Банка для
создания объектов инфраструктуры рыночной экономики. В свою очередь МБРР
приобретает акции российских предприятий. Развивается сотрудничество
России с Европейским банком реконструкции и развития — ЕБРР. Ресурсы
ЕБРР направляются на поддержание нефтегазовой промышленности, мелкого и
среднего бизнеса, в региональные программы. В ряде случаев Банк
участвует в капитале российских банков.

182. В системе финансовых отношений с бывшими республиками СССР в связи
с распадом рублевой зоны Россией и другими странами СНГ взят курс на
создание Платежного союза стран СНГ.

В двусторонних торговых и платежных соглашениях, заключенных Россией с
иностранными государствами, содержатся принципы платежно-расчетных
отношений по внешнеэкономическим операциям и положения о кредитовании.
Предусматривается, в частности, осуществление расчетов между российскими
и иностранными участниками ВЭД в свободно конвертируемой валюте. Формы
расчетов (аккредитив, инкассо и др.) подлежат согласованию во
внешнеторговых контрактах.

Российские банки проводят операции на международных валютных и кредитных
рынках в целях обеспечения потребностей участников внешнеэкономического
оборота, по их поручению выполняют платежи за границу, оказывают услуги
по кредитованию. Для создания в России банков с иностранным участием
требуется лицензия Центрального банка России. Доля участия иностранного
капитала в банковской системе страны не может превышать, согласно
установленному лимиту, 12%.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что является предметом правоотношений в международном финансовом
праве?

2. Какие правоотношения в мировой финансовой системе регулируются
частным правом, а какие — публичным правом?

3. Когда возникла первая многосторонняя мировая валютно-финансовая
система, направленная на регулирование платежных балансов?

4. Какие международные организации функционируют в мировой финансовой
системе?

5. Что является источником правового регулирования Европейской валютной
системы?

6. На какие аспекты распадается вопрос о трансграничном движении
финансовых средств?

7. Что представляют собой Парижский и Лондонский клубы кредиторов?

8. Какую эволюцию прошла современная мировая валютная система?

9. Как сказывается явление глобализации на изменении оперативной
деятельности МВФ?

10. Как возник МВФ?

11. Какова взаимосвязь МВФ и МБРР? ,

12. В чем проявляются «наднациональные» черты правосубъектности МВФ?

13. Каков правовой статус России в МВФ?

14. Каково значение Платежного союза стран СНГ?

Глава 8 Международное инвестиционное право

Литература: Алехин Б.И. Защита инвесторов в США и Канаде. — США—Канада:
экономика, политика, культура, 1999, № 9, С. 115— 134; Богуславский М.М.
Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996; Зименков Р.И.
Прямые инвестиции США в экономику России. — США—Канада: экономика,
политика, культура, 1999, № 6, С. 3—15; Иванов О.В. Государственное
страхование торговли и инвестиции в Японии. — Внешняя торговля, 1999, №
3, С. 30—32; Максимова Е.В. Порядок регистрации в США представительств
иностранных компаний. — Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 10, С.
70—71; Правовое регулирование иностранных инвестиций в России / Под ред.
А.Г. Светланова. М.: ИГПАН, 1995; Савин ВА. Свободные экономические зоны
в Китае. — Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 10, С. 7—10; Тяпышев
О.Г. Условия и перспективы многостороннего регулирования трансграничной
инвестиционной деятельности. — Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 6,
С. 52-62.

8.1. Международный правопорядок на рынке инвестиций

183. Любой национальной экономике необходимы постоянные ресурсные
вложения, которые называются «капиталовложениями», или «инвестициями».

Как правило, понятие «капиталовложения» трактуется как вложения только в
основные средства производства (основной капитал), а «инвестиции» — как
вложения в любые экономические объекты и процессы: средства
производства, запасы, резервы, информационные ресурсы, ценные бумаги,
«человеческий капитал», т. п. Зачастую эти термины употребляются как
синонимы.

Инвестиции могут иметь место:

— в материально-вещественной форме (строящиеся объекты, машины и
оборудование, товары);

— в невещественной форме (интеллектуальная собственность, права и
интересы и т.п.);

— в денежной форме.

Направляются инвестиции либо на приращение экономического,
производственного, материально-вещественного потенциала («реальные»
инвестиции), либо в финансовую сферу — в акции, облигации, векселя,
другие ценные бумаги (финансовые инвестиции).

В составе финансовых инвестиций выделяют так называемые «портфельные»
инвестиции — вложения денег в набор (портфель) разнообразных ценных
бумаг в целях повышения доходности и снижения экономического риска, в
расчете на дивиденды, на получение прибыли.

Инвестиции в объекты, дающие инвестору право участвовать в управлении
объектом, называются «прямыми инвестициями».

Согласно «Кодексу либерализации движения капиталов», выработанному
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), прямые
инвестиции определяются как «инвестиции, осуществляемые с целью
установления длительных экономических связей между предпринимательскими
организациями, а также инвестиции, обеспечивающие их собственнику
эффективный контроль за управлением предприятием».

Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций к числу прямых относит инвестиции, признанные таковыми
решением Совета директоров Агентства. Имеются такие решения в отношении
инвестиций, предоставляемых по договорам инвесторов с принимающей
стороной: о разделе продукции; об участии в проекте и в прибыли,
полученной в результате реализации проекта; об участии в управлении
предприятием; коммерческой концессии (франчайзинга); на строительство
под ключ; по лицензионным договорам; по договорам финансовой аренды
(лизинга); по договорам целевого займа, — и некоторые другие.

184. Перемещение капитала, инвестиций из одной страны в другую
осуществляется в форме предпринимательского капитала (прямые и
портфельные инвестиции) и ссудного капитала.

Ссудный капитал — это предоставление кредитов в денежной или товарной
форме с целью получения прибыли за счет ссудного процента.

В зависимости от того, кто инвестирует капитал, различают инвестиции:

— государственные;

— частные;

— иностранные, т.е. поступающие из-за рубежа (как государственные, так и
частные, в том числе от международных финансовых организаций).

Потребителями инвестиционных ресурсов выступают государство, предприятие
(предприниматели), население как совокупность домашних хозяйств.

Источниками инвестиционных ресурсов для государства служат: средства
бюджетов (т. е. в основном налоги), прибыль от государственной
внешнеэкономической деятельности, продажа облигаций государственных
займов, зарубежные кредиты, иностранная помощь и др.

Источниками инвестиционных ресурсов для предприятий служат: средства из
фонда накопления в национальном доходе страны, прибыль предприятий,
учредительские взносы, банковские и ипотечные кредиты, товарный кредит,
лизинг, продажа акций, облигаций, венчурный капитал, привлеченный для
производства новых технологий, благотворительные взносы и др.

В качестве инструментов регулирования инвестиций используются: налоговые
льготы, ускоренная амортизация, предоставление субсидий, займов,
страхование, гарантирование кредитов, предоставление земельных участков,
обеспечение инфраструктурой, оказание технической помощи.

185. Если межгосударственный перелив капитала образует МАКРОУРОВЕНЬ
миграции капиталов, то МИКРОУРОВЕНЬ — это движение капитала по
внутренним каналам ТНК.

ТНК выступают владельцами значительной части прямых заграничных
инвестиций. Зарубежные филиалы ТНК являются либо полной собственностью
головных компаний, расположенных в стране базирования, либо существуют в
форме смешанных (совместных) предприятий, т.е. предприятий с долей
иностранных инвестиций в уставном капитале.

Контроль ТНК над зарубежным предприятием может устанавливаться без
участия собственного капитала путем договоров о промышленном
сотрудничестве, передаче технологии, научно-исследовательских
разработках, об управленческих, информационных услугах и т.п.

Портфельные инвестиции используются для финансирования облигационных
займов, выпускаемых крупнейшими ТНК, транснациональными банками,
центральными государственными банками.

Международные кредиты используются государствами для покрытия
бюджетного/платежного дефицита, осуществления международных проектов,
развития внешнеэкономических связей, создания производственной
инфраструктуры и т.п., а предприятиями, ТНК — для пополнения основного
капитала, учреждения филиалов, строительства и реконструкции зарубежных
предприятий, выпуска акций.

186. Вывоз частного капитала, как правило, связан с избыточным
капиталом, с поиском сфер приложения капитала и конкуренцией на этом
рынке.

Вывоз государственного капитала не связан с избыточным капиталом, так
как в государственных бюджетах нет избыточных средств, и почти всегда он
носит политическую окраску.

Трансграничное движение государственных и частных инвестиций
осуществляется в рамках единого международного РЫНКА инвестиций, в
котором соединены интересы инвесторов и получателей инвестиций, спрос и
предложение. В качестве своеобразной подсистемы этого рынка можно
выделить международный рынок ссудных капиталов.

Очевидно, что международный рынок инвестиций находится как в сфере
регулирования международного экономического права, так и в сфере
регулирования национальных систем внутригосударственного права.

Роль государства в международном инвестиционном процессе сводится к
тому, что оно само является, с одной стороны, крупнейшим экспортером
капитала, а с другой стороны, гарантом вывоза частного капитала. На
государстве лежит также обязанность защиты инвестиций.

В случаях дефицита платежного баланса государства компенсируют дефицит
за счет привлечения иностранных инвестиций, что позволяет путем импорта
капитала производить внутренние накопления.

187. Совокупность норм, регулирующих межгосударственные экономические
отношения по поводу инвестиций, составляет международное инвестиционное
право.

Предметом правоотношений при этом являются инвестиции в любой их форме
(прямые, портфельные, ссудный капитал), инвестиционный климат, режим
предприятий с иностранными инвестициями, ценные бумаги, право
собственности на них, долговые обязательства и т.п.

Внутригосударственное право определяет меру проникновения иностранного
элемента на внутренний рынок факторов производства (земли, природных
ресурсов, средств производства, рынок рабочей силы) и финансовый рынок
страны.

Источниками международного инвестиционного права являются, в частности,
двусторонние международные соглашения о содействии и защите инвестиций,
об устранении двойного налогообложения, торговые договоры, договоры о
поселении, договоры об экономическом и промышленном сотрудничестве, а
также многосторонние соглашения:

— Вашингтонская конвенция о порядке разрешения споров между государством
и лицом другого государства 1965 года;

— Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций 1985 года;

— Соглашение по торговым аспектам иностранных инвестиций (ТРИМ),
действующее в системе ВТО.

188. Как известно, существуют сложные формы межгосударственного
сотрудничества, требующие привлечения товаров, услуг, капиталов,
трудовых ресурсов одновременно, и, следовательно, соответствующих
международно-правовых соглашений.

Так, в соответствии с многосторонним международным соглашением
стран-членов СЭВ в 1975-1978 гг. в СССР велось строительство крупнейшего
в Европе магистрального газопровода «Союз» от Оренбурга до западной
границы СССР. Страны-участницы осуществляли поставки оборудования с
оплатой его поставками газа из СССР. Необходимые инвестиции в форме
ссудного капитала были предоставлены Международным инвестиционным банком
(МИБ) стран-членов СЭВ, а также привлекались через МИБ от национальных
банков стран-членов СЭВ, банков промышленно развитых стран.

Из этого примера видно, что сложные формы промышленного,
научно-технического сотрудничества можно разложить на известные
«составляющие»:

— движение товаров;

— движение услуг;

— движение финансовых средств;

— движение капиталов;

— движение рабочей силы.

189. Следует иметь в виду, что движение капиталов, инвестиций и
согласование правовых систем в части их регулирования является
неотъемлемой стороной многосторонних кооперационных и интеграционных
процессов — например, в рамках ЕС, ОЭСР или СНГ.

190. Не существует централизованного универсального
международно-правового регулирования порядка осуществления за рубежом
прямых, портфельных инвестиций, инвестиций в форме вывоза ссудного
капитала.

Вместе с тем, мировое хозяйство движется в сторону создания
многостороннего механизма с определенными правилами в отношении прямых
иностранных инвестиций. В этой связи отмечается тенденция либерализации
инвестиционного режима в большинстве стран мира, роста числа
двусторонних и многосторонних соглашений.

Тенденция к унификации инвестиционных режимов, к универсализации правил
приема и защиты иностранных инвестиций находит свое проявление в
создании различных национальных и многосторонних «кодексов поведения» и
аналогичных актов.

Кодекс либерализации движения капиталов был принят в свое время решением
Совета ОЭСР. Он является обязательным для государств-членов, состоит из
3 частей: обязательств государств-членов, в частности не вводить новых
ограничений на передвижения капиталов; порядка нотификации в случаях
применения ограничительных мер (по соображениям безопасности, в связи с
трудностями с платежными балансами и т.п.); перечня инвестиционных
операций, подлежащих либерализации.

В 1992 году МБРР принял «Руководящие принципы в отношении режима
иностранных инвестиций». В рамках Организации Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) в 1994 году был принят
«Добровольный кодекс» прямых иностранных инвестиций, в котором
сформулированы следующие, в частности, инвестиционные принципы:

— недискриминационный подход к странам-донорам;

— национальный режим для иностранных инвесторов;

— минимизация ограничений;

— недопустимость экспроприации без компенсации;

— обеспечение регистрации и конвертируемости;

— устранение барьеров при вывозе капитала;

— избежание двойного налогообложения;

— соблюдение инвестором норм и правил страны пребывания;

— обеспечение въезда-выезда иностранному персоналу;

— разрешение споров путем переговоров либо через арбитраж.

Кодекс АТЭС, по мнению специалистов, может быть использован в будущем
Всемирной торговой организацией (ВТО).

191. В международных соглашениях в связи с инвестициями государства
решают такие вопросы, как: режим инвестиций, гарантии произведенных
вложений, урегулирование инвестиционных споров, предотвращение
ограничительной деловой практики, контроль за использованием цен в
системах ТНК, различные аспекты инвестиционного климата.

Политика государств в отношении экспорта-импорта инвестиций в форме
кредитов, портфельных инвестиций исходит, как правило, из устранения
ограничений в их движении (что не означает устранения учета и контроля
за перемещением инвестиций).

Специалистами отмечена тенденция на постепенный отход государств от
непосредственной деятельности в валютно-кредитной сфере (А.Б.
Альтшулер), на перемещение центра тяжести валютно-кредитных операций из
области межгосударственных отношений в банковскую сферу.

192. Что касается прямых инвестиций, то обычно государства более жестко
регулируют их ввоз и вывоз, в том числе путем любых ограничений, в целях
защиты национальных производителей и экономики в целом.

193. С определенной долей условности и рядом оговорок можно вывести
некоторые основные принципы международного инвестиционного права. К ним
относятся:

— принцип свободы экспорта инвестиций;

— принцип свободы применения защитных мер при импорте инвестиций;

— принцип защиты инвестиций;

— принцип «территориальности» регулирования иностранных инвестиций;

— принцип государственного и международного контроля за движением
инвестиций;

— принцип ненанесения ущерба инвестициями экономике принимающей страны;

— принцип недопущения экспроприации/национализации иностранных
инвестиции без соответствующей компенсации;

— принцип свободы перевода доходов и дивидендов от инвестиций за пределы
страны базирования;

— принцип суброгации, т.е. перехода права требования возмещения в
случаях ущерба инвестициям от частного инвестора к государству
инвестора;

— принцип устранения двойного налогообложения;

— принцип недискриминации;

— принцип наиболее благоприятствуемой нации;

— принцип предоставления национального режима;

и другие.

194. Из двусторонних международных соглашений наиболее близко к вопросам
инвестиций примыкают договоры о поселении, договоры о поощрении и защите
инвестиций, договоры об избежании двойного налогообложения.

Договоры о поселении определяют правовой режим, которым резиденты
(физические и юридические лица) одного государства пользуются на
территории другого государства, включая правила в отношении имущества
иностранцев. Под имуществом понимаются, среди прочего, и иностранные
инвестиции. В практике ряда государств, например СССР, РФ, подобные
положения предусматриваются в торговых договорах.

Договоры о поощрении и защите инвестиций устанавливают договорный режим
инвестиций, вкладываемых физическими и юридическими лицами одного
государства на территории другого государства, режим защиты этих
инвестиций и гарантий. Разумеется, что государство-экспортер инвестиций
предоставляет гарантии в отношении инвестиций своих резидентов, только
если государство-импортер обеспечивает этим инвестициям режим и защиту
на уровне, требуемом международным правом.

В договорах предусматривается также право на конвертацию доходов и
репатриацию инвестиций в случае прекращения инвестирования в
соответствии с процедурами, установленными внутренним законодательством.
Обычно государства предоставляют национальный режим и РНБ одновременно,
чтобы инвестор мог выбирать любой из них (например, в соглашении между
Россией и Данией 1993 года).

В договорах об избежании двойного налогообложения государства
договариваются о налогообложении определенных видов доходов, получаемых
юридическими и физическими лицами из одной страны в другой стране, а
также имущества этих лиц, расположенного на территории другого
государства.

С помощью таких соглашений достигается разграничение налоговой
юрисдикции в отношении доходов и имущества, устраняется возможность
неправомерного применения в одностороннем порядке национального режима
налогообложения, исключается повторное взимание налогов.

Все двусторонние договоры о поощрении и защите инвестиций содержат
условия рассмотрения инвестиционных споров — либо посредством
переговоров, либо с помощью арбитражной процедуры.

В 1965 году была заключена Вашингтонская конвенция (вступила в силу в
октябре 1966 года) о порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами. В соответствии с ней под эгидой
МБРР был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров между государствами и лицами из других государств. В Конвенции
участвуют более 100 государств. Россия подписала её в 1992 году.

Конвенция предлагает включать в международные инвестиционные соглашения
единообразные правила по ряду вопросов взаимоотношений
государств-участников, Центра и частных инвесторов. Инвестор, не
согласившийся подчиниться юрисдикции Центра, лишается дипломатической
защиты со стороны своего государства.

195. Многостороннее регулирование движения инвестиций берет начало, по
всей видимости, в 1944 году и постепенно эволюционирует. В 1944 году в
Уставе МВФ было включено положение (ст. VI, п. 3), в соответствии с
которым «государства-члены могут осуществлять необходимый контроль путем
регулирования международного движения капиталов, однако этот контроль не
может осуществляться таким образом, чтобы имело место ограничение
платежей по текущим контрактам или неоправданная задержка денежных
переводов по принятым обязательствам».

В Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года (ст. 2,
п. 2а) зафиксировано право государств «регулировать и контролировать
иностранные инвестиции в пределах действия своей национальной юрисдикции
согласно своим законам и постановлениям и в соответствии со своими
национальными целями и первоочередными задачами».

196. Римским договором об учреждении ЕЭС 1957 года в качестве одной из
фундаментальных основ была провозглашена свобода движения капиталов,
предусмотрено устранение препятствий движению капиталов не только между
резидентами стран-участниц договора, но и между резидентами
стран-участниц и резидентами третьих стран (ст. 67,70).

В течение 3-х лет с даты вступления в силу Римского договора государства
были обязаны предоставить национальный режим на своей территории
резидентам других государств ЕЭС в том, что касается участия в
акционерном капитале предприятий (ст. 221).

Правовое обеспечение свободного движения капиталов в ЕЭС осуществлялось
директивами от 11.5.60 г., 18.12.62 г., 20.11.85 г., 17.11.86 г. с
помощью обычной юридической техники — путем составления номенклатуры и
перечней, классифицирующих все виды прямых и непрямых инвестиций в
соответствии с дифференцированными режимами.

Развитие процесса шло по пути сближения национальных режимов
государств-членов ЕЭС и перехода от установления свободы движения более
простых форм инвестиций к более сложным, требующим вспомогательных и
дополнительных мер.

Директива ЕЭС от 24.6.88 г. фактически завершила работу по обеспечению
свободного движения прямых и непрямых инвестиций в рамках ЕЭС и нацелила
на обеспечение соответствующего режима между резидентами государств ЕЭС
и резидентами третьих стран — при необходимости на условиях взаимности.

Разрабатывается в ЕС и правовое регулирование предпринимательской сферы
наднационального характера: во-первых, предприятия разных государств ЕС
могут, сохраняя свою самостоятельность, объединяться в единую структуру
— «европейское хозяйственное объединение»; во-вторых, разработана и
реализуется концепция преобразования или учреждения предприятий в форме
«европейского акционерного общества».

196. Своя межрегиональная система приема, защиты и гарантий инвестиций
существует между ЕС и развивающимися государствами в рамках Ломейских
конвенций, которая стимулирует заключение двусторонних соглашений о
защите инвестиций, а через них гармонизирует подходы государств к
вопросу о режиме инвестиций, принципах международного инвестиционного
права. Двусторонние договоры между ЕС и развивающимися странами
построены на принципе наиболее благоприятствуемой нации в инвестиционной
сфере.

Примером региональной системы защиты инвестиций может служить
Межарабская компания по гарантиям инвестиций со штаб-квартирой в
Кувейте, учрежденная арабскими государствами соответствующей
международной конвенцией, вошедшей в силу в 1974 году с первоначальным
сроком действия в 30 лет.

В данной системе участвуют более 20 арабских государств. Компания
пользуется финансовой автономией. Её капитал состоит из взносов
государств — по 5% уставного капитала от каждого государства. Управление
Компанией осуществляют: Совет, Наблюдательный комитет, Генеральный
директор, избираемый на 5 лет. Страхование рисков (экспроприация,
национализация, запрет на конвертацию и трансферты, военные действия,
внутренние беспорядки) обеспечивается только тем инвесторам, которые
заключают договор с Компанией.

197. В рамках ЮНКТАД существует Отдел транснациональных корпораций и
инвестиций, который участвует в разработке законов о предприятиях,
контрактного законодательства, национальных правил учета инвестиций.
Кроме того, Отдел занимается исследованием тенденций в сфере
международных инвестиций, готовит ежегодный доклад об иностранных
капиталовложениях, оказывает консультационную помощь в оценке
инвестиционных проектов, передаче технологии, профессиональной
подготовке кадров, а также информационные услуги по всему спектру
вопросов, относящихся к иностранным инвестициям и ТНК.

198. В октябре 1985 года была принята Сеульская конвенция, учредившая
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций со штаб-квартирой в
Вашингтоне, ставшее филиалом МБРР (конвенция вошла в силу в апреле 1988
года после ратификации 21 государством и внесения средств в размере не
менее 1/3 уставного капитала).

Агентство обладает международной правосубъектностью. Управление им
осуществляется Советом управляющих (по одному управляющему и одному
заместителю управляющего от каждого государства), Административным
советом из 12 членов, назначаемых Советом управляющих, и Президентом,
назначаемым Административным советом на неограниченный срок.

Уставной капитал Агентства распределяется между государствами-членами
двух категорий: развитыми государствами (60% капитала в сумме) и
развивающимися государствами (40% капитала в сумме). Гарантируются
прямые инвестиции физических и юридических лиц государств первой
категории на территории государств второй категории.

Между Агентством и государствами-членами, размещающими инвестиции,
заключаются соглашения о защите и гарантиях инвестиций. Страхованию
подлежат политические риски: случаи одностороннего ограничения
принимающим государством возможности репатриации инвестиций и доходов от
них, экспроприации, одностороннего прекращения государством-импортером
договора с иностранным инвестором, военные действия и гражданские
беспорядки в стране размещения инвестиций, включая восстания и
революции. Не подлежат страхованию риски девальвации и обесценения.

Административный совет утверждает общие и специальные правила
предоставления гарантий. Материализуется система гарантий путем
заключения договора между Агентством и инвестором на основе типового
контракта.

199. Россия присоединилась к Сеульской конвенции в 1992 году. В 1994
году Правительство РФ подписало с Агентством Соглашение о правовой
защите иностранных капиталовложений, гарантированных Многосторонним
агентством по гарантиям инвестиций, и Соглашение об использовании
Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций валюты Российской
Федерации.

Россия располагает 3137 акций в капитале Агентства, 20% которых должны
быть оплачены в СКВ (7,5% на сумму 2,5 млн. долларов) и беспроцентных
векселях (12,5%), остающихся на хранении в ЦБ РФ.

200. Во второй половине 80-х гг. США проводили линию на внедрение в
международную жизнь универсального соглашения о режиме прямых
иностранных инвестиций. Речь шла о распространении на прямые инвестиции
национального режима и РНБ.

Попытка США включить эту тему в предмет переговоров на Уругвайском
раунде из-за противодействия развивающихся стран завершилась лишь
рассмотрением вопроса о торговых аспектах инвестиционных мер. В
результате было разработано Соглашение по торговым аспектам
инвестиционных мер (применительно к нему используется аббревиатура ТРИМ
или ТРИМС), которое вошло в пакет документов ВТО.

Соглашение запрещает государствам использовать меры торговой политики,
оказывающие отрицательное влияние на иностранные инвестиции,
противоречащие принципу национального режима и принципу ГАТТ запрещения
количественных ограничений, в частности такие меры, как:

— требование, чтобы предприятие с иностранным капиталом использовало в
порядке, предписанном национальным законодательством, определенную долю
национальных товаров для производства своей национальной продукции
(внутреннее количественное ограничение);

— требование, чтобы предприятие с иностранным капиталом покупало
импортную продукцию в определенной пропорции по отношению к национальной
продукции;

— требование обязательного экспорта фиксированной доли производимой
продукции.

Соглашение предусматривает, что все подобные меры должны быть устранены
в течение двух лет с даты вступления Соглашения в силу (для
развивающихся стран — в течение 5 лет).

Фактически данное Соглашение является основой для дальнейшего развития
правовых норм, регулирующих режим размещения прямых иностранных
инвестиций.

201. Отдельно следует остановиться на инвестиционных аспектах
научно-технического взаимодействия государств. Система
научно-технического сотрудничества охватывает сегодня международные
научные связи, направленные на решение теоретических и экспериментальных
задач фундаментальной и прикладной науки, международные технические и
технологические связи, подготовку кадров, обеспечение безопасного
использования достижений научно-технического прогресса и т.п.

Правовой формой отношений в этой сфере являются соглашения о
научно-техническом сотрудничестве, а также соглашения о
военно-техническом сотрудничестве.

Исследованиями ряда глобальных проблем науки и техники в области
биологии, химии, электроники, коммуникаций и др. занимаются
специализированные организации ООН и другие международные организации
(МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная метеорологическая организация). В рамках
ЮНЕСКО создана Международная система научно-технической информации —
ЮНИСИСТ.

На рынке научно-технических (в том числе военно-технических) знаний и
услуг сложились такие формы сотрудничества, как: совместные
научно-исследовательские работы, заказные научно-исследовательские
работы, обмен (продажа, передача) технической документацией, обмен
образцами и материалами, аренда научно-технического оборудования,
купля-продажа лицензий, обмен технологическими процессами, совместное
предпринимательство по производству новой техники и технологии и т.п.

В процессе проектирования и строительства за рубежом промышленных и
других объектов используется международный инжиниринг — предоставление
одним государством другому инженерно-расчетных, консультационных и
инженерно-строительных услуг.

В рамках научно-технического взаимодействия происходит трансграничное
движение научных знаний, технологий, которые выступают либо как товар (в
том числе услуга, права), либо как инвестиции, либо как помощь.

202. Существенными условиями международных договоров о
военно-техническом сотрудничестве являются обязательства сторон
обеспечить защиту информации, полученной в ходе реализации соглашений,
не допускать передачу и реэкспорт третьим странам военной продукции,
полученной в ходе сотрудничества, разрешать споры путем переговоров.

Как известно, в 1949 году в целях координации политики ограничения
экспорта высокотехнологичных товаров был образован так называемый
Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю — КОКОМ,
состоявший из представителей всех стран НАТО, кроме Исландии. В первую
очередь ставилась задача предотвратить передачу военных технологий или
технологий двойного назначения на основе согласованных списков (ЭВМ,
транзисторы) Советскому Союзу и другим социалистическим государствам.

В 1993 году участники КОКОМ договорились о прекращении «холодной войны»
начиная с 31 марта 1994 года и о подготовке нового открытого соглашения
о контроле над экспортом вооружений и технологий (Вассенаарские
договоренности). КОКОМ перестал существовать.

В июне 1996 года государства-участники Вассенаарских договоренностей
приняли решение о введении в действие соглашения по контролю над
экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения с
сентября 1996 года.

К 1998 году режим Вассенаарских договоренностей объединял 33
государства, включая Россию. В соответствии с этим режимом
регламентируется передача информации государствам-участникам о поставках
обычных вооружений, определенных Регистром обычных вооружений ООН, в
государства, не являющиеся участниками Вассенаарских договоренностей.

8.2. Внутреннее право и режим инвестиций

203. Очевидно, не будет преувеличением предположить, что примерно 4/5
всего объема сделок, операций, связанных с инвестициями, осуществляется
субъектами внутригосударственного права — прежде всего гражданского
права (а также государственного, административного, финансового права).

Международно-правовая система в значительной части не прямо регулирует
сферу перемещения инвестиций, а опосредованно — задавая рамки
внутригосударственному праву, содействуя внедрению в национальные
системы права унифицированных норм.

Вместе с тем, отдельные международные договоры сами по себе «включают»
цепь правоотношений, находящихся в системе внутригосударственного права:
так, в результате международного кредитного соглашения в сферу кредитных
связей вовлекаются банковские механизмы — возникают гражданско-правовые
отношения между банками разных стран, которые своими действиями
применяют национальные нормы гражданского, административного,
финансового законодательства.

Компетенция государств в том, что касается национальных инвестиций на
иностранной территории, по существу, сводится к вопросу: запретить или
разрешить, стимулировать или ограничить вывоз капитала. Поведение,
правила функционирования национальных инвесторов на иностранной
территории регулируются уже, таким образом, иностранным правом, которое
и создает соответствующий режим для иностранных инвестиций (принцип
территориальности «регулирования инвестиций).

Впрочем, в последние десятилетия XX века отмечена тенденция на придание
государствами своему законодательству экстратерриториального действия в
отношении национальных инвестиций, национальных инвесторов за рубежом, в
частности в области налогообложения их доходов.

Зачастую политика запретов или ограничений национальных инвестиций за
рубежом проводится под видом либо в комплексе с запретами, ограничениями
на внешнеторговые и/или валютно-финансовые операции.

204. Различные государства по разному подходят к отнесению инвестиций к
разряду «прямых» или «непрямых». Общепринято, что «прямыми» называются
такие инвестиции, которые обеспечивают инвестору эффективный контроль
над предприятием.

Фактор «контроля» обычно связывают с «участием» в предприятии. Участие
инвестора в предприятии в конечном счете материализуется в количестве
акций или долей участия, которыми он владеет. Так, например, во Франции
к разряду «прямых» относятся инвестиции, превышающие 20%, а в США — 10%
уставного капитала предприятия.

Однако контроль над предприятием может быть обеспечен без владения
акциями, долями участия (т. е. без «участия» в предприятии) в случае
предоставления предприятию долгосрочного займа или долгосрочной
гарантии. Такого рода инвестиции во многих странах также относятся к
разряду «прямых» и подлежащих защите.

205. Привлечение иностранного капитала в ссудной форме (ввоз средств с
их последующим возвратом и уплатой процентов) осуществляется в форме
долгосрочных кредитов, компенсационных сделок, лизинга и т. п.

Обычно банки предоставляют кредиты иностранным предприятиям под гарантии
государства предприятия или его национальных банков. Однако в России,
например, порядок предоставления государственных гарантий для
иностранных кредитов пока не выработан, и иностранные банки выражают
готовность предоставлять кредиты российским предприятиям на хорошо
проработанные проекты под гарантии региональных органов власти. Для
привлечения иностранных финансовых средств практикуется также продажа на
мировых фондовых рынках государственных, региональных ценных бумаг.

206. Национальные системы внутригосударственного права промышленно
развитых стран, как правило, наиболее либеральны в том, что касается
регулирования иностранных инвестиций. Экономическая и правовая политика
этих стран строится на максимальной свободе для перемещения инвестиций,
устранении препятствий движению капиталов.

Большинство промышленно развитых государств даже не располагает
специальным законодательством, посвященным регламентированию этой сферы.
С другой стороны, инвестиционная политика ряда государств содержит
интервенционистские тенденции, когда принимаются отдельные положения или
акты, которые затрагивают как инвестиции нерезидентов на национальной
территории, так и инвестиции резидентов за рубежом.

Зачастую международная практика ставит перед государствами проблемы
определения компетенции по защите инвестора/инвестиций, если, например,
инвестор одного государства вложит средства в юридическое лицо другого
государства, а это юридическое лицо осуществляет свою деятельность на
территории третьего государства. В таких случаях встает вопрос: какое
государство защищает интересы инвестора?

Широко известен случай, рассматривавшийся в феврале 1970 года в
Постоянной палате международного правосудия (дело предприятия Barcelona
traction, light and power Company Ltd.). В данном случае речь шла о
защите интересов бельгийских инвесторов в предприятии, образованном по
канадскому законодательству, но функционировавшем на территории Испании.

Согласно судебному решению, режим предприятий и их акционеров
определяется государством, на территории которого учреждено предприятие,
и, следовательно, вопросы защиты интересов инвесторов-акционеров,
возмещения их ущерба рассматриваются по законодательству страны
предприятия (в данном случае Канады).

При этом государство регистрации предприятия не становится автоматически
гарантом инвестиций, вложенных в предприятие.

207. Резидентами в инвестиционной сфере, с точки зрения
внутригосударственного права, признаются:

— физические лица, если наличествует их обычное местонахождение на
территории государства. В понятие «обычного местонахождения»
вкладываются две идеи: место жительства и центр личных и экономических
интересов;

— юридические лица, учрежденные на территории соответствующего
государства. При этом «учреждением» считается любая форма внедрения,
независимо от того, завершается она образованием юридического лица или
нет (филиалы, отделения). Альтернативными признаками служат: место
штаб-квартиры по уставу предприятия, местонахождение управленческого
аппарата (администрации).

Для того, чтобы произвести инвестиции за рубежом, резидентам достаточно
заявить об этом (заявительный порядок) до или после факта
инвестирования, в зависимости от требований национального
законодательства.

В ряде государств — как правило, это государства-импортеры инвестиций —
существует разрешительный порядок инвестирования резидентами за рубежом:
до начала инвестирования необходимо получить разрешение соответствующего
государственного органа.

В случаях проблем с платежным балансом порядок осуществления резидентами
инвестиций в соответствующем зарубежном государстве может быть более
сложным — с переходом от заявительного порядка к разрешительному.

Иногда переход от заявительного порядка вывоза инвестиций к
разрешительному осуществляется государствами в отношении потенциального
государства-импортера в качестве контрмеры (санкций) в ответ на
нарушение норм МП.

208. Государство обладает суверенным правом регулировать иностранные
инвестиции на национальной территории при соблюдении своих международных
обязательств в этой сфере, открывая или закрывая экономику, создавая
благоприятный или неблагоприятный климат для инвестиций.

Почти все государства закрывают для проникновения частных иностранных
инвестиций ключевые отрасли экономики, на которых основывается
суверенитет страны, — оборонное производство, секторы коммуникаций,
транспорта, разработку недр, сферу общественной безопасности,
здравоохранения и т.п. Важно отметить также, что иногда государства
стимулируют обмен внешнего долга на долю в капитале национальных
предприятий (Чили, Мексика).

Режим приема и защиты инвестиций, устанавливаемый внутригосударственным
законодательством, должен соответствовать международному стандарту
справедливого и равного режима. «Справедливого» — это значит «на основе
права, законодательства», «в гармонии с требованиями, вытекающими из
различных источников МП», «в соответствии с тем, что обещано
государством-импортером». «Равного» — значит «с учетом интересов всех
сторон, т. е. самого инвестора, государства-экспортера,
государства-импортера».

По внутригосударственному законодательству в вопросах приема и защиты
иностранных инвестиций может применяться стандарт национального режима,
т.е. тот же режим, который предоставляется внутренним инвестициям.

Если, по внутреннему законодательству, в отношении иностранных
инвестиций применяется более благоприятный режим, чем в отношении
национальных, — налицо преференциальный режим. Если менее благоприятный,
— речь идет о специальном, дифференцированном режиме (наиболее активно
практикуется некоторыми странами Андского пакта).

Государства вправе применять любой из этих режимов при соблюдении других
норм и принципов МП. Например, в международно-правовой практике Франции
наиболее употребимая формулировка последних лет по предмету договора о
защите инвестиций следующая: «Каждая договаривающаяся сторона применяет
на своей территории и в своей морской зоне к физическим или юридическим
лицам другой стороны в том, что касается их инвестиций и деятельности,
связанной с инвестициями, режим, предоставляемый её собственным
физическим или юридическим лицам, либо режим, предоставляемый физическим
или юридическим лицам наиболее благоприятствуемой нации, если последний
является более благоприятным».

209. Под защитой инвестиций понимается недопущение попыток со стороны
государственных органов (публичной власти) помешать существованию,
функционированию инвестиций, в том числе путем
экспроприации/национализации инвестиций.

Первоначальная позиция развитых государств (в период международного
права «цивилизованных народов») состояла в том, что недопустимо наносить
ущерб имуществу иностранцев.

Однако после экспроприации/национализации иностранной собственности в
Советской России, Мексике, странах Центральной и Восточной Европы после
второй мировой войны, в развивающихся странах после деколонизации, было
признано, что государства вправе принимать определенные меры в связи с
иностранной собственностью, и сами по себе эти мероприятия не
противоречат международному праву, но должен быть соблюден ряд условий:

— принимаемые меры не должны носить дискриминационного характера (в том
числе по сравнению с действиями в отношении национальных инвесторов);

— принимаемые меры не должны носить конфискационного характера, в
противном случае они должны сопровождаться адекватной компенсацией.

В Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года (ст. 2,
п. 2с) зафиксировано право государств национализировать,
экспроприировать, передавать иностранную собственность при
соответствующей компенсации.

210. Средствами внутригосударственного права решаются не только вопросы
приема и защиты инвестиций, но и гарантий инвестициям. Однако вопросами
гарантий озабочены преимущественно государства национальной
принадлежности инвестиций (экспортеры инвестиций), а не государства их
размещения (импортеры инвестиций).

Механизмами гарантий служат структуры, которые берут на себя финансовые
последствия по некоторым видам рисков, в основном по рискам
политического характера: от национализации/экспроприации, от ограничений
и запретов на конвертацию и перевод финансовых средств, от риска
внутренних беспорядков, военных действий, от одностороннего прекращения
инвестиционного договора принимающим государством.

Реализуется система гарантий путем заключения гарантийного договора
между инвестором и уполномоченной организацией государства инвестора в
соответствии с их национальным законодательством. Как правило, это
становится возможным, если между государством инвестора и государством,
принимающим инвестиции, существует двусторонний договор о защите
инвестиций.

В предусмотренных страховых случаях предприятие — инвестор получает от
страховой организации своего государства за счет государственной казны
оговоренное возмещение. После этого, в силу принципа суброгации (т.е.
перехода права требования компенсации ущерба от частного инвестора к
государству-экспортеру), государство-экспортер принимает меры на
межгосударственном уровне по возврату сумм компенсации в государственную
казну от государства-импортера.

Таким образом, инвестиционный климат складывается из нескольких
составляющих:

— режима приема и защиты инвестиций на территории государства-импортера;

— режима гарантий инвестициям, который обеспечивается
государством-экспортером;

— международно-правового инвестиционного режима.

Через создание Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций
произошла своего рода «интернационализация» вопроса о гарантиях
инвестиций. В настоящее время, как представляется, создаются предпосылки
для «интернационализации» вопроса о режиме приема и защиты инвестиций.

211. Очень часто, особенно если речь идет о разработке природных
ресурсов, режим приема и защиты инвестиций определяется в соглашении
между принимающим государством и инвестором. Зачастую в них
государство-импортер обязуется не предпринимать никаких мер по
национализации или экспроприации имущества инвестора. Такие соглашения
называют «диагональными», а в западной литературе — «государственными
контрактами».

В связи с распространением практики государственных контрактов встает
вопрос, к какой системе права (внутригосударственному праву или
международному праву) следует отнести это явление?

С одной стороны, существует стойкое мнение, неоднократно подтвержденное
в решениях международных судов: любой договор, если это не договор между
государствами как субъектами МП, имеет свое основание во
внутригосударственном праве.

С другой стороны, приводится аргументация: современное МП регулирует не
только договоры между государствами; в наше время сфера его действия
гораздо более широкая; при определенных условиях она распространяется и
на государственные контракты, образуя новую отрасль — международное
контрактное право. Тем более, что вопросы регулирования инвестиций в
количественном и качественном плане все более приобретают международную
значимость, а подписывая такой контракт, государство сознательно идет на
«интернационализацию» двусторонних вопросов.

Идея международного контрактного права нашла отражение в серии решений
международных арбитражей — в частности в решениях от 19.1.77 г. и от
24.3.82 г. по делам иностранных инвесторов против Ливии и Кувейта
(Техасо с. Libye», «Aminoil с. Koweit»).

212. Наиболее распространенными видами государственных контрактов
являются договоры о концессиях и договоры о разделе продукции. Договоры
о концессиях содержат условия разработки иностранным инвестором
природных ресурсов, в том числе и тех, которые залегают на
континентальном шельфе (нефть, газ, уголь, руды, драгоценные металлы и
камни, радиоактивные и редкоземельные минералы, леса, водные ресурсы и
т.п.).

Концессионер получает исключительное право на разведку и добычу
природных ресурсов на свой риск и за свой счет на выделенной ему
территории. Он становится владельцем продукции и может свободно
продавать её после обязательных поставок на внутренний рынок в
согласованном с государством объеме.

Доход принимающего государства состоит из платежей-роялти, исчисляемых в
процентах в зависимости от объемов и стоимости произведенной продукции,
налоговых поступлений от прибыли инвестора, арендной платы за
контрактную территорию. При этом обеспечивается создание новых рабочих
мест.

Договоры о разделе продукции содержат условия распределения добытой
продукции между инвестором и принимающим государством; расчеты с
государством осуществляются также частью продукции. Произведенная
продукция делится на часть, которая возмещает затраты инвестора на ее
производство, и прибыльную часть продукции, подлежащую разделу. Налог на
прибыль выплачивается инвестором исходя из прибыльной части продукции,
принадлежащей инвестору. Платежи за пользование недрами выплачиваются в
виде разовых платежей (бонусов) и регулярных платежей (роялти).

213. К вопросу о государственных контрактах примыкает вопрос об
иммунитете государств. Согласно концепциям «расщепления иммунитета»,
«функционального иммунитета», применяемым промышленно развитыми
государствами, если государство вступает в имущественный,
гражданско-правовой договор с иностранным физическим/юридическим лицом
для осуществления функции суверенитета (строительство здания посольства,
например), то на него по этому договору распространяются иммунитета:
судебный, от предварительного обеспечения иска, от принудительного
исполнения иска.

Судебный иммунитет — это неподсудность одного государства судам другого
государства. Иммунитет от предварительного обеспечения иска состоит в
том, что в отношении имущества государства нельзя принимать какие-либо
принудительные предварительные меры без согласия самого государства.
Иммунитет от принудительного исполнения иска состоит в том, что
вынесенное против государства судебное решение нельзя исполнять без
согласия самого государства. В то же время, если государство вступает в
гражданско-правовой договор с иностранным физическим/юридическим лицом с
коммерческими целями, то оно фактически приравнивается к юридическому
лицу и не должно пользоваться перечисленными иммунитетами.

В связи с этим интерес представляют принятые в ряде государств
внутренние законы по вопросам иммунитетов: Закон США об иммунитетах
иностранных государств 1976 года, Закон Великобритании об иммунитете
государства 1978 года и другие.

В законе США указано (п. 1605/а/2), что иммунитет не будет признаваться,
«когда основаниями для иска служат коммерческая деятельность,
осуществляемая иностранным государством в Соединенных Штатах, или
действие, совершенное за пределами Соединенных Штатов в связи с
коммерческой деятельностью иностранного государства вне Соединенных
Штатов, если это действие имеет прямые последствия для Соединенных
Штатов».

Аналогичные законы действуют в Канаде, Австралии, Пакистане, Сингапуре,
ЮАР и др.

Правовая доктрина СССР, социалистических государств, многих
развивающихся государств исходила из того, что даже в экономическом
обороте государство не отказывается от суверенитета и иммунитета и не
лишается их.

В условиях рыночной или переходной национальной экономики подобная
концепция вряд ли будет содействовать притоку частных инвестиций. Не
случайно поэтому в правовой и экономической политике государств,
отрицавших теорию «функционального иммунитета», наметились тенденции к
«расщеплению» иммунитета.

214. Специфической формой инвестирования капитала в последние
десятилетия становится экспорт технологии. При экспорте таких элементов
технологии, как патенты, лицензии, торговые марки, ноу-хау,
управленческий опыт и т.п., зачастую имеет место симбиоз купли-продажи и
ссуды: научно-технические достижения продаются на определенный срок, но
их собственником остается продавец.

Поставщик технологии в качестве вознаграждения получает часть прибыли
и/или часть акций принимающего технологию предприятия.

Государства с помощью внутреннего законодательства и МП стремятся
ограничить утечку передовых технологий, контролировать передачу
технологий и не допускать такой передачи в недружественные страны или в
страны с нестабильными режимами.

215. В определенной связи с международным экономическим правом, более
конкретно — с международным инвестиционным правом, находится проблема
приватизации.

Если экспроприация, национализация — это переход собственности из
частного сектора экономики в государственный (публичный), то
приватизация, наоборот, — переход собственности из государственного
сектора экономики в частный.

Международно-правовой элемент во взаимоотношениях между государством и
иностранными инвесторами, и даже между государством и его собственными
физическими/юридическими лицами по поводу имущества, собственности,
вносится прежде всего Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод от 4.11.50 г. и Протоколом № 1 от 20.3.52 г. к указанной
Конвенции. Протоколом провозглашается принцип защиты частной
собственности.

Вместе с тем, международное право содержит, как было показано выше,
определенные правила применительно к экспроприации/национализации и не
содержит каких-либо сформулированных правил в отношении приватизации,
хотя в процессы приватизации также задействованы иностранные
физические/юридические лица.

Можно констатировать, что государства свободны в том, чтобы определять
условия и порядок приватизации на своей территории, допускать к
приватизации нерезидентов или не допускать, если это не противоречит
международным обязательствам государства (например, согласно Римскому
договору 1957 года об учреждении ЕЭС государства обязаны предоставить
национальный режим в операциях приватизации резидентам других
государств-членов).

216. До 1917 года в Россию, являвшуюся монархическим государством с
крупным частным сектором в экономике, активно привлекались иностранные
инвестиции. В свою очередь, Россия сама являлась инвестором и
концессионером — в основном в соседних странах Ближнего Востока и Азии.

После 1917 года, когда монархия была заменена советской республикой, а
экономика стала государственной, командно-административной, в
экономической политике государства боролись две тенденции: с одной
стороны, опоры на собственные силы, недопущения иностранного капитала; с
другой стороны, использования иностранного капитала в своих
стратегических — классовых — интересах, в частности в форме
предоставления концессий.

Однако использование иностранных инвестиций в дальнейшем по политическим
причинам не получило развития и к 1937 году было практически свернуто.

Только во второй половине 80-х годов Россия вновь была открыта для
иностранных инвестиций. В начале 1987 года Президиум Верховного Совета
СССР принял Указ, разрешавший создание и деятельность в Советском Союзе
совместных предприятий с участием иностранных компаний.

Закон о собственности, принятый в СССР 3.3.1990 года, впервые в
законодательном порядке разрешил создавать предприятия со 100%ным
иностранным капиталом.

В октябре 1990 года Президент СССР подписал Указ «Об иностранных
инвестициях в СССР». В декабре 1990 года парламент СССР принял Закон
«Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР», а на
его основе в республиках были приняты свои законы; в России — Закон «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.6.1991 года. В том же,
1991-ом году, в России был принят и еще один закон, действующий в
настоящее время, — Закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 4.7.91
г.

Эти документы расширяли сферу приложения иностранных инвестиций: они
допускались не только в прямой форме, но и в форме портфельных
инвестиций, разрешалась долгосрочная аренда иностранными инвесторами
земли и имущества (средств производства), гарантировался перевод прибыли
за рубеж, иностранным инвестициям предоставлялся национальный режим.

В 1998 году был принят новый закон «Об иностранных инвестициях в РФ»,
который вступил в силу 14.7.99 г., заменив собой законы 1991 года.

217. Руководство инвестиционной политикой в России было возложено на
Министерство экономики РФ (с 2000 года — Министерство экономического
развития и торговли РФ). В 1995 году при Министерстве создан Российский
центр содействия иностранным инвестициям.

Россия имеет двусторонние международные соглашения о поощрении и защите
инвестиций с более чем двадцатью государствами. В соответствии с
договорами о поощрении и взаимной защите капиталовложений стороны, как
правило, принимают обязательства:

— создавать благоприятный режим для капиталовложений и связанной с ними
деятельности;

— обеспечивать надлежащую защиту иностранной собственности;

— предоставлять инвестору возможность беспрепятственно переводить свои
доходы;

— осуществлять разрешение споров с инвестором по вопросам
капиталовложений в международном арбитраже.

По Соглашению между Россией и США о содействии капиталовложениям от
3.4.92 г., американские инвесторы получили возможность обращаться за
финансовой поддержкой в специальное правительственное страховое
агентство США — Корпорацию зарубежных частных инвестиций (ОПИК).

В принципе, иностранный инвестор в каждом конкретном случае может
выбирать между национальным режимом и режимом наибольшего
благоприятствования в зависимости от того, какой из этих режимов
окажется для него наиболее оптимальным.

По закону России иностранными инвестициями признаются все виды
имущественных и интеллектуальных ценностей, которые иностранные
инвесторы вкладывают в объекты предпринимательской и другой деятельности
в целях получения прибыли (дохода).

Таким образом, в перечень предметов инвестирования входят: движимое и
недвижимое имущество; имущественные права, включая право залога;
денежные средства; акции; вклады; облигации; любые формы участия в
предприятиях; права на результаты интеллектуальной деятельности; права
на осуществление хозяйственной деятельности, включая право на разведку и
эксплуатацию природных ресурсов.

В отношении отдельных видов инвестиционной деятельности в России может
быть установлено ограничение, лицензирование, например, на промысловую
добычу рыбы в территориальных водах и экономической зоне, проведение
исследований, разведку, разработку недр и работы на континентальном
шельфе.

Для создания банков с иностранным участием необходимо разрешение
государственного банка и выполнение ряда особых условий. Предельная
общая величина зарубежного капитала в банковской системе определена в
12%.

Для ведения страховой и посреднической деятельности, связанной с
движением ценных бумаг, предприятие с иностранными инвестициями должно
получить в России лицензию Министерства финансов.

В Соглашении между Россией и США о защите капиталовложений указаны
отрасли и виды деятельности, в которых могут устанавливаться ограничения
для иностранного инвестора: воздушный транспорт, судоходство, банковская
деятельность, страхование, производство электроэнергии, приобретение
недвижимого имущества, оказание услуг в сфере общественной телефонной и
телеграфной связи, эксплуатация подводных кабелей связи, пользование
землей и природными ресурсами, первичный рынок ценных бумаг и др.

Иностранные юридические лица вправе иметь на территории России в
собственности промышленные предприятия, здания, сооружения и иное
имущество для целей осуществления ими предпринимательской и другой
деятельности.

218. При этом земля и природные ресурсы находятся в особом положении.
Согласно Конституции РФ, земля и природные ресурсы используются и
охраняются в России как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории.

Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю
(ст. 36). Иностранные граждане и предприятия не обладают правом
приобретения земли в России в собственность. Земля передается им только
в пользование на условиях аренды. Земельный кодекс также исходит из
этого.

Однако совместные предприятия в отличие от предприятий, полностью
принадлежащих иностранным лицам, и предприятий иностранных юридических
лиц могут иметь в собственности землю. Это вытекает из Указа Президента
России от 27.10.93 г. «О регулировании земельных отношений и развитие
аграрной реформы в России», который должен действовать до принятия
Земельного кодекса. По этому Указу, граждане и юридические
лица-собственники земельных участков имеют право передавать земельный
участок или часть его в качестве взноса в уставные фонды смешанных
акционерных обществ, товариществ, кооперативов.

В июне и декабре 1992 года были приняты Указы Президента о продаже
земельных участков, согласно которым, если в процессе приватизации
иностранное лицо приобрело предприятие, оно может либо арендовать, либо
приобрести в собственность земельный участок, на котором расположено
здание. Однако в этой части Указы противоречат Земельному кодексу,
который вообще не предусматривает возможности продажи земли юридическим
лицам. Поэтому местные органы власти — например, в Москве, —
предоставляют землю иностранным инвесторам лишь в аренду, а не в
собственность.

Что касается природных ресурсов, то по закону «О недрах» 1992 года
совместные и полностью иностранные предприятия могут быть пользователями
недр.

219. В 1990 году в России был принят Закон «О предприятиях и
предпринимательской деятельности»; с 1.1.95 г. его положения были
заменены новым Гражданским кодексом России 1994 года.

Предприятия с иностранными инвестициями могут создаваться и, как
правило, создаются в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью; реже — в некоторых других формах.

Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано:

— путем его учреждения;

— путем приобретения доли участия (пая, акций);

— путем приобретения предприятия полностью.

Права юридического лица предприятие получает с момента регистрации. В
настоящее время регистрация предприятий с иностранными инвестициями
осуществляется Государственной регистрационной палатой при Министерстве
юстиции. Эта Палата ведет государственный регистр предприятий с
иностранными инвестициями, представительств иностранных компаний и
регистрацию российских инвестиций за рубежом. Отказ в регистрации
обжалуется в судебном порядке.

Ограничения в деятельности инвесторов могут устанавливаться только
федеральными законами и указами. Все остальные акты — акты
Правительства, министерств, органов субъектов Федерации, — которые
устанавливают дополнительные ограничения в деятельности иностранных
инвесторов, недействительны и не подлежат применению.

Так, например, существуют ограничения на иностранные инвестиции при
приватизации государственных и муниципальных предприятий, которые
расположены в границах закрытого территориального образования.

220. Что касается «портфельных» инвестиций, то в России иностранные
инвесторы могут приобретать ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ценные бумаги с разрешения
Министерства финансов или центральных финансовых органов республик
Российской Федерации.

Приобретение иностранным инвестором акций, паев, ценных бумаг
предприятия регистрируется в Министерстве финансов или в уполномоченных
государственных органах.

Одна из целей привлечения инвестиций состоит в использовании передовой
технологии, всех видов интеллектуальных ценностей — патентов, лицензий и
т.п. Зачастую передача этих объектов происходит в виде вклада
иностранного инвестора в уставной фонд предприятия. Условия
использования прав на интеллектуальную собственность определяется
сторонами, как правило, в учредительном договоре или в специальном
соглашении, приложенном к учредительному договору.

Все сделки с акциями, чтобы иметь законную силу, должны
регистрироваться. Решением всех этих вопросов занимается Федеральная
комиссия по ценным бумагам.

221. Согласно правовой концепции, заложенной в федеральное
законодательство, в законы республик Российской Федерации и государств
СНГ, государство обладает монополией на разработку естественных
богатств. Не только земля и её недра, но и добываемые природные
ископаемые принадлежат государству.

Предоставление иностранному инвестору права разработки природных
ресурсов на условиях долгосрочной аренды осуществляется на основе
концессионного договора. Все концессионные договоры должны утверждаться
российским парламентом. Одностороннее изменение условий концессионного
договора не допускается, если иное не оговорено в самом договоре.

Условия распоряжения добытыми ресурсами концессионером или созданным на
основе концессионного договора совместным предприятием определяется
соглашением сторон — как правило, это соглашение о разделе продукции.

222. Что касается иностранных инвестиций в свободные экономические зоны
в России, то наиболее удачным примером может служить зона «Янтарь»,
которая расположена в г. Калининграде и Калининградской области на
берегу Балтийского моря.

В зоне создан особый режим хозяйственной деятельности, в том числе
комплекс таможенных, налоговых, валютных, кредитно-финансовых и
внешнеэкономических стимулов для предприятий с иностранными
инвестициями, максимально упрощен порядок регистрации предприятий и
банков.

Экспорт произведенных в зоне товаров, а также импорт не подлежат
квотированию и лицензированию. Экспортируемые товары, произведенные в
зоне, и импортируемые товары, которые предназначены для производства
продукции или для продажи на месте, освобождаются от уплаты таможенных
пошлин (при импорте — также и налога на добавленную стоимость).

Предусмотрены льготы по налогу на прибыль. Часть прибыли, которая
реинвестируется в зоне, вообще освобождается от налогов. Предприятия в
сфере материального производства получают отсрочку в выплате налогов
сроком на 10 лет с момента получения объявленной прибыли, другие
предприятия — на 4—5 лет.

Часть средств от приватизации объектов в зоне идет не в центральный
бюджет, а остается в зоне и используется для создания страховых,
залоговых фондов, фондов развития.

223. При реализации инвестиционных проектов инвесторы обычно тщательно
изучают, какие правовые возможности для защиты своих интересов имеют они
в принимающей стране в случае возникновения споров; можно ли реально
осуществить исполнение решений по спорам, в том числе когда решение
вынесено за рубежом, и т.п.

Почти всегда в инвестиционных соглашениях присутствует «арбитражная
оговорка». По Договору между Россией и США (ст. VI) споры должны
рассматриваться в Международном центре по урегулированию инвестиционных
споров (на основании Вашингтонской конвенции 1965 года) либо в
арбитражном суде в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ или,
по соглашению сторон, в любом арбитражном органе. Законодательство
России не содержит никаких условий, ограничивающих свободу выбора
сторонами арбитражного порядка разрешения споров.

В России экономические споры рассматриваются государственными
арбитражными судами, в отдельных случаях — гражданскими судами общей
юрисдикции, а также третейскими негосударственными судами: например,
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.

224. В рамках Содружества независимых государств (СНГ) прослеживается
тенденция унификации законодательства в области регулирования экономики
и инвестиций.

В марте 1994 года был разработан типовой закон «Об общих принципах
регулирования иностранных инвестиций…» в государствах СНГ. Этот акт
был направлен парламентам государств-участников и рекомендован для
использования в подготовке соответствующих национальных законов.

Согласно этому документу, правовой режим иностранных инвестиций и
инвестиционной деятельности не может быть менее благоприятным, чем режим
для имущества, имущественных прав и инвестиционной деятельности
юридических лиц и граждан принимающей страны, с изъятиями,
установленными законодательством. Предусмотрено, что если последующие
законодательные акты ухудшают условия инвестирования, то к иностранным
инвестициям в течение ряда лет применяется законодательство,
действовавшее на момент осуществление инвестиций.

Как известно, в рамках СНГ заключено многостороннее Соглашение о
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24.12.93 г. В
общей форме в Соглашении предусматривается обеспечение защиты
инвестиционных интересов, сближение инвестиционного законодательства,
«быстрая, адекватная и эффективная» компенсация потерь инвесторов в
случаях национализации, беспрепятственные переводы за рубеж прибылей
инвесторов, стабилизационная оговорка о продолжении действия в течение
пяти лет первоначальных инвестиционных законоположений в случае
ухудшения законодательных условий для инвестиций из стран-участниц
Соглашения и др.

Задача создания реального единого пространства в СНГ для инвестиций из
третьих стран в Соглашении не ставится. Фактически Соглашение является
модификацией стандартных положений двусторонних соглашений о защите
инвестиций.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Чем отличаются понятия «капиталовложения» и «инвестиции»?

2. Какие существуют виды и формы инвестиции, инвестиционной
деятельности?

3. Что составляет предмет правоотношений в инвестиционной сфере?

4. Какие принципы составляют основу международного инвестиционного
права?

5. Что является источником (источниками) международного инвестиционного
права?

6. Какими средствами и механизмами регулируется движение инвестиций на
многосторонней основе?

7. Участвует ли Россия в Сеульской конвенции 1985 года?

8. Входит ли инвестиционная деятельность в сферу регулирования ВТО?

9. Как взаимодействуют международное инвестиционное право и внутреннее
право?

10. В чем отличия между «прямыми» и «портфельными» инвестициями, в том
числе с точки зрения их правового режима?

11. Что означает понятие «резидент» в инвестиционной сфере? Каков его
правовой статус?

12. Что включает в себя режим приема и защиты инвестиций,
устанавливаемый государствами?

13. Что служит гарантиями инвестиций?

14. Что понимается под «международным контрактным правом»?

15. Как регулируются в МЭП вопросы прав государства на
экспроприацию/национализацию?

16. Какой государственный орган в России осуществляет руководство
инвестиционной политикой?

17. Как обстоит дело с унификацией инвестиционного законодательства в
рамках СНГ?

18. Что такое КОКОМ? Вассенаарскне договоренности? Какое отношение имеют
они к вопросам инвестиций?

19. Какая связь существует между вопросом об иммунитете государства и
правоотношениями в сфере инвестиций?

20. Из чего состоит нормативная база РФ, задействованная в регулирование
вопросов, касающихся иностранных ингвестиций?

Глава 9 Право международной экономической помощи

Литература: Шимарева Л.С. Безвозмездная помощь развивающимся странам как
фактор международного сотрудничества. — Внешнеэкономический бюллетень,
1999, № 5, С. 14—18; Шимарева Л.С. Формы экономической помощи
развивающимся странам: классификация и механизмы реализации. —
Внешнеэкономический бюллетень, 1999, № 7, С. 26—37; Шумилов В.М.
Международное экономическое право. М.,1999.

225. В международных экономических отношениях заметным явлением
становится трансграничное перемещение денежных и материальных средств, а
также услуг, капитала, осуществляемое в качестве экономической,
гуманитарной помощи, без материального возмещения (или на льготных
условиях, например в виде льготных кредитов).

Поскольку предоставление этих средств не сопровождается оплатой, т. е.
производится на безвозмездной основе, без встречного удовлетворения, то
в политэкономическом смысле они не являются товаром.

По этой причине вопросы предоставления и приема экономической,
гуманитарной помощи следует выделить в отдельную тему. Фактически речь
идет еще об одном международном РЫНКЕ — рынке международной
экономической помощи, на котором есть государства-доноры и
государства-получатели, спрос и предложение, а сама безвозмездная помощь
отражается в платежных балансах этих государств и активно используется
государствами как средство внешней политики.

Известно, что при оказании «помощи» преследуются как цели преодоления
экономической отсталости, неблагоприятных последствий форс-мажорных
обстоятельств, удовлетворения конкретных ограниченных нужд, так и цели
внедрения своей продукции на зарубежные рынки, усиления позиций ТНК на
этих рынках, определенного воздействия на государство-получателя.

Экономическая помощь может быть: разовой (в случаях стихийных бедствий)
или регулярной (развивающимся странам); двусторонней или многосторонней;
частной или государственной.

Предметами правоотношений при международной экономической помощи
выступают материальные и денежные средства, услуги, инвестиции.

Источниками права международной экономической помощи являются:
международные обычаи, международные договоры об экономическом,
промышленном, научно-техническом сотрудничестве, об экономической и
технической помощи, о военно-техническом сотрудничестве, кредитные
договоры, договоры о безвозмездной помощи, договоренности в форме обмена
нотами, разного рода конфиденциальные договоренности и т. п.

В государствах-донорах организационно-правовыми механизмами
международной экономической помощи служат специально создаваемые
государственные органы, учреждения. Так, в США реализацией двусторонних
программ помощи другим государствам занимается Агентство международного
развития, входящее в состав правительства США.

США в середине 90-х гг. занимали на рынке экономической помощи 2-е место
(после Японии). В соответствии с Законом о помощи иностранным
государствам в 1994 году ими было ассигновано на помощь 13 млрд.
долларов (в том числе 76% на экономические нужды, 24% — на военные).

Основными получателями американской помощи являются Израиль (3 млрд.
долларов), Египет (более 2 млрд. долларов). При этом в качестве целей
международной помощи провозглашается: обеспечение национальной
безопасности США; содействие в установлении системы открытой рыночной
экономики; содействие развитию демократии. Более 2/3 объема
международной помощи оказывается Соединенными Штатами на безвозмездной
основе, 1/3 — в виде льготных кредитов.

В Советском Союзе распространенной формой предоставления помощи была
техническая помощь развивающимся странам на основе соглашений о
технической помощи.

Под технической помощью понимается оказание технических услуг при
поставке оборудования или строительстве промышленных и иных объектов.
Такие технические услуги могут заключаться в выполнении
исследовательских и проектных работ, монтаже, пуске оборудования в
эксплуатацию, передаче технической документации, предоставлении
лицензий, командировании специалистов, консультациях по проектированию и
строительству, обучении национальных кадров и т.п.

Зачастую развивающимся странам предоставлялись беспроцентные или
низкопроцентные кредиты, в счет которых поставлялись машины и
оборудование с соответствующими услугами.

На многостороннем уровне экономическая и техническая помощь идет через
самые разнообразные каналы и структуры. В рамках ОЭСР такая помощь
осуществляется промышленно развитыми государствами развивающимся странам
путем предоставления безвозмездных или низкопроцентных ссуд.

Своя система предоставления помощи третьим странам существует в ЕС.
Кроме того, имеется целая сеть региональных и межрегиональных структур —
банков, фондов, — нацеленных на оказание экономической помощи.

Примером может служить Специальный фонд ОПЕК, созданный на основании
соглашения между государствами-участниками ОПЕК от 28.1.76 г., со
штаб-квартирой в Вене. Средства Фонда используются для оказания помощи в
финансировании программ и проектов развития в развивающихся странах, для
предоставления займов в целях покрытия платежных дефицитов.

В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной помощи занимаются:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Программа развития ООН (ПРООН), Международная организация по проблемам
миграции, Международный комитет Красного Креста и другие.

В ноябре 1977 года вступило в силу Соглашение об учреждении
Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД). ИФАД имеет
статус специализированного учреждения ООН. Членами Фонда являются более
130 государств.

Государства-члены подразделяются на три категории: развитые
страны-доноры (страны ОЭСР); развивающиеся страны-доноры (страны ОПЕК);
развивающиеся страны-получатели помощи. Средства Фонда формируются за
счет взносов первых двух категорий государств.

Фонд оказывает финансовую и техническую помощь проектам развития
сельского хозяйства в развивающихся странах, участвующих в Фонде, исходя
из принципа справедливого географического распределения.

Главная форма помощи — предоставление льготных кредитов: беспроцентных
на 50 лет с началом погашения через 10 лет; 4%-ных на 20 лет с началом
погашения через 5 лет; 8%-ных на 15—18 лет с началом погашения через 3
года. ИФАД имеет соглашения о сотрудничестве с ФАО, МБРР, ПРООН, МОТ,
Азиатским, Африканским, Исламским и Межамериканским банками развития.

Основными органами Фонда являются: Совет управляющих из представителей
стран-членов; Исполнительный совет из 18 членов по 6 от каждой категории
стран. Общее количество голосов в Фонде равно 1800, которые в равной
части распределены между тремя категориями стран. Внутри каждой
категории голоса распределяются по согласованным принципам.

В 1960 году на XV сессии ГА ООН было принято решение о создании Фонда
капитального развития (ФКР) ООН. В 1966 году на XXI сессии ООН было
объявлено о начале практической деятельности Фонда. Управление Фондом
осуществляет ПРООН. В функции Фонда входит предоставление льготных
займов наименее развитым странам.

Разумеется, следует иметь в виду, что система МВФ—Всемирный банк также в
значительной степени сориентирована на оказание финансовой,
экономической помощи государствам-членам.

226. Определенный интерес представляет подход к вопросам помощи,
существовавший в рамках СЭВ. Как известно, обобщающим принципом
взаимоотношений между социалистическими странами был провозглашен
«принцип социалистического интернационализма», составной частью которого
выделяли «принцип социалистической взаимопомощи». Именно последний
являлся краеугольным принципом Устава СЭВ. Принцип социалистической
взаимопомощи был закреплен в целой системе договоров о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи между социалистическими государствами, в
соглашениях о политическом, экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве.

Интерпретировался этот принцип не только как ПРАВО на получение помощи,
но и как ОБЯЗАННОСТЬ оказывать помощь другим социалистическим
государствам. В таком его понимании принцип обеспечивал сочетание
национальных интересов каждого государства с интересами социалистической
системы в целом.

227. В результате первой сессии ЮНКТАД в 1964 году по инициативе Франции
была принята резолюция «Рост и помощь» (приложение A.IV.2), в которой, в
частности, предусматривалось, чтобы каждая экономически развитая страна
«приложила усилия к тому, чтобы выделить для развивающихся стран
финансовые ресурсы в минимальной сумме-нетто, приближающейся в
максимальной степени к одному проценту ее национального дохода».

На второй сессии ЮНКТАД в 1968 году в решении «Целевое задание по объему
помощи» также рекомендовалось, чтобы каждая экономически развитая страна
стремилась ежегодно переводить в развивающиеся страны финансовые
средства в минимальной сумме-нетто, составляющей один процент ее
валового национального продукта.

Указанный процент примерно соответствовал объему помощи, которая шла от
промышленно развитых западных стран. Советский Союз и другие
социалистически страны воздержались при голосовании названных решений,
мотивировав это тем, что не несут равной ответственности за
экономическую отсталость развивающихся стран и за ухудшение условий
международной торговли для них.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что представляет собой рынок международной экономической помощи?

2. Что является источником (источниками) права международной
экономической помощи?

3. Каковы средства и механизмы международной экономической помощи на
многостороннем уровне?

4. Каким должно быть отношение России к резолюциям ЮНКТАД «Рост и
помощь», «Целевое задание по объему помощи»?

Глава 10 Международное трудовое право

Литература: Кисилев И.Я. Международный труд. М., 1997; Saint-Jours Y.
Droit du travail dans le secteur public. 1986.

228. Интернационализация производства, усиление взаимозависимости
национальных экономик объективно обусловили рост миграции рабочей силы
как товара.

В результате образовался и функционирует международный рынок труда,
охватывающий разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих
национальные границы.

ТНК способствуют соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо
движение рабочей силы к капиталу, либо перемещают свой капитал в
трудоизбыточные регионы.

Выделяются несколько направлений международной миграции рабочей силы:

— из развивающихся и бывших социалистических в промышленно развитые
страны;

— в рамках промышленно развитых стран;

— в рамках развивающихся стран;

— из промышленно развитых в развивающиеся страны.

Договорными источниками «международного трудового права» являются:
двусторонние договоры о дружбе и сотрудничестве, договоры о торговле и
мореплавании, договоры о поселении, договоры об иммиграции, о
профессиональном образовании, о социальном обеспечении, о сезонных
рабочих, об избежании двойного налогообложения и др.

Значительное число актов действует на региональном уровне. Под эгидой
Совета Европы приняты: Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 года, Европейская конвенция о поселении 1955 года,
Европейская социальная хартия от 18.10.61 г., Европейский кодекс
социального обеспечения 1964 года, Европейская конвенция о социальном
обеспечении 1972 года, Европейская конвенция о правовом статусе
трудящегося-мигранта от 24.11.77г.

Свобода передвижения лиц — один из провозглашенных принципов ЕС. Римский
договор об учреждении ЕЭС 1957 года предусматривал (ст. 3с, 48, 51, 52)
отмену препятствий свободному перемещению лиц, услуг, капиталов;
свободное передвижение трудящихся; свободу поселения резидентов ЕС в
странах-участницах. Основные параметры свободы движения работников были
определены следующим образом:

— право работника принимать реально предлагаемую работу;

— право свободно передвигаться по территории государств-членов;

— право находиться в одном из государств-членов и заниматься трудовой
деятельностью в соответствии с законными распорядительными и
административными положениями, регулирующими занятость граждан данного
государства;

— право оставаться на территории одного из государств-членов после
завершения трудовой деятельности в этом государстве;

— право на суммирование всех периодов работы, учитываемых
законодательством различных стран, в целях социального обеспечения;

— право на получение социальных пособий на территории стран-участниц.

Свобода движения работников распространялась на все сферы занятости,
кроме государственной службы. Ограничения допускались только по
соображениям общественного порядка, общественной безопасности, охраны
здоровья людей.

Понадобился значительный переходный период, чтобы государства-участники
подготовились к практической реализации провозглашаемой свободы, а
именно: наладили взаимодействие между службами занятости; устранили
препятствовавшие административные процедуры (например, квалификационные
сроки приема на работу); отменили дискриминационные условия выбора
работы; создали механизмы взаимосвязи между спросом и предложением
рабочей силы.

По Маастрихтскому договору стран ЕС 1992 года граждане государств-членов
получили также статус граждан Европейского Союза. В настоящее время
государства ЕС в соответствии с Римским договором идут по пути
облегчения условий пребывания мигрантов из третьих стран на своей
территории.

Вместе с тем, эти государства усиливают меры, которые могли бы поставить
иммиграцию под контроль, в том числе путем согласования соответствующих
квот, унификации правовых норм, препятствующих нелегальной иммиграции;
норм, определяющих порядок воссоединения семей, касающихся приглашения
иммигрантов на временную работу, и т. п.

Среди других региональных международно-правовых актов по вопросам
трудовой миграции следует упомянуть Конвенцию между латиноамериканскими
государствами-членами Андского пакта о миграции трудящихся 1977 года и
действующую под эгидой ЛАГ Арабскую конвенцию о перемещении рабочей силы
1968 года.

Россия является участницей Европейского соглашения о предоставлении
медицинского обслуживания лицам, временно пребывающим на территории
другой страны от 17.10.80 г.

В СНГ действует Соглашение о сотрудничестве в области миграции и
социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15.4.94 г. (Соглашение
вступило в силу для России с 1.9.95 г.).

По Соглашению, порядок привлечения работников и требования к ним
устанавливаются государством трудоустройства с учетом международных
соглашений, взаимно признаются без легализации дипломы, свидетельства об
образовании, свидетельства об уровне квалификации.

Предусмотрено оформление трудовой деятельности работника трудовым
договором (контрактом) с работодателем. Не допускается двойное
налогообложение заработанных работниками средств. Перевод этих средств
осуществляется в соответствии с законодательством государства
трудоустройства и международными соглашениями.

Медицинское обслуживание осуществляется за счет работодателя на основе
национального режима. Пенсионное обеспечение работников в рамках СНГ
регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан государств —
участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.3.92 г. и/или
двусторонними международными соглашениями.

Приняты также межправительственные соглашения от 9.9.94 г.: Соглашение о
взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей и Соглашение о
переводе денежных средств гражданам по социально значимым неторговым
платежам.

В ряду универсальных источников международно-правового регулирования
труда находятся Пакты о правах человека 1966 года и Конвенции о статусе
беженцев от 28.7.51 г., о статусе апатридов от 28.11.54 г., — исходящие
из предоставления национального режима указанным категориям лиц.

Универсальным центром правового регулирования вопросов «международного
трудового права» стала Международная организация труда, созданная еще в
1919 году и являющаяся с 1946 года специализированным учреждением ООН.

В рамках МОТ выработано около 140 международных конвенций и принято,
примерно, столько же рекомендаций, которые в совокупности можно назвать
«международным кодексом о труде». Наиболее важный среди этих актов с
точки зрения интернационального рынка труда — это Конвенция № 97 о
трудящихся-мигрантах 1949 года (вошла в силу в 1952 году, около 40
стран-участниц), утверждающая национальный режим в отношении иностранных
трудящихся. Конвенция также предусматривает меры по контролю за
миграцией рабочей силы.

Положения этой Конвенции дополняются Конвенцией № 143 от 23.6.75 г.,
которая утвердила требования недискриминации и обеспечения трудящимся
мигрантам «равенства шансов». Эта же Конвенция направлена на принятие
мер по борьбе с нелегальной иммиграцией, содержит обязательства
обеспечивать права мигрантов-транзитников.

В 1982 году была принята еще одна Конвенция, в которой изложена система
сохранения прав трудящихся-мигрантов в области социального обеспечения.
Назначение данной Конвенции — координация национальных систем
социального обеспечения с учетом различий в уровнях развития отдельных
стран.

Согласно Конвенции, государства обязаны обеспечить, чтобы работодатели
заранее предупреждали работников об увольнении. При этом работодатели
должны доказывать наличие оснований для увольнения. Запрещается
дискриминация при увольнении по признакам пола, расы, этнического
происхождения, членства в профсоюзах.

Согласно Конвенции МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах, государства
обязуются: оказывать бесплатную помощь мигрантам в предоставлении им
необходимой информации через службы трудоустройства; принимать меры
против вводящей в заблуждение пропаганды в вопросах иммиграции и
эмиграции, облегчению всех стадий миграции — отъезда, перемещения,
приема, организации медицинских служб; разрешать переводить на родину
заработную плату и сбережения.

Приложения к Конвенции регулируют вопросы найма, размещения, условий
труда мигрантов, условий ввоза мигрантами личного имущества, рабочих
инструментов и оборудования. Деятельность по трудоустройству мигрантов
допускается, согласно Конвенции, при наличии разрешения компетентных
властей страны пребывания и под их контролем. Конвенция устанавливает
письменную форму заключения трудовых контрактов, равенство в уровне
минимальной заработной платы с гражданами страны пребывания.

В 1990 году была принята Конвенция ООН о защите прав
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Она содержит следующие важнейшие
положения:

— запрещена дискриминация прав трудящихся-мигрантов в сфере трудовых
отношений;

— установлено, что мигранты пользуются не менее благоприятным
обращением, чем граждане государства пребывания;

— трудящиеся-мигранты имеют право создавать профсоюзы в государстве
пребывания;

— в странах, где существуют ограничения в приеме на работу
трудящихся-мигрантов, эти ограничение не должны применяться к мигрантам,
прожившим в стране пребывания более 5 лет;

— трудящийся-мигрант не должен лишаться права на проживание или
получение работы или высылаться из государства только на основании
невыполнения обязательств по трудовому договору, если только выполнение
такого обязательства не представляло собой одно из условий получения
разрешения на работу;

— по окончании пребывания в стране мигрант и члены его семьи имеют право
перевести все свои заработки и сбережения на родину и вывезти свое
личное имущество;

— мигрант и члены его семьи имеют право в любой момент въехать в
государство своего происхождения и остаться в нем.

229. Устав МОТ 1919 года и Филадельфийская декларация о целях и задачах
МОТ 1944 года перечисляют такие задачи, как регламентация рабочего
времени; регламентация набора рабочей силы; борьба с безработицей (по
Филадельфийской декларации, обеспечение полной занятости); установление
гарантий заработной платы; защита трудящихся от профессиональных
болезней и несчастных случаев; поощрение сотрудничества между
предпринимателями и трудящимися; обеспечение мира через социальную
справедливость и др.

Высшим органов МОТ является Генеральная конференция (Международная
конференция труда). Она созывается ежегодно, состоит из делегаций
государств-членов. Каждый член МОТ представлен двумя делегатами от
правительства и по одному делегату от предпринимателей и трудящихся.
Каждый делегат независим от других членов делегации и вправе принимать
самостоятельные решения. Конференция обсуждает доклады Административного
совета, государств-членов о применении конвенций и рекомендаций МОТ,
рассматривает проекты конвенций; каждые два года утверждает программу и
бюджет МОТ, определяет основные направления будущей политики и принципы
деятельности МОТ.

Исполнительным органом МОТ является Административный совет, который
избирается сроком на три года. Он состоит из 56 членов (28 представляют
правительства, по 14 — предпринимателей и трудящихся),заседает три раза
в год; готовит повестку дня для Конференции, осуществляет меры по
реализации ее решений, избирает Генерального директора.

Постоянный секретариат МОТ — Международное бюро труда — управляется
Генеральным директором, сочетает в себе функции административного
органа, центра исследований, документации и координационного центра. Он
имеет сеть представительств в 40 странах. Государства обязаны регулярно
представлять Международному бюро труда отчеты по выполнению
ратифицированных конвенций МОТ. Что касается рекомендаций МОТ и
нератифицированных конвенций, то МОТ может обращаться к правительствам с
просьбой о предоставлении информации о соответствии национального
законодательства содержащимся в конвенциях, рекомендациях нормам.

Помимо МОТ, вопросами, связанными с миграцией населения, занимаются и
другие международные организации: Комиссия ООН по народонаселению и
развитию, Международная организация по миграции, Всемирная организация
по здравоохранению, ЮНЕСКО. В Западной Европе деятельностью, связанной с
обеспечением и защитой прав трудящихся-мигрантов, занимается
Межправительственный комитет по вопросам миграции (СИМЕ).

230. О значении фактора трудовых ресурсов в МЭО и о некоторых
особенностях трансграничного движения трудовых ресурсов свидетельствуют
следующие фактологические данные.

В 1960 году в мире насчитывалось 3,2 млн. трудящихся-мигрантов; в 1995 —
более 35 миллионов (с членами семей численность мигрирующего населения
превышает 100 млн. человек).

По данным Комитета ООН по народонаселению и развитию, за период с 1950
по 1990 год население планеты выросло более чем вдвое — с 2,5 до 5,6
млрд. человек. Пик темпов роста населения пришелся на конец 60-х годов,
в 70-х наблюдалось замедление роста, в 80-ые годы произошла стабилизация
роста на уровне, примерно, 86 млн. человек ежегодно. По прогнозам, такой
прирост сохранится до 2015 года. Мировое сообщество говорит почти на
2800 языках. В нем имеет хождение более 300 наименований национальных
валют.

В 40-е годы XIX века имела место массовая миграция из Ирландии в США; в
80-е годы XIX века — из Италии и стран Восточной Европы в США. В XX веке
волны миграции в США приходились на 20-е годы, вторую половину 50-х
годов (после «венгерских событий»), середину 70-х годов из Вьетнама,
80-ые годы из Мексики, Кубы, стран Карибского бассейна. Устойчивый поток
в США составляют высококвалифицированные специалисты («утечка умов»).

В 60—80-е годы XX века имел место приток рабочей силы из стран
Юго-Восточной Азии, Китая, Вьетнама в Гонконг, Сингапур. Активно
импортировали рабочую силу из Йемена арабские страны Кувейт и Саудовская
Аравия.

Бывший СССР импортировал рабочую силу из Болгарии, Вьетнама, Северной
Кореи, Китая. В середине 90-х годов зафиксировано усиление миграции в
Россию из Украины, Турции, Югославии, Молдовы, Беларуси. Число легально
работающих в России иностранцев в 1995 году составляло более 200 тысяч
человек.

С проблемой миграции связаны проблемы беженцев, вынужденных
переселенцев, иммигрантов-нелегалов. По оценкам экспертов, в России
находится около 2 млн. иммигрантов-нелегалов, 500-700 тысяч беженцев из
«дальнего зарубежья» (Афганистан, Вьетнам, Китай) и около 5 млн. из
стран СНГ. В странах СНГ проживает около 25 млн. русских.

Экспорт рабочей силы оказывает сильное влияние на национальную
экономику. Так, например, в Пакистане денежные переводы в страну от
работающих за рубежом пакистанских граждан в 5 раз превышают поступления
от экспорта товаров и услуг. В Йемене в отдельные годы переводы
эмигрантов в 30 раз превышали поступления от экспорта. В Египте в
80—90-е годы эксплуатация Суэцкого канала давала прибыль в размере,
примерно, 1 млрд. долларов в год, туризм — более 600 млн. долларов, а
переводы эмигрантов — более 3 млрд. долларов. По данным МВФ, частные
переводы, включаемые в доходную часть платежных балансов, на 90% состоят
от поступлений от эмигрантов.

В ЕС по состоянию на середину 90-х годов XX века насчитывалось 13—15
млн. мигрантов и членов их семей; в Саудовской Аравии — около 4
миллионов; Австралии — 200 тысяч.

231. Государство вправе определять тот или иной порядок в том что
касается пересечения границы своими гражданами и иностранцами,
устанавливать условия пребывания иностранцев и условия их допуска к
трудоустройству.

Однако международное право задает определенные рамки, в которых
«вращается» внутригосударственное право. В данном случае это статья 13
(п. 2) Всеобщей декларации прав человека от 10.12.48 г.: «Каждый человек
имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и
возвращаться в свою страну», — а также принцип предоставления
национального режима иностранным гражданам на своей территории при
соответствующих исключениях из него.

Решающую роль в определении правового статуса мигрантов играют
иммиграционные и другие законы, административные (и прочие подзаконные)
акты.

Иммиграционные законы устанавливают порядок въезда в страну, процедуру
выдачи визы, получения вида на жительство, права на работу, порядок и
условия трудоустройства, оказания медицинской помощи, медицинского и
иного страхования.

В качестве инструментов иммиграционной политики принимающие государства
в целях регулирования притока трудовых ресурсов на национальный рынок
труда используют так называемые иммиграционные квоты.

Эти квоты учитывают социально-экономическую обстановку, потребности
страны в иностранной рабочей силе, в том числе по отдельным категориям
лиц, а также исходят из определенных качественных критериев отбора
иммигрантов — от возрастного ценза до уровня образования и
профессиональной подготовки. В США в 1995 году 71% квоты причитался
родственникам граждан США; 20% — специалистам, в которых нуждаются США;
9% — прочим группам иммигрантов.

Государства-экспортеры рабочей силы также строят свою миграционную
политику с учетом интересов страны в целом и национальной экономики в
частности путем сдерживания или поощрения экспорта рабочей силы.

Примером регулирующего инструментария могут служить меры по ограничению
выезда высококвалифицированных специалистов или по привлечению валютных
средств трудящихся-мигрантов (путем, например более высоких процентных
ставок по валютным счетам выехавших граждан в национальных банках), по
созданию благоприятных условий для возвращения и адаптации мигрантов
(выдача льготных ссуд на строительство домов, беспошлинный ввоз
имущества, создание специального пенсионного фонда и т. п.).

Государствами вводится лицензирование деятельности предприятий,
занимающихся трудоустройством граждан за рубежом, используется
контрактная форма найма рабочей силы для работы за границей, которая
обеспечивает необходимый стандарт экономических и социальных гарантий по
заработной плате, оплате проезда, жилью, медицинскому обслуживанию.

Для государственного контроля миграционными процессами создаются
специальные государственные органы. Контрольные и защитные функции в
отношении трудящихся-мигрантов должны осуществлять консульские
представительства страны-экспортера за рубежом.

Факт выхода работников-мигрантов из сферы действия своего
законодательства не означает, что государство происхождения полностью
снимает с себя ответственность за судьбу своих граждан, работающих за
рубежом.

В ряде стран (Испания, Италия, Португалия) этот вопрос поднят на
конституционный уровень. Например, в ст. 42 Конституции Испании
предусмотрено: «Государство проявляет особую заботу об охране социальных
и экономических прав испанских трудящихся, находящихся за границей, и
проводит политику, направленную на их возвращение».

В Конституции Италии (ст. 35) провозглашено, что государство охраняет
труд итальянцев за границей. В Конституции РФ (ст. 61, п. 2) имеется
положение о том, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам
защиту и покровительство за ее пределами.

Согласно рекомендации МОТ № 86 государства в своих двусторонних
договорах должны предусматривать положение о том, что индивидуальные
трудовые контракты мигрантов будут основываться на типовых формах.

В типовой трудовой контракт предлагается включать следующие сведения и
нормы: имя, фамилия, место и дата рождения, семейное положение,
гражданство, страна пребывания мигранта; характер работы и место ее
исполнения; профессиональная категория, в которую зачисляется мигрант, и
его трудовые функции; размер оплаты за работу в нормальные, сверхурочные
и ночные часы, в праздничные и отпускные дни; порядок выплаты заработной
платы, премий, надбавок, пособий; условия и размеры удержаний; срок
действия контракта, условия его расторжения, продления; основания
досрочного расторжения; условия въезда на территорию страны иммиграции и
срок пребывания на ней; порядок покрытия проездных расходов мигранта и
членов его семьи; порядок покрытия расходов, которые могут возникнуть по
возвращении на родину; условия труда, жизнеобеспечения; процедуры
урегулирования споров и рассмотрения жалоб. Рекомендуется переводить
контракт на понятный иммигранту язык и вручать ему экземпляр контракта.

232. В России в отношении иностранных граждан применяется национальный
режим (за некоторыми исключениями, установленными в законодательстве).
На трудящихся-мигрантов в России распространяется российское трудовое
законодательство с учетом международных договоров.

Основные особенности правового положения иностранцев в РФ можно свести к
следующему:

— иностранный гражданин может быть принят на работу в РФ только при
наличии у него документа, дающего право постоянного или временного
проживания в России;

— постоянно проживающие в РФ иностранные граждане (т.е. имеющие вид на
жительство) могут работать в РФ наравне с местными гражданами;

— временно пребывающие в РФ иностранные граждане (по частным, служебным,
общественным, торговым делам, лечение, учеба, отпуск, отдых) могут
заниматься трудовой деятельностью, если это совместимо с целями их
пребывания в стране;

— иностранные граждане не могут занимать должности судьи, прокурора,
следователя, нотариуса, адвоката, должностного лица таможенных органов,
патентного поверенного, входить в состав летного экипажа гражданского
воздушного судна, морских судовых экипажей; они не могут быть
государственными служащими, заниматься промысловой добычей рыбы и других
водных животных и растений в водоемах РФ, поступать на службу в милицию.

Разрешения на привлечение рабочей силы выдаются российским юридическим
лицам, а также российским и иностранным физическим лицам. Иностранные
юридические лица, осуществляющие на территории России производственную
деятельность, также должны получать разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы.

Выдает такие разрешения (как правило, на срок до 1 года) Федеральная
миграционная служба России, которая одновременно и осуществляет контроль
за использованием разрешения. При выдаче разрешения учитывается
приоритетное право российских граждан на занятие вакантных рабочих мест.
В разрешении указывается количество привлекаемых иностранных граждан в
целом и по группам профессий.

Работодатели, получившие разрешение на привлечение иностранной рабочей
силы, обязаны в месячный срок направить в ФМС России сведения о
заключении трудовых контрактов. Затем ФМС направляет информацию о
выданных разрешениях в государственные органы России, соответствующие
зарубежные страны, а также в загранпредставительства РФ, где она служит
основанием для выдачи иностранным гражданам въездной визы с правом найма
на работу.

После въезда иностранный гражданин должен получить по ходатайству
работодателя в территориальном органе ФМС России подтверждение на право
трудовой деятельности. В упрощенном порядке получают его иностранные
граждане, прибывшие на должности руководителей предприятий с
иностранными инвестициями или их подразделений.

Многие субъекты Федерации на основе Указа Президента от 16.12.93 г. №
2146 приняли свои акты по вопросам привлечения иностранной рабочей силы.

233. При правовом регулировании трудовых отношений с иностранным
элементом часто возникают конфликты законов — когда национальные законы
двух или нескольких государств претендуют на регулирование одного и того
же отношения.

Эти конфликты разрешаются с помощью применения коллизионных правил;
коллизионная норма не решает спорный вопрос по существу, а лишь отсылает
к материальным нормам того или иного национального законодательства.

Во внутренних правовых системах государств для этого используются
несколько коллизионных принципов:

1. применимое право оговаривается сторонами в трудовом договоре (принцип
«закона по договоренности»), и государства признают этот выбор;

2. применимым правом является законодательство государства пребывания
трудящегося-мигранта, местонахождения его предприятия (принцип «закона
места работы» — lex loci laboris);

3. применимым правом является национальное законодательство того
предприятия, которое командировало работника за границу для выполнения
трудового задания (принцип «закона страны командировавшего учреждения» —
lex loci delegationis);

4. если работник не имеет обычного места работы, выполняет ее в двух и
более странах, применимым правом является национальное законодательство
того государства, в котором обычное местонахождение имеет работодатель
(принцип «закона страны работодателя»);

5. в случае трудовых отношений в международных транспортных сообщениях
применимым правом является законодательство государства регистрации
транспортного средства (принцип «закона места регистрации транспортного
средства», «закона флага судна»).

Во внутреннем праве государств закрепляется один или несколько из этих,
и/или некоторых других, коллизионных принципов. В целях унификации
правоприменения коллизионных принципов используются международные
конвенции, хотя в настоящее время отсутствуют универсальные договоры,
которые содержали бы общепринятые коллизионные принципы в международных
трудовых отношениях.

В Законе о международном частном праве Венгрии 1979 года указывается,
что к трудовым правоотношениям, если законодательство не предусматривает
иное, применяется закон того государства, на территории которого
выполняется работа.

Этот же принцип закреплен в Европейской (Римской) конвенции 1980 года
относительно права, применяемого к договорным обязательствам в ЕС.

В Законе о пользовании гражданскими правами иностранцами и применении
иностранного права 1964 года предусматривается (ст. 20), что
«правоотношение, вытекающее из трудового договора, если между
договаривающимися сторонами не обусловлено иное, регулируется законом
страны, в которой предоставляется работа».

Исходное положение Римской конвенции 1980 заключается в том, что сами
стороны трудового отношения решают, какая национальная система трудового
права должна применяться к отношениям, отрегулированным в трудовом
контракте.

При этом выбор страны применимого права не лишает работника защиты через
императивные нормы его национального права (даже если в контракте
избрано не его национальное право).

Если воля сторон в трудовом контракте не выявлена, то применяется
законодательство того государства, с которым данный контракт в
наибольшей степени связан (т. е. закон места работы работника, закон
местонахождения работодателя и т.п. с учетом толкования этих вопросов
судебными органами стран ЕС).

Коллизионные вопросы регулирования гражданско-правовых и трудовых
отношений с иностранным элементом решаются и в другой конвенции ЕС —
Брюссельской конвенции 1968 года о подсудности и исполнении судебных
решений по гражданским делам.

Согласно Конвенции, стороны трудового контракта сами могут решить, суд
какого государства будет рассматривать и разрешать их возможные споры.
При отсутствии такой договоренности действует правило: юрисдикцию по
гражданскому и трудовому делу осуществляет суд того государства, в
котором непосредственно реализуется контракт (т. е. применяется «закон
места работы» государства пребывания мигранта).

234. Следует обратить внимание на некоторые законы США, регулирующие
вопросы «международного трудового права»: Закон о гражданских правах,
Закон о справедливых условиях труда, Закон об инвалидах, Закон о запрете
дискриминации пожилых трудящихся.

Согласно господствующей доктрине США, эти законы подлежат применению к
трудовым отношениям между зарубежными предприятиями, которые
контролируются американскими физическими/юридическими лицами, и
проживающими за рубежом гражданами США. Фактически речь идет об
экстратерриториальном применении национального законодательства.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что является источником (источниками) международного трудового права?

2. Какие международные организации занимаются вопросами миграции?

3. Какова роль МОТ в правовом регулировании труда?

4. Каковы содержание и источники режима трудовой миграции в ЕС?

5. В чем и как проявляется взаимосвязь международного трудового права и
внутреннего права государств?

6. Каким правовым режимом пользуются иностранные граждане в сфере труда?

7. Не точнее ли было бы назвать «международное трудовое право» —
«трудоресурсным» или «миграционным» правом?

Содержание

Шумилов Владимир Михайлович

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

Художник Т. А. Костычева

Компьютерная верстка Н.Н. Попов

Издательство «НИМП»

119285, г. Москва, Лаврушенский пер. л. 3/8, стр. 2

Лицензия ИД № 00195 от 01.10.99 г.

Подписано в печать 25.11.2000. Формат 84х108 1/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Уч.-изд. л. 18. Тираж 3000 экз. Заказ № 4.

Полиграфическое сопровождение заказа:

ООО «Культурная Инициатива»

Лицензия ИД № 02089 от 19.06.2000 г. 196105, г.

Санкт-Петербург, проспект Гагарина, 1.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени ГП
«Техническая книга» Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

PAGE 1

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020